Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

advertisement
2
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ....................................................................................................................................3
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ ...........................................................5
1.1. Понятие и основания наследования .....................................................................................5
1.2. Субъекты наследственных правоотношений.......................................................................9
ГЛАВА II. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ ................................................................12
2.1. Общие положения о наследовании по завещанию............................................................12
2.2. Форма и порядок совершения завещания ..........................................................................13
2.3. Завещательные распоряжения .............................................................................................17
2.4. Отмена, изменение, исполнение завещания ......................................................................18
ГЛАВА III. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ ..........................................................................23
3.1. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию ....................................23
3.2. Наследование по праву представления и необходимые наследники ..............................26
3.3. Право на обязательную долю в наследстве .......................................................................29
3.4. Наследование выморочного имущества.............................................................................31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................................................32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ..................................................................34
3
ВВЕДЕНИЕ
«Под наследованием, или наследственным преемством, понимается переход имущества умершего к другому лицу или другим лицам – его наследникам – в установленном законом порядке», – отмечал известный русский
правовед В.И. Серебровкий (1887 - 1971)1. При этом необходимо подчеркнуть, что существо наследования заключается во вступлении наследников в
уже существующие правоотношения2.
В настоящее время вопросы наследственного права приобретают все
большую и большую актуальность. Это объясняется тем, что в результате
произошедших реформ, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество – круг объектов, которые могут переходить в порядке
наследственного правопреемства, значительно расширился. Если раньше самым ценным переходящим по наследству был, например, автомобиль, дача,
вклад, то сейчас объектами наследства могут быть и квартиры, жилые дома,
земельные участки, интеллектуальная собственность и многие другие виды
имущества. В связи с этим нормы наследственного права приобретают
наибольшую важность.
По современному гражданскому законодательству наследование по завещанию – приоритетно, однако наследование по закону занимает львиную
долю среди всех дел о наследовании, и это неслучайно.
Наследование связано непосредственно с разделом имущества ушедшего из жизни. При распределении наследства важно справедливо распределить имущество именно с точки зрения этики и морали, поскольку иногда
случается, например, что человек умер, не оставив завещания, следовательно,
Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В.И. Серебровский ;
[Науч. ред.: к.ю.н., доц. Ем В.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. М.:
Консультант плюс: Статут, 2 (Классика российской цивилистики / Пред, редкол: д.ю.н., проф. Суханов Е.А).
С.40.
2
См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая,
вторая, третья, четвертая - 2-е изд., перераб. и доп. / С. С. Алексеев, А. С. Васильев, В. В. Шлофаев, Б. М.
Гонгало [и др.]; под ред. С. А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010.
С.979.
1
4
большая часть имущества достается, прямому наследнику – например, сыну,
а на деле же этот человек не только не высказывал должного уважения своему родителю, но и в какой-то мере способствовал скоропостижному уходу
его из жизни (например, избивал). В такой ситуации как раз необходимо выявить все основания для передачи наследства тому или иному родственнику.
В любом случае, по завещанию ли или по закону – но раздел имущества должен быть справедливым, учитывающим интересы всех возможных
наследников, и здесь важно не задеть родственные чувства, в то же время
учитывать, что распределение наследства – это выражение последней воли
наследодателя, и идти в разногласие с ней противоречит конституционному
праву гражданина.
Теоретическую базу исследования составили труды современных отечественных правоведов, а также классиков Российской цивилистики, таких
как проф. В.И. Серебровский. В.С.Антимонов и К.А. Граве. М.В.Гордон, Б.Б.
Черепахин, Д.Б.Ярошенко и других ученых.
Нормативную базу исследования составляет совокупность действующих нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в области
наследственного права, а именно: Конституция Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) и др.
Объектом исследования является правоотношения, складывающиеся в
результате наследования.
Предметом - правовое содержание понятия наследования по действующему законодательству.
Целью настоящей работы является обобщение теоретических основ для
определения понятия наследования по действующему законодательству РФ.
Задачи работы:
- рассмотреть общие положения о наследовании;
- изучить вопросы связанные с основанием наследования как по закону,
так и по завещанию.
5
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О
НАСЛЕДОВАНИИ
1.1. Понятие и основания
наследования
Выдающийся российский ученый-правовед Д.И. Мейер (1819-1856)
писал: «…с прекращением гражданской деятельности лица прекращаются
только немногие его имущественные отношения; большей же частью они
оказываются живучими, несмотря на выбытие лица из гражданского мира, и
переходят от одного к другому, часто - к отдаленнейшему потомству…»3.
Легальное определение «наследования» дается в ст.1110 ГК РФ: при
наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество)
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в
неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил
ГК РФ не следует иное.
«Универсальное правопреемство <…> дает возможность собственнику
распорядиться имуществом на случай смерти и одновременно обеспечивает
интересы близких к наследодателю лиц, а также кредиторов умершего» - отмечал известный ученый-юрист проф. Б.Б. Черепахин (1894-1969)4.
Универсальному (общему) правопреемству в гражданском праве противопоставляется сингулярное (специальное) правопреемство, при котором
правопреемник выступает преемником не всех, а лишь отдельных, строго
ограниченных прав и обязанностей правопредшественника5.
Открытие наследства - юридический факт, в силу которого у наследника возникает его субъективное право на принятие наследства или отказ от неМейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. – М.:
“Статут”. – 2000. (Классика российской цивилистики). С.779-780.
4
Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Б.Б. Черепахин [МГУ им. М. В. Ломоносова. Каф. гражд.
нрава Юрид. фак.]. - М.: Статут, 2001. - (Классика российской цивилистики).С.323.
5
См. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев В.И. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2008. С. 78.
3
6
го, право на раздел наследственного имущества, а также право на защиту
своих прав и подтверждение законности приобретения имущества компетентными органами.
В качестве предмета наследования выступает наследство, в состав которого входят все принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В состав наследственного имущества не входят те права и обязанности,
которые хоть и являются имущественными, но носят личный характер6. В
частности это право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых не допускается ГК РФ или другими законами. Не входят в состав
наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага.
В этой связи можно также отметить, что статус индивидуального предпринимателя по наследству также не переходит. Так, ФАС ЗСО констатировал следующее: «Суд первой инстанции, принимая определение, установил,
что ответчик - предприниматель Драчева Н. И. согласно свидетельству о
смерти от 24.09.2004 1 -ЛО № 783494 умерла 23.09.2004. В связи с этим
пришел к правильному выводу о прекращении производства по делу, поскольку спорное правоотношение не допускает правопреемства7.
Описанную в предыдущем примере ситуацию нужно отличать от перехода прав и обязанностей, созданных наследодателем-предпринимателем в
ходе осуществления им предпринимательской деятельности. Именно этот
вопрос рассмотрен и разрешен, в частности, постановлением ФАС МО от
13.11.2007 № КГ-А40/7725-07 по спору о взыскании гражданиномпредпринимателем с ЗАО вознаграждения по лицензионному договору. Истец до завершения судебного разбирательства скончался, а арбитражный суд,
Барщевский М. Юрьевич. Наследственное право: [Учеб. пособие]. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Белые альвы: Исток, 1996. С.19.
7
См.: Постановления ФАС ЗСО от 25.10.2005 № Ф04-7722/2005 (16199-А27-17), Ф04-7727/2005(16200-А2717)) // Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй и третьей / А. Б. Бабаев [и др.]; под
общ. ред. В. А. Белова. — М.: Издательство Юрайт, 2009. (Практика применения). С.1328.
6
7
посчитав, что «...правоотношение, из которого вытекает спор, не допускает
правопреемства», прекратил производство по делу. Кассационный суд определение отменил, указав, в частности, следующее: «…права личного характера, которые в соответствии с ГК и другими законами не могут переходить
по наследству, в том числе право на занятие истцом предпринимательской
деятельностью, не являлись предметом рассмотрения по данному спору. Положения ст. 22.3 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»8 не могут рассматриваться как нормы закона, исключающие переход в порядке наследования
прав и обязанностей по всем сделкам, совершенным гражданиномпредпринимателем в процессе осуществления предпринимательской деятельности. В силу этого вывод суда первой инстанции о невозможности правопреемства в спорном правоотношении сделан без учета характера спора и
того обстоятельства, что право на обращение в суд с требованием о взыскании задолженности по выплате лицензионного вознаграждения по лицензионному договору было реализовано гражданином-предпринимателем и
смерть гражданина влечет правопреемство по обязательствам имущественного характера, связанных с его предпринимательской деятельностью…»9.
Объекты наследования в первую очередь должны отвечать требованиям законности, в частности находиться в собственности наследодателя на законных основаниях и не быть выведенными из гражданского оборота. Имущество, приобретенное преступным путем либо принадлежащее наследодателю по иным основаниям, не допускаемым законом, по наследству переходить не может10.
См.: О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 27.12.2009) // Российская газета, N 153-154, 10.08.2001 / Интернет-версия системы Консультант Плюс [электронный ресурс]: Электрон. дан. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95575
9
См.: Постановление ФАС МО от 13.11.2007 № КГ-А40/7725-07 по спору о взыскании гражданиномпредпринимателем с ЗАО вознаграждения по лицензионному договору // Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй и третьей С.1329.
10
См. Наследственное право / Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М.: Волтерс Клувер, 2008. С.
126.
8
8
Если в наследственную массу входит недвижимое имущество, то это
имущество и права на него должны быть зарегистрированы в установленном
законом порядке.
Моментом возникновения наследственных правоотношений является
день смерти гражданина.
Для открытия наследства значение имеет биологическая, а не клиническая смерть человека11. Критерии биологической смерти определены Инструкцией по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий, утвержденной приказом
Минздрава России от 4 марта 2003 г. № 7312. В пункте 1 данной Инструкции
указано, что биологическая смерть выражается посмертными изменениями по
всех органах и системах, которые носят постоянный, необратимый, трупный
характер.
Основным документом, подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти (медицинское свидетельство о смерти № 106/у-9813),
выдаваемое органами загса на основании врачебных документов или решения
суда об установлении факта смерти или об объявлении лица умершим, вступившим в законную силу.
Интересно заметить, что в дореволюционной России существовали и
другие основания открытия наследства: пострижение в монахи и лишение всех
прав состояния - «гражданская смерть» осужденного преступника14.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда объявление умершим гражданина, пропавСм.: Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть третья / Под ред. В. П. Камышанского, Н.
М. Коршунова, В. И. Иванова. - М.: Эксмо, 2009. С.384.
12
См.: Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий: Приказ Минздрава РФ от 04.03.2003 N 73 // Российская
газета, N 72, 15.04.2003 / Интернет-версия системы Консультант Плюс [электронный ресурс]: Электрон. дан.
Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=41668#p29
13
См. О совершенствовании медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти, в
связи с переходом на МКБ-Х: Приказ Минздрава России от 7 августа 1998 г. № 241 (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 02.10.1998 N 1628) // Законодательство онлайн МногоЗаконов.ру [электронный ресурс]: Электрон. дан. Режим доступа: http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/1998/8/7/11783/
14
См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). - М: Спарк, 1995, С. 472.
11
9
шего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, днем
смерти признается день его предполагаемой гибели - день смерти, указанный
в решении суда.
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно (коммориентами) и не
наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
1.2. Субъекты наследственных
правоотношений
К субъектам наследственного правоотношения относятся наследники,
призванные к наследованию. Сам наследодатель субъектом наследственного
правоотношения не является, поскольку его нет в живых. В момент смерти
прекратилась его правоспособность, а вместе с нею и возможность быть
субъектом в каком-либо конкретном правоотношении.
Закон допускает призвание к наследованию не только граждан, находящихся в живых в день открытия наследства, но и тех, кто были зачаты при
жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства, т.е.
уже после смерти наследодателя.
Еще римские юристы из частного факта, установленного законами ХII
таблиц, вывели общее правило: во всем, что относится к интересам зачатого,
но еще не родившегося ребенка, последний признается субъектом права15.
С развитием общественно-экономического уклада и изменением законодательства меняются и сами юридические факты, обеспечивающие наследственное правопреемство. Рассмотрим законных наследников и очередность
15
См.: Черниловский З.М. Римское частное право: элементарный курс. – М.: Юристъ, 2000. С. 56.
10
призвания их к наследованию. Действующий закон (в сравнении с предыдущим) значительно расширил их круг, предусмотрев семь очередей (против
прежних двух), включая три очереди представляющих наследников (против
прежней одной) (ср. ст. 1141-1146 ГК РФ со ст. 532 ГК 1964 г.). Законными
наследниками теперь являются родственники вплоть до пятой степени родства, наследующие по шестую очередь (пп. 1, 2 ст. 1145 ГК РФ), и если раньше пасынки и падчерицы, отчим и мачеха не наследовали по закону, сегодня
они образуют самостоятельную - седьмую - очередь (п. 3 ст. 1145 ГК РФ)16.
Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпеть и другие изменения. Юридические факты, вызывающие эти изменения,
могут относиться как к событиям, так и к действиям. Это и смерть наследника, не успевшего принять наследство, и его отказ от наследства.
Граждане призываются к наследованию, как по закону, так и по завещанию независимо от того, являются ли они дееспособными, недееспособными, частично или ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без
гражданства призываются к наследованию на общих основаниях с гражданами РФ, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде
реторсии, т.е. в ответ на ограничения, установленные соответствующим иностранным государством в отношении наследственных прав российских граждан.
Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию.
При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для
его призвания к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как
юридическое лицо на день открытия наследства.
Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является. На момент составления завещания наследодатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Завещание не может быть совершено не
только недееспособным гражданином, но и гражданином, который на момент
См.: Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева и др.]; под
ред. А. П. Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2010. С. 581.
16
11
совершения завещания обладает лишь частичной или ограниченной дееспособностью.
Также несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им средств. В случае, если лицо, совершившее завещание, будучи полностью дееспособным, впоследствии становится недееспособным, то это обстоятельство само по себе не влияет на юридическую силу
ранее совершенного завещания и указанное лицо лишается возможности отменить или изменить ранее совершенное завещание.
При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель
дееспособен или нет. Иногда значение имеют и причины смерти.
Отметим такую особенность, что при наследовании по завещанию дееспособный гражданин субъектом наследственных правоотношений может
выступать при жизни в качестве наследодателя при составлении, изменении,
отмене своего завещательного распоряжения, поскольку в момент смерти его
правоспособность прекращается, а, стало быть, при открытии наследства он
субъектом рассматриваемых отношений уже не является. В этих случаях в
качестве субъектов наследственных правоотношений могут вступать наследники, отказополучатели, нотариусы, органы опеки и попечительства, лица,
имеющие право совершения нотариальных действий, и др.
Отказ от наследства может быть заявлен только дееспособным лицом.
Ограниченно дееспособные отказываются от наследства лишь с согласия
своих попечителей. За недееспособных отказываются от наследства их опекуны17.
См.: Мананников О. В. Наследственное право России: Учеб. О. В. Мананников / Изд.-торг. корпорация
"Дашков и Кш". - М.: Дашков и Кш, 2004. С.261.
17
12
ГЛАВА II. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ
2.1. Общие положения о наследовании по
завещанию
В юридической литературе, посвященной вопросам наследственного
права, сформулированы многочисленные определения завещания, от лаконичных до пространных. Вот некоторые из них.
«Завещанием признается распоряжение гражданина на случай смерти о
своем имуществе, сделанное в установленной законом форме»18.
Завещание - это «личное распоряжение гражданина на случай его смерти о переходе его передаваемых по наследству имущественных и личных неимущественных прав к назначенным им наследникам, сделанное в пределах,
допускаемых законом, и облеченное в установленную законом форму»19.
Завещание - это «односторонне распорядительная, лично формальная
сделка, совершенная на случай смерти в целях установления наследственного
правопреемства»20.
Завещание – это «односторонняя сделка, носящая формально-личный
характер, устанавливающая порядок правопреемства после смерти наследодателя»21.
Завещание совершается действием одного лица и направлено на достижение правовых последствий для других лиц.
Завещание - особая сделка, целью совершения которой является распоряжение имуществом на случай смерти, и поэтому завещание - сделка только
Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М., 1953. С. 92.
Антимононов Б.С, Граве К А. Советское наследственное право. - М., 1955. С. 139.
20
Иоффе О.С. Советское гражданское право. Т. III. - Л., 1965. С. 309.
21
Барщевский М.Ю. Правовое регулирование наследования по завещанию в СССР: автореферат дисс. на
соискание ученой степени канд. юрид. наук. – М., 1984, С.3.
18
19
13
письменная, которая составляется в нотариальной форме22. Такое распоряжение возможно только путем составления завещания, то есть когда составленный наследодателем документ соответствует требованиям, которые установлены в гл. 62 ГК РФ.
Содержание его составляют указания завещателя о назначении наследника или наследников, о распределении между ними своего имущества в
другом порядке, чем это предусмотрено правилами о наследовании по закону, о выполнении наследниками других действий в соответствии с волей завещателя.
Существенной особенностью этой сделки является то, что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. Посредством
завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Каждый
гражданин вправе оставить все свое имущество или его часть, включая и
предметы домашнего хозяйства и обихода, одному или нескольким лицам,
как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, также любому юридическому лицу РФ, субъекту РФ или муниципальному образованию. И также завещатель вправе лишить права наследования одного, нескольких или всех наследников по закону.
Другая особенность наследования по завещанию заключается в том,
что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично.
Из всего вышесказанного вытекает, что завещание - односторонняя
сделка, носящая строго личный характер.
2.2. Форма и порядок совершения
завещания
Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.
См. Настольная книга нотариуса. Том I. Учебно-методическое пособие. (2-е изд., испр. и доп.) - М.: Издательство БЕК, 2008. С. 234.
22
14
Термин «завещание» употребляется в двух значениях:
- документ, в котором выражена воля завещателя;
- акт выражения воли завещателя. В этом значении оно представляет
собой сделку, т. е. действие гражданина, имеющее правовые последствия23.
При составлении завещания воля наследодателя должна формироваться
свободно, то есть не должно быть составлено с "пороком воли", при совершении заинтересованными лицами противоправных действий, направленных
против наследодателя или кого-либо из его родственников (обман, угрозы и
т. д.), с целью завладеть наследственным имуществом.
Форма завещания должна быть письменной. Если завещание составлено в устной форме и не имеет письменного выражения, то оно признается недействительным.
Завещание совершается от имени одного гражданина, завещание от нескольких лиц законом не допускается.
При составлении, подписании, удостоверении завещания должны присутствовать свидетели, чьи данные обязательно указываются при составлении завещания. Законом установлены случаи, когда присутствие свидетелей
является обязательным. В данном случае неприсутствие свидетелей влечет
недействительность завещания.
Завещание удостоверяется нотариусом или лицом, уполномоченным на
совершение данных действий. Завещание может носить юридическую силу,
даже если оно не было удостоверено нотариусом или иным уполномоченным
на то лицом. Данным исключением обладают завещания, составленные в
чрезвычайных условиях, и закрытые завещания, которые не могут быть удостоверены нотариусом в силу своей правовой природы, иначе закрытое завещание не будет являться таковым. Однако нотариус обязан выдать документ,
подтверждающий принятие завещания.
На всех участников совершения завещания распространяется ответственность по хранению тайны завещания до тех пор, пока оно не будет
23
См. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. - М., 2004. С. 128.
15
оглашено по наступлению смерти завещателя. При разглашении содержания
завещания завещатель имеет право потребовать возмещение как морального,
так и материального ущерба.
В ГК РФ указан перечень лиц, которые не могут выступать в качестве
свидетелей: нотариус; лицо, в пользу которого совершается завещание; недееспособные граждане; неграмотные; лица с физическими недостатками,
которые не позволяют им осознавать происходящее; лица, не владеющие
языком, на котором составляется завещание. Участие ненадлежащего свидетеля при совершении завещания не является основанием для признания завещания недействительным, однако данное завещание может быть оспорено
в суде как несоответствующее нормам наследственного законодательства24.
В юридической литературе выделяют нотариально удостоверенные и
приравненные к ним завещания. Нотариально удостоверенными являются те,
которые заверены нотариусом, а также лицом, уполномоченным на совершение таких действий. Нотариально удостоверенное завещание должно быть
написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании и
записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машина).
Завещание должно быть прочитано лично завещателем. Если завещатель не может прочитать текст завещания, то завещание оглашается для него
нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог прочитать завещание лично.
Завещание должно быть подписано собственноручно завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В
данном случае на завещании делается пометка, по какой причине завещатель
См. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев В.И. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М., 2008. С. 96.
24
16
не мог сам подписать завещание, при этом указывается фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание, согласно предъявленным документам.
Нотариусом предупреждаются все принимавшие при совершении завещания лица о тайне совершения завещания и о предусмотренной ответственности. При совершении завещания завещатель предупреждается нотариусом о необходимости предусмотреть обязательную долю в наследстве.
Законом предусмотрены случаи, когда не обязательно заверять завещание у нотариуса, а указана возможность обращения в орган, который согласно законодательству уполномочен совершать завещание. К таким лицам относятся должностные лица органов местного самоуправления, консульские
учреждения и т.д. При этом совершение завещания должно происходить на
основании положений ГК РФ.
Законом предусмотрены завещания, которые совершаются не в присутствии нотариуса, но имеют свою юридическую силу, несмотря ни на что.
Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям25:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, проживающих в домах престарелых, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц и
других лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов престарелых;
2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих
судов;
3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или
других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;
4) завещания военнослужащих, удостоверенных командирами воинских частей;
См. Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев В.И. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. С. 99.
25
17
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальником мест лишения свободы.
2.3. Завещательные распоряжения
В рамках завещания наследодатель вправе совершить завещательный
отказ (ст.1137 ГК РФ) и (или) завещательное возложение (ст.1139 ГК РФ).
Понятие завещательного отказа отнюдь не новое для наследственного
права России.
К сожалению, термин выбран не очень удачно, так как не совсем точно
отражает юридическое содержание данного завещательного распоряжения.
Мало того, обывателя, не знакомого с юридическим языком, и даже
студента, изучающего юриспруденцию, этот термин может поначалу сбить с
толка. Между тем «... по завещательному отказу никому не отказывают в
чем-либо. Наоборот, наследнику дается поручение выполнить что-либо в
пользу другого лица, дается поручение выполнить определенные действия…»26
Завещатель вправе:
1) возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или
по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности
(завещательный отказ) (п.1 ст.1137 ГК РФ).
2) возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или
по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или
неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной
цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части
наследственного имущества для исполнения завещательного возложения
(п.1139 ГК РФ).
26
См. Гордон М. В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: 2007. С. 61.
18
Завещательное возложение и завещательный отказ имеют много общего. Так, по завещательному распоряжению обязанность, лежащая на наследнике, может состоять в совершении действий имущественного характера. В
этом случае к завещательному возложению применяются правила ст.1138 ГК
РФ о завещательном отказе. Но есть и существенные отличия. Первое относится к направленности действий. Завещательное возложение преследует
общеполезные цели и может быть неимущественного характера. Второй связан с лицом, являющимся выгодоприобретателем в силу указанных распоряжений. Так, при завещательном отказе лицо, в отношении которого совершается отказ, известно. При завещательном возложении выгодоприобретателем
может быть неопределенное число лиц.
По своей юридической природе завещательное возложение не является
обязательством подобно завещательному отказу. Лицу, обязанному исполнить завещательное возложение, не противостоит определенный кредитор,
который имел бы право требовать исполнения обязанности от должника.
Обязанность исполнить завещательное возложение является односторонней
обязанностью наследника или исполнителя завещания, основанной на завещании. Эта особенность завещательного возложения подтверждается указанными в законе правовыми средствами охраны, которыми оно снабжено против неисполнения.
2.4. Отмена, изменение, исполнение
завещания
Статья 1130 ГК РФ предусматривает, что завещатель вправе отменить
или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. При этом
чье-либо согласие на отмену или изменение завещания не требуется.
По сути дела, завещатель, являясь собственником завещаемого имущества, при жизни вправе распорядиться своей собственностью по своему
усмотрению. Он вправе продать ее, подарить, обменять и др., в том числе по-
19
средством нового завещания отменить или изменить содержащиеся в прежнем завещании завещательные распоряжения как в целом, так и в их определенной части.
Вместе с тем, если в последующем завещании завещатель прямо не
указывает, что он отменяет свое прежнее завещание полностью или частично, но закрепляет новые завещательные распоряжения, противоречащие
прежнему завещанию, оно считается отмененным полностью или в части, в
которой оно противоречит последующему завещанию. Завещатель вправе
отменить и последующее завещание как полностью, так и частично путем
новых завещательных распоряжений. Но в этом случае прежнее завещание не
восстанавливается.
Прежнее завещание восстанавливается лишь в случае признания последующего завещания недействительным.
Если же завещатель отменяет последующее завещание посредством
прямого распоряжения о его отмене, совершенного в форме, установленной
ГК РФ для совершения завещания, то в этом случае наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.
Таким образом, законодатель, не признавая отмену завещания посредством распоряжения о его отмене новым (последующим) завещанием, приравнивает возникающие при этом правовые последствия к последствиям, порождаемым недействительностью последующего завещания.
Итак, отметим, что, прежде всего, отмена и изменение завещания - это
форма выражения волеизъявления завещателя. Недействительность завещания, как правило, не основана на его волеизъявлении, а обусловлена нормами
законодательства, в соответствии с которыми сделка признается недействительной.
Любая недействительная сделка не порождает и не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Такая сделка недействительна с момента ее совершения. В случае
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
20
полученное по сделке (двусторонняя реституция). В случае недействительности сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности, при наличии умысла у одной из сторон такой сделки, предусматривается односторонняя реституция, а в некоторых случаях закон вообще не
допускает реституции.
Для завещаний как односторонних сделок при признании их недействительными характерен принцип односторонней реституции.
После открытия наследства и оглашения нотариусом содержания завещания лицо, посчитавшее, что его права этим завещанием нарушены, вправе
подать иск в суд о признании завещания недействительным. Как уже отмечалось, завещание является сделкой, поэтому иск может быть подан в течение
срока исковой давности по недействительной сделке, т. е. в течение трех лет
со дня открытия наследства. Правом на иск обладают наследники не только
по завещанию, но и по закону, в том числе и обязательные наследники. Причем интересы недееспособных истцов представляют их родители (усыновители) или опекуны.
Исчерпывающего перечня оснований недействительности завещания
ГК РФ не содержит, но, поскольку завещание является односторонней сделкой, к нему применяются правила о недействительности сделок, предусмотренные гл. 9 ГК РФ27. Следовательно, завещание может быть признано недействительным, если оно составлено с пороками содержания, формы, воли,
с пороками в субъекте.
Признание завещания недействительным влечет за собой наследование
по закону.
Действующее законодательство предусматривает определенный порядок исполнения завещания, под которым понимается осуществление последней воли наследодателя, выраженной в завещании. В соответствии со ст.
1133 ГК РФ исполнение завещания осуществляется наследниками по заве-
См. Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / Под. ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М., 2008. С. 126.
27
21
щанию, за исключением случаев, когда его исполнение полностью или частично осуществляется исполнителем завещания.
Таким образом, особая роль в наследственных правоотношениях принадлежит исполнителю завещания (душеприказчику), в качестве которого
могут выступать как наследники, так и лицо, не входящее в круг наследников. При этом исполнитель совершает все действия, необходимые для исполнения завещания.
Таким образом, исполнителя завещания можно рассматривать как помощника наследников в осуществлении последней воли завещателя, при
этом его права и обязанности определяются содержанием завещания.
Исполнитель завещания выполняет свои обязанности только добровольно. Если лицо назначено исполнителем завещания без его согласия, оно
вправе в любое время отказаться от исполнения этих обязанностей без объяснения причин отказа.
Причем согласие лица быть исполнителем завещания должно быть выражено этим лицом либо в его собственноручной надписи на самом завещании, либо в заявлении, приложенном к завещанию, или поданном нотариусу
в течение месяца со дня открытия наследства. Кроме того, гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания (п.1 ст. 1134 ГК РФ).
Возможны ситуации, когда после открытия наследства возникнут обстоятельства, препятствующие исполнителю в выполнении своих обязанностей (например, тяжелая болезнь). В таких случаях он может быть освобожден от своих обязанностей только в судебном порядке либо по просьбе самого исполнителя, либо по просьбе наследников.
Перечень конкретных правомочий исполнителя завещания устанавливается в самом завещании и удостоверяется свидетельством, выдаваемым нотариусом. Вместе с тем, поскольку в завещании не установлено иное, испол-
22
нитель завещания должен принять меры, необходимые для исполнения завещания, в том числе28:
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей
наследодателя и законом;
2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране
наследства и управлению им в интересах наследников;
3) получить причитающиеся наследодателю суммы и иное имущество
для передачи их наследникам, если эти суммы не подлежат передаче другим
лицам;
4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.
Кроме того, в соответствии с п.3 ст. 1135 ГК РФ исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания,
в том числе в суде, других государственных органах и учреждениях.
В отличие от ранее действовавшего законодательства исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства не только необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, но и на получение сверх
расходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено завещанием.
Исполнитель завещания приступает к исполнению завещания со дня
открытия наследства. В случае смерти до открытия наследства исполнителя
завещания его обязанности автоматически никому не переходят.
Наследники по завещанию в случае недобросовестного исполнения исполнителем своих обязанностей могут оспорить его действия в судебном порядке, а при злоупотреблении исполнителями своими полномочиями потребовать прекращения его действий.
28
См. Гришаев С.П. Наследственное право. - Система ГАРАНТ, 2008. С. 174.
23
ГЛАВА III. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО
ЗАКОНУ
3.1. Наследники по закону и порядок
призвания их к наследованию
Суть наследования по закону весьма удачно выразил проф. С.Н. Братусь (1904 - 1997): «…Наследование по закону основано на предположении,
что закон, устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к
наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряжения...»29.
Таким образом, наследование по закону имеет место, когда:
- завещание не было составлено, либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;
- завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);
- наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан
недостойным наследником.
Наконец, само завещание может быть признано недействительным по
основаниям признания сделки недействительной (например, в результате несоблюдения формы). В этом случае также имущество будет наследоваться по
закону.
Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию
определен законодателем с учетом брачных родственных отношений, наличия иждивения и других обстоятельств.
29
См. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М., 1963. С. 69.
24
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ.
Законодатель включает в круг наследников по закону лиц, находившихся с наследодателем в определенной степени близости, обусловленной
родственными, брачными, иждивенческими и другими отношениями, и
определяет очередность наследования.
Можно сказать, что в настоящее время практически определено восемь
очередей наследников по закону. Наследники каждой последующей очереди
наследуют, если наследники предшествующих очередей: отсутствуют; никто
из них не имеет права наследовать; отстранены от наследования (ст. 1117 ГК
РФ); лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ); не приняли наследства; отказались от наследства.
К наследникам первой очереди относятся: дети (в том числе усыновленные) умершего, супруг умершего; родители (усыновители) умершего.
Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди
по закону являются:
- братья и сестры наследодателя (как полнородные, так и неполнородные),
- его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.
Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя
(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.
Если есть хотя бы один наследник первой очереди и он принял наследство, то никто из наследников второй очереди к наследству уже не призывается.
Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей
очереди по закону являются:
- полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
25
Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.
Если есть хотя бы один наследник второй очереди и он принял наследство, то никто из наследников третьей очереди к наследству уже не призывается.
Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и
пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих
очередей.
Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число
не входит.
Наследники четвертой очереди - родственники третьей степени родства
- прадедушки и прабабушки наследодателя.
Наследники пятой очереди - родственники четвертой степени родства.
В соответствии с Гражданским Кодексом призываются к наследованию30:
- в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени
родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени
родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные
правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные
племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек
(двоюродные дяди и тети).
См. Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса РФ (под общ.
ред. Эрделевского А.М.). – М.: Библиотечка РГ, 2008. С. 85.
30
26
Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих
очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо
все они отстранены от наследования, либо лишены наследства либо никто из
них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. Исключение составляют наследники последующих очередей, в пользу которых отказались наследники предшествующих очередей.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением
наследников, наследующих по праву представления.
3.2. Наследование по праву
представления и необходимые
наследники
Действовавший до 1918 г. Свод законов гражданских (т. X ч. 1 Свода
законов) предусматривал право представления как право наследования по закону, принадлежавшее детям, внукам и дальнейшим нисходящим тех
наследников, которые при открытии наследства «не находились уже в живых» (ст. 1 123). Правом представления пользовались родственники наследодателя в нисходящей (ст. 1127) и в боковых линиях (ст. 1136) без ограничения степеней родства31.
Отечественной доктриной гражданского права создано целостное учение о праве представления, позволяющее разрешить большинство правовых
коллизий, возникающих в сфере действия этого института. Прежде всего,
наследование по праву представления признается лишь особым порядком
См.: Рязановский В. А. О посмертном преемстве супругов по русскому праву: Историко-догматический
очерк. Н. Новгород, 1914. С. 182; Гойхбарг А. Г. Завещание родового имущества и указная доля супруга //
Право. 1913. № 16. Цит. по кн.: Шилохвост О. Ю. Наследование по закону в российском гражданском праве
/ О.Ю. Шилохвост. Москва: Норма, 2006. С.81.
31
27
призвания к наследованию наследников по закону32. Отсюда вытекают два
практически важных вывода. Во-первых, представляющие наследники являются непосредственными и самостоятельными преемниками наследодателя.
Эти права они приобретают на основании закона в силу кровного родства с
наследодателем, а не в качестве преемников или представителей наследников
более близких степеней, умерших до открытия наследства. Никакого перехода наследственной доли от наследодателя к представляемому наследнику, а
от него - к наследнику представляющему не происходит33 и не подразумевается. Во-вторых, представляющий наследник не отвечает по долгам представляемого наследника, а в соответствии с общим правилом отвечает по
долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Наследование по праву представления имеет место только в случае
смерти представляемого наследника до открытия наследства или одновременно с наследодателем. По этому признаку всегда проводилось отграничение права представления от случаев, когда ближайший к наследодателю
наследник умирал после открытия наследства, не успев его принять, и право
на принятие наследства переходило к наследникам умершего наследника в
порядке наследственной трансмиссии.
В доктрине также обращалось внимание на охранительную функцию
наследования по праву представления, призванного обеспечить в первую
очередь защиту интересов несовершеннолетних представляющих наследников, потерявших одного из родителей34.
Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его потомкам и делится между ними поровну.
Подчеркнем, что наследовать по праву представления вправе не любые
потомки любого наследника, а только указанные в законе, т.е. внуки наслеСм. Наследование по праву представления и переход права на принятие наследства // Цивилистические
записки. Вып. 3. М., 2004. С. 232.
33
См. Наследственное право / отв. ред. К.Б. Ярошенко. - М., 2008. С.141.
34
См. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. С. 94.
32
28
додателя и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и
сестры наследодателя.
Например, у наследодателя сын и дочь, у сына есть дети, внуки наследодателя. К моменту смерти наследодателя его сын умер. В данном случае
наследство делится на две равные части - одна часть дочери наследодателя, а
другая часть - его внукам, причем эта часть делится поровну между ними.
Внуки наследодателя наследуют долю своего умершего отца.
Другой пример, наследники наследодателя - его брат и сестра. К моменту смерти наследодателя его брат умер. В данном случае наследство делится на две равные части - одна часть сестре наследодателя, а другая часть его племянникам (детям брата), причем эта часть делится поровну между
ними. Дети умершего брата наследодателя наследуют долю своего умершего
отца.
В таких ситуациях внуки и правнуки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры как бы представляют своих родителей, поэтому такой порядок наследования именуется наследованием по праву представления.
Потомки не имеют права наследовать по праву представления, если
наследник по закону - был лишен наследодателем наследства, - не имел бы
права наследовать как недостойный наследник, то его потомки не наследуют
по праву представления. Однако они могут наследовать по завещанию35.
Существует особая категория лиц, которые ни при каких обстоятельствах не имеют права быль наследователями. Согласно статье 1117 части III
Гражданского кодекса РФ не имеют права наследовать ни по закону, ни по
завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями,
направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или
против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства
подтверждены в судебном порядке.
35
См.: Барщевский М.Ю. Если открылось наследство - М., 2007, С. 98.
29
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых
родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Однако по завещанию
такие родители наследовать могут.
Могут быть отстранены от наследования неплательщики алиментов.
По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по
закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в
силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Однако по завещанию такие недостойные наследники наследовать могут.
«Злостно уклонявшийся» - это не обязательно нерадивый отец (мать),
не платящий алименты. Все члены семьи обязаны заботиться друг о друге и
материально поддерживать других членов семьи, нуждающихся в помощи.
Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Супруги обязаны
материально поддерживать друг друга. Это - не только моральный долг, но и
законная обязанность супругов.
3.3. Право на обязательную
долю в наследстве
Право на обязательную долю – это не совсем то право на наследство по
закону, которое предоставлено наследникам в случае, если бы не было составлено завещание36.
Право на обязательную долю является ограничением принципа свободы завещания, предусмотренного статьей 1119 ГК РФ. Это ограничение
направлено на защиту интересов субъектов, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме
См.: Солдатенко, Л. Г. Наследники и наследство: как получить, как передать: ответы на все вопросы / Любовь Солдатенко, Светлана Бирюкова. – М.: Эксмо, 2008. С.42.
36
30
средствами к существованию. К таким лицам относятся наследники первой
очереди - нетрудоспособный супруг; родители, нетрудоспособные и несовершеннолетние дети наследодателя, а также нетрудоспособные иждивенцы.
Включение в число лиц, имеющих право на обязательную долю не
только нетрудоспособных, но и несовершеннолетних детей означает, что они
имеют право на получение обязательной доли, даже если достигли трудоспособного возраста - 15 лет, а также в случаях, когда они были эмансипированы
или вступили в брак до достижения совершеннолетия. Не могут претендовать на обязательную долю согласно пункту 4 статьи 1117 ГК РФ недостойные наследники.
Следует отметить, что институт обязательной доли защищает не только
интересы самих управомоченных лиц, но и интересы государства и общества,
поскольку отсутствие у вышеперечисленных субъектов источника средств
породит необходимость в предоставлении им дополнительной, помимо получаемых пенсий и пособий, помощи за счет государства.
Право на обязательную долю означает, что независимо от содержания
завещания наследник имеет возможность получить определенную часть
наследственного имущества. При этом право на обязательную долю в отношении обеспечения определенного размера получаемого наследником имущества сохраняется и тогда, когда наследнику завещана часть имущества
ниже размера обязательной доли. В таких случаях наследник вправе потребовать обязательную долю в части, превышающей размер его доли по завещанию. Вместе с тем, если завещана часть имущества, меньшая доли причитавшейся наследнику, если бы он наследовал по закону, но равная либо превышающая размер обязательной доли, наследник не может предъявить каких-либо дополнительных требований.
Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает
исключения управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума. Согласно пункту 1 статьи 1149 ГК РФ
31
обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону.
3.4. Наследование выморочного
имущества
Наследование выморочного имущества - один из основных случаев
участия государства в отношениях по наследованию, такое участие имеет
многовековую историю. В Древнем Риме еще император Август окончательно определил, что всякое выморочное имущество поступает в казну. В Западной Европе вокруг участия государства в отношениях по наследованию
на протяжении последних двух-трех веков нередко возникали теоретические
дискуссии. Некоторые высказывались в пользу расширения претензий государства на наследство (И. Бентам в Англии, М. Робеспьер во Франции). Особенно увлекались этим вопросом представители различных утопических теорий37.
В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял
наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто
из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество
умершего считается выморочным.
Выморочное имущество в виде расположенного на территории Российской Федерации жилого помещения переходит в порядке наследования по
закону в собственность муниципального образования, в котором данное жилое помещение расположено, а если оно расположено в субъекте Российской
Федерации - городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, в собственность такого субъекта Российской Федерации.
37
См. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М., 1953. С. 142.
32
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотренные в данной курсовой работе проблемы не исчерпывают
всего их многообразия, однако можно сделать следующие выводы:
 Право на наследование закреплено в основном законе нашей
страны (п.4 ст. 35) только это уже говорит о значимости и важности данного института в правовом государстве.
 Право наследования гарантируется государством. В этой связи
все граждане России имеют равные права независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
 Юридические гарантии осуществления наследственных прав
предусмотрены гражданскими, семейными и иными нормами, регулирующими институт наследования.
 Право на наследство (право наследования) возникает у каждого
из наследников по завещанию или по закону на основании предусмотренных ГК РФ юридических составов независимо от воли
наследников: фактов, с которыми связано открытие наследства,
фактов, с которыми связано призвание определенных лиц к
наследству по завещанию или по закону. Но осуществить право
на наследство невозможно помимо воли призванных к наследству наследников.
 Приобретение наследства в законодательстве РФ построено на
системе принятия наследства - система принятия наследства требует от наследника совершения соответствующих целенаправленных действий, которые определенно выражают намерение
наследника относительно правопреемства в имуществе умершего.
33
 Имущество переходит к наследникам в неизменном виде, т.е. в
том состоянии, объеме, размере, в которых наследство существовало на момент его открытия;
 Имущество переходит к наследникам как единое целое, т.е.
включая все виды имущества, весь объем имущественных прав и
обязанностей - неважно при этом, что между самими наследниками наследство будет разделено (например, по завещанию);
 Имущество переходит к наследникам в один и то же момент, т.е.
наследник либо принимает наследство сразу и целиком, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него - вместе с тем, из
этих общих правил возможны отдельные изъятия, установленные
нормами ГК РФ.
34
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ
ИСТОЧНИКОВ
1. Нормативно-правовые документы
1.1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001
N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
5. Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости Верховного
Совета РСФСР от 18 июня 1964 г., N 24, ст. 406; 1966 , N 32, ст. 771; 1973, N
51, ст. 1114; 1974, N 51, ст.1346; 1986, N 23, ст. 638; 1987, N 9, ст. 250; 1988,
N 1, ст. 1; 1991, N 15, ст. 494; 1992, N 15, ст. 768; 1992, N 29, ст. 1689; 1992, N
34, ст. 1966.
1.2О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от
27.12.2009) // Российская газета, N 153-154, 10.08.2001 / Интернет-версия системы Консультант Плюс [электронный ресурс]: Электрон. дан. Режим доступа: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=95575
1.3Об утверждении Инструкции по определению критериев и порядка определения момента смерти человека, прекращения реанимационных мероприятий: Приказ Минздрава РФ от 04.03.2003 N 73 // Российская газета, N 72,
15.04.2003 / Интернет-версия системы Консультант Плюс [электронный ресурс]:
Электрон.
дан.
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=41668#p29
1.4О совершенствовании медицинской документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти, в связи с переходом на МКБ-Х: Приказ Минздрава
России от 7 августа 1998 г. № 241 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
02.10.1998 N 1628) // Законодательство онлайн МногоЗаконов.ру [электронный
ресурс]:
Электрон.
дан.
Режим
http://www.mnogozakonov.ru/catalog/date/1998/8/7/11783/
доступа:
35
2. Специальная литература
2.1Антимононов Б.С, Граве К А. Советское наследственное право. - М., 1955.
2.2Барщевский М. Ю. Наследственное право: [Учеб. пособие]. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : Белые альвы: Исток, 1996.
2.3Барщевский М.Ю. Если открылось наследство - М., 2007.
2.4Барщевский М.Ю. Правовое регулирование наследования по завещанию в
СССР: автореферат дисс. на соискание ученой степени канд. юрид. наук. –
М., 1984.
2.5Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. - М.,
1963.
2.6Гойхбарг А. Г. Завещание родового имущества и указная доля супруга //
Право. 1913. № 16.
2.7Гордон М. В. Наследование по закону и по завещанию. - М.: 2007.
2.8Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко,
Ю. В. Байгушева и др.]; под ред. А. П. Сергеева. - М.: РГ-Пресс, 2010.
2.9Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть третья / Под
ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - М.: Эксмо,
2009.
2.10 Гришаев С.П. Наследственное право. - Система ГАРАНТ, 2008.
2.11 Иоффе О.С. Советское гражданское право. Т. III. - Л., 1965.
2.12 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебнопрактический). Части первая, вторая, третья, четвертая - 2-е изд., перераб.
и доп. / С. С. Алексеев, А. С. Васильев, В. В. Шлофаев, Б. М. Гонгало [и
др.]; под ред. С. А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт
частного права, 2010.
2.13 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. - М., 2008.
2.14 Мананников О. В. Наследственное право России: Учеб. О. В. Мананников / Изд.-торг. корпорация "Дашков и Кш". - М.: Дашков и Кш, 2004.
36
2.15 Мейер Д.И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и
дополненному 8-му изд., 1902. – М.: “Статут”. – 2000. (Классика российской цивилистики).
2.16 Наследование по праву представления и переход права на принятие
наследства // Цивилистические записки. Вып. 3. М., 2004.
2.17 Наследственное право / Булаевский Б.А. и др.; отв. ред. К.Б. Ярошенко.
- М.: Волтерс Клувер, 2008.
2.18 Настольная книга нотариуса. Том I. Учебно-методическое пособие. (2-е
изд., испр. и доп.) - М.: Издательство БЕК, 2008.
2.19 Постатейный научно-практический комментарий части третьей Гражданского Кодекса РФ (под общ. ред. Эрделевского А.М.). – М.: Библиотечка РГ, 2008.
2.20 Рязановский В. А. О посмертном преемстве супругов по русскому праву: Историко-догматический очерк. Н. Новгород, 1914.
2.21 Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев В.И. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. М.,
2008.
2.22 Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В.И. Серебровский ; [Науч. ред.: к.ю.н., доц. Ем В.С. ; Моск.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права Юрид. фак.]. М.: Консультант плюс: Статут, 2 (Классика российской цивилистики / Пред, редкол: д.ю.н., проф. Суханов Е.А).
2.23 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. - М., 1953.
2.24 Солдатенко, Л. Г. Наследники и наследство: как получить, как передать: ответы на все вопросы / Любовь Солдатенко, Светлана Бирюкова. –
М.: Эксмо, 2008.
2.25 Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву / Б.Б. Черепахин [МГУ
им. М. В. Ломоносова. Каф. гражд. нрава Юрид. фак.]. - М.: Статут, 2001. (Классика российской цивилистики).
37
2.26 Черниловский З.М. Римское частное право: элементарный курс. – М.:
Юристъ, 2000.
2.27 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907
г.). - М: Спарк, 1995.
2.28 Шилохвост О. Ю. Наследование по закону в российском гражданском
праве / О.Ю. Шилохвост. Москва: Норма, 2006.
2.29 Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и по завещанию. - М., 2004.
3. Арбитражная практика
3.1Постановления ФАС ЗСО от 25.10.2005 № Ф04-7722/2005 (16199-А27-17),
Ф04-7727/2005(16200-А27-17)) // Практика применения Гражданского кодекса РФ частей второй и третьей / А. Б. Бабаев [и др.]; под общ. ред. В. А.
Белова. - М.: Издательство Юрайт, 2009. (Практика применения). С.1328.
3.2Постановление ФАС МО от 13.11.2007 № КГ-А40/7725-07 по спору о
взыскании гражданином-предпринимателем с ЗАО вознаграждения по лицензионному договору // Практика применения Гражданского кодекса РФ
частей второй и третьей С.1329.
Download