Uploaded by alinokav

Grazhdanskoe pravo dif

advertisement
Вопросы к дифференциальному зачету по Гражданскому Праву
1) Понятие гражданского права. Частное и публичное право
2) Предмет гражданского права
3) Основные черты гражданско-правового метода
4) ГК РФ о группах гражданско-правовых отношений
5) Понятие принципов гражданского права
6) Суть принципа равенства участников гражданских правоотношений
7) Обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав и их судебная защита
8) Восстановление нарушенных прав как принцип гражданского права
9) Конституция РФ и ГК РФ о невмешательстве в частные дела
10) Источники российского гражданского права
11) Действия гражданского законодательства во времени и применение его по аналогии
12) Гражданско-правовые системы современности
13) Гражданские правоотношения. Виды правоотношений
14) Основания гражданских правоотношений
15) Граждане как субъекты гражданского права?
16) Акты гражданского состояния
17) Понятие юридического лица. Образование и прекращение юридических лиц
18) Понятие, признаки и виды сделок
19) Содержание сделок и условия их действительности
20) Мнимые, притворные и оспоримые сделки
21) Консенсуальные и фидуциарные сделки
22) Признание сделки недействительной
23) Юридическая природа представительства и полномочий представителя
24) Представительство добровольное и коммерческое
25) Отличие представительства от посланца, посредника, рукоприкладчика
26) Доверенность и ее виды
27) Сроки, исчисление сроков?
28) Исковая давность
29) Собственность как экономическая категория и имущественное отношение
30) Понятие и типы собственности
31) Формы и виды права собственности по российскому законодательству?
32) Приобретение права собственности?
33) Владение, пользование, распоряжение собственностью
34) Государственная и муниципальная собственность
35) Общая долевая и совместная собственность
36)
37)
Защита права собственности
Прекращение права собственности
Вопросы к дифференциальному зачету по Гражданскому Праву
1. Понятие гражданского права. Частное и публичное право *
Гражданское право — это совокупность правовых норм, регулирующих имущественные и личные
неимущественные отношения в целях осуществления законных интересов субъектов гражданского
права и организации экономических отношений в обществе.
Частное право — совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения
между частными лицами, основой которых является частная собственность.
Для частного права характерны:
-свободная воля участников правоотношения
-договорная форма регулирования правоотношения
-равенство сторон
-широкий выбор стратегии поведения в рамках дозволенного законом, то есть диспозитивность
-стремление удовлетворить личные, частные интересы *
Публичное право — регулирует публичные правоотношения, в которых хотя бы одной из сторон
всегда является носитель власти, публичный субъект.
Для публичного права характерны:
-одностороннее волеизъявление
-субординация участников правоотношения (субъектов правоотношения)
-иерархия нормативно-правовых актов
- императивность
-задача удовлетворить общественный интерес
В публичном праве главенствующая роль отводится государству, в частном праве роль государства
ограничена волей и интересами частных лиц
2. Предмет гражданского права*
Предмет гражданского права - это регулируемые нормами гражданского права имущественные и
связанные с ними личные неимущественные отношения, характеризующиеся равенством,
автономией воли и имущественной самостоятельностью участников этих отношений.
 В предмет гражданского права входят:
 имущественные отношения (вещные и обязательственные);
 личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (это отношения,
которые возникают по поводу использования объектов интеллектуальной собственности.
Указанные объекты носят нематериальный характер и в результате их создания у автора
возникают прежде всего неимущественные права на использования объекта определенным
способом, право получения вознаграждения). *
 личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными (это отношения,
которые возникают по поводу нематериальных благ — неотчуждаемых прав и свобод
человека (жизнь, здоровье, честь, достоинство — ст. 150 ГК РФ). Такие объекты не могут
быть предметом сделок, не могут передаваться от одного лица другому).
3. Основные черты гражданско-правового метода*
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений характеризуется
юридическим равенством участников (субъектов) права, их имущественной обособленностью,
диспозитивностью, особенностями санкций в гражданском праве, особенностями разрешения споров
между субъектами гражданских правоотношений. В целом можно сделать вывод, что метод
гражданского права – это диспозитивный метод регулирования общественных отношений.
Основными и наиболее важными чертами метода гражданско-правового регулирования являются
следующие:
*1. равенство участников гражданских отношении. Субъекты гражданского права — физические
лица, юридические лица, государство и административно-территориальные образования — имеют
равные основания возникновения, изменения и прекращения субъективных гражданских прав у их
носителей независимо от материального и социального неравенства, от организационно-властной
зависимости друг от друга, а также равные основания ответственности за гражданские
правонарушения. Например, права всех собственников защищаются равным образом (п. 4 ст. 212 ГК
РФ), т. е. речь идет о равенстве правового положения участников гражданского оборота;
2. автономия воли участников гражданско-правовых отношений, означающая способность и
возможность лица самостоятельно и свободно формировать и проявлять свою волю. Так, физические
и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем
интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). ГК РФ содержит открытый перечень оснований возникновения прав и
обязанностей: из судебного решения, в результате приобретения имущества по основаниям,
допускаемым законом, вследствие причинения вреда другому липу, вследствие неосновательного
обогащения и ряда иных (ст. 8). Однако в основании возникновения большей части отношений
между участниками гражданского оборота как равными и свободными в своем волеизъявлении
субъектами лежит соглашение, т. е. их инициативный волевой акт;
3. имущественная самостоятельность участников гражданских правоотношений, обусловленная
*характером этих отношений. Это означает, что в большинстве имущественных отношений они
выступают в качестве обладателей обособленного имущества, наделенных распорядительной
самостоятельностью. Так, право обладать имуществом и совершать сделки с ним входит в
содержание правоспособности гражданина (ст. 18 ГК РФ). Что касается юридического лица, то его
имущественная обособленность закреплена законодателем в качестве конституирующего признака
(абз. 1 п. 1 ст. 48 ГК РФ);
4. защита нарушенных гражданских прав как мера возможного поведения управомоченного лица,
которая включает ряд возможностей, обеспечивающих реализацию субъективного права на
различных ее этапах и в различных ситуациях. Участники гражданских правоотношений имеют
равное право на защиту и свободны в выборе конкретной возможности защиты. В частности, в этом
проявляется равенство участников и диспозитивность норм гражданского права. Так, участники
гражданских правоотношений могут защищать свои нарушенные права непосредственно в момент
их нарушения посредством самозащиты (сг. 14 ГК РФ) либо путем применения предусмотренных
законом мер оперативного воздействия по собственной инициативе. Кроме того, закон
предусматривает судебную защиту гражданских прав (ст. 11 Г К РФ) как основной способ защиты
*нарушенных прав, когда спор между сторонами разрешает орган, не связанный в административном
отношении ни с одной из сторон. При этом потерпевший, обращаясь в компетентные
государственные или общественные органы с требованием применить к правонарушителю меры
государственно-принудительного характера, может задействовать механизм гражданско-правовой
ответственности. Зашита гражданских прав в административном порядке применяется в виде
исключения;
5. гражданская ответственность характеризуется тем, что имеет компенсационную
направленность, отвечающую принципу полного возмещения убытков или вреда, т. е. воздействие
оказывается не на личность правонарушителя как таковую, а на его или указанных в законе третьих
лиц соответствующие имущественные сферы. Аналогичным требованиям отвечает защита личных
*неимущественных прав, которая предусматривает имущественно-стоимостные меры воздействия,
например денежную компенсацию (п. 1 ст. 1101 ГК РФ). Иными словами, для гражданского права
важны не штрафные меры, а восстановление имущественно- или личности о-право во го положения,
которое существовало до факта правонарушения.
4. ГК РФ о группах гражданско-правовых отношений*
5. Понятие принципов гражданского права*
Принципы гражданского права – исходные начала, определяющие сущность гражданского права,
общеобязательные идеи, характеризующие гражданское право в целом.
ГК РФ устанавливает следующие принципы гражданского права:
1) равенство участников отношений, регулируемых гражданским правом. Данный принцип
определяет равную правоспособность участников отношений, одинаковое юридическое положение
всех сторон, участвующих в гражданских правоотношениях, независимо от их роли в хозяйственной
и иной деятельности;
2) неприкосновенность собственности. Каждый субъект, надлежащим образом соблюдающий
нормы права, должен быть уверен в том, что его право собственности нарушено не будет;
3) свобода договора – участник гражданского правоотношения волен заключать договоры
различного характера на условиях, не противоречащих закону, и, кроме того, самостоятелен в
выборе партнера, с которым заключает договор;
*4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела – никакие органы
и граждане не вправе вмешиваться в дела участников гражданского права (тайна деловой и личной
переписки, тайна телефонных переговоров и т. д.);
5) беспрепятственное осуществление гражданских прав. Граждане и юридические лица
приобретают и осуществляют свои права в своем интересе и своей волей. Ограничение гражданских
прав возможно только на основании закона;
6) восстановление нарушенных прав, их судебная защита. Принцип предполагает возможность
обжалования решений, действий (бездействий) органов государственной власти, органов власти
местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц в суд;
7) свобода передвижения товаров, услуг и финансовых средств по всей территории Российской
Федерации.Органы власти и другие участники гражданских правоотношений не могут и не должны
устанавливать преграды для перемещения товаров, услуг и финансовых средств на территории
Российской Федерации. Предмет гражданского права составляют имущественные и личные
неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права.
Основными общепризнанными критериями самостоятельности права являются наличие
самостоятельного предмета и метода правового регулирования.
6. Суть принципа равенства участников гражданских
правоотношений*
1) равенство участников отношений, регулируемых гражданским правом. Данный принцип
определяет равную правоспособность участников отношений, одинаковое юридическое положение
всех сторон, участвующих в гражданских правоотношениях, независимо от их роли в хозяйственной
и иной деятельности;
7. Обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских
прав и их судебная защита*
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав по содержанию близок к
принципу недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела. Если последний
принцип непосредственно связан с поведением третьих лиц, которые нарушают интересы
субъектов гражданского права, то принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав
нацелен на обеспечение возможности их беспрепятственной реализации уполномоченным лицом.
Третьи лица должны воздерживаться от построения препятствий, которые способны помешать
соответствующему лицу в осуществлении принадлежащих ему прав.
Наиболее полно содержание принципа беспрепятственного осуществления гражданских
прав выражено в пункте 1 статье 9 ГК РФ, в соответствии с которым физические и юридические
лица по своему усмотрению реализуют принадлежащие им гражданские права и обязанности.
Примером необходимости устранения препятствий третьих лиц в осуществлении гражданских прав
может выступить положение статьи 304 ГК РФ о защите прав собственника от нарушений, которые
не связаны с лишением правомочия владение. В содержание принципа беспрепятственного
осуществления гражданских прав не входит обязанность субъекта реализовывать принадлежащие
ему права.
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав предполагает:
– обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав;
– восстановления нарушенных прав;
– обеспечение судебной защиты нарушенных прав.
*Суть принципа беспрепятственного осуществления гражданских прав состоит в том, что никто
не может препятствовать лицу осуществлять его гражданские права, а сам обладатель субъективного
права пользуется юридической возможностью требовать устранения препятствий в осуществлении
своих прав или восстановлении права, которое уже нарушено. При этом каждому гарантируется
судебная защита.
Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав конкретизируется, в частности:
–
в свободе
предпринимательской и
другой
экономической деятельности (ст. 34 Конституции РФ);
не
запрещенной
законодательством
– в свободе перемещения по территории РФ товаров, услуг и финансовых средств (п. 3 статьи 1
ГК), что характеризует свободу имущественного оборота. При этом Законодательством могут
устанавливаться только некоторые необходимые в общественных (публичных) интересах
*ограничения, к примеру, лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности,
запрет на монополизацию рынка либо осуществление недобросовестной конкуренции и т.п.
Реализация этого принципа важна и в контексте устранения бюрократических препятствий в
осуществлении права на защиту своих интересов, к примеру, в ограничении обязательного
досудебного (в частности, претензионного) порядка рассмотрения отдельных споров.
Таким образом, принцип беспрепятственного осуществления гражданских правгарантирует
каждому заинтересованному лицу возможность реализации своих законных интересов, что в свою
очередь создает благоприятные условия для экономического развития национальной экономики.
8. Восстановление нарушенных прав как принцип гражданского
права*
Восстановление нарушенных прав обеспечивается системой защиты гражданских прав. В
соответствии со ст. 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется путем:
*- признания права;
-восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
-признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности,
применения последствий недействительности ничтожной сделки;
-признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
-самозащиты права;
-присуждения к исполнению обязанности в натуре;
-возмещения убытков;
-взыскания неустойки;
-компенсации морального вреда;
-прекращения или изменения правоотношения;
-неприменения судом акта государственною органа или органа местного самоуправления,
противоречащего закону;
-иными способами, предусмотренными законом.
*Защита и восстановление нарушенных прав осуществляется либо в административном порядке,
либо судом, арбитражным или третейским судом. Принцип судебной защиты нарушенного права
предусматривает защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав судом в соответствии с
нормами о подведомственности. Он закреплен в ст. 46 Конституции РФ 1993 г., согласно которой
каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суд. В определенных случаях нарушенные гражданские
права могут защищаться и иными способами: либо в административном порядке, либо в виде
внесудебной защиты (самозащиты гражданских прав).
9. Конституция РФ и ГК РФ о невмешательстве в частные дела*
Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела- это вмешательство в
частные дела не допускается, за исключением случаев, когда такое вмешательство осуществляется на
основании правовых норм в интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц
Произвольное вмешательство кого-либо в частные дела недопустимо, -этот принцип записан в п.1
ст.1 ГК. Ст.23 Конституции РФ предусматривает право каждого на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайны, защиту чести и доброго имени.
Это означает, что органы государственной власти и местного самоуправления и любые иные лица не
вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою
деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Так, органы государственной власти
и местного самоуправления не праве указывать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим
предпринимательскую деятельность, какие товара (работы, услуги) им производить, на каких
условиях и по каким ценам их реализовывать.
Реализации требований этого принципа содействуют новые правила законодательства об
имущественной ответственности органов публичной власти за незаконное вмешательство в
гражданские правоотношения (ст. 16 ГК РФ), а также о возможности признания судом
недействительными актов публичной власти или их неприменения при разрешении спора (ст. 12 и 13
ГК РФ).
*Таким образом, Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела
характеризует гражданское право как частное право и закрепляет равенство, автономию воли и
имущественную самостоятельность частников гражданско-правовых отношений.
10.
Источники российского гражданского права*
Таким образом, источник гражданского права — это объективированная форма выражения и
закрепления содержания гражданско-правовых норм вовне.
Различают следующие источники гражданского права:
 нормы международного права и международные договоры РФ (ст. 7 ГК РФ);
 Конституция РФ;
 гражданское законодательство — ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные
федеральные законы, регулирующие гражданско-правовые отношения (п. 2 ст. 3 ГК РФ);
 иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права — указы Президента РФ (п. 3
ст. 3 ГК РФ), постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3), нормативные акты министерств
и иных федеральных органов исполнительной власти (п. 7 ст. 3);
 обычаи делового оборота (ст. 5 ГК РФ).
11.
Действия гражданского законодательства во времени и
применение его по аналогии*
Под действием гражданского законодательства во времени понимается определение начального и
конечного момента действия правового акта, регулирующего гражданские отношения.
По общему правилу акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к
отношениям, возникшим после введения их в действие. Придание обратной силы допустимо только в
случаях, прямо предусмотренных законом.7
Различают даты принятия акта гражданского законодательства, опубликования и вступления в силу.
Так, датой принятия федерального закона считается день принятия его Государственной Думой РФ в
окончательной редакции. Федеральные конституционные законы и федеральные законы подлежат
официальному опубликованию в официальных источника (Российская газета или Собрание
законодательства Российской Федерации) в течение 7 дней после их подписания Президентом РФ.
Эти законы должны вступать в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней
*после дня их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок их
вступления в силу.
Введение в действие указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ осуществляется на
основании Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. № 763 «О порядке опубликования и вступления в
силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».
Согласно его положениям, подзаконные правовые акты (указы Президента РФ и постановления
Правительства РФ также подлежат официальному опубликованию (Российская газета или Собрание
законодательства Российской Федерации) в течение 10 дней после их подписания. Они вступают в
силу в течение 7 дней после дня их первого официального опубликования (Указы Президента РФ)
*либо со дня их подписания (Постановления Правительства РФ). Как в указах, так и в
постановлениях может быть предусмотрен иной порядок их вступления в силу.
Законы, а также иные нормативно-правовые акты, не опубликованные в установленном порядке, не
влекут за собой правовых последствий, т. е. не могут служить основанием для регулирования
соответствующих правоотношений и на них нельзя ссылаться при разрешении споров.
Прекращение действия нормативно-правового акта происходит:
- с наступлением установленного в нем срока;
- в результате его прямой отмены;
- с принятием нового акта, отменяющего или изменяющего старый.8
12.
Гражданско-правовые системы современности*
ГПС - объединение более низкого уровня по сравнению с системой права вообще, однако ϶ᴛᴏ не
означает, что она в точности должна ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙовать сложившимся соотношениям между
правовыми системами Гражданско-правовая система -самостоятельное образование и потому ее
характеристика может не совпадать с чертами правовой системы в целом.
Основные компоненты ГПС помогают отличать гражданско-правовые системы друг от друга, при
϶ᴛᴏм они должны быть достаточно объемными по содержанию, поскольку при детальном
рассмотрении право каждой страны уникально. Под такими компонентами обычно понимают:
1) источники права, их состав и соотношение между собой по значимости. Здесь важен удельный вес
нормативных актов, в особенности кодифицированных, значение судебной практики и т.п.;
*2) структуру гражданского права, в т.ч. распределение норм по отдельным правовым институтам
(подотраслям). Стоит отметить, что основными среди данных институтов будут нормы о лицах,
вещное право, обязательственное право, исключительные права, семейное и наследственное право;
3) правоприменительную практику, не только судебную, но также конституционную,
административную и проч.;
4) доктрину как совокупность существующих воззрений на право и практику его применения.
Отметим, что каждый из данных компонентов связан с остальными, и все они в совокупности
позволяют отграничивать одну правовую систему от другой. При этом анализ отдельных правовых
систем вполне возможно строить исходя только из структуры источников и институтов
(подотраслей). Специфика же правоприменительной практики и доктрины как производных от норм
права вполне может быть отражена в рамках отдельных институтов.
13.
Гражданские правоотношения. Виды правоотношений*
Исходя из разных критериев все гражданские правоотношения разделяются на:
1) имущественные и неимущественные;
2) абсолютные и относительные;
3) вещные и обязательственные.
Деление правоотношений на имущественные и неимущественные проводится по характеру их
объекта. Имущественные правоотношения в качестве их объекта имеют то или иное материальное
благо. Они возникают либо по поводу принадлежности имущества определенному субъекту, либо по
поводу перехода этого материального блага от одного субъекта к другому. Права и обязанности,
составляющие содержание имущественного правоотношения, могут переходить к другому лицу в
порядке сингулярного или общего правопреемства. К требованиям, вытекающим из имущественных
правоотношений, применяется исковая давность. Нарушение прав, входящих в имущественные
правоотношения, влечет за собой применение мер имущественного воздействия.
Неимущественные правоотношения складываются по поводу личных неимущественных прав и
других нематериальных благ. На требования об их защите исковая давность не распространяется (ст.
208 ГК РФ). Кроме санкций имущественного характера, при их защите применяются и иные
правоохранительные меры.
*В зависимости от численности и определенности субъектного состава правоотношений они
разделяются на абсолютные и относительные. В абсолютном правоотношении управомоченному
лицу (собственнику, субъекту права хозяйственного ведения или оперативного управления и т.д.)
противостоит неопределенно широкий круг обязанных лиц, так как каждый и всякий обязан
воздерживаться от нарушения абсолютного права — не посягать на правомочие владения или не
чинить препятствий в реализации правомочия пользования. Вторая особенность абсолютных
правоотношений заключается в том, что поведение любого из обязанных лиц должно выражаться не
в активных действиях, а в воздержании от их совершения, если они нарушают права
противостоящего ему субъекта.
В относительных правоотношениях (например, в многочисленных докторах) управомоченному лицу
всегда противостоит одно или несколько определенных обязанных лиц. Так, заимодавцу всегда в качестве заемщика противостоит определенное физическое или юридическое лицо, обязанное
возвратить заимодавцу полученную от него сумму денег или равное количество полученных вещей;
поклажедателю — его контрагент по договору хранения, т.е. то определенное . лицо, которому он
передал как хранителю имущество и т.д. В таком правоотношении для реализации своего права
управомоченному лицу требуется уже не пассивное воздержание обязанного лица от каких-либо
действий, а его активное поведение, выражающееся в передаче вещей, выполнении работы, оказании
*услуг и т.д.
В основу деления гражданских правоотношений на вещные и обязательственные положен способ
реализации правомочия, принадлежащего его носителю. В вещном правоотношении носитель
соответствующего правомочия в состоянии реализовать его посредством собственных действий, не
прибегая к активному содействию обязанных лиц. Все иные лица, помимо управомоченного
субъекта, обязаны воздерживаться от совершения действий, препятствующих осуществлению права
его носителем. Для защиты вещных прав, входящих в содержание вещного правоотношения,
характерно применение вещного иска, т.е. иска об изъятии своего имущества из чужого незаконного
владения или об устранении препятствий в пользовании или распоряжении имуществом.
В обязательственных правоотношениях носитель права не может реализовать принадлежащее ему
правомочие при посредстве только собственных действий. Для такой реализации он должен
требовать активных (положительных) действий обязанного лица. Так, продавец вправе требовать
*оплаты товара от покупателя, заказчик — выполнения работы от подрядчика и т.д. Характерным
способом защиты права в таком правоотношении служит иск управомоченного лица к обязанному о
возмещении понесенных убытков.
14.
Основания гражданских правоотношений*
Основания для возникновения гражданских прав и обязанностей — это обстоятельства, которые
возникают в процессе жизнедеятельности людей и с наступлением которых закон связывает
возникновение определенных правовых последствий — возникновение гражданских
правоотношений (прав и обязанностей).
Возникновение гражданских правоотношений обусловлено определенными обстоятельствами,
встречающимися в жизнедеятельности людей. Причем, когда мы говорим о возникновении
гражданских правоотношений, то следует иметь в виду и их изменение и прекращение.
Обстоятельства, которые приводят к таким юридическим последствиям, как возникновение,
изменение и прекращение гражданских правоотношений, а не к любым правоотношениям (правам и
обязанностям), называются основаниями возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Проблеме оснований возникновения гражданских правоотношений уделяется большое внимание в
науке гражданского права.
Гражданские правоотношения (права и обязанности) возникают:
- из сделок, предусмотренных законом, а также из сделок, хотя и не предусмотренных законом, но
не противоречащих ему. Гражданские права и обязанности возникают из сделок,
предусмотренных законом, и из сделок хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему. Сделки, предусмотренные законом, наиболее распространенные основания
*возникновения, а также изменения и прекращения гражданских правоотношений. Договоры, как
разновидности сделок, также могут быть основанием возникновения гражданских
правоотношений. Например, договоры найма жилого помещения, будучи основанием
возникновения правоотношений, направлены на удовлетворение потребностей граждан в жилье;
- из административных актов. Гражданское правоотношение в соответствии с административным
актом устанавливается между субъектами гражданского права. Административное же
правоотношение устанавливается между лицами и органами государственного управления. Чаще
административные акты выступают в сочетании с договорами. К актам органов управления, с
которыми связаны гражданско-правовые последствия, относятся такие, как выдача ордера на
жилое помещение определенному гражданину, что создает для него право требовать заключения
договора найма жилого помещения;
- в результате открытий, изобретений, рационализаторских предложений, создания произведений
*науки, литературы и искусства. Акты интеллектуального творчества, то есть результаты
совершенных открытий, изобретений, рационализаторских предложений, создания
промышленных образцов, создания произведений науки, литературы и искусства приводят к
возникновению гражданских правоотношений. Эти акты отличаются от сделок тем, что в них нет
характерного для сделки признака — направленности действий на создание гражданских прав и
обязанностей, так как в отношениях творчества правовые последствия возникают независимо от
воли автора и его дееспособности. Совершение открытий, изобретений, создание промышленных
образцов и внесение рационализаторских предложений всегда признаются основаниями
возникновения имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей субъектов
творческих отношений;
- вследствие причинения вреда другому лицу, а равно вследствие приобретения или сбережения
имущества за счет средств другого лица без достаточных оснований;
- вследствие иных действий граждан и организаций;
- вследствие событий, с которыми закон связывает наступление гражданско-правовых
последствий.
15.
Граждане как субъекты гражданского права? *
Субъектами гражданского права являются как физические, так юридические лица. Остановимся на
характеристике субъектов–физических лиц. Понятие физического лица более широкое, нежели
понятие «гражданин», так как физическое лицо может являться иностранцем или лицом, не
имеющим гражданства. Поэтому гражданин как субъект права является носителем правового
статуса, наряду с иными субъектами–физическими лицами. Гражданин как субъект гражданского
права обладает правоспособностью, дееспособностью и деликтоспособностью, которые в своей
совокупности определяют его правовой статус. Правоспособность Правоспособность – возможность
гражданина обладать как гражданскими правами, так и обязанностями, при этом недопустимо какое–
либо ограничение правоспособности, она носит естественно–правовой характер, так как ее
возникновение и прекращение зависит соответственно от рождения и смерти гражданина.
Дееспособность Дееспособность предполагает возможность гражданина совершать действия с
целью, чтобы приобрести и реализовать гражданские права/обязанности. Дееспособность может
*быть ограничена по суду – полностью (недееспособные граждане, над которыми назначается опека)
и частично (ограниченно дееспособные граждане, находящиеся на попечительстве). При этом
ограничение дееспособности может быть обусловлена возрастом лица – малолетние граждане
недееспособны, а несовершеннолетние граждане имеют ограниченную дееспособность, так и
состоянием психического и физического здоровья лица – наличие заболеваний, вследствие чего
гражданин не может адекватно воспринимать действительность. Полностью дееспособен вменяемый
и совершеннолетний гражданин, однако несовершеннолетний, вступивший в брак или прошедший
процедуру эмансипации также признаются полностью дееспособными. Деликтоспособность
Деликтоспособность предполагает способность гражданина отвечать за причиненный собственными
действия вред, ущерб. Данная способность напрямую зависит от дееспособности – так, например,
малолетние или недееспособные вследствие психического расстройства граждане не несут
*ответственности за деликт, отвечают за причиненный ими вред их законные представители –
родители или иные представители. Наряду с основными элементами, обуславливающими правовой
статус гражданина, как субъекта гражданского права, можно отметить еще следующие обязательные
признаки – имя гражданина и его место жительство. Реализацию прав и исполнение обязанностей
гражданин осуществляет под своим именем, состоящим из собственно имени и фамилии, а также по
общему правилу и отчества. При этом гражданин, как правило, имеет определенное место
жительство, где проживает на временной или постоянной основе. Таковы основные признаки,
характеризующие гражданина как субъекта гражданского права. Вне зависимости от возраста и
вменяемости каждый гражданин обладает на протяжении своей жизни правоспособностью, которая
и подтверждает его статус в гражданском праве именно как субъекта. Иными словами, даже
полностью недееспособный гражданин все равно всегда будет оставаться субъектом – человеком,
физическим лицом. – материал взят с сайта Студворк https://studwork.org/spravochnik/pravo/grajdanekak-subekty-grajdanskogo-prava
16.
Акты гражданского состояния*
Актами гражданского состояния признаются такие юридические факты, которые определяют
гражданское и гражданско-правовое положение граждан и имеют юридическое значение.
Акты гражданского состояния — действия граждан или события, влияющие на возникновение,
изменение или прекращение прав и обязанностей граждан, а также характеризующие правовое
*состояние граждан и подлежащие государственной регистрации в органах записи актов
гражданского состояния.
Закон выделяет следующие группы актов гражданского состояния:
 юридические факты, которые признаются актами гражданского состояния независимо от
регистрации в установленном законом порядке (рождение и смерть человека);
юридические факты, которые признаются актами гражданского состояния только в случае
их регистрации (заключение и расторжение брака, изменение имени).
Регистрация

*Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского
состояния (ЗАГС), состоящими при органах местного самоуправления, путем внесения
юридического факта в соответствующие актовые книги и выдачи гражданам свидетельств на
основании этих записей.
Данные свидетельства удостоверяют факт государственной регистрации произведенного акта
гражданского состояния.
Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния:
 рождение;
 заключение брака;
 расторжение брака;
 усыновление (удочерение);
 установление отцовства;
 изменение имени;
 смерть.
Аннулирование, восстановление записей актов гражданского состояния, внесение в них изменений
производятся по решению суда.
17.
Понятие юридического лица. Образование и прекращение
юридических лиц*
Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им
по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и
нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Традиционно существуют три способа образования юридических лиц: распорядительный,
разрешительный и явочно-нормативный. Распорядительный порядок предполагает образование
юридического лица в силу прямого распоряжения государственного органа или органа местного
самоуправления (государственные и муниципальные унитарные предприятия). При
разрешительном порядке инициатива исходит от учредителей юридического лица, однако
необходимо согласие соответствующих государственных или муниципальных органов на его
создание (например, создание банков). Явочно-нормативный порядок означает, что согласие на
создание таких юридических лиц уже дано в нормативных актах. После создания учредительных
документов достаточно лишь “явиться” для регистрации. В ходе регистрации проверяется,
соответствует ли образованное юридическое лицо надлежащим нормам права и соблюден ли
порядок его создания. Отказ в государственной регистрации по мотивам нецелесообразности не
допускается (хозяйственные общества и товарищества).
При создании юридического лица разрабатываются учредительные документы (учредительный
договор или устав либо и то, и другое). В них должны быть определены наименование
*юридического лица, место его нахождения, порядок управления его деятельностью и т.д.
Предмет и цели деятельности указываются в учредительных документах некоммерческих
организаций и унитарных предприятий. Что касается учредительных документов хозяйственных
обществ и товариществ, то в них предмет деятельности может и не указываться, поскольку
последним разрешено заниматься любой деятельностью.
Учредительный договор должен включать обязательство о создании юридического лица, в том
числе порядок совместной деятельности по его созданию, условия передачи в собственность
юридического лица имущества создателей и участие в его деятельности. В учредительном
договоре также фиксируются условия и порядок распределения прибыли и убытков между
учредителями (участниками), порядок — управления деятельностью юридического лица, условия
выхода из состава учредителей (участников).
Изменения, внесенные в учредительные документы, приобретают силу для третьих лиц с момента
государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, — с момента уведомления
органа, осуществляющего такую регистрацию, о внесенных изменениях. Для юридического лица и
его учредителей такие изменения обязательны с момента их внесения в учредительные документы.
В соответствии с ГК РФ юридические лица должны регистрироваться в органах юстиции в
порядке, предусмотренном законом о регистрации юридических лиц.
Прекращение юридических лиц осуществляется путем реорганизации либо ликвидации. Различие
*между ними заключается в том, что при реорганизации происходит правопреемство, а при
ликвидации нет.
В свою очередь, реорганизация делится на слияние (из двух и более юридических лиц образуется
одно), присоединение (одно или несколько юридических лиц присоединяются к другому),
разделение (юридическое лицо делится на два и более юридических лиц), выделение (из
юридического лица выделяется одно или несколько юридических лиц; при этом юридическое
лицо, из которого произошло выделение, продолжает существовать), преобразование (изменение
организационно-правовой формы юридического лица).
Ликвидация юридического лица — прекращение юридического лица, при котором не возникают
новые юридические лица. Ликвидация может быть добровольной и принудительной.
*Добровольная ликвидация проводится по решению учредителей (участников) или органа
юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами по любому основанию,
в том числе в связи с истечением срока, на который оно было создано, или достижением цели
создания или с признанием судом регистрации недействительной.
Принудительная ликвидация осуществляется по решению суда в случаях осуществления
деятельности без лицензии либо деятельности, запрещенной законом, либо с неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов либо при систематическом
осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным
или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям.
Для ликвидации предусмотрена определенная процедура. Начинается она с того, что учредители
(участники) юридического лица или орган, принявший соответствующее решение,
незамедлительно направляют письменное сообщение о предстоящей ликвидации органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц. Выступившие с инициативой
ликвидации назначают и ликвидационную комиссию. Ее персональный состав, а также порядок и
сроки ликвидации должны быть согласованы с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами юридического лица. Она публикует сообщение о ликвидации
юридического лица, принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской
*задолженности, удовлетворяет требования кредиторов, продает имущество с публичных торгов,
составляет промежуточный и окончательный ликвидационные балансы и осуществляет иные
действия, связанные с ликвидацией.
Требования кредиторов удовлетворяются в порядке, предусмотренном ГК РФ. Не
удовлетворенные из-за недостаточности имущества ликвидируемого юридического лица
требования кредиторов считаются погашенными. Погашенными считаются также требования
кредиторов, не признанные ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с иском в
суд, а также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.
18.
Понятие, признаки и виды сделок*
Сделка – правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Признаки:
1) юридический факт;
2) волевой акт;
3) правомерное юридическое действие;
4) направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Состав сделки – совокупность определенных фактов, наличие которых необходимо в каждой сделке.
Отклонение от указанных фактов влечет не те последствия, наступления которых желало лицо,
совершая сделку. Объективная сторона характеризуется волеизъявлением сторон, которое может
быть прямым (совершаемым в устной или письменной форме) или косвенным (лицо совершает такие
действия, из сущности которых явно следует намерение заключить сделку). Субъективная сторона
характеризуется обстоятельствами, характеризующими субъектов сделки.
Виды:
1) по количеству участвующих сторон:
а) односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны);
б) двусторонние (выражение воли двух сторон);
в) многосторонние (выражение воли трех и более сторон);
2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке:
а) безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без получения за это
*встречного удовлетворения: дарение);
б) возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из сторон вправе требовать от
другой определенного имущественного предоставления: поставка, подряд);
3) по моменту совершения:
а) консенсуальные – сделка считается совершенной с момента достижения соглашения между
сторонами: поставка, аренда;
б) реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача имущества: заем,
хранение);
4) по значению цели:
а) каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо выражена: купля-продажа);
б) абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: вексель).
Кроме того, существует деление сделок на срочные (момент ее действия и прекращения не
определяется) и бессрочные (определен момент вступления сделки в действие либо момент ее
прекращения).
Форма сделки – способ выражения воли сторон к совершению сделки. Существуют устная и
*письменная формы. Несоблюдение формы сделки влечет ее недействительность. Устно могут
совершаться любые сделки в случае, когда:
1) законом или соглашением не установлена письменная форма;
2) сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок, требующих
нотариального удостоверения, а также сделок, для которых несоблюдение простой письменной
формы влечет недействительность);
3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение сторон об устной
форме исполнения.
В остальных случаях сделки должны заключаться в письменной форме. Необходима письменная
форма, если сделку заключают между собой юридические лица или граждане (если сумма
превышает 10 минимальных размеров оплаты труда). Обязательному нотариальному удостоверению
подлежат:
1) в случаях, указанных в законе (договор ренты, дарения). Сделки, связанные с землей и
недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации;
2) если это предусмотрено соглашением сторон.
Достижение в сделке правовых последствий возможно в том случае, если она будет удовлетворять
условиям, с которыми закон связывает ее действительность.
19.
Содержание сделок и условия их действительности*
Условия действительности сделок:
1) законность содержания (сделка не должна противоречить никаким нормативным актам);
2) правоспособность и дееспособность участников;
3) соответствие воли волеизъявлению, т. е. лицо реально будет стремиться к достижению результата;
4) соблюдение формы. Сделки должны совершаться в простой письменной форме, за исключением
*сделок, требующих нотариального удостоверения. Соблюдение простой письменной формы не
требуется для сделок, которые могут быть совершены устно.
Содержание сделки. Под содержанием сделки как основанием возникновения гражданских
правоотношений следует понимать совокупность составляющих ее условий. Для действительности
сделки необходимо, чтобы содержание сделки соответствовало требованиям закона и иных правовых
актов, т. е. не нарушало ни запретительных, ни предписывающих норм действующего
законодательства. В соответствии со ст. 3 ГК, под правовыми актами понимаются Указы Президента
Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. Следовательно,
министерства и иные федеральные органы исполнительной власти не вправе устанавливать
требования к содержанию совершаемых сделок, за исключением случаев, когда этим органам
подобные полномочия делегированы законом либо иным правовым актом. Сделки по содержанию
могут отличаться от установленных законодательством диспозитивных норм либо вообще не быть
*предусмотренными законом, но во всяком случае они должны соответствовать общим началам и
смыслу гражданского законодательства. Поскольку законом предусмотрена недействительность
сделок, противных основам правопорядка и нравственности, следует полагать, что противоречие
содержания сделки основам правопорядка и нравственности также может считаться основанием
недействительности сделки.
20.
Мнимые, притворные и оспоримые сделки*
Мнимая сделка — совершается лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые
последствия.
Мнимые и притворные сделки, как правило, относят к сделкам с пороком воли. Основным условием
для признания их недействительными является установление отличия истинной воли сторон от
*выраженной формально в сделке (Определения Верховного Суда РФ от 13.07.2018 N 308-ЭС18-
2197, от 01.12.2015 N 22-КГ15-9, п. 87 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N
25).
Чтобы отличить мнимую сделку от притворной, нужно учитывать намерения сторон.
Стороны мнимой сделки в действительности не хотят создавать своими действиями какие-либо
последствия. Однако на основании составленных ими документов (договора, акта приема-передачи и
т.д.) можно подумать, что определенные последствия наступили. Например, что право собственности
на
вещь
перешло
к
другому
лицу.
Напротив, участники притворной сделки желают, чтобы наступили определенные юридические
последствия,
но
скрывают
их.
Кроме того, у мнимых и притворных сделок разные последствия недействительности.
1.1. Какие сделки признаются мнимыми
Мнимую сделку часто совершают, чтобы на имущество должника не обратили взыскание. У сторон
нет цели выполнить ее условия, поэтому чтобы доказать, что сделка мнимая, нужно в первую
очередь подтвердить, что стороны ее не исполняли либо исполняли формально.
Например, о мнимости сделки можно говорить в ситуации, когда (п. 86 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25):
1)стороны заключили договор купли-продажи движимого имущества, подписали акт приемапередачи, но при этом продавец сохранил контроль над этим имуществом;
2)стороны заключили договор купли-продажи недвижимости и для вида зарегистрировали переход
*права собственности на нее к покупателю. Представляется, что регистрация «для вида» означает,
что и в этом случае продавец также сохраняет контроль над имуществом.
В то же время сделку нельзя признать мнимой только из-за того, что одна из сторон не исполнила
свои обязательства (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.02.2005 N 10505/04).
Притворная сделка — совершается для прикрытия другой сделки, в том числе сделки на иных
условиях.
Обе сделки ничтожны (ст. 170 ГК РФ).
1.2. Какие сделки признаются притворными
Чтобы сделку признали притворной, нужно доказать, что все ее стороны желали иных юридических
последствий — тех, которые влечет прикрываемая сделка (п. 87 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Стороны могут совершить одну или несколько сделок, чтобы прикрыть сделку другого вида.
Например:
1)стороны заключили кредитный договор, и заемщик в тот же день передал кредитору имущество
(отступное) для погашения кредита. В этом случае соглашение об отступном прикрывает куплюпродажу (Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.1997 N 5246/97);
2)участник ООО решил нарушить преимущественные права других участников на покупку доли в
уставном капитале. Для этого он сначала подарил часть своей доли третьему лицу, а потом продал
ему оставшуюся часть. В этом случае обе эти сделки прикрывают единый договор купли-продажи (п.
88 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
Кроме того, стороны могут прикрывать сделку того же вида, но с другими условиями. Например,
чтобы прикрыть сделку на крупную сумму, они совершают сделку на меньшую сумму (п. 87
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25).
*Сделка представляет собой операцию, в результате выполнения которой одна сторона (физическое
лицо или организация) приобретает, лишается или преобразует какие-либо права или обязанности.
К оспоримым относится сделка, обладающая двумя ключевыми признаками. Первый заключается в
возможности ее законного оспаривания через суд. Второй состоит в наличии у истца права
обратиться в судебные органы.
Ключевой особенностью рассматриваемого термина выступает сложность юридической трактовки,
следствием которой стало появление Постановление №25 Пленума ВС РФ, датированное 23 июня
2015 года. Документ разъясняет правила признания сделки оспоримой и регламентирует процедуру
принятия судебного решения по этому вопросу.
*Базовая классификация оспоримых сделок производится положениями действующего в настоящее
время ГК РФ. Признаки каждой из них описываются в отдельной статье Кодекса. Актуальная
редакция документа позволяет определить несколько основных видов оспоримых сделок:





выходящие за рамки правоспособности юридического лица (статьи 173). Речь идет о
сделках, которые не предполагаются документами внутреннего распорядка предприятия;
заключенные представителем или коллективным органом, не имеющим достаточных
полномочий (статья 174). Пример такого лица – заместитель генерального директора, не
обладающий правом подписи крупной сделки;
заключенные лицами, находящимися в возрасте 14-18 лет и потенциально имеющими
право совершать подобные операции (статья 175), ограниченными в дееспособности
решением суда (статья 176) или не понимающими значение совершаемых действий
(статья 177). Во всех перечисленных случаях сделка признается оспоримой, так как одна
из сторон не имеет прав на ее совершение;
заключенные лицами, введенными в заблуждение (статья 178), значение которого
является определяющим;
заключенные лицами, обманутыми или находящимися под влиянием насилия, угрозы или
каких-либо других тяжелых обстоятельств (статья 179). *
Для получения объективного представления о правовом характере рассматриваемого понятия
необходимо привести примеры сделок – как ничтожной, так и оспоримой:



21.
оспоримая – заключение договора под угрозой насилия. Требуется доказать факт
угрожающих действий с одной из сторон;
ничтожная – заключение договора дарения квартиры родственнику без фактической
передачи недвижимости. Операция не имеет правовых последствий, так как прежний
хозяин продолжает жить в помещении, платить за жилье налоги и коммунальные платежи;
еще один пример ничтожной сделки – заключение договора продажи жилья лицом, не
достигшим 14-летнего возраста. В этом случае не требуется никаких доказательств, так
как подобные операции без участия опекуна не предусмотрены законодательством.
Консенсуальные и фидуциарные сделки*
Консенсуальные сделки (от лат. consensus - соглашение) - это такие сделки, которые порождают
гражданские права и обязанности с момента достижения их сторонами соглашения. Последующая
передача вещи или совершение иного действия осуществляется с целью их исполнения.
Консенсуальными являются сделки купли-продажи, а также многие сделки по выполнению работ и
оказанию услуг (договор подряда, договор комиссии и т.п.).
*Фидуциарные сделки (от лат. fiducia - доверие) - это сделки, основанные на особых, личнодоверительных отношениях сторон. В таких сделках личность либо кредитора, либо должника, а
чаще - любого из них имеет для другой стороны большое значение.
Утрата сторонами такого характера взаимоотношений дает возможность любой из них в
одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки (например, в договоре поручения как
поверенный, так и доверитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без указания
мотивов).
В юридической литературе отмечается, что фидуциарные сделки и не заключаются иначе, как с
верой в то, что фидуциар воспользуется переданными ему юридическими полномочиями только в
указанных ему границах.
Фидуция - это известный из римского права гражданско-правовой институт, который во времена
господства римского права представлял собой не что иное, как залог, но в том виде, в котором он
существовал на своем начальном этапе развития. При использовании фидуции должник в целях
залога передавал закладываемое имущество в собственность кредитору, а кредитор обязан был в
случае своевременной уплаты долга возвратить заложенное имущество. В соглашении о
фидуциарном залоге содержалось условие об ограничении кредитора по основному обязательству
в правомочии распоряжаться предметом фидуции до определенного момента.
2. Критерии фидуциарной сделки*
Большинство исследователей определяет явление фидуциарности посредством трех основных
критериев:
1) наличие личного доверия между участниками. О фидуциарности свидетельствует наличие
лично-доверительных отношений между участниками гражданского оборота;
2) действия в интересах контрагента. В рамках таких отношений один субъект действует в
интересах контрагента, ставя его интересы выше собственных, что обычно предполагает личное
исполнение обязанностей;
3) право безусловного выхода участника из договора из-за утраты сторонами личнодоверительного характера взаимоотношений. Такие отношения могут прекратиться в любое
время по инициативе одного из субъектов по мотиву утраты доверия.
Возможность одностороннего отказа от исполнения договора, по мнению многих авторов,
является одним из существенных критериев фидуциарной сделки. Право стороны на
односторонний отказ от исполнения договора, в котором отношения строятся на личнодоверительном характере, не может быть ограничено.
Таким образом, специфика фидуциарных сделок отражается прежде всего в основаниях
прекращения порождаемых ими отношений: *


смерть стороны и какие-либо существенные изменения в ее статусе (признание
недееспособным, ограничение дееспособности, признание безвестно отсутствующим)
обычно влечет прекращение правоотношения;
предусмотрен упрощенный порядок прекращения правоотношений по воле сторон,
поскольку отношения могут измениться и в случае утраты доверительного характера у
сторон должна быть возможность прекратить соответствующее правоотношение.
В то же время наличие права на немотивированный односторонний отказ от договора или его
исполнения вовсе не является безусловным основанием для признания правоотношения
фидуциарным, так как ГК РФ предусматривает такую возможность для целого ряда обычных
хозяйственных договоров, не относящихся к фидуциарным: договор энергоснабжения (п. 1 ст. 546
ГК РФ), договор аренды (п. 2 ст. 610 ГК РФ), договор безвозмездного пользования (ст. 699 ГК
РФ), договор подряда (ст. 717 ГК РФ), договор возмездного оказания услуг (ст. 782 ГК РФ),
договор транспортной экспедиции (ст. 806 ГК РФ), договор кредита (ст. 821 ГК РФ) и др. Причем
можно заметить, что право на односторонний отказ предусматривается как в безвозмездных, так и
в возмездных договорах; как в срочных, так и в бессрочных договорах; как в договорах оказания
услуг, так и в договорах по передаче вещи.
И.И. Зикун с целью разграничения фидуциарных сделок и обычных хозяйственных сделок
предлагает три критерия фидуциарного правоотношения, которые должны быть использованы
исключительно в совокупности, применение их по отдельности лишено смысла:
*1) критерий осуществления "чужого права". Фидуциарные отношения связаны с
осуществлением чужого права (например, распоряжение правом на чужое имущество);
2) критерий исполнения обязанности наилучшим для кредитора образом. Данный критерий
направлен на недопущение возможного конфликта интересов между бенефициаром и
фидуциаром. В связи с наличием указанного критерия к фидуциару предъявляются повышенные
требования к поведению и отчетности;
3) критерий необратимости юридических последствий. Еще одной особенностью фидуциарных
отношений, позволяющих сформулировать третий критерий, является то, что все действия
фидуциара влекут для принципала и бенефициара необратимые юридические последст вия
(например, в случае поражения адвоката в суде доверитель не сможет предъявить тот же иск) <*>.
----------<*> Зикун И.И. Конструкция доверительного управления в гражданском праве: нефидуциарная
фидуциарность // Вестник гражданского права. 2017. N 3. С. 72.
В юридической литературе высказывается и мнение о том, что фидуциарной сделкой можно
считать только безвозмездный договор поручения: "Для того, чтобы договор мог быть признан
фидуциарным, он должен соответствовать как минимум трем требованиям:
а) договор не должен быть возмездным;
б) закон должен содержать специальную норму права, которая бы устанавливала, что при данном
виде договорных отношений для каждой из сторон договора возможен отказ от его исполнения;
в) отношения сторон должны носить лично-доверительный характер.
22.
Признание сделки недействительной*
https://спроси.дом.рф/instructions/priznanie-sdelki-nedeystvitelnoy/
Недействительность сделки означает, что она нарушает требования закона, которые
предъявляются к ее форме (письменной или устной), содержанию, участникам и свободе их
волеизъявления.
Сделка с недвижимостью может быть признана недействительной в следующих случаях:

Сделка заключена с нарушением требований закона
Пример: Договор купли-продажи квартиры заключен в устной форме.

Цель сделки заведомо противна основам правопорядка или нравственности
Пример: Покупатель квартиры при заключении сделки использовал фальшивые купюры.

Стороны не намеревались создать правовые последствия или заключили договор для
прикрытия другой сделки. Такие сделки называются мнимыми и притворными
соответственно
Пример: Близкие родственники заключили договор купли-продажи для того, чтобы обналичить
материнский капитал.

*Если сделка заключена с представителем, который не обладает такими
полномочиями
Пример: Василий продавал квартиру, которая принадлежала Марии. При заключении сделки
Василий предъявил доверенность. Позже выяснилось, что доверенность была недействительной.

Если лицо заключило сделку под влиянием существенного заблуждения, обмана,
насилия или угрозы
Пример: Покупатель угрожал продавцу квартиры для того, чтобы купить квартиру по низкой
цене.

Кабальная сделка. Если договор заключен на крайне невыгодных условиях для одной
из сторон вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем другая сторона
воспользовалась
Пример: Собственник квартиры получил тяжелые телесные повреждения от сожителя, в
результате которых находился на лечении. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, он обратилась за
помощью к знакомому, который предложил взамен за защиту заключить с ним договор дарения
жилого помещения.
Какие бывают виды недействительных сделок?
Недействительные сделки могут быть двух видов:
*Ничтожные сделки недействительны независимо от признания этого судом. Например,
ничтожными являются притворные; мнимые сделки; а также совершенные с целями, заведомо
противоречащими основам правопорядка и нравственности; совершенные без обязательного
нотариального удостоверения; нарушающие требования закона.
Оспоримые сделки могут быть признаны недействительными только по решению суда.
Например, будет считаться оспоримой кабальная сделка; заключенная под влиянием
существенного заблуждения, обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств.
*Кто
может обратиться в суд?
Заявить требование о признании сделки недействительной может сторона сделки или лицо,
чьи права и законные интересы нарушены. Например, если продавец скрыл факт продажи
квартиры от наследника, который имел на нее право, но не вступил в наследство, то наследник
может обратиться в суд.
В течение какого срока можно обратиться в суд?
В большинстве случаев подать заявление в суд для признания сделки ничтожной можно в
течение трех лет с момента ее заключения. Если в суд обращается человек, который не
являлся стороной сделки, то срок отсчитывается с того момента, когда он узнал о ее
заключении.
*Признать недействительной оспоримую сделку и применить последствия ее
недействительности можно в течение одного года со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать об основаниях недействительности.
Как признать сделку недействительной в судебном порядке?
*Какие
последствия признания сделки недействительной?
Как правило, при признании сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученные денежные средства и объекты недвижимости. Эта процедура
называется реституцией. Например, в случае заключения недействительной сделки купли-
продажи квартиры, недвижимость возвращается продавцу, а денежные средства –
покупателю.
Если сторона не может вернуть полученное имущество, то она обязана возместить его
стоимость.
*Случаи
признания недействительным договора куплипродажи недвижимости
Для того, чтобы избежать оспаривания сделки в будущем покупатель с наибольшим
вниманием должен отнестись к сделке в одном из следующих случаев:


Приватизация. Если право на приватизацию какого-либо гражданина не было учтено, то
он может оспорить сделку. Например, таким правом обладает гражданин, выписанный
из квартиры в случае признания его безвестно отсутствующим;
Квартира получена в наследство. Наследники в течение 3 лет, после того как узнали о
смерти наследодателя, могут заявить о своих правах на наследство, даже если квартира
уже продана;
Квартира получена в дар. По некоторым основаниямдарение квартиры можно оспорить
в суде (например, даритель был недееспособен, одаряемый совершил покушение на
жизнь дарителя);
 В семье продавца есть несовершеннолетние дети. В случае, если
несовершеннолетние являются собственниками квартиры, при ее продаже необходимо
получить разрешение органов опеки и попечительства.
Кроме этого, необходимо узнать у продавца, не использовался ли при приобретении
недвижимости материнский капитал, так как в этом случае детям обязательно выделяется доля
собственности;
*




Продавец состоит в браке. Необходимо получить согласие супруга на продажу
недвижимости в нотариальном порядке или лично при переоформлении права
собственности;
Продавец банкрот или близок к банкротству. Если у гражданина большие
финансовые обязательства или уже ведется исполнительное производство, существует
риск, что кредитор потребует признать сделку купли-продажи недействительной;
Покупка доли в квартире. При приобретении доли в квартире
действуют определенные правила. При их несоблюдении другие собственники могут
оспорить сделку.
*Что
делать, чтобы защититься от признания сделки
недействительной?
До и во время оформления сделки необходимо внимательно отнестись к проверке
документов и убедиться, что сторона имеет право заключать сделку. Например, стоит
внимательно проверить паспорт продавца с помощью сервиса ГУВМ МВД РФ – если документ
числится в розыске, это повод насторожиться. Также стоит расспросить соседей о нынешних и
прошлых собственниках.
Также можно воспользоваться страхованием титула. Такой вид страхования защищает от
скрытых собственников, о которых не было известно на момент покупки недвижимости. Если
они заявят о своем праве на недвижимость и выиграют суд, то страховая компания
компенсирует сумму, которую предусматривает договор страхования.
23.
Юридическая природа представительства и полномочий
представителя*
24.
Представительство добровольное и коммерческое*
Представительство – совершение сделок представителем от имени представляемого лица и в его
интересах в силу имеющихся полномочий, основанных на доверенности, указании закона либо акте
уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления,
непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности
представляемого.
 добровольное представительство – представительство, осуществляемое в соответствии с
волеизъявлением представляемого (например, адвокат – поверенный представительствует на
основании договора с конкретным лицом и ордера). *
Полномочия представителя могут явствовать из обстановки, в которой он действует. Это касается
работников (продавцов, кассиров и т. п.), которые совершают ограниченный круг сделок от имени
организации в определенном месте.
Разновидностью добровольного представительства является коммерческое представительство. Это
новый институт в российском праве, его особенностью является то, что это лицо постоянно и
самостоятельно представительствует от имени предпринимателей при заключении ими договоров в
сфере предпринимательской деятельности, причем допускается одновременное представительство
разных сторон по одной и той же сделке. Институт этот возмездный. Форма заключения договора
должна быть письменной. Коммерческий представитель обязан выполнять поручения и заботливо
сохранять в тайне сведения, ставшие известными ему в процессе совершения торговых сделок как во
время исполнения поручения, так и после его исполнения.
25.
Отличие представительства от посланца, посредника,
рукоприкладчика*
Представительство следует отличать от сходных с ним, но имеющих иную юридическую природу
действий других участников гражданских правоотношений, в п.2 ст. 182 прямо указано какие лица
не являются представителями, хотя они содействуют заключению и исполнению сделок. Так не
являются представителями лица, действующие хотя и в чужих интересах, но от собственного имени,
а также лица, уполномоченные на вступление в переговоры относительно возможных в будущем
сделок[8] .
*Действия представителя надо так же отличать от действий посыльного (посланца) и посредника.
Если представитель действует от имени представляемого, но выражает при этом свою волю, то
посыльный лишь передаёт волю одного лица другому. При этом представитель совершает действия,
которые имеют для представляемого правовое значение, а действия посыльного имеют чисто
технический, вспомогательный характер. В связи с этим обстоятельством, предъявляются
повышенные требования к его дееспособности, а посланцем может быть и недееспособное лицо.
Деятельность посредника (брокера) не связывает стороны юридически. Она только способствует
заключению между ними договора, он может подыскать потенциальных партнёров, провести
переговоры о заключении сделки с каждым из них. При этом посредник совершает активные
юридические действия, имеющие волевой характер, но волю на совершение сделки он не выражает.
*По признаку выражения воли при совершении сделки представитель отличается от простого
рукоприкладчика, т.е. лица, подписывающего сделку по просьбе другого лица, который вследствие
физического недостатка, болезни или каким - либо иным причинам не может подписаться
собственноручно. Гражданский процесс: Учебник. / под ред В. Яркова М, 2004. С.129 Рукоприкладчик в данном случае не выражает собственной воли и не передает воли такого
гражданина, а лишь подтверждает тот факт, что гражданин выразил свою волю на сделку.
Посредник (брокер), как и представитель, совершает активные юридические действия, имеющие
волевой характер. Однако его действия лишь способствуют заключению договора между сторонами,
но сами по себе юридически стороны не связывают. Посредник может подыскать потенциальных
партнеров, провести переговоры о заключении сделки с каждым из них, но волю на совершение
сделки выражают сами ее будущие участники. Деятельность же представителя не сводится только к
такой технической помощи, а выражается в установлении правовых отношений между
представляемым и третьим лицом.
По признаку выражения воли при совершении сделки представитель отличается и от простого
рукоприкладчика, т.е. лица, подписывающего сделку по просьбе другого лица, который вследствие
физического недостатка, болезни или по каким-либо иным причинам не может подписаться
собственноручно (ч.3. ст 160 ГК РФ). Рукоприкладчик в данном случае не выражает собственно воли
и не передаёт воли такого гражданина, а лишь подтверждает тот факт, что гражданин выразил свою
волю на сделку.
Представитель обязан совершить в пользу представляемого не просто фактические действия, а
действия, порождающие правовой результат. В этом и состоит фундаментальное отличие
представителя от других лиц, которые могут только способствовать заключение сделки.
26.
Доверенность и ее виды*
Доверенность – полномочие представлять или действовать от имени другого лица
в правоотношениях.
Стороны доверенности
Сторонами доверенности выступают доверитель («представляемый») и доверенное
лицо («представитель», «поверенный»). Доверителем является как физическое, так и юридическое
лицо, которое передает и оформляет часть своих полномочий и обязанностей постороннему человеку
для осуществления последним юридически значимых манипуляций. *
Представителем считается гражданин, который действует в интересах доверителя и замещает его в
проведении различных процедур. Этот человек должен быть совершеннолетним и дееспособным.
Доверенным лицом чаще всего выступает близкий родственник (родители, супруг, дети), друг,
коллега по работе или совсем посторонний человек. Также не запрещается оформлять доверенность
на иностранного гражданина.
Стороны доверенности связаны двусторонне-обязывающей договоренностью, следовательно
участники наделяются правами и обязанностями по отношению друг к другу.
Характеристика доверенности и гражданское законодательство *
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу или
другим лицам для представительства перед третьими лицами (пункт 1 статьи 185 ГК РФ).
Основанием выдачи доверенности служат договоры, определяющие внутренние отношения между
представителем и представляемым (трудовой договор, договор поручения и т. д.).
С правовой точки зрения доверенность является односторонней сделкой, указывающей полномочия
представителя. К доверенности применяются правила, применяемые к односторонней сделке, но
действуют специальные нормы.
Правила ГК РФ к доверенности применяются также в случаях, когда полномочия представителя
содержатся в договоре, в том числе в договоре между представителем и представляемым, между
представляемым и третьим лицом, либо в решении собрания, если иное не установлено законом или
не противоречит существу отношений (пункт 4 статьи 185 ГК РФ). *
Доверенность может выдаваться как непосредственно гражданину, так и юридическому лицу.
Однако полномочия юридического лица, указанные в доверенности, должны ограничиваться
рамками его специальной правоспособности. В противном случае доверенность признается
недействительной (ст. 168, 173 ч. 1 ГК РФ).
Исходя из понятия можно выделить следующие признаки доверенности:
 Во-первых, для доверенности обязательна письменная форма. В зависимости от того
кто является Доверителем и случаев, при которых будет необходимо предъявление
доверенности, будет необходимо нотариальное закрепление доверенности.
 Во-вторых, Доверенность - это односторонняя сделка, так как Доверитель наделяет
лицо определенными полномочиями для совершения необходимых действий;
 В-третьих, Доверенность является срочным документом (ст. 186 Гражданского Кодекса
РФ). Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение
года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата её совершения,
является ничтожной;
 В-четвертых, Доверенность имеет две стороны, это: доверитель (лицо которое
уполномачивает) и доверенное лицо (представитель; лицо, которому передают
полномочия).
К правам и обязанностям доверителя относятся: *
 право наделить представителя перечнем полномочий;
 право в любое время отозвать документ, т. е. аннулировать его положения;
 право не согласиться с кандидатурой, подобранной доверенным лицом, действующим
в порядке передоверия;
 обязанность оформить доверенность и выдать ее доверенному лицу;
 обязанность покрывать финансовые издержки представителя или изначально выдать
некую сумму денег для выполнения поручения;
 обязанность принять все полученное в ходе выполнения договоренности от
доверенного лица - документы, денежные средства и т. д.;
 обязанность выплатить вознаграждение, если заключенное соглашение возмездное.
Полномочия поверенного лица при оформлении доверенности состоят из: *
 возможности отказаться быть доверенным лицом;
 точного выполнения поручений, прописанных в условиях доверенности;
 самостоятельного исполнения обязательств;
 поиска заместителя, если доверитель прописал подобную возможность;
 уведомления представляемого о ходе осуществления поручения;
 незамедлительной передачи всех полученных документов, денег, ценностей и т. д.;
 по окончании срока действия представитель обязуется отдать доверительный акт.
Оформлять доверенность следует с четким перечислением обязанностей доверенного лица. *
Несоблюдение представителем условий, прописанных в документе, будет расцениваться как
незаконное действие.
Доверенности можно классифицировать по следующим видам:
По объему полномочий, которыми наделяется представитель, различают следующие вида
доверенностей:

Разовая доверенность - доверенность на выполнение определённого конкретного
действия. Например, разовая доверенность выдается на совершение одного
определенного действия (получение товара со склада, продажу дома и т. д.).

Специальная доверенность - на совершение каких-либо однородных действий. Такой,
например, является доверенность, выдаваемая экспедитору предприятия для получения
товаров, прибывших на железнодорожную станцию в адрес предприятия; кассиру на
получение денег и денежных документов в банке и т. д. Одной из разновидностей
специальной доверенности являлась доверенность на право управления механическим
транспортным средством. *

Общая (генеральная) доверенность — на совершение любых по характеру действий
перед любыми третьими лицами (объем полномочий в данной доверенности не
ограничен). Общая доверенность дает представителю возможность совершать
разнообразные сделки по управлению имуществом. Например, директор филиала
универмага на основе общей доверенности осуществляет всю административнохозяйственную и оперативно-торговую деятельность магазина, управляет его делами,
имуществом и средствами, в частности, заключает необходимые для выполнения
возложенных на магазин задач договоры, сделки, подписывает акты, расчетноденежные документы, представляет магазин во всех государственных учреждениях,
предприятиях, ведет в судебных учреждениях и органах арбитражного суда дела
магазина со всеми правами стороны в процессе.

Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия. Лицо, которому выдана
доверенность, может передоверить её другому лицу, если оно уполномочено на это
доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для охраны интересов
выдавшего доверенность. Передоверие — это передача полномочия представителем
другому лицу.
По количеству доверителей и поверенных:

Односторонние доверенности – где доверитель и поверенный выступают в
единственном лице.

Многосторонние доверенности – где доверителей и/или поверенных два и более.
По форме различают два вида доверенности:

совершенную в простой письменной форме

совершенную в нотариальной форме (нотариально удостоверенную).
По сроку различают два вида доверенности:

Срочная доверенность – выданная на определенный срок.

Бессрочная доверенность – может быть отменена только в определенных случаях.
В зависимости от органов и организаций: *

банковская;

почтовая;

судебная– для представления интересов в суде по гражданским делам, уголовным
делам, административным делам, по делам рассматриваемым арбитражным судом;

для представительства в исполнительном производстве;

для представительства в налоговых органах;

для представительства в муниципальных образованиях;

для представительства в органах внутренних дел (милиции, ГИБДД, дознания,
следствия);

для представительства в органах Прокуратуры РФ и т.д.
Генеральная доверенность
Главное отличие её от всех видов доверенностей в том что она имеет наибольший круг полномочий в
различных сферах, в то время как другие виды имеют достаточно узкий круг полномочий и в
основном в одной из сфер.
Генеральная доверенность может включать в себя остальные виды доверенностей, но и в ней могут
отсутствовать некоторые полномочия.
Почтовая доверенность
Данный вид доверенности выдается лицу для получения почтовых отправлений. Оформляют такую
доверенность как физические лица, так и юридические лица. Почтовая доверенность может быть как
разовой, так и длительной. Если почтовая доверенность выдается от физического лица, то эта
доверенность должна быть нотариально оформленной.
Банковская доверенность
Банковскую доверенность оформляют как физические, так и юридические лица. Такая доверенность
может быть как внутрибанковской (то есть оформляет ее сам банк), так и нотариально оформленной.
Банковская доверенность может быть как и разовой, так и длительной.
Полномочия доверенностей
Полномочия, которые можно закрепить в доверенности, разделяют на два вида:

Исключительные полномочия. Полномочия являются исключительными, если они
должны быть специально дословно прописаны в соответствии с нормой права. Если
указанное требование не будет соблюдено и текст не будет указан, значит у
доверенного лица будет отсутствовать право на совершение этих полномочий;

Общие полномочия. Общие полномочия – это совокупность полномочий которые
доверенное лицо может осуществлять без специального дословного закрепления,
достаточно указать общий текст и ссылку на норму права.
Удостоверение доверенности *
Доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о
государственной регистрации прав или сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в
государственных реестрах правами должна быть нотариально удостоверена (пункт 1 статьи 185.1 ГК
РФ).
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (пункт 4, статьи
185.1 ГК РФ).
Доверенность на получение заработной платы и иных платежей, связанных
с трудовыми отношениями, на получение вознаграждения авторов и изобретателей, пенсий, пособий
и стипендий или на получение корреспонденции, за исключением ценной корреспонденции, может
быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится (пункт 3, статьи
185.1 ГК РФ). *
Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной
собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть
подписана также главным бухгалтером этой организации.
Безотзывная доверенность должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на
ограничение возможности ее отмены (пункт 2, статьи. 188.1 ГК РФ).
Письменное уполномочие на совершение сделки представителем может быть представлено
представляемым непосредственно соответствующему третьему лицу, которое вправе удостовериться
в личности представляемого и сделать об этом отметку на документе, подтверждающем полномочия
представителя (пункт 3, статьи 185 ГК РФ).
Письменное уполномочие на получение представителем гражданина его вклада в банке, внесение
денежных средств на его счет по вкладу, на совершение операций по его банковскому счету, в том
числе получение денежных средств с его банковского счета, а также на получение адресованной ему
корреспонденции в организации связи может быть представлено представляемым непосредственно
банку или организации связи (пункт 3, статьи 185 ГК РФ).
Срок доверенности *
Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее
совершения, а доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна (пункт 1 статьи
186 ГК РФ).
Срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срок действия
доверенности, на основании которой она выдана (пункт 4 статьи 187 ГК РФ).
Доверенность может быть выдана на неограниченный срок (безотзывная доверенность, нотариально
удостоверенная) (статья 188.1 ГК РФ).
Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и
не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим
доверенность (п. 2, ст. 186 ГК РФ).
Основания прекращения доверенности *
Действие доверенности прекращается вследствие (статья 188 ГК РФ):
 истечения срока доверенности;
 отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
 отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность
совместно;
 прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана
доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния
или присоединения к другому юридическому лицу;
 смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным,
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
 введения в отношении представляемого или представителя такой
процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право
самостоятельно выдавать доверенности.
Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо,
которому доверенность выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед
которыми дана доверенность (пункт 1 статьи 189 ГК РФ).
По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его правопреемники обязаны
немедленно вернуть доверенность (пункт 3 статьи 189 ГК РФ).

27.
Сроки, исчисление сроков ? *
Применяемые в гражданском праве сроки определяются различными способами, в частности
календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами,
неделями, днями, часами, минутами, а также указанием на событие, которое должно неизбежно
наступить.
Течение периода времени начинается со следующей единицы времени в зависимости от того, какой
единицей обозначено начало исчисления срока: если днем, то течение срока начинается со
следующего дня, если часом — со следующего часа, минутой — со следующей минуты. Если начало
течения периода определено наступлением события, то течение срока также начинается со
следующего
дня
(ст.
191
ГК
РФ).
Окончание периода падает на такую же дату, какой было определено его начало. К сроку,
определяемому в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами, к сроку в
полмесяца — исчисляемых пятнадцатью днями. Отсчет месяца может начаться и, соответственно,
окончиться не только с первого, но и с любого другого числа. Если месячный срок начинается 31
марта, то окончится 30 апреля, поскольку в апреле 31 числа нет (ст. 192 ГК РФ).
Когда последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается
ближайший
следующий
за
ним
рабочий
день.
Если речь идет о периоде, определяемом календарным годом, полугодием, кварталом, месяцем, то
начало их исчисления не смещается и всегда падает на первые числа, а конец — на последнее число
календарного периода. Когда срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может
быть выполнено до истечения 24 ч местного времени последнего дня срока.
Специальные правила об исчислении сроков связаны с необходимостью в ряде случаев применения
во всей стране единого времени (например, на транспорте, телеграфе и т.д.).
В дни перехода страны на зимнее или летнее время начало или окончание срока соответственно
смещается на один час.
28.
Исковая давность*
Организация или гражданин, права которых нарушены, могут обратиться с требованиями (исками)
об их защите в соответствующий орган — суд, арбитражный суд или третейский суд (статья 11 часть
1 Гражданского Кодекса РФ). Однако возможность защиты нарушенного права ограничена
определенным сроком, который называется исковой давностью.
Исковая давность — это установленный законодательством срок в суде для защиты права по иску
лица, право которого нарушено. То есть сроком исковой давности называют отрезок времени, в
пределах которого можно защитить свои права и интересы в судебном порядке. При этом сроки
исковой давности различаются своей продолжительностью.
Срок исковой давности и гражданское законодательство*
Исковая давность — установленный законодательством срок в суде или ином юрисдикционном
органе для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Данное определение соответствует
понятию исковой давности, закрепленному в статье 195 Гражданского Кодекса РФ.
Таким образом, в гражданском праве срок исковой давности представляет собой период времени,
установленный законом для защиты нарушенных прав.
Виды сроков исковой давности
Сроки исковой давности подразделяются на общие сроки исковой давности и сокращенные сроки
исковой давности.
Общие сроки исковой давности*
По общему правилу добиваться защиты своих прав через суд гражданин или организация могут в
пределах трех лет с момента, когда стало известно:

о факте нарушения прав гражданина или организации;

о том лице, к которому следует предъявить иск для восстановления своих прав.
Такой трехлетний период называется общим сроком исковой давности. Он применяется всегда, когда
нормативным актом не установлен иной (более или менее длительный) период времени для судебной
защиты (специальный срок). Таким образом, продолжительность общих сроков исковой давности
установлена в три года. При этом общие сроки исковой давности распространяются на все
требования, за исключением тех требований, для которых законом предусмотрены специальные
сроки исковой давности.
Специальные сроки исковой давности*
Специальные сроки исковой давности – это сроки исковой давности, которые специально
устанавливаются для отдельных видов требований. Отметим, что сроки исковой давности,
называемые специальными, предусмотрены как Гражданским кодексом, так и другими
законодательными актами. Можно выделить следующие виды специальных сроков исковой
давности: *




Сроки исковой давности продолжительностью менее года;
Годичные сроки исковой давности;
Двухгодичные сроки исковой давности;
Длительные сроки исковой давности.
При этом срок исковой давности не может быть более 10 лет с того дня, когда были нарушены права
истца (статья 196 ГК РФ).
Сроки исковой давности продолжительностью менее года
Срок исковой давности продолжительностью менее года относится, например, к лицам, желающие
оспорить увольнение.
В этом случае можно подать в суд на бывшего работодателя лишь в течение 1 месяца.
Годичные сроки исковой давности
Годичные сроки исковой давности, в частности применяются: *




в случае ненадлежащего выполнения работ по договору подряда (за исключением
случаев, когда у заказчика есть претензии к построенному зданию. В этом случае будет
применяться общий срок исковой давности);
для соглашений о перевозке грузов, если одну из сторон не устроили действия другой
стороны (надо отметить, что в этом случае до обращения в суд необходимо направить
второй стороне претензию в письменной форме);
для исков о признании незаконными оспоримых сделок (к ним относятся, например,
сделки, заключенные в результате введения в заблуждение или обмана);
также в течение года после обнаружения можно в судебном порядке взыскать
материальный ущерб, который работник причинил работодателю.
Двухгодичные сроки исковой давности
Двухгодичные сроки исковой давности применяются, к примеру, в случае возникновения споров по
договору о страховании имущества.
Длительные сроки исковой давности*
Длительные сроки исковой давности – это сроки исковой давности, которые превышают общий срок
исковой давности.
Например, по искам о недостатках работы по строительному подряду предусмотрен срок исковой
давности, равный пяти годам.
Для исков о возмещении ущерба от загрязнения моря нефтепродуктами предусмотрен срок исковой
давности, равный шести годам.
По требованиям работы по бытовому подряду, искам, связанным с морской перевозкой опасных
грузов установлен срок исковой давности, равный десяти годам.
Течение срока исковой давности*
Исковая давность начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
его права.
Приостановление течения срока исковой давности
Закон содержит исчерпывающий перечень оснований, при которых течение исковой давности
приостанавливается:
1) если иск не был заявлен в связи с действием непреодолимой силы, то есть в связи со стихийными
бедствиями и иными чрезвычайными обстоятельствами
2) если кто-либо из сторон находился в Вооруженных силах страны, находящейся на военном
положении;
3) в силу моратория (отсрочки исполнения обязательства), установленного законом
4) в силу приостановления действия закона или иного нормативного акта, регулирующего
соответствующие правоотношения;
5) если стороны заключили соглашение о проведении процедуры медиации согласно ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
6) если иск, поданный в порядке уголовного судопроизводства, не был рассмотрен при вынесении
приговора.
Перечисленные обстоятельства приостанавливают течение давности только при условии, если они
возникли или продолжали действовать в последние шесть месяцев давностного срока. И только в
случае, когда продолжительность давностного срока составляет менее шести месяцев, он
приостанавливается наступлением одного из предусмотренных законом событий в любой момент его
течения.
Перерыв исковой давности*
Исковая давность прерывается предъявлением иска в суд и совершением лицом, обязанным
исполнить определенные действия, свидетельствующие о признании им долга. При этом после
перерыва срок исковой давности начинает течь заново. А время, истекшее до перерыва, в новый срок
не засчитывается.
То есть, сущность перерыва исковой давности заключается в том, что в определенных,
установленных законом случаях время, истекшее до перерыва, не принимается во внимание, а
исковая давность снова начинает течь с самого начала, т. е. давностный срок восстанавливается в
полном объеме.
В отличие от приостановления время, прошедшее до перерыва, не учитывается при исчислении
нового срока исковой давности (статья 203 часть 1 ГК РФ).
Восстановление срока исковой давности
Срок исковой давности может быть восстановлен судом, если он был пропущен по причине
признанной судом уважительной и если эта причина пропуска срока имела место быть в последние 6
месяцев давностного срока.
При этом важно знать, что пропущенный по уважительной причине срок исковой давности может
быть восстановлен только гражданину, поскольку все уважительные причины пропуска срока
указанные в законе связаны с личностью гражданина.
Собственность как экономическая категория и имущественное отношение? *
Собственность в экономике — это общественные отношения в рамках принадлежности, раздела и
передела объектов собственности. Важны именно фактические отношения — кто действительно
контролирует объект собственности и принимает решения о его использовании, распоряжается
им, а не формальное право по документам.
29.
Экономическое содержание собственности раскрывается через владение, управление и контроль.
Собственность — базовый экономический институт, который существует с тех пор, как у людей
появились первые вещи и такие понятия, как «мое» и «чужое».
Современная рыночная экономика — это экономика со смешанной собственностью. Поэтому
закон признает различные виды собственности, в том числе смешанные.
О формах собственности подробно говорят в старших классах на уроках обществознания. Мы же
рассмотрим только основные классификации.
Современная рыночная экономика — это экономика со смешанной собственностью. Поэтому
закон признает различные виды собственности, в том числе смешанные.
О формах собственности подробно говорят в старших классах на уроках обществознания. Мы же
рассмотрим только основные классификации.
30.
Понятие и типы собственности*
Собственность – это отношения между людьми, классами, группами, а также хозяйствующими
субъектами по поводу присвоения ресурсов, условий производства, созданных жизненных благ.
Субъектами собственности являются физические и юридические лица, между которыми
складываются отношения собственности.
К объектам собственности относятся средства производства, ресурсы, рабочая сила и предметы
потребления, которые присваиваются людьми и становятся их собственностью.
Собственность бывает двух типов: частная и общественная.
При частной собственности одно лицо или семья является собственником имущества или
ресурсов. По характеру накопления частная собственность подразделяется на трудовую и
нетрудовую.Трудовая собственность формируется за счет заработной платы, доходов от
предпринимательской деятельности. Нетрудовая собственность образуется за счет получения
имущества по наследству, доходов от ценных бумаг, депозитов и т.д.
Общественная собственность – тип собственности, при которой средства производства, его
результаты и имущественные ценности являются совместным достоянием. *
Формами общественной собственности выступают коллективная и государственная.
Коллективная собственность – форма общественной собственности, при которой вещи,
материальные и духовные ценности принадлежат определенному коллективу.
К формам коллективной собственности относятся:





кооперативная – являющаяся достоянием членов кооператива, объединивших средства и труд
для совместной деятельности;
народная – сложившаяся в результате перехода коллективу государственного предприятия
или выкупа арендованного имущества;
акционерная – включающая финансовый капитал от продажи акций и облигаций, а также
средства от хозяйственной деятельности;
арендная – возникшая в результате аренды трудовым коллективом предприятия на
договорных условиях за плату и на определенный срок;
общественных объединений и религиозных организаций.
Государственная собственность – форма общественной собственности, являющейся достоянием
всех людей страны.
31.
Формы и виды права собственности по российскому
законодательству? *
32.
Приобретение права собственности? *
ГК РФ Статья 218. Основания приобретения права
собственности
Позиции высших судов по ст. 218 ГК РФ >>>
1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом
для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим
лицом.
Право собственности на плоды, продукцию, доходы, полученные в результате
использования имущества, приобретается по основаниям,
предусмотренным статьей 136настоящего Кодекса.
2. Право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены,
дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему
имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии
с завещанием или законом.
В случае реорганизации юридического лица право собственности на
принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим лицам правопреемникам реорганизованного юридического лица.
3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, лицо может
приобрести право собственности на имущество, не имеющее собственника, на
имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от которого
собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным
основаниям, предусмотренным законом.
4. Член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного
потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления,
полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное
помещение, предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право
собственности на указанное имущество.
33.
Владение, пользование, распоряжение собственностью*
https://logos-pravo.ru/articles/pravo-vladeniya-polzovaniya-i-rasporyazheniya-imushchestvom-kaksoderzhanie-prava
1. Право владения имуществом
Право владения имуществом - это законная возможность обладать вещью, иметь ее у себя
физически, господствовать над ней т.е. самостоятельно и открыто осуществлять над нею
хозяйственную власть.
Господство над вещью должно быть фактическое, что предполагает возможность вступления в
физический контакт с вещью каждый раз настолько быстро, насколько это зависит от воли вл адельца
и содержания предоставленного ему права. Поэтому, например, арендованный автомобиль или
велосипед, который по условиям договора аренды продолжает оставаться у арендодателя, не может
считаться находящимся во владении арендатора.Поэтому в качестве объекта владения может
выступать, например, земельный участок, здание, сооружение и иные объекты недвижимости,
которые физически невозможно "держать в руках".
Господство над вещью должно быть волевым, т.е. прямо направленным на желание владеть. О
наличии такой воли свидетельствует как раз использование вещи (готовность начать такое
использование в любой момент).
Передача владения иному лицу. Право владения может принадлежать не только собственнику.
Собственник может передать вещь в аренду, на хранение, в залог и т.д. Естественно, у того, кому
передана вещь, возникает право владения, которое не утрачивается собственником навсегда. Он
лишь перестает его осуществлять временно: вещью владеет арендатор, хранитель, залогодержатель
и т.п., но собственник сохраняет признанную и гарантированную законом возможность обладать этим
имуществом.
2. Право пользования имуществом *
Право пользования имуществом - это законная возможность эксплуатации и извлечения из вещи ее
полезных свойств. Собственник вещи осуществляет правомочие пользования вещью с учетом ее
конкретных потребительских свойств.
Собственник вещи может использовать ее в собственных интересах. Так, собственник носит одежду,
употребляет продукты питания, проживает в принадлежащем ему жилом помещении.
Собственник может передать вещь в пользование другим лицам. вправе передать его в
пользование другим лицам на основании договора найма, безвозмездного пользования или на ином
законном основании. Например, по договору аренды собственник-арендодатель обязуется
предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во
временное пользование (ст. 606 ГК РФ).
В ряде случаев за нарушение требований законодательства о надлежащем содержании
определенного имущества, право собственности на него может быть прекращено помимо воли
собственника, а имущество изъято. Такие случаи предусмотрены в частности ст. ст.
239, 240, 241, 284, 285, 293 ГК РФ).
Право ограниченного пользования (сервитут). Пользуется имуществом обычно его владелец, но
есть и исключения. Например, собственник земельного участка, в пользу которого установлен
сервитут, может ограниченно пользоваться соседним земельным участком для целей проезда к
своему участку, но владельцем участка соседа он при этом являться не будет (п. п. 1, 2 ст. 274 ГК
РФ).
3. Право распоряжения имуществом *
Право распоряжения имуществом - это законная возможность определять правовую судьбу вещи.
Собственник может осуществлять правомочие распоряжения принадлежащей ему вещью путем
совершения как юридических действий (сделок), так и фактических.
Что понимать под распоряжением имуществом? Гражданский кодекс РФ предусматривает, в
частности, такие распорядительные действия в отношении своего имущества, как:



отчуждение своего имущества в собственность других лиц (например, посредством продажи,
дарения, завещания собственной вещи, передачи своего имущества в уставный (складочный)
капитал хозяйственных товариществ и обществ, паевой фонд производственного кооператива);
передача права владения другим лицам без аннулирования имеющегося права собственности;
передача своего имущества в залог (п. 2 ст. 209 ГК РФ).
Соотношение понятий "распоряжение вещью" и "отчуждение вещи". Понятия распоряжения
вещью и ее отчуждения соотносятся как род и вид: не всякое распоряжение связано с отчуждением.
Например, передача вещи во временное пользование (в аренду), сдача ее в залог и т.д. является
распоряжением ею, но не отчуждением. Однако всякое отчуждение (например, продажа) есть акт
распоряжения вещью.
Распоряжение своим имуществом происходит, как правило, на основе гражданско-правовых
(односторонних или двусторонних) сделок либо путем физических действий самого собственника в
отношении своей вещи (например, физическое уничтожение вещи).
Закон предоставляет собственнику возможность отчуждать (передавать) часть своих правомочий по
распоряжению своим имуществом, не аннулируя при этом свой статус собственника (п. 2 ст. 209 ГК
РФ). К таким случаям относится передача своего имущества в доверительное управление на
определенный срок на основе договора доверительного управления (ст. 1012 ГК РФ) с
предоставлением доверительному управляющему любых юридических и фактических действий в
отношении этого имущества (включая продажу, обмен) в интересах собственника имущества или
указанного им выгодоприобретателя.
34.
Государственная и муниципальная собственность*
Отличия отношения государственной собственности от отношений собственности других
субъектов:
1. В государственной собственности может находиться любое имущество, в том числе изъятое из
оборота или ограниченное в обороте.
2. Способы приобретения имущества в собственность могут быть использованы только государством
(взимание налогов).
3. Государство имеет право на принятие законов, регулирующих пределы своих прав, и
освобождение от обязанностей.
Документом, подтверждающим право собственности субъектов права федеральной, государственной
и муниципальной собственности на отдельные объекты, является соответствующий реестр
федеральной, государственной и муниципальной собственности.
Права собственника от имени Российской Федерации и субъектов РФ осуществляют органы и лица,
указанные в п. 1 ст. 125 ГК РФ. От имени муниципального образования права собственника
осуществляют органы местного самоуправления и лица, указанные в п. 2 ст. 125 ГК РФ.
Управление и распоряжение объектами федеральной собственности, за исключением случаев,
предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, осуществляет Правительство
Российской Федерации.
Перечень объектов, находящихся в государственной собственности, не ограничен. Государственной
собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве
собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее
на праве собственности субъектам РФ – республикам, краям, областям, городам федерального
значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта РФ). Земля и другие
природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо
муниципальных образований, являются государственной собственностью.
Отнесение государственного имущества к федеральной собственности и к собственности субъектов
РФ осуществляется в порядке, установленном законом.
Согласно ст. 130 Конституции РФ муниципальная собственность не является разновидностью
государственной собственности. Это самостоятельная форма собственности. В состав
муниципальной собственности входит имущество, принадлежащее на праве собственности
городским и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям.
Средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну соответствующего городского,
сельского поселения или другого муниципального образования.
35.
Общая долевая и совместная собственность*
1. Обычно вещи находятся в единоличной, или индивидуальной, собственности. Но если та или
иная вещь оказывается в собственности нескольких лиц, как, например, при наследовании жилого
дома детьми наследодателя, образуется общая собственность.
Право общей собственности — это право собственности на одну вещь, принадлежащее не одному,
а двум и более лицам (гражданам и (или) организациям, и (или) публично-правовым образованиям).
2. Общая собственность возникает при приобретении двумя и более субъектами неделимой вещи (к
примеру, статуэтки, единого недвижимого комплекса) или вещи, которая не может быть разделена
по закону (например, земельный участок по общему правилу делим, но его раздел, согласно ст.
11.9 ЗК, невозможен, если образуемые в результате такого раздела участки оказываются менее
предельного минимального размера, определяемого в установленном законом порядке).
На делимое имущество (зерно, нефть и т.д.), как следует из абз. 2 п. 4 ст. 244 ГК, общая
собственность возникает, если это предусмотрено договором или законом. По закону общая
собственность на такие вещи возможна, к примеру, у наследников (ст. 1164 ГК).
К основаниям приобретения права общей собственности можно отнести также смешение родовых
вещей (например, смешение принадлежащего разным лицам металлолома в результате его
складирования на одном земельном участке) и соединение вещей (так, в силу п. 3 ст. 11.6 ЗК
при объединении земельных участков, принадлежащих разным собственникам, у последних
возникает право общей собственности в отношении образуемого земельного участка).
Множественность лиц на стороне собственника может возникать и при совместном строительстве
жилого дома в случае, если застройщик и, к примеру, член его семьи договорились о создании общей
собственности на этот дом и именно в этих целях они вкладывали свой труд и средства в его
строительство (см. п. 5 Постановления Пленума ВС СССР N 4).
3. Общая собственность может быть долевой и совместной.
Право общей долевой собственности характеризуется определением в нем долей. Например, трое
граждан могут приобрести в складчину трехкомнатную квартиру в общую долевую собственность,
причем их доли могут быть как равными (ГК исходит из презумпции равенства долей), так и
разными и определяться, в частности, в зависимости от размера взноса каждого из сособственников
на покупку этой квартиры. В праве совместной собственности доли отсутствуют (они не
определяются, всем сособственникам принадлежит целое, неподеленное право на общую вещь).
4. «Внутренние» отношения между сособственниками являются относительными: участники общей
собственности вправе договориться между собой об изменении размера принадлежащих им долей в
праве общей собственности, о порядке несения расходов, связанных с эксплуатацией общего
имущества, и пр. Но каждый из них прежде всего — субъект абсолютного правоотношения
собственности, в котором он управомочен, а все остальные (в том числе и другие
сособственники) — обязанные лица.
36.
Защита права собственности*
Защита права собственности — совокупность предусмотренных законом приемов и способов, с
помощью которых осуществляется защита нарушенного права собственности, направленных на
восстановление и защиту имущественных интересов обладателей этих прав.
К способам защиты относятся два вида исков: вещно-правовые и обязательственно-правовые.
Абсолютная защита, носящая вещно-правовой характер, вступает в действие, когда
непосредственно нарушается право собственности. Защита обязательственно-правового характера
применяется, когда между нарушителем и собственником отсутствуют договорные отношения.
Закон предусматривает два вещно-правовых способа защиты — виндикационное истребование
имущества из чужого незаконного владения и негаторное устранение нарушений права
собственности, не связанных с владением.
Виндикационный иск
Виндикационный иск — иск невладеющего собственника к лицу, незаконно владеющему его
вещью, о возврате вещи и принесенных ею доходов.
Предметом виндикации могут быть только индивидуально-определенные вещи, так как
виндикационный иск направлен на возвращение именно той вещи, которая была у истца.
При истребовании имущества из недобросовестного владения собственник вправе потребовать от
лица, которое знало или должно было знать о незаконности своего владения (недобросовестного
владельца), возмещения всех доходов, извлеченных этим лицом за все время владения вещью;
недобросовестный владелец возвращает собственнику все доходы, полученные им от пользования
вещью, начиная с того времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности своего
владения либо когда получил повестку по иску собственника о возврате имущества.
Виндикационный иск не может быть предъявлен в случае уничтожения имущества. Добросовестный
и недобросовестный владельцы вправе требовать от собственника имущества возмещения затрат,
произведенных ими на имущество. При создании помех собственнику в пользовании и
распоряжении своим имуществом он может подать негаторный иск.
Негаторный иск
Истец по негаторному иску — собственник имущества, ответчик — лицо, мешающее собственнику
осуществлять свои правомочия в отношении собственности.
Негаторный иск не может быть предъявлен, если действия третьих лиц, мешающие собственнику
пользоваться или распоряжаться своим имуществом, прекращены. В таком случае возможна подача
иска о возмещении убытков, понесенных собственником вследствие правонарушения.
Законом устанавливается защита прав не только собственника, но и титульного владельца, которому
вещь на праве собственности не принадлежит.
Титульный владелец — лицо, хотя и не являющееся собственником имущества, но владеющее
имуществом на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного
управления либо на ином основании, предусмотренном законом или договором. Титульный владелец
так же, как и собственник имущества, вправе истребовать вещь из чужого незаконного владения, а
также вправе требовать устранения помех, мешающих ему пользоваться и распоряжаться
имуществом.
37.
Прекращение права собственности*
ГК РФ устанавливает, что право собственности прекращается при отчуждении собственником своего
имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении
имущества и утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом
(ст. 235).
При прекращении права собственности права и обязанности собственников в отношении объектов
собственности прекращают действовать.
Основания прекращения права собственности могут быть добровольные и принудительные.
Добровольные
К добровольным основаниям прекращения права собственности относятся:
 отчуждение собственником своего имущества другим лицам;
 отказ собственника от права собственности;
 гибель или уничтожение имущества;
 утрата права собственности на имущество в предусмотренных законодательством случаях.
Принудительные
К принудительным основаниям прекращения права собственности относятся следующие.
Обращение взыскания на имущество по обязательствам. Представляет собой изъятие имущества на
основании решения суда, закона или договора. Право собственности на такое имущество
прекращается с момента возникновения права собственности на изъятое имущество у лица, к
которому переходит это имущество.
Отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу. Такое
отчуждение собственник должен осуществить в течение года с момента возникновения права
собственности на имущество, если законом не установлен иной срок. В случае если такое имущество
не отчуждено в установленный срок в добровольном порядке, происходит его принудительное
отчуждение по решению суда, вынесенному по заявлению соответствующего государственного
органа.
При принудительной продаже такого имущества бывшему собственнику передается вырученная
сумма или возмещается стоимость имущества, определенная судом, с учетом вычета затрат,
понесенных при отчуждении.
Такое отчуждение возможно в случаях изменения режима имущества.
Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно находится.
Применяется, если изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд либо
ввиду ненадлежащего использования земли невозможно без прекращения права собственности на
недвижимое имущество, находящееся на данном участке. Это имущество может быть изъято у
собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов.
Решение о выкупе принимается органами исполнительной власти Российской Федерации или
субъекта РФ с последующей его государственной регистрацией. Принявший решение о предстоящем
выкупе орган уведомляет об этом собственника не позднее чем за год. Выкуп возможен в
добровольном (по соглашению сторон) или принудительном (по решению суда) порядке.
Выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей. Применяется в случаях, когда
собственник культурных ценностей, отнесенных к особо ценным и охраняемым государством,
бесхозяйственно содержит их. По решению суда происходит изъятие таких ценностей путем выкупа
государством или продажи с публичных торгов. При выкупе собственнику возмещается их
стоимость в размере, установленном соглашением сторон или определяемом судом. При продаже с
публичных торгов собственнику передается вырученная от продажи сумма за вычетом расходов на
проведение торгов.
Выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними. В случаях когда собственник
домашних животных обращается с ними в явном противоречии с установленными правилами и
принятыми в обществе нормами гуманного отношения к животным, эти животные изымаются путем
их выкупа лицом, предъявившим соответствующее требование в суд. Стоимость животных
определяется соглашением сторон или устанавливается судом.
Реквизиция представляет собой изъятие имущества в случаях стихийных бедствий, аварий,
эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, в порядке и на
условиях, установленных законом. Изъятие имущества осуществляется по решению
государственных органов с выплатой собственнику его стоимости.
Download