Гражданское право - Лекционный курс

advertisement
МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ
Лекционный курс по курсу
«Гражданское право» (общая часть)
Тема 1. Гражданское право как отрасль права (понятие, принципы, система)
Гражданское право представляет собой совокупность норм, т.е. правил поведения, установленных или признанных и поддерживаемых государством. Как и право
в целом, гражданское право воздействует на общественные отношения путем доведения до субъектов гражданских правоотношений соответствующих правовых
предписаний, реализация которых обеспечена государственным принуждением или
возможностью его применения.
Предмет гражданского права определен ст. 2 ГК РФ. Основным предметом
гражданского права являются имущественные отношения, т.е. отношения по поводу
имущественных благ. Однако имущественные отношения регулируются не только
гражданским правом. Имущество, к которому относятся вещи, деньги, ценные бумаги и т.д., является объектом отношений, регулируемых и другими отраслями права.
Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом, в силу того,
что они являются отношениями собственности, характеризуются следующими признаками, определяющими само содержание гражданского права.
1.Это отношения между имущественно обособленными субъектами. Каждая из
сторон в гражданском правоотношении имеет свое имущество и не обладает властью над имуществом другой стороны.
2.Каждая из сторон обладает имущественно-распорядительной самостоятельностью, т.е., имея власть над своим имуществом, распоряжается им самостоятельно
на основе собственной воли и волеизъявления.
Обе стороны имеют равное положение по отношению друг к другу. Здесь нет
элементов власти одного лица над другим лицом или его имуществом. Отношения,
регулируемые гражданским правом, есть отношения координации, а не отношения
субординации. Эти отношения являются возмездными — отношениями эквивалентного обмена.
Названные признаки отличают имущественные отношения, регулируемые
гражданским правом, от имущественных отношений, регулируемых другими отраслями права. Например, налоговые отношения, будучи имущественными, не являются отношениями собственности.
Гражданское право регулирует также неимущественные отношения, т.е. отношения, строящиеся по поводу неимущественных благ и объектов. При этом сам закон указывает на то, что гражданское право регулирует две группы неимущественных отношений, одни из которых связаны с имуществом, а другие не связны с имуществом.
К числу личных неимущественных отношений, связанных с имущественными
отношениями, относятся отношения интеллектуальной собственности, т.е. отношения, возникающие по поводу исключительных прав лица на результаты его интеллектуальной деятельности в сфере науки, литературы, искусства и т.д.
Другая группа неимущественных отношений — это не связанные с имущественными отношения по поводу таких неотчуждаемых прав и свобод человека,
как доброе имя, честь, достоинство. Гражданское право охватывает и эти отношения, но не регулирует их столь развернуто, как отношения собственности и интеллектуальной собственности. Тем не менее оно защищает названные блага, а следовательно, и их носителей, от всякого рода нарушений и посягательств.
Итак, гражданское право регулирует общественные отношения по принадлежности имущественных благ определенным лицам, т.е. отношения собственности, отношения по обмену имущественными благами (товарно-денежный
оборот), отношения по переходу имущества по наследству и отношения, возникающие по поводу результатов интеллектуальной деятельности.
Статья 2 ГК РФ указывает так же на то, что участниками регулируемых гражданским правом отношений выступают как граждане, так и организации, являющиеся юридическими лицами. В регулируемых гражданским правом отношениях,
участвуют также Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, но они участвуют в этих отношениях не в качестве носите-
лей власти, а в виде субъектов, которым принадлежит определенное имущество и
которые, как и все другие лица, участвуют в гражданском обороте, отчуждая или
приобретая соответствующее имущество и объекты, а также гражданское право регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или отношения с их участием. При этом под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ и оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей. Гражданское право применяется к отношениям не только с участием граждан России, но также с участием иностранных
граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц, если эти отношения
формируются и осуществляются на территории Российской Федерации.
Принципы гражданского права.
Принципы представляют собой основные идеи, основные положения, образующие фундамент любой отрасли права. Принципами гражданского права, закрепленными в ст. 1 ГК РФ, являются:
I.
Равенство участников регулируемых им отношений.
Все субъекты отношений могут иметь на праве собственности или ином аналогичном вещном праве определенное имущество, могут приобретать это имущество,
владеть, пользоваться и распоряжаться им. Все участники гражданских отношений
имеют право участвовать в гражданском обороте, совершать сделки, заключать договоры по отчуждению или приобретению имущества, обладать исключительными
правами на созданные ими произведения в сфере интеллектуальной деятельности и
т.д.
II.
Принцип неприкосновенности собственности.
Любая собственность, возникшая и существующая в соответствии с Конституцией и законом, находится под охраной права и государства. Таким образом, принцип неприкосновенности собственности обусловливает необходимость существования в гражданском праве институтов, обеспечивающих защиту любого права собственности от каких-либо посягательств.
III.
Свобода договора.
Этот принцип является, несомненно, одним из ключевых для гражданского
права. Поскольку гражданское право практически проявляет себя в большей мере
как право имущественного, товарно-денежного оборота, а в основе этого оборота
лежат сделки, договоры, то правовая постановка принципа свободы договора является для гражданского права первостепенной задачей. Это наиболее значимый
принцип в практическом смысле. Свобода договора выражается, во-первых, в том,
что любой участник гражданского оборота вправе самостоятельно решать — заключать договор или не заключать. Во-вторых, свобода договора выражается в выборе
контрагента — лиц, с которыми договор или договоры будут заключены. В-третьих,
сами договаривающиеся стороны решают, какой именно договор будет заключен
между ними. Это может быть договор купли-продажи поставки, мены и т.д. Стороны по своему усмотрению могут заключать комплексные договоры — договоры, которые включают в себя элементы различных видов договоров. И, наконец, стороны
сами определяют условия договора, т. е. определяют предмет договора и права и
обязанности, содержание обязательств, которые они между собой устанавливают.
IV.
Недопустимость какого-либо произвольного вмешательства в частные
дела.
Этот принцип представляет собой самоограничение государства, которое тем
самым обязуется не вмешиваться в дела и отношения, которые являются сферой
частных интересов. Данный принцип означает также, что государство обязано пресекать действия иных лиц, представляющие собой произвольное незаконное вмешательство в чьи-либо частные дела.
В ст. 1 Г К РФ говорится о недопустимости произвольного вмешательства в
частные дела. Под произвольным, следует понимать вмешательство, не основанное
на законе. Для допущения вмешательства нужно, чтобы оно было прямо предусмотрено законом в виде определенных законом полномочий того или иного государственного органа или представителя власти.
Пункт 2 ст. 1 ГК РФ прямо указывает на то; что гражданские права могут быть
ограничены на основании федерального закона, но только в той мере, в какой это
необходимо для целей зашиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
V.
Обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав,
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
Суть данного принципа состоит в том, что никто не может препятствовать другому лицу, осуществлять его гражданские права, а сам обладатель субъективного
права пользуется юридической возможностью требовать устранения препятствий к
осуществлению права либо восстановления права, которое уже нарушено. При этом
каждому гарантируется судебная защита. В рамках судебного разбирательства и на
основе судебного решения государством принудительно устраняются препятствия к
осуществлению субъективного гражданского права или принудительно восстанавливаются нарушенные гражданские права за счет правонарушителя.
Функции гражданского права.
Общая функция права состоит в том, что оно вносит упорядоченность и определенность в общественные отношения и в саму жизнь общества. Конкретно функции гражданского права определены ст. 2 ГК РФ, которая указывает на то, что
гражданское право определяет правовое положение участников гражданского оборота, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и
других вещных прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и неимущественные связи.
По своему функциональному значению отрасли права делятся:
- на регулятивные, т.е. устанавливающие правила определенных отношений;
- охранительные, т.е. обеспечивающие охрану определенных отношений от тех
или иных посягательств.
Если уголовное право является сугубо охранительной отраслью, то главное
назначение гражданского права состоит в его регулятивной роли. Гражданское право конструирует отношения, воздействует на них позитивным образом, устанавливая правила имущественных и некоторых неимущественных отношений. В этом состоит юридическая функция гражданского права. Однако гражданское право имеет в
своем составе и охранительные институты, оно обеспечивает и охрану регулируе-
мых им отношений, но эта охрана осуществляется способами, специфичными для
гражданского права. Если уголовное право охраняет отношения путем установления
ответственности за посягательство на них, то гражданское право охраняет отношения через защиту путем восстановления нарушенных субъективных гражданских
прав.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Каждая отрасль права имеет свой специфический способ воздействия на общественные отношения, т.е. свой метод регулирования, который зависит от характера
и содержания регулируемых отношения. Каков предмет отрасли права, таков и ее
метод.
Метод представляет собой концентрированное выражение юридического содержания норм данной отрасли права. Методы правового регулирования подразделяются на императивные и диспозитивные.
Императивный метод – способ властного воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером может служить
административное или уголовное право.
Диспозитивный метод – способ регулирования отношений между участниками,
являющимися равноправными сторонами. Он предоставляет им самим решать вопрос о форме своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Этот метод включает в себя три способа регулирования общественных отношений: 1) дозволение совершать известные действия, имеющие правовой характер; 2) предоставление участникам общественных отношений, урегулированных нормами права,
определенных прав; 3) предоставление лицам, участвующим в определенных взаимоотношениях, возможности выбора своего поведения.
Существует общеправовой способ воздействия на общественные отношения,
выражающийся в том, что любая отрасль права доводит до участников отношений
определенные правила, правовые предписания, которые в процессе реализации права трансформируются в права и обязанности участников общественных отношений.
Гражданское право в этом смысле действует так же, как административное, уголовное право и другие отрасли, т. е. содержит определенные правила, предписания, на
основе которых конструируются правоотношения, определяются права и обязанно-
сти их участников. Главное, что отличает отрасли права одну от другой, — это характер содержащихся предписаний и различное соотношение в каждой из отраслей
права разного вида предписаний. Право использует три вида предписаний: запрет,
обязывание, дозволение. В зависимости от наличия и сочетания этих трех видов
предписаний одни отрасли права являются отраслями преимущественно с запретительным регулированием, другие — преимущественно с обязывающим регулированием и третьи — преимущественно с дозволительным регулированием.
Система гражданского права.
Система гражданского права представляет собой совокупность его институтов
во взаимосвязи и определенной логической последовательности. Основными элементами системы гражданского права являются его общая и особенная части.
Общая часть гражданского права представляет собой объединение общих норм
этой отрасли, т. е. тех правил, которые применяются для регулирования любого отношения, охватываемого гражданским правом. В особенную же часть входят те
нормы и институты, каждый из которых применяется к определенному виду отношений, регулируемых данной отраслью права.
Нормы особенной части устанавливают предписания для отдельных видов правоотношений: права собственности, обязательств, договоров, авторского права,
наследственного права.
Например, порядок осуществления договора купли-продажи предусмотрен в
особенной части, в главе о купле-продаже. Здесь определены права и обязанности
продавца и покупателя, установлен момент перехода права собственности на вещь
от одного лица к другому. Однако при этом и продавец, и покупатель должны отвечать требованиям той нормы общей части, которая устанавливает возраст участников гражданских правоотношений, так как только с определенного возраста можно
самостоятельно заключать договоры.
Деление норм гражданского права на общую и особенную части не исчерпывает структурное деление этой отрасли права. Внутри особенной части нормы группируются по крупным «скоплениям» - правовым институтам, которые регулируют
определенный вид общественных отношений. К этим институтам относятся: право
собственности, обязательственное право, наследственное право, интеллектуальная
собственность, то есть авторское и патентное право, защита нематериальных благ.
Каждому из этих институтов посвящен специальный раздел в Гражданском кодексе
РФ.
Гражданское право в системе права.
Гражданское право является одной из отраслей права, входящих в систему российского права. Это означает, что само гражданское право, его институты применяются не как нечто абсолютно обособленное, а в определенной системе, во взаимодействии с другими отраслями права.
Конституционное право — ведущая отрасль права, система юридических
норм, регламентирующих организацию государственной власти в стране, основные
формы осуществления этой власти, отношения государства и гражданина. Устанавливает равенство всех форм собственности, ее неприкосновенность, свободу предпринимательской деятельности. Именно гражданское право конкретизирует эти положения в своих нормах.
Административное право — занимает наряду с конституционным, гражданским правом ведущее место в регулировании общественных отношений. Нормы административного права регулируют отношения, в которых участвуют государство,
его органы, должностные лица и иные государственные служащие, граждане, юридические лица и общественные организации. Предметом отношений могут быть
права, обязанности, действия или бездействие. Имущественные отношения — общий предмет регулирования административного и гражданского права. Метод же
административного права основан на принципе подчинения власти. Одно из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей — это административные акты.
Трудовое право — регулирует трудовые отношения. Основанием возникновения трудового отношения является заключение трудового договора. Трудовое право
регулирует отношения, возникающие по поводу трудового процесса. Пересекаются
эти отношения при отграничении трудового договора от гражданско-правового договора подряда.
Семейное право — устанавливает условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признание его недействительным, регулирует личные неимуще-
ственные отношения между членами семьи, а в случаях и пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими родственниками и иными лицами, а также определяет порядок и формы устройства в семью детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспечение беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих прав. Семейное право использует понятийный аппарат гражданского права (дееспособность, правоспособность,
договор). Гражданское право применяется к семейным правоотношениям в субсидиарном порядке. Личные и имущественные отношения являются и предметом
гражданско-правового регулирования.
Финансовое право — регулирует общественные отношения, возникающие в
процессе образования, распределения и использования денежных фондов государства и органов местного самоуправления для реализации их задач и функций, методом «власти и подчинения», как правило, не основанным на субординации, подчинении по вертикали. Властные предписания исходят в большинстве случаев от финансовых, налоговых и кредитных органов, с которыми другие участники финансовых отношений не находятся в административной зависимости. Важно знать, когда
государство (его органы), органы местного самоуправления выступают в качестве
субъектов финансового и когда — гражданского права.
Гражданское процессуальное право — право, регулирующее порядок разбирательства и разрешения судом гражданских дел, а также порядок исполнения постановлений судов и некоторых других органов. Нормы гражданского процессуального
права регламентируют деятельность суда, судебного исполнителя и всех участников
процесса. Гражданский процесс регламентирует порядок рассмотрения гражданскоправовых споров в суде.
Уголовное право — совокупность юридических норм, определяющих преступность и наказуемость деяний, опасных для данной системы общественных отношений. Основными принципами уголовного права являются: законность, гуманизм, равенство граждан перед уголовным законом, личная ответственность, неотвратимость наказания, принцип справедливости и принцип вины. Уголовное право регулирует имущественные отношения. Взаимодействие осуществляется и путем подачи
гражданского иска в уголовном процессе.
Земельное право — регулирует отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными ресурсами, а также по их охране и рациональному использованию. Ядро земельного права образуют нормы гражданского права.
Экологическое право — регулирует отношения в области охраны и рационального использования природных ресурсов. Гражданское право регулирует обращение
земли, лесов и других объектов в гражданском обороте.
Контрольные вопросы:
1. Приведите определение предмета гражданского права.
2. Какие отношения регулирует гражданское право?
3. Какова сфера применения норм гражданского права?
4. Перечислите принципы гражданского права.
5. Каковы функции гражданского права?
6. В чем суть гражданско-правового метода регулирования общественных отношений?
7. Что входит в систему гражданского права?
8. Какова роль гражданского права в системе права?
Тема 2. Источники гражданского права. Гражданское законодательство и
его система. Действие гражданского законодательства.
К источникам гражданского права относятся Конституция РФ, международные
договоры, заключенные Россией, гражданское законодательство и обычаи делового
оборота.
Гражданское законодательство (как и другие отрасли) основывается прежде
всего на Конституции РФ. В ней содержатся главные нормы о правах и свободах
граждан, о собственности, о защите прав и интересов граждан и др. (например, ст. 4
и 15). Естественно, что гражданское законодательство не должно противоречить
Конституции РФ.
Не может оно противоречить и международным правовым актам (договорам,
конвенциям), подписанным нашим государством. Каждый договор обязателен для
его участников и должен ими добросовестно выполняться - таков принцип соблюдения международных договоров. Особое значение в регулировании внешнеэкономических и других гражданских отношений с организациями и гражданами других
стран имеют коллизионные нормы. В них указывается, по закону какой страны регулируются гражданские отношения и разрешаются споры, если возможно применение законов обеих стран.
Гражданское законодательство относится к исключительной компетенции Российской Федерации. Это значит, что законы о гражданском праве могут быть только
федеральными, а субъекты Федерации не имеют полномочий принимать акты гражданского законодательства.
Основным законодательным актом гражданского права является ГК РФ. К
настоящему времени приняты три его части. В первой части три раздела: первый
содержит нормы общего характера (общей части гражданского права), второй нормы о праве собственности, а третий - общие положения об обязательствах. Вторая часть содержит только один раздел - об отдельных видах обязательств. Третья
часть посвящена наследственному праву и международному частному праву (коллизионные нормы).
Гражданский кодекс не исчерпывает гражданского законодательства. Нормы
гражданского права содержатся и в других законах, указах Президента РФ (например, законы о приватизации государственного имущества или указ о трасте, то есть
доверительной собственности). Да и сам Кодекс во многих случаях отсылает к законам, которые должны дополнять и развивать его нормы, например к Федеральному
закону «Об акционерных обществах». Все нормативные акты официально публикуются в «Собрании законодательства Российской Федерации» (СЗ РФ). Сборник выходит один раз в неделю.
Сфера гражданских отношений многообразна, она не может быть охвачена существующими нормами права. Важную роль в ее регулировании играют обычаи делового оборота, не зафиксированные в каких-либо нормативных актах. В США,
например, таким обычаем является заключение договора по телефону. В нашей
стране к подобным обычаям можно отнести правила погрузки и разгрузки судов в
различных морских портах: каждый из них имеет свои правила.
В случае спора суды могут руководствоваться этими обычаями как юридическими нормами, но при условии, что они не противоречат законам.
В некоторых случаях судьи вынуждены прибегать к аналогии закона. Это случается, когда спор идет о каком-то новом правоотношении, не урегулированном ни
законом, ни обычаем. Тогда судья для решения спора применяет норму, которая регулирует сходное правоотношение. В практике 60-х годов XX в. возник новый вид
договора: на проектные и конструкторские работы. Законодательство о нем появилось много позже, а до тех пор споры по этим договорам разрешались на основе
норм о договоре подряда. Действительно, они сходны: и в том, и в другом договоре
речь идет о заказе на определенную работу. Только вот результаты работы по договору на проектные и конструкторские работы не укладываются в нормы договора
подряда. Поэтому нормы договора подряда применялись по аналогии.
Наконец, если к какому-либо вновь возникшему отношению или спорному случаю невозможно применить аналогию закона, суд может воспользоваться аналогией
права. Это значит, что судья для вынесения решения применяет общие принципы
гражданского права (например, принцип свободы договора) и руководствуется здравым смыслом, то есть господствующим в обществе, устоявшимся представлением о
разумном поведении.
Таким образом, источники права — формы закрепления (внешнего выражения)
правовых норм.
Виды источников гражданского права:
1. Конституция РФ (обладает наивысшей юридической силой).
2. Гражданский кодекс РФ (имеет высшую юридическую силу среди других
гражданских законов, и содержащиеся в них нормы не должны ему противоречить).
3. Федеральные законы («Об акционерных обществах»; «Об обществах с ограниченной ответственностью»; «О несостоятельности (банкротстве)»; «О залоге» и
др.).
4. Законы Союза ССР и законы РСФСР (действуют на территории Российской
Федерации в части, не отмененной и не противоречащей действующему законодательству РФ, принятому после 12 июня 1990 г.).
5. Подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ).
6. Международно-правовой договор.
7. Обычаи делового оборота (сложившиеся и широко применяемые в какойлибо области предпринимательской деятельности, не закрепленные законодательством правила поведения).
8. Юридический прецедент официально не признается источником гражданского права, но судебная практика играет большую роль в применении гражданского
законодательства.
Сила действия источников гражданского права:
1.Конституция РФ
2.Кодексы
3.Федеральные законы
4.Указы Президента
5.Административные акты
6.Судебная практика
7.Обычай
Контрольные вопросы:
1. Почему гражданское право относится к сфере частного права?
2.
Каков главный метод гражданско-правового регулирования?
3.
Что такое обычай делового оборота?
4.
Как вы понимаете понятие аналогия закона?
5.
Что такое аналогия права?
6.
Чем аналогия закона отличается от аналогии права?
7.
Какие диспозитивные нормы права вы знаете?
8.
Какие императивные нормы права вы можете назвать?
Тема 3. Гражданское правоотношение
В процессе осуществления различного рода деятельности как отдельные индивиды (граждане), так и организации этих индивидов вступают между собой в различные отношения, которые в силу их общественного характера получили название
общественных отношений. Многие из них регулируются нормами права и поэтому
именуются правоотношениями.
Правоотношение представляет собой форму, в которой абстрактная норма права получает конкретное выражение. Реализация нормы права в конкретном правоотношении заключается в том, что участники этого правоотношения наделяются
субъективными правами и обязанностями, которые гарантируются государством.
Правовые отношения носят волевой сознательный характер, который заключается в том, что в них выражается индивидуальная воля их участников. В одних случаях воля его участников проявляется на всех стадиях, начиная от его возникновения и кончая реализацией (например, заключение договора купли-продажи), в других же случаях волевой характер правоотношения проявляется в процессе осуществления возникших не по воле сторон взаимных прав и обязанностей (например,
в обязательствах из причинения вреда, когда ни причинитель, ни потерпевший не
хотели возникновения правоотношения, однако когда оно все же возникло, сознательно осуществляют возникшие в данном правоотношении права и обязанности).
В более широком смысле волевой характер правоотношений заключается в том,
что в них проявляется воля государства, установившего определенные правила, которыми регулируются права и обязанности участников подобных отношений.
Характеризуя гражданские правоотношения, следует отметить, что они имеют
ряд особенностей, отличающих их от других видов правоотношений.
1. Субъекты гражданских правоотношений равны между собой, имущественно
обособлены и самостоятельны независимо от функций, возлагаемых на них в конкретном правоотношении. Таким образом, обязанный субъект не подчинен управомоченному, а лишь связан конкретной обязанностью. Этим гражданское правоотношение отличается от административного.
2. Широкий круг субъектов. В гражданском правоотношении могут участвовать
все возможные субъекты права (граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования).
3. Множественность объектов (вещи, работы и услуги, информация, результаты
интеллектуальной деятельности, нематериальные блага).
4. Возможность установления содержания гражданских правоотношений по соглашению сторон (другие правоотношения возникают только при наличии соответствующей нормы права, прямо предусматривающей возможность возникновения
правоотношений).
5. В качестве правовых гарантий реального осуществления предоставленных
субъектам гражданских прав и обязанностей применяются главным образом меры
имущественного характера (возмещение убытков и взыскание неустойки).
6. Возможность возникновения гражданских правоотношений по основаниям,
прямо законом не предусмотренным, но не противоречащим ему (ст. 8 ГК).
7. Специфика порядка и способов защиты нарушенных гражданских прав, заключающаяся в том, что в случае нарушения прав участники гражданских правоотношений обращаются в судебные органы путем предъявления соответствующего
иска.
Таким образом, гражданское правоотношение – волевое имущественное
или личное неимущественное отношение, урегулированное нормами гражданского права, в котором его участники юридически связаны наличием взаимных субъективных прав и обязанностей.
Субъекты, объекты и содержание гражданских правоотношений
Любое гражданское правоотношение представляет собой сложное правовое явление. Оно состоит из трех необходимых элементов:
1)
субъектов правоотношения,
2)
объекта правоотношения,
3)
содержания гражданского правоотношения.
Субъекты гражданских правоотношений.
Под субъектным составом гражданского правоотношения понимаются участники гражданского правоотношения. В соответствии со ст. 2 ГК участниками гражданских правоотношений являются физические лица, юридические лица, Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования.
Одни участники правоотношений обладают правами и называются управомоченными лицами, другие несут обязанности и называются обязанными лицами, однако в
большинстве случаев они являются одновременно управомоченными и обязанными
лицами.
Управомоченные и обязанные лица в гражданском правоотношении противостоят друг другу и не могут существовать один без другого. Как управомоченной,
так и обязанной стороной может быть одно лицо или несколько лиц (например, несколько преступников совершили кражу вещей, принадлежащих трем гражданам на
праве общей собственности; возникает гражданско-правовое обязательство из причинения вреда, в котором на обязанной стороне (причинители вреда) и управомоченной (потерпевшие от преступления) – несколько лиц).
В некоторых гражданских правоотношениях на обязанной стороне может выступать неопределенное количество обязанных лиц (например, в авторско-правовых
отношениях автору – субъекту авторского права на произведение противостоит неопределенный круг лиц, обязанных не нарушать это право).
Для того чтобы участвовать в гражданских правоотношениях, необходимо обладать гражданской правоспособностью – абстрактной, общей способностью лица
иметь предусмотренные законом права и нести обязанности как предпосылку субъективного права (ст. 17, 49 ГК). Правоспособностью участников гражданских правоотношений наделяет государство, признавая тем самым их в качестве субъектов
права.
Для того чтобы своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их, субъекты гражданских правоотношений наделяются дееспособностью (ст. 21 ГК).
Иногда в научной литературе применяется термин «правосубъектность», объединяющий правоспособность и дееспособность. Правосубъектность определяется
как социально-правовая способность быть участником соответствующих гражданских правоотношений.
Термин «физические лица» включает в себя не только граждан Российской Федерации, но также иностранных граждан и лиц без гражданства, которые пользуют-
ся одинаковыми с гражданами Российской Федерации имущественными и личными
неимущественными правами за изъятиями, установленными в законе.
Юридические лица, выступающие в гражданских правоотношениях, могут
иметь общую и специальную правоспособность.
Обладают гражданской правоспособностью и дееспособностью Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования. Участвуя
в гражданских правоотношениях, они не выступают в качестве носителя властных
полномочий, имеют равные права по сравнению со своими контрагентами - гражданами и юридическими лицами. К ним применяются нормы, определяющие участие
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством,
если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов (ст. 124 ГК).
Вместе с тем государство и государственные образования могут быть участниками
не всех гражданско-правовых отношений, например, государственные образования
не могут выступать в наследственных правоотношениях в качестве наследодателя.
Состав участников гражданского правоотношения может меняться в результате
правопреемства, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного
лица – правопредшественника к другому – правопреемнику, причем последний
вступает в правоотношения вместо своего правопредшественника.
Правопреемство может быть универсальным (общим) или сингулярным
(частным). Особенностью общего правопреемства является то, что правопреемник
по основаниям, предусмотренным законодательством, занимает место правопредшественника во всех правах и обязанностях, за исключением тех, в которых закон
не допускает правопреемство вообще (речь идет о правах, которое не переходят к
другим лицам, например, право авторства).
В соответствии со ст. 58 ГК при любой форме реорганизации юридического
лица (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) права и
обязанности ранее существовавших юридических лиц переходят к вновь образуемым. По наследству переходят наследнику имущественные права и обязанности.
Под частным правопреемством понимается правопреемство, возникающее в
одном или нескольких правоотношениях. Так, в соответствии с п. 1 ст. 382 ГК право
требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть пе-
редано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона.
Однако не всякие права могут переходить от одного лица к другому. Как следует из ст. 383 ГК, переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью
кредитора, в частности права требования алиментов и возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью, не допускается.
Содержание гражданского правоотношения – составляющие его субъективные права (правомочия) и обязанности. Название «субъективные» они получили потому, что принадлежат конкретным участникам возникших гражданских правоотношений и, таким образом, отличаются от понятия гражданского права в объективном смысле. В последнем случае речь идет об абстрактных предписаниях норм права, выраженных в различных нормативных актах государства.
Субъективные гражданские права и обязанности неразрывно связаны друг с
другом. Так, для того чтобы покупатель мог реализовать свое субъективное право на
купленный товар, продавец должен выполнить обязанность по его передаче покупателю. Возникают они одновременно, однако в дальнейшем содержание гражданского правоотношения может меняться: у участников гражданского правоотношения
могут появиться новые права и обязанности.
Субъективное гражданское право участника гражданского правоотношения
можно определить как предоставленную ему законом возможность вести себя определенным образом, требовать соответствующего поведения от других лиц, а в случае необходимости использовать меры государственного принуждения, обратившись за защитой в судебные органы. Так, собственник в отношении принадлежащего ему имущества может осуществлять правомочия по владению, пользованию и
распоряжению принадлежащим ему имуществом. Он может требовать от всех и
каждого, чтобы они не нарушали его правомочий собственника. Если все же кто-то
нарушит их, то собственник может обратиться в суд, арбитражный суд или третейский суд с требованием защитить нарушенное право.
Иногда субъективное гражданское право включает не три, а две возможности.
Например, в случае причинения вреда потерпевший может заявить требование о
возмещении вреда непосредственно причинителю вреда, а если последний не возме-
стит вред в добровольном порядке, то требовать возмещения вреда в принудительном порядке с помощью судебных органов.
Субъективная гражданская обязанность – мера должного поведения, которое заключается либо в совершении, либо в необходимости воздержания от совершения определенных действий и обеспечивается возможностью применения государственного принуждения. Если управомоченное лицо может самостоятельно осуществлять свои правомочия, то от обязанного лица требуется выполнение пассивной
обязанности не мешать ему в осуществлении его права, но если оно нуждается в содействии обязанного лица, то последнее обязано совершить определенные действия.
Содержание обязанности противоположно субъективному праву: то, что может требовать управомоченное лицо, должно исполнять обязанное.
Объекты гражданских правоотношений.
Вопрос об объекте правоотношения является одним из спорных в российской
правовой науке. В частности, идут споры относительно того, выходит ли объект за
рамки структуры гражданских правоотношений и существуют ли так называемые
безобъектные гражданские правоотношения.
Дискуссионным также является вопрос о том, могут ли действия рассматриваться в качестве объекта гражданских правоотношений.
Вместе с тем преобладающая точка зрения сводится к следующему:
1) Объект – необходимый элемент гражданского правоотношения, поскольку
деятельность субъектов гражданских правоотношений, в результате которой возникают, осуществляются и изменяются гражданские права и обязанности, не может
быть беспредметной. Возможность существования безобъектных гражданских правоотношений отвергается большинством российских юристов.
2) В связи с тем, что объект всегда связан с интересом управомоченной стороны, выводить его за рамки структуры гражданского правоотношения нецелесообразно.
Таким образом, объектом гражданского правоотношения является то благо,
по поводу которого возникает гражданское правоотношение и в отношении которого существует субъективное право и соответствующая ему обязанность.
В соответствии со ст. 128 ГК объектами гражданских прав (а значит, и гражданских правоотношений) являются вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное
имущество, имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.
Важнейшая разновидность объектов гражданских правоотношений – вещи, т.е.
предметы материального мира (как естественные, так и созданные человеком), которые удовлетворяют определенные человеческие потребности. Вещи – объекты
правоотношений собственности. В качестве особой разновидности вещей со своим
правовым регулированием выступают деньги и ценные бумаги.
Работы и услуги, которые в теории гражданского права получили название действия, являются объектами обязательственного права.
В качестве объекта гражданских правоотношений ГК упоминает информацию,
однако объектом охраны является не всякая информация, а только та, которая обладает следующими тремя признаками:
-
соответствующие сведения не известны третьим лицам;
-
к ним нет доступа на законном основании;
-
обладатель информации принимал меры для их конфиденциальности
(ст. 139 ГК).
К числу нематериальных объектов, которые могут быть объектами гражданских правоотношений, относятся результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность). Характерной особенностью результатов интеллектуального творчества является то, что в качестве объекта гражданских правоотношений они выступают лишь в тех случаях,
когда имеют определенную объективную форму выражения. Творческий замысел,
идея и т.д. к объектам правовой охраны не относятся, следовательно, объектом
гражданских правоотношений быть не могут.
Объектом правовой охраны могут быть так называемые нематериальные блага,
под которыми понимаются блага, принадлежащие гражданину от рождения или в
силу закона, и которые неотчуждаемы и непередаваемы иным способом (п. 1 ст. 150
ГК). В качестве основных нематериальных благ закон упоминает жизнь, здоровье,
достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую
репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, право
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на имя и
право авторства, однако этот перечень не является исчерпывающим.
Виды гражданских правоотношений.
Классификация гражданских правоотношений может проводиться по различным основаниям. Исходя из содержания, гражданские правоотношения могут быть
разделены на имущественные и неимущественные.
Имущественные отношения имеют экономическое содержание и всегда связаны с нахождением имущества у того или иного лица (например, правоотношения
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления и других вещных
прав), либо с передачей имущества одним лицом другому (например, по договорам
купли-продажи, мены и т.д.).
Неимущественные правоотношения возникают в связи с нематериальными благами, которые принадлежат гражданину от рождения или в силу закона неотделимы
от личности и непередаваемы другим лицам (честь, достоинство, деловая репутация,
авторское имя и т.д.).
Деление гражданских правоотношений на абсолютные и относительные: в
абсолютных правоотношениях носителю абсолютного права противостоит неопределенное количество обязанных лиц. Так, собственник может требовать от всякого и
каждого, чтобы тот воздерживался от совершения любых действий, мешающих собственнику осуществлять свои правомочия по владению, пользованию и распоряжению принадлежащей ему вещью.
В относительных правоотношениях, конкретному лицу (или нескольким точно
определенным лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (или несколько
определенных обязанных лиц). Например, по договору купли-продажи покупатель
имеет право требовать передачи проданного имущества от конкретного продавца.
В абсолютных правоотношениях обязанность состоит в том, чтобы воздержаться от совершения определенных действий, тогда как в относительных правоотношениях обязанность состоит в совершении определенных действий. Таким образом, в
абсолютных правоотношениях нарушителем субъективного права может быть лю-
бое лицо, а в относительных правоотношениях, по общему правилу, – конкретное
лицо.
Кроме правоотношений собственности, примером абсолютных правоотношений являются правоотношения, вытекающие из прав на интеллектуальную собственность, т.е. исключительных прав гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ
или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и т.п.).
Деление гражданских правоотношений на вещные и обязательственные основано на том, что носитель права в вещных правоотношениях может осуществлять
это право без содействия обязанных лиц (например, собственник имеет возможность
пользоваться принадлежащей ему на праве собственности вещью для удовлетворения своих потребностей самостоятельно). Основополагающим вещным правом является право собственности, однако в соответствии с действующим законодательством производными от права собственности вещными правами являются право пожизненного наследуемого владения земельным участком, право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, сервитута, право хозяйственного ведения, право оперативного управления.
Обладатель вещного права в вещных правоотношениях, по общему правилу,
продолжает сохранять его, если вещь неправомерно перейдет к новому владельцу.
Так, если вещь была утеряна или похищена, т.е. выбыла из владения собственника
помимо его воли, то собственник продолжает сохранять право собственности на эту
вещь.
Субъект обязательственного права в обязательственных правоотношениях может осуществлять это право только при условии, что ему окажут содействие обязанные лица (например, покупатель передает продавцу предусмотренную договором
денежную сумму).
Следует отметить, что некоторые гражданские правоотношения могут не укладываться в вышеуказанную схему. Так, наследственные правоотношения нельзя отнести ни к вещным, ни к обязательственным. Носитель наследственного права, т.е.
наследник, получивший определенное имущество по наследству, получает это право
не в результате какого-либо действия со стороны наследодателя, а в результате совокупности определенных юридических фактов, в частности, смерти наследодателя
и принятия наследником имущества.
Гражданские правоотношения можно разделить на срочные, т.е. ограниченные
определенным сроком (примером могут служить авторские правоотношения, вытекающие из исключительного авторского права, действующего в течение жизни автора и 50 лет после его смерти, начиная с 1 января года, следующего за годом смерти автора), и бессрочные, не ограниченные каким-либо сроком (например, право
собственности), однако в последнем случае правоотношение в любой момент может
прекратить существование по воле собственника.
Гражданские правоотношения можно разделить на простые и сложные. К простым относятся правоотношения, в которых одному лицу принадлежит только одно
право, а другому – только одна обязанность. Например, в договоре займа у заимодавца есть право требовать возврата взятых взаймы денежных сумм, а у заемщика –
только обязанность их возвратить. В сложных правоотношениях у обеих сторон есть
одновременно и права, и обязанности.
Контрольные вопросы:
1.Что такое гражданское правоотношение?
2. Что понимается под субъектым составом гражданского правоотношения?
3. Из каких элементов состоит гражданское правоотношение?
4. Что такое объект гражданского правоотношения?
5.Виды гражданских правоотношений?
Тема 4. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений
В гражданском праве под физическим лицом понимается человек, признаваемый субъектом регулируемых этим правом общественных отношений. Понятие
«физическое лицо» является родовым. В зависимости от связи с российским государством они классифицируются на виды: граждане, иностранцы и лица без граж-
данства. Принадлежность к тому или иному виду физических лиц определяет гражданско-правовой статус лица.
Гражданами России считаются физические лица, обладающие российским
гражданством, т. е. особой юридической связью между Российским государством и
человеком. Ей присущи непрерывность, взаимные права, обязанности и ответственность. Именно граждане обладают в полном объеме гражданскими правами. Ст. 62
Конституции Российской Федерации устанавливает, что гражданин может иметь
гражданство иностранного государства (двойное гражданство). Оно вводится в соответствии с федеральным законом или международным договором. Статус иностранцев имеют находящиеся на территории России граждане или подданные других государств. Лица без гражданства (апатриады) - те, кто не являются гражданами
Российской Федерации и не имеют доказательств о наличии гражданства или подданства иностранного государства.
В России статус лиц без гражданства приравнен к статусу иностранцев за тем
естественным исключением, что в отличие от иностранцев у них отсутствует юридическая связь с каким-то иностранным государством и нет покровительства, защиты со стороны других государств. У иностранцев, имеющих место жительства в
Российской федерации, «личным законом» (см. ст. 1195 ГК РФ) является российское
право. Это значит, что в России к отношениям с их участием применяются нормы
российского гражданского права, а не права государства, гражданами которого они
являются. Иное может быть предусмотрено федеральным законом.
Иностранцы пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с
российскими гражданами. Исключения из данного правила устанавливаются лишь
федеральным законом. С 1 ноября 2002 г. действует особый Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», который
определяет их положение в стране, а также регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органами
местного, самоуправления, должностными лицами указанных органов — с другой,
возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в России
и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.
Правосубъектность - это обобщающая юридическая категория, которая отражает устанавливаемые и признаваемые законом качества, которыми надлежит обладать участнику общественных отношений, регулируемых той или иной отраслью
права. Носителем прав, обязанностей и ответственности может быть лишь обладатель правосубъектности.
В гражданском праве правосубъектность выражается в правоспособности и дееспособности. Применительно к физическим лицам необходимо четко различать оба
этих понятия.
Правоспособность гражданина заключается в его способности иметь гражданские права и нести обязанности (она возникает с рождением человека и прекращается с его смертью). Правоспособность есть неотчуждаемое свойство гражданина.
Нельзя от нее отказаться, передать другому или лишить гражданина правоспособности. Правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность не зависит ни от возраста, ни от состояния здоровья, ни от национальности, происхождения, имущественного положения и других обстоятельств. Правоспособность как неотъемлемое объективное свойство гражданина не зависит от
усмотрения государства, не предопределяется законодательством. О содержании
правоспособности сказано в ст. 18 ГК РФ.
Особое внимание гражданское право уделяет гражданам, занимающимся предпринимательством без образования юридического лица. Статус индивидуальных
предпринимателей приобретается с момента государственной регистрации граждан
в этом качестве. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства признается предпринимателем с момента государственной регистрации его хозяйства. К их деятельности применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность юридических лиц —
коммерческих организаций, если иное не вытекает из закона, актов Президента РФ и
Правительства РФ или существа правоотношения. Индивидуальные предприниматели вправе прибегать к найму работников, их имущественные споры подведомственны арбитражным судам, они могут быть признаны несостоятельными (банкротами).
Дееспособность гражданина заключается в его способности своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их (ст.21 ГК РФ).
Гражданское право Российской Федерации выделяет четыре группы граждан по
признаку дееспособности.
Первую составляют обладатели полной дееспособности, которые сами самостоятельными действиями в полном объеме реализуют свою правосубъектность.
Полная дееспособность наступает в трех случаях:
а)
при достижении совершеннолетия — 18 лет. Важен сам этот
факт. Ссылки на отставание в физическом и умственном развитии, на отсутствие
жизненного опыта и тому подобные обстоятельства не имеют юридического значения;
б)
при вступлении несовершеннолетнего в брак, когда это допускается за-
коном. Здесь необходимо учитывать следующее: Семейный кодекс РФ допускает
снижение брачного возраста до шестнадцати лет на всей территории России. Более
низкий, возрастной предел может устанавливаться законодательством субъектов
Федерации. Ряд субъектов уже снизили этот предел до четырнадцати лет, а отдельные из них обсуждают вопрос понижения брачного возраста до двенадцати лет, что,
думается, противоречило бы федеральным законам: несовершеннолетие в возрасте
до четырнадцати лет относятся к малолетним.
Эмансипация — совершенно новый правовой институт, введенный в нашей
стране с 1 января 1995 г. Использовать его надо в исключительных случаях, имея в
виду, что несовершеннолетние должны учиться, готовиться к самостоятельной жизни. Просьбы об эмансипации целесообразно удовлетворять при сложившемся
крайне неблагоприятном материальном положении подростка, его семьи. В тщательной проверке нуждаются мотивы, по которым законные представители дали согласие на эмансипацию. Нередко за таким согласием кроются их корыстные эгоистические интересы. Ведь с момента эмансипации законные представители освобождаются от ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им
вреда.
Вторую группу составляют граждане, не имеющие полной дееспособности в
виду несовершеннолетия. Она состоит из двух возрастных категорий:
а) несовершеннолетних — от 6 до 14 лет, закон именует их малолетними. Малолетние без согласия законных представителей (законными представителями несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет являются родители, усыновители
или опекуны) могут совершать лишь мелкие бытовые и некоторые иные сделки, исчерпывающий перечень которых дан в ст. 28 ГК РФ. Законные представители несут
и имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе совершенным малолетним самостоятельно, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине (подробнее см. ст. 1073ГК РФ). Они же, в соответствии с законом,
отвечают за вред, причиненный малолетними;
б) несовершеннолетних — от 14 до 18лет. Они вправе самостоятельно совершать те же сделки, что и малолетние, а также некоторые другие действия, например,
распоряжаться своими доходами, вносить вклады в кредитные организации. Перечень этиx действий приведен в п. 2 ст. 26 ГК РФ. Все остальные сделки совершаются несовершеннолетними с письменного согласия законных представителей (законными представителями несовершеннолетних в возрасте 14—18 лет являются родители, усыновители или попечители). К согласию приравнивается письменное одобрение ими сделки после ее совершения. В законе особо выделено право быть членом
кооперативов по достижении шестнадцати лет. Несовершеннолетние самостоятельно несут ответственность по всем совершенным ими, в том числе с согласия или
одобрения законных представителей, сделкам. По общему правилу, они самостоятельно отвечают также за причиненный вред. Условия, когда ответственность за
причиненный несовершеннолетними вред несут их законные представители или
учреждения (воспитательные, лечебные и т.п.), которые в силу закона являются попечителями несовершеннолетних, указаны в ст. 1074 ГК РФ.
Третья группа — граждане, которые, вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами, ставят свою семью в тяжелое материальное положение. Толковать приведенную норму ст. 30 ГК РФ надо расширительно имея в виду и иные дурманящие (например, психотропные) вещества. Но нельзя
ограничивать дееспособность граждан, которые ставят семью в тяжелое материальное положение по другим причинам, скажем, из-за увлечения нумизматикой, собиранием почтовых марок, туризмом, лотереями и т.п. Решение об ограничении дее-
способности принимает суд.
Четвертая группа охватывает недееспособных граждан. В нее входят:
а)
малолетние — до 6 лет. По ранее действовавшему законодательству они
считались не полностью дееспособными и объединялись в одну возрастную группу
с детьми до 15 лет;
б)
граждане,
которые
вследствие
психического
расстройства
не могут понимать значение своих действий или руководить ими. Решение об этом
принимает суд, после чего учреждается опекунство и органы опеки и попечительства назначают опекунов. Последние совершают все сделки от имени таких граждан. Срок недееспособности заранее не определяется. Дееспособность восстанавливается судом, а органами опеки и попечительства отменяется опека после того, как
отпадут основания, по которым гражданин был признан недееспособным.
Имя и место жительства.
Имя и место жительства — важные индивидуализирующие признаки человека. Российское законодательство использует термин «имя» в двух значениях: узком
— собственном смысле слова — Иван, Петр и т.п. и широком, включая фамилию,
имя, отчество либо иное обозначение гражданина, вытекающее из закона или национального обычая.
К оперированию именем предъявляются следующие требования: имя присваивается при рождении человека и подлежит государственной регистрации в органах
записи актов гражданского состояния. Достигнув 14-летнего возраста, гражданин
вправе переменить фамилию, имя и/или отчество. Порядок регистрации новорожденного и перемены имени предусмотрен Федеральным законом от 15 ноября
1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». О перемене имени гражданин обязан оповестить своих партнеров по гражданскому обороту — должников и
кредиторов и несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о
перемене его имени. Особенности изменения фамилии супругов при вступлении в
брак и при его расторжении, изменения фамилии детей при расторжении брака
между родителями, изменения фамилии несовершеннолетних при их усыновлении
регламентированы Семейным кодексом РФ (ст.ст. 32,51,58,59, 134); гражданин
приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем. Запрещено ис-
пользование имен других лиц, а если оно было допущено, то последние вправе потребовать возмещения им причиненного этим вреда. Лишь в предусмотренных законом случаях и порядке можно применять вымышленное имя - псевдоним, либо
вовсе обходиться без имени, выступая анонимно. Такую возможность в соответствии с Законом от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» имеют,
например, авторы произведений науки, литературы и искусства; закон защищает
имя от любых искажений и неправильностей в его использовании. Если это сделано
способами или в формах, которые затрагивают честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, то он вправе защитить их по правилам ст. 152 ГК РФ, включая
возмещение причиненных ему убытков и морального вреда.
Местом жительства, гласит ст. 20 ГКРФ, признается место, где гражданин
проживает постоянно или преимущественно. Особо оговорено, что местом жительства находящихся под опекой (малолетних до 14 лет и психически больных) признается место жительства их законных представителей. Что касается 14—18-летних
несовершеннолетних, то они выбирают место жительства с согласия своих законных
представителей.
Точное знание места жительства необходимо потому, что с ним бывают связаны важные гражданско-правовые последствия, например, открытие наследства (ст.
529 ГК РСФСР), исполнение обязательств (ст. 317 ГК РФ), предъявление исков в
суд.
Трудности могут возникнуть при выяснении места преимущественного проживания граждан, деятельность которых связана с частными переездами: геологов, моряков, строителей и др. Законодательство ориентирует на то, что таковым считается
не место последнего пребывания, а то из нескольких сопоставимых, где он находился дольше, чаще.
В гражданском праве главенствует положение п. 1 ст. 27 Конституции Российской Федерации о том, что каждый имеет право свободно выбирать место жительства. По этому поводу принят особый Закон от 25 июня 1993 г. «О праве граждан
Российской Федерации на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Свобода выбора места жительства не
является, однако, абсолютной, введен обязательный регистрационный учет граждан
по месту жительства. Правила регистрации и снятия с учета утверждены Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г. № 713. Кроме того, в установленных
законом случаях могут устанавливаться ограничения указанного конституционного
права, в частности в пограничной полосе, зонах экологического бедствия, на отдельных территориях, где введен особый режим ввиду опасности распространения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей.
Установлены особенности в выборе места жительства граждан - вынужденных переселенцев и беженцев (к ним граждане России не относятся).
Опека, попечительство, патронаж.
Опеку, попечительство и патронаж объединяет то, что они служат защите прав
и интересов граждан, которые ввиду несовершеннолетия, по состоянию здоровья
или иным причинам не могут сами осуществлять свою правоспособность. Опека
учреждается над малолетними и душевно больными, попечительство - над 14-18летними и ограниченными в дееспособности.
В особом внимании нуждается опека и попечительство детей. Они устанавливаются над несовершеннолетними при отсутствии у них родителей или усыновителей, при лишении родителей родительских прав или их уклонении от воспитания
либо защиты прав и интересов детей и по другим основаниям, когда несовершеннолетний остается без родительского попечения.
В решении всех вопросов опеки и попечительства значительна роль органов
опеки и попечительства. Они сами выявляют граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве. Суды направляют им решения о признании граждан недееспособными
или об ограничении их дееспособности; назначают опекунов и попечителей; осуществляют надзор за их деятельностью в трехдневный срок со времени вступления
решения в силу.
Важно уже в самом начале не допустить ошибки и волокиты при подборе опекунов и попечителей. Они назначаются по месту их жительства или по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, когда органу опеки и попечительства стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. Это назначение заинтересо-
ванные лица могут обжаловать в суд. Если же в указанный срок назначение не состоится, то исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается
на сам орган опеки и попечительства.
Опекуном или попечителем может назначаться с его согласия только совершеннолетний дееспособный, не лишенный родительских прав, гражданин, который
обладает необходимыми нравственными и иными личными качествами и способностями к выполнению соответствующих обязанностей. Опекун и попечитель, если
законом не установлено иное, исполняет свои обязанности безвозмездно. Если у
подопечного есть недвижимое или ценное движимое имущество, требующее постоянного управления, то орган опеки и попечительства определяет управляющего и
заключает с ним договор доверительного управления таким имуществом.
Опекунами и попечителями могут быть не только граждане. Ими по факту являются воспитательные и лечебные учреждения, учреждения социальной защиты
населения, другие аналогичные учреждения, где находится или куда помещено лицо, нуждающееся в опеке или попечительстве.
Опекуны и попечители все свои действия, включая пользование и распоряжение имуществом подопечного, должны совершать в его интересах. У органа опеки и
попечительства есть два эффективных средства, обеспечивающих именно такие их
действия.
Первое. Наиболее существенные акции опекуны и попечители вправе совершать лишь с ведома или согласия этих органов. Так, опекуны и попечители обязаны
извещать последних о перемене своего места жительства. Только с разрешения органов опеки и попечительства: попечитель может проживать раздельно с подопечным, достигшим 16-летнего возраста; опекуны и попечители тратить доходы подопечного, кроме средств, необходимых для его содержания; опекуны совершать, а
попечители давать согласие на совершение сделок по отчуждению имущества подопечного (продаже, дарению, аренде и т.п.), совершение сделок, влекущих отказ от
принадлежащих подопечному прав, раздел имущества, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечных (последнее правило распространяется и на доверительных управляющих имуществом подопечного).
Второе. Если опекун или попечитель ненадлежаще выполняет лежащие на нем
обязанности (ст. 39 ГК РФ), орган опеки и попечительства может отстранить его от
их исполнения и принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом ответственности.
Патронаж устанавливается над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, что обусловливает принципиальные особенности отношений между патронируемым, попечителем (закон еще называет его
помощником) и органами опеки и попечительства.
Поскольку патронируемый — лицо полностью дееспособное, то все действия,
касающиеся распоряжения его имуществом, осуществляются попечителем (помощником) только с согласия этого лица. Основными правовыми формами здесь выступают заключаемые между ними договоры поручения или доверительного управления.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим, здесь гражданское право значительное место отводит органам государственного и муниципального управления, - признание судом гражданина безвестно отсутствующим по заявлению заинтересованных лиц. Ими могут быть члены семьи, кредиторы и должники по договорным и внедоговорным обязательствам отсутствующего, налоговые органы, исполнительные органы государственной власти, прокурор, органы местного самоуправления и другие правомочные обращаться в суд с целью защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. Заявление, рассматриваемое судом не в исковом, а особом производстве по правилам подраздела IV (гл. 27,
30) ГПК РФ может быть удовлетворено, если более года в месте жительства гражданина нет сведений о месте его пребывания.
Последствия безвестного отсутствия двояки: необходимы защита прав и интересов самого безвестно отсутствующего, а также граждан и юридических лиц, с которыми он был связан. Если у признанного безвестно отсутствующим есть имущество, требующее постоянного управления им, оно по решению суда передается в доверительное управление. Доверительный управляющий определяется органом опеки
и попечительства. С ним этот орган заключает договор доверительного управления,
на основании которого и действует доверительный управляющий. Имущество рас-
ходуется на содержание граждан, которых был обязан содержать безвестно отсутствующий, на погашение задолженности по другим его обязательствам.
Иногда бывает так, что еще до истечения года со дня получения последних сведений о месте пребывания гражданина его имущество оказывается безнадзорным и
может быть утраченным. В сходных ситуациях орган опеки и попечительства вправе
сам без вмешательства суда назначить управляющего этим имуществом.
В случае признания судом гражданина безвестно отсутствующим наступают и
иные важные последствия: прекращается действие выданной им или на его имя доверенности (ст. 188 ГК РФ); прекращается договор поручения, участником которого
был безвестно отсутствующий (ст. 977 ГК РФ);
в соответствии с пенсионным законодательством возникает право на пенсию по
случаю потери кормильца у нетрудоспособных членов семьи, состоявших на его
иждивении; супруг безвестно отсутствующего вправе расторгнуть с ним брак в
упрощенном порядке через органы ЗАГСа (ст. 19 СК РФ).
При явке или обнаружении места пребывания гражданина суд отменяет решение о признании его безвестно отсутствующим, после чего отменяется и управление
имуществом этого гражданина.
Объявление судом гражданина умершим. Суть акта состоит в том, что с этого
момента прекращаются все гражданско-правовые отношения, участником которого
был гражданин, а его права и обязанности переходят к наследникам. Решение суда
об объявлении умершим носит предположительный характер, а не есть осуждение
человека к смерти.
Объявлению умершим не обязательно должно предшествовать признание
гражданина безвестно отсутствующим. Установлены три основания объявления
умершим:
1) при отсутствии в течение пяти лет в месте жительства гражданина сведений
о месте его пребывания;
2) по прошествии шести месяцев с тех пор, как гражданин пропал без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать гибель
от определенного несчастного случая;
3) по истечении двух лет со дня окончания военных действий, если военнослу-
жащий или иной гражданин пропал без вести в связи с этими военными действиями.
По общему правилу, днем смерти считается день вступления в законную силу
решения суда, а по двум последним основаниям суд может признать днем смерти
гражданина день его предполагаемой гибели. Органы ЗАГСа на основании решения
суда выдают заинтересованным лицам свидетельство о смерти.
При явке или обнаружении места пребывания гражданина решение суда, объявившего его умершим, отменяется, а свидетельство о смерти аннулируется. Гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества (за
исключением денег и ценных бумаг на предъявителя), которое перешло к этому лицу безвозмездно. Лица, к которым имущество перешло по возмездным сделкам, обязаны вернуть имущество, а при невозможности - его стоимость лишь в случае, если,
приобретая имущество, они знали, что объявленный умершим фактически жив.
Акты гражданского состояния.
Статья 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» гласит: акты гражданского состояния есть действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а
также характеризующие правовое состояние граждан. Семь из них подлежат государственной регистрации в органах ЗАГСа. Это юридические факты-события (рождение и смерть) и юридические факты-действия (заключение и расторжение брака),
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени. Они индивидуализируют гражданина, определяют его положение в семье, обществе, государстве и имеют основополагающее значение не только для гражданско-правовых, но и
всех общественных отношений. Необходимость обязательной регистрации перечисленных юридических фактов обусловливается тем, что они должны быть абсолютно
точными, а при малейших сомнениях подвергаться проверке.
Порядок ведения записей актов гражданского состояния, изменения и исправления, аннулирования и восстановления записей определен ст. 47 ГК РФ, Федеральным законом «Об актах гражданского состояния», постановлениями Правительства
РФ. Все споры по поводу записей актов гражданского состояния рассматриваются
судами.
Контрольные вопросы:
1.
Понятие субъектов гражданского правоотношения?
2.
Особенности граждан, как субъектов гражданских правоотношений?
3.
Чем гражданская правоспособность граждан отличается от их дееспо-
собности?
4.
Виды объема дееспособности?
5.
Что относится к средствам индивидуализации граждан ?
6.
Дайте определение следующим понятиям: опека, попечительство, па-
тронаж?
7.
Какие акты гражданского состояния подлежат государственной реги-
страции и где?
Тема 5. Юридические лица
Юридическими лицами называются организации, которые могут вступать в
гражданско-правовые отношения, участвовать в хозяйственном обороте как самостоятельные субъекты права. Далеко не все организации являются юридическими
лицами. Так, средняя школа или факультет вуза не являются юридическими лицами.
Отличительные признаки юридического лица:
1. Имущественная обособленность. Юридическое лицо имеет ему принадлежащее имущество, которое отделено, обособлено как от имущества других юридических лиц, так и от имущества его членов и учредителей. Именно в этом и состоял
смысл «изобретения» юридического лица: те, кто его учреждал, хотели отделить
свое личное имущество от того, которое они, передавая юридическому лицу, подвергали хозяйственному риску, но учредители (пайщики) могут сохранять право на
получение части прибыли.
Имущественная обособленность юридического лица может закрепляться в различных правовых формах: праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления.
2. Организационная целостность. Юридическое лицо является завершенной,
целостной с точки зрения внутренней структуры организацией. Оно обладает всеми
подразделениями, необходимыми для самостоятельной деятельности (факультет вуза хотя бы потому не является юридическим лицом, что не имеет всех необходимых
подразделений, в частности бухгалтерии). Эта организационная целостность закрепляется в уставе юридического лица или положении о нем. В уставе (или положении)
определяются цели и задачи юридического лица, круг его деятельности, права и
обязанности, имущественные фонды, органы управления. Устав регистрируется в
государственном органе при регистрации юридического лица.
3. Юридическое лицо от своего имени вступает в гражданские правоотношения, заключает договоры, приобретает права. Поэтому наименование юридического лица должно быть зафиксировано в уставе, как и место его нахождения. В
наименовании юридического лица должна быть определена его организационноправовая форма (товарищество, акционерное общество, кооператив и т.д.), а также
указан характер деятельности юридического лица. Впрочем, на характер деятельности должны указывать лишь те юридические лица, которым это предписывается законом (например, учреждения, общественные организации).
Законодательство может предъявлять дополнительные требования к наименованию юридического лица. Так, слово «банк» может использоваться только кредитными учреждениями, деятельность которых регулируется законодательством о банках. Особые требования предъявляются к наименованию ряда юридических лиц.
ГК РФ предусматривает два возможных вида наименования юридических лиц:
фирменное наименование и коммерческое обозначение. Фирменное наименование
вносится в устав юридического лица и регистрируется в государственном реестре
юридических лиц. Коммерческое обозначение не регистрируется. Несмотря на эти
различия, незаконное использование чужого наименования является грубым правонарушением и влечет юридическую ответственность.
Личность юридического лица в правоотношениях представлена также товарным знаком. Товарный знак индивидуализирует товар (продукцию) данного юридического лица. Помимо изобразительного символа он содержит наименование юридического лица, место производства товара. Товарный знак является «интеллектуальной собственностью», поэтому заявка на его регистрацию подается в Патентное
ведомство, которое регистрирует знак и выдает на него свидетельство. Незаконное
использование чужого товарного знака влечет юридическую ответственность.
4. Юридические лица отвечают по своим обязательствам самостоятельно
всем своим имуществом. Исключение из этого правила составляют учреждения, целиком финансируемые их собственником. К подобным учреждениям относятся государственные организации, финансируемые из бюджета. Кроме того, особый порядок ответственности установлен для так называемых казенных предприятий.
Остальные предприятия несут самостоятельную ответственность. Учредители и
собственники юридических лиц не отвечают по их долгам, равно как и они не отвечают по долгам учредителя. Из этого правила, правда, есть одно исключение: если
юридическое лицо не исполнило своих обязательств из-за действий учредителя или
собственника, имеющих право давать юридическому лицу обязательные указания,
то они могут быть привлечены к ответственности вместе с юридическим лицом, если у последнего не хватает имущества для исполнения своего обязательства.
Правоспособность юридического лица возникает с момента его создания, то
есть с момента государственной регистрации в органе юстиции. У части юридических лиц правоспособность ограничена кругом задач юридического лица. Это так
называемая специальная правоспособность. Ею обладают, например, общественные
организации или потребительские кооперативы. Предпринимательские организации
могут иметь права на любые виды деятельности, не запрещенные законом.
Термин «дееспособность» по отношению к юридическим лицам не применяется: понятно, что это не имеет смысла. Иногда для обозначения тождества понятий
«правоспособность» и «дееспособность» применительно к юридическому лицу употребляется понятие «правосубъектность».
Правоспособность юридического лица осуществляет его орган. Он может быть
единоличным или коллегиальным, назначаемым или избираемым (директор, президент, председатель, совет управляющих или директоров и т.д.). В различных правоотношениях орган представляет юридическое лицо без специальной доверенности.
Другие представители должны иметь такую доверенность.
Составной частью правосубъектности юридического лица выступает возможность создавать представительства и филиалы, которые являются не органами, а
обособленными подразделениями юридического лица. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их
защиту (п. 1 ст. 55 ГК). Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства (п. 2 ст. 55 ГК).
Как следует из определений, представительство и филиал имеют много общих
черт. И филиал, и представительство создаются самим юридическим лицом; должны
быть указаны в учредительных документах создавшего их юридического лица, в
связи с чем так же, как и юридическое лицо, они приобретают и утрачивают свой
статус с момента внесения соответствующих сведений в государственный реестр
юридических лиц; наделяются создавшим их юридическим лицом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе юридического
лица; действуют на основании утвержденных им положений; руководители представительств и филиалов назначаются юридическим лицом и действуют на основании его доверенности; ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их юридическое лицо.
Юридические лица возникают по инициативе учредителей. Если их несколько,
то они заключают учредительный договор, в котором оговаривают цель создания
юридического лица, размеры своих имущественных взносов в фонды и размер
уставного фонда юридического лица. Некоторые учредительные договоры настолько подробны, что не требуют специального принятия устава. ГК РФ допускает, что
юридическое лицо может в своей деятельности руководствоваться положениями
учредительного договора.
Решающим этапом в возникновении юридического лица является его официальное признание. Наиболее распространенной формой такого признания является
регистрация юридического лица в нормативно-явочном порядке в органах юстиции.
Этот порядок предполагает, что государственный орган проверяет только соответствие устава закону и не рассматривает вопрос о целесообразности образования
данного юридического лица и его деятельности.
Другой - разрешительный - порядок установлен для тех случаев, когда деятель-
ность юридического лица должна быть разрешена компетентным государственным
органом и требуется лицензия на данный вид деятельности, например на производство лекарственных препаратов.
Прекращение деятельности юридических лиц осуществляется в добровольном
или принудительном порядке. В принудительном порядке по решению суда юридическое лицо может быть ликвидировано, если оно нарушает законодательство или
если оно оказалось банкротом, то есть не способно выполнить свои обязательства
перед кредиторами (см. Закон РФ от 19 ноября 1992 г. «О несостоятельности (банкротстве) предприятий»).
В добровольном порядке юридическое лицо прекращает деятельность по решению учредителей либо органов этого юридического лица.
Имущественные и организационные последствия прекращения деятельности
юридического лица могут быть двоякими. В первом случае оно ликвидируется с
ликвидацией дел и имущества: создается ликвидационная комиссия, которая в определенный срок (три - шесть месяцев) производит расчеты со всеми кредиторами и
должниками ликвидируемого юридического лица. При этом определена очередность
удовлетворения требований кредиторов, установленная в ГК РФ. Остаток имущества передается учредителям или собственнику (чаще всего это одни и те же лица).
Второй случай называется ликвидацией юридического лица без ликвидации дел
и имущества, или реорганизацией. Реорганизация имеет несколько организационноправовых форм: преобразование (например, кооператива в акционерное общество),
слияние, разделение, присоединение, выделение. При этом на месте прежнего юридического лица образуется новое или несколько новых. Во всех этих случаях имеет
место также правопреемство. Оно означает переход имущества, прав и обязательств
от прежнего юридического лица к новому. Объем этих обязательств пропорционален объему имущества, переходящего новому юридическому лицу.
Юридические лица подразделяются на две основные группы: коммерческие и
некоммерческие организации.
Коммерческими признаются организации, которые рассматривают извлечение
прибыли в качестве основной цели своей деятельности. Напротив, некоммерческими
являются организации, которые ставят иные цели своей деятельности и не распре-
деляют полученную прибыль между участниками. Коммерческие организации создаются в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Некоммерческие организации образуются в форме потребительских кооперативов, общественных или религиозных организаций, учреждений, фондов и др.
Различают следующие виды коммерческих организаций - юридических лиц.
1. Полное хозяйственное товарищество. Оно характеризуется тем, что все его
участники (полные товарищи) могут заниматься предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам всем
своим имуществом, не только тем, что каждый из них передал в складочный капитал товарищества, но и личным имуществом. Поэтому лицо может быть участником
только одного полного товарищества: у него ведь не остается имущества для обеспечения обязательств другого полного товарищества. Полное товарищество возникает на основе учредительного договора, подписываемого всеми его участниками. В
фирменном названии полного товарищества должны быть упомянуты либо все полные товарищи, либо часть (один) из них со словами «и компания», а также слова
«полное товарищество».
Хотя по общему правилу каждый участник полного товарищества вправе вести
дела от имени товарищества, учредительным договором может быть установлено
иное: все полные товарищи ведут дела совместно или ведение дел поручается отдельным товарищам. Однако в отношении со своими контрагентами товарищество
не может ссылаться на ограничения, установленные учредительным договором.
Значит, если участник товарищества, не имеющий права согласно учредительному
договору действовать от имени товарищества, все же совершил сделку с каким-то
третьим лицом (контрагентом), то эта сделка будет действительной. Исключение составляет случай, когда товарищество докажет, что третье лицо знало или заведомо
должно было знать, что данный товарищ не имеет права действовать от имени товарищества.
Прибыли и убытки товарищества делятся, как правило, в соответствии с долей
каждого участника в складочном капитале, хотя в учредительном договоре могут
быть предусмотрены отступления от этого правила. Управление делами ведется по
общему согласию, некоторые вопросы могут решаться большинством голосов. Каждый участник, как правило, имеет один голос.
2. Товарищество на вере, или коммандитное. В этом товариществе действуют
два вида участников. Одни имеют статус полных товарищей со всеми вытекающими
отсюда последствиями, другие (вкладчики или коммандиты) не принимают участия
в предпринимательской деятельности товарищества и несут риск убытков только в
пределах сумм, внесенных в имущество товарищества, то есть в пределах своих
вкладов.
Товарищество на вере также создается на основе учредительного договора, который должен быть подписан всеми полными товарищами. В наименовании должны
быть указаны те же реквизиты, что и в имени полного товарищества, только вместо
слов «полное товарищество» должны быть слова «товарищество на вере». Управляют товариществом только полные товарищи, а вкладчик имеет право лишь получать
прибыль на внесенный вклад в складочный капитал, знакомиться с годовыми отчетами и балансами товарищества и по окончании финансового года выйти из товарищества и получить свой вклад.
3. Общество с ограниченной ответственностью. Оно образуется одним или
несколькими лицами, а его уставный капитал разделен на определенные доли.
Участники общества не отвечают личным имуществом по его обязательствам, и
риск убытков, связанных с деятельностью общества, несут лишь в пределах внесенных ими долей. Именно в этом состоит смысл ограниченной ответственности общества. В фирменном наименовании общества должны быть слова «с ограниченной
ответственностью». Кроме учредительного договора, такое общество должно иметь
устав, в котором помимо других вопросов фиксируется уставный капитал, образуемый вкладами его участников.
Управление обществом с ограниченной ответственностью осуществляется всеми его участниками. Они составляют общее собрание, которое является высшим органом управления и обладает исключительной компетенцией в решении вопросов
изменения устава и уставного капитала, выборов исполнительных органов, утверждения годовых отчетов и распределения прибылей, а также некоторых других. Для
повседневного руководства деятельностью товарищества общее собрание образует
исполнительный орган, подотчетный собранию.
4. Общество с дополнительной ответственностью. У этого общества имеется
одна особенность: если уставного капитала недостаточно для покрытия долгов общества, то все его участники должны внести недостающую сумму в кратном размере к стоимости их вкладов (однократном, двукратном и т.д., сколько необходимо). В
остальном к обществу с дополнительной ответственностью применяются правила
общества с ограниченной ответственностью. И еще одно замечание: дополнительная
ответственность называется на юридическом языке субсидиарной (от слова «субсидия» - дополнение).
5. Акционерное общество. Его уставный капитал разделен на определенное
число акций (ценных бумаг). Покупая акции, его участники тем самым вносят деньги в уставный капитал, становятся акционерами. Доля акционера определяется количеством акций, которыми он владеет. Акционеры не отвечают по обязательствам
общества, а риск убытков несут в пределах стоимости принадлежащих им акций,
Иными словами, они рискуют тем, что их акции превратятся в пустые бумажки. Таким образом, с точки зрения риска и ответственности акционеров такое общество
является обществом с ограниченной ответственностью.
Акционерное общество может выпускать обыкновенные и привилегированные
акции. Держатели привилегированных акций не имеют права участвовать в управлении обществом, но зато дивиденд по этим акциям устанавливается, как правило, в
процентах к номинальной стоимости акции и выплачивается независимо от полученной акционерным обществом прибыли.
Акционерные общества могут быть двух видов: открытые и закрытые.
Открытым является такое общество, акционеры которого могут отчуждать
свои акции без согласия других акционеров. Оно может проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, то есть продавать их любому пожелавшему купить, иными словами, неопределенному кругу лиц. Эти акции также находятся в
свободной продаже на рынке ценных бумаг, и их рыночная стоимость, как правило,
не совпадает с номинальной, указанной в акции, проданной по подписке. В этом одно «з коренных отличий акционерного общества от любого товарищества, где стоимость имущественного вклада не подвержена рыночным колебаниям и не является
предметом купли-продажи.
Закрытым является такое акционерное общество, акции которого распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Такое общество не имеет права проводить открытую подписку на акции и продавать
их неопределенному кругу лиц. Акционер закрытого акционерного общества, пожелавший продать свои акции, должен сначала предложить их другим акционерам, которые имеют преимущественное право покупки. И только после их отказа акционер
может продать акции постороннему лицу.
Законодательство устанавливает максимально возможное число участников закрытого акционерного общества, при превышении которого оно должно быть преобразовано в открытое.
Акционерные общества создаются на основе учредительного договора, заключенного учредителями между собой. Они же принимают устав акционерного общества, в котором помимо обычных для устава положений должны содержаться условия о категориях выпускаемых акций, их номинальной стоимости и количестве. В
наименовании общества должен быть указан его акционерный характер.
Порядок управления акционерным обществом аналогичен порядку в обществе с
ограниченной ответственностью. Только в обществе с количеством акционеров более 50 создается совет директоров (избирается общим собранием), и ему обычно передается полномочие образовывать исполнительные органы (правление, директор,
генеральный директор).
По решению общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа
могут быть переданы по договору другой коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Законодательством урегулированы
также и права акционеров. Объем этих прав зависит от того, какого рода акциями
владеет акционер. Обыкновенная акция дает право на получение дивидендов и участие в управлении, привилегированная - только право на получение дивидендов.
Поэтому ее название на первый взгляд кажется противоречащим здравому смыслу.
Суть дела, однако, в том, что владельцы этих акций получают их либо бесплатно,
либо по цене ниже номинала, либо по номинальной цене, но с соблюдением определенной квоты - словом, получают в привилегированном порядке как акции, так и
дивиденды.
6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества (товарищества). Дочерним
является общество по отношению к другому (основному) обществу, если последнее
имеет преобладающее участие (то есть более 50%) в уставном капитале дочернего
общества и может определять его решения. Зависимым признается общество, если
другое общество имеет более 20% голосующих акций зависимого общества.
Дочернее и зависимое общества не отвечают по долгам своих основных обществ.
Основное общество отвечает вместе с дочерним по долгам последнего, если эти
долги образовались в результате выполнения дочерним обществом обязательных к
исполнению указаний основного общества. И если таким образом участникам (акционерам) дочернего общества причинены убытки, то они могут требовать их возмещения с основного общества.
7. Производственный кооператив, артель. Это - добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом участии и объединении имущественных паевых взносов.
Эта своеобразная организация от остальных хозяйственных обществ отличается
рядом признаков. Во-первых, участие в кооперативе предусматривается в форме
членства. Во-вторых, необходимо личное трудовое участие. В-третьих, прибыли кооператива, как правило, распределяются в соответствии с трудовым участием его
членов, хотя допускается и иной порядок распределения, например смешанный, когда часть прибыли распределяется по труду, а часть - по размеру паевых взносов.
Вместе с тем члены кооператива несут субсидиарную ответственность по его долгам.
Учредительным документом кооператива является устав, утверждаемый общим
собранием - высшим органом управления кооператива. В, уставе помимо обычных
для этого документа вопросов (исключительная компетенция общего собрания,
компетенция и порядок избрания исполнительных органов и др.) регламентируются
права и обязанности его членов, в том числе и вопросы трудового участия. В кооперативе могут действовать и другие нормативные акты, регулирующие его деятель-
ность, например правила внутреннего трудового распорядка.
Управление кооперативом осуществляется на демократических принципах:
общее собрание избирает исполнительный орган (председателя, правление), который подотчетен собранию. Как и в других хозяйственных товариществах, в кооперативе избирается ревизионная комиссия для контроля за деятельностью исполнительных органов. Федеральным законом от 8 декабря 1995 г. «О сельскохозяйственной кооперации» предусмотрены такие виды кооперации, как сельскохозяйственная
артель (колхоз), рыболовецкая артель (колхоз), объединение фермеров (коопхоз).
Правовой статус производственных кооперативов регулируется Федеральным законом «О производственных кооперативах».
8. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Это такие коммерческие организации, которые не наделены правом собственности на закрепленное за ними имущество. Его собственником является государство или местное сообщество (муниципалитет). Предприятие называется унитарным потому, что его
имущество неделимо и не может быть распределено по вкладам,
Управляет унитарным предприятием единоличный руководитель, назначаемый
собственником и ответственный перед ним.
Собственник передает имущество унитарному предприятию либо на праве хозяйственного ведения, либо на праве оперативного управления.
Предприятие, имеющее право хозяйственного ведения, самостоятельно осуществляет свою хозяйственную деятельность, самостоятельно отвечает по своим
обязательствам (закрепленным за ним имуществом) и не несет ответственности по
обязательствам собственника.
Это предприятие создается по решению соответствующего государственного
или муниципального органа.
Предприятие, получившее имущество на праве оперативного управления, создается только по решению Правительства РФ и только на базе имущества, находящегося в федеральной собственности. Такое предприятие является федеральным казенным предприятием. Ясно, что оно может быть только в государственной собственности.
Как уже отмечалось, общество с ограниченной ответственностью и акционер-
ное общество могут быть образованы и одним физическим лицом и действовать в
составе этого единственного лица. Гражданин может заниматься предпринимательской деятельностью не только как индивидуальный частный предприниматель, но и
как юридическое лицо. В чем смысл такого раздвоения предпринимательской личности? Смысл разграничения имущества состоит в том, чтобы отделить личное
имущество физического лица от имущества юридического лица, так как оно подвергается хозяйственному риску. Предприниматель отделяет свою личную жизнь от
коммерческой, хозяйственной деятельности. Интересно, что в этой ситуации возможен гражданский спор лица с самим собой. И такие случаи известны из судебной
практики зарубежных стран, когда лицо А. обращается с требованием к юридическому лицу А. Например, если счет юридического лица А. заблокирован компетентным органом по каким-либо причинам, а лицо А. желает получить с этого счета некую сумму своих дивидендов.
Следует подчеркнуть, что ГК РФ содержит исчерпывающий перечень коммерческих организаций и организационно-правовых форм, в которых они могут создаваться (ст. 66-112).
Общий признак некоммерческих организаций — юридических лиц заключается
в том, что главная их цель далека от коммерции, а деятельность направлена на решение социальных, благотворительных, политических, культурных и других общественно значимых задач. Предпринимательство является для них побочным видом
деятельности и может осуществляться только в пределах, необходимых для достижения главной цели. Наглядным примером такой связи является потребительский
кооператив. В меньшей степени предпринимательскую деятельность осуществляют
общественные и религиозные организации, а также фонды. И практически никакой
предпринимательской деятельностью не занимаются учреждения.
1. Потребительский кооператив. Это общее, родовое понятие применимо к нескольким видам кооперативов: собственно потребительским, жилищным, садовым,
дачным, жилищным товариществам собственников приватизированных квартир
(кондоминиумам) и т.д. Подобный кооператив является добровольным объединением граждан на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) потребностей членов кооператива. Для достижения этой цели члены ко-
оператива объединяют имущественные взносы (паи). Как видим, здесь имеется ряд
моментов, сходных с хозяйственным товариществом и особенно с производственным кооперативом. Однако коренное отличие потребительского кооператива состоит в том, что он не производит, а потребляет, поэтому доходы, полученные потребительским кооперативом, не могут распределяться между его членами.
2. Общественные и религиозные организации. Если потребительские кооперативы создаются для удовлетворения материальных потребностей их членов, то общественные и религиозные организации - для удовлетворения духовных, нематериальных потребностей. Это добровольные объединения граждан на основе общности
их интересов. В политических партиях это интересы борьбы за власть и осуществление определенной политической и социальной программы, в религиозных организациях - обеспечение условий для вероисповедания, в творческих союзах - решение
творческих задач писателей, композиторов, художников. Профессиональные союзы
защищают трудовые и социальные права и интересы трудящихся. Названные организации могут вести предпринимательскую деятельность, подчиненную основной
цели организации (политическая партия - издавать газеты и иную литературу, церковь - продавать свечи и религиозные книги и т.д.).
3. Фонды. Они могут быть учреждены как гражданами, так и юридическими
лицами для самых различных общественно полезных целей: социальных, благотворительных, образовательных, культурных и др. Имущество фонд получает от своих
учредителей и является его собственником. Он не отвечает по долгам учредителей,
они - по долгам фонда. Среди известных фондов можно назвать Фонд мира, Детский
фонд и др. Интересно, что права учредителей фонда несколько ограничены: они не
могут самостоятельно принять решение о ликвидации фонда. Такое решение вправе
принять только суд по ходатайству заинтересованных лиц.
4. Учреждения. Учреждение - это организация, созданная собственником для
осуществления социально-культурных или управленческих функций некоммерческого характера. Учреждение полностью или частично финансируется собственником.. Поэтому оно отвечает по своим обязательствам в пределах находящихся в его
распоряжении средств. Если их недостаточно, то собственник несет субсидиарную
ответственность по части долга, не покрытого средствами самого учреждения. К
учреждениям мы можем отнести государственные больницы, институты, государственную
и
муниципальную
администрацию
всех
уровней,
культурно-
просветительные учреждения и т.д.
Контрольные вопросы:
1.
Что понимается под юридическим лицом?
2.
Что означает общая правоспособность юридического лица?
3.
Что такое специальная правоспособность юридического лица?
4.
Каковы признаки юридического лица?
5.
Чем коммерческие юридические лица отличаются от некоммерческих?
6.
В чем отличие общества с ограниченной ответственностью от общества
с дополнительной ответственностью?
7.
В чем отличие открытого акционерного общества от закрытого?
Тема 6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоотношений
Норма п. 1 ст. 124 ГК, устанавливает, что «Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения,
автономная область, автономные округа, а также городские, сельские поселения и
другие муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами», довольно четко противопоставляет
публичные образования не только лицам физическим (что вполне естественно и
очевидно), но и лицам юридическим, таким образом продолжает традицию, сформировавшуюся еще в советское время - традицию рассмотрения публичных образований как особых субъектов гражданского права.
Вместе с тем, п. 1 ст. 124 ГК устанавливает, что публичные образования выступают в гражданских правоотношениях на равных началах с участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. В гражданских отношениях публичные образования не имеют права проявлять свои публично-властные свойства. Эффекты
публичной
власти
как
нейтрализуются:
правоотношениях
бы
в
сама
гражданских
публичная
власть
сохраняется и продолжает принадлежать публичным образованиям, но на частные
права повлиять никак не может.
В состав гражданской правоспособности публичных образований входят такие
элементы, которые юридическим и физическим лицам просто не присущи. Так,
например, государственные образования вправе быть собственниками любых вещей,
в том числе изъятых из оборота и ограниченных в обороте, причем без
соблюдения каких-либо условий; могут заниматься любой деятельностью без соблюдения требований о лицензировании, могут приобретать имущество в собственность по специфическим основаниям (принудительное отчуждение, изъятие, национализация, реквизиция и конфискация). Имущество публичных образований переходит в частную собственность по особым правилам, образующим институт приватизации.
Именно
публичные
образования
(и
никто
другой) вправе создавать унитарные предприятия и т. п. Но все перечисленные и
другие аналогичные им элементы представляют собой то самое «иное», которое вытекает либо из закона, либо из особенностей данных субъектов, о чем говорит п. 2
ст. 124 ГК.
Гражданские права и обязанности от имени публичных образований осуществляют (исполняют) органы государственной власти либо соответствующие органы
местного самоуправления в пределах своей компетенции. По специальному поручению от имени указанных субъектов могут выступать также граждане и юридические лица в случае и в порядке, предусмотренных законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации,
нормативными актами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (ст. 125 ГК).
Участие публичных образований в вещных и наследственных гражданских правоотношениях.
Среди гражданских правоотношений, в которых участвуют публичные образования, в первую очередь следует назвать правоотношения собственности (публичной собственности). Российская Федерация и ее субъекты являются субъектами
права государственной собственности в отношении объектов, соответственно, федеральной собственности и собственности субъектов федерации (ст. 214 ГК). Муниципальные образования, соответственно, являются субъектами права собственности
муниципальных образований (ст. 215 ГК). Основное отличие правоотношений публичной собственности от правоотношений частной собственности заключается в
том, что объекты публичной собственности могут и должны использоваться по
строго целевому назначению - для материального обеспечения выполнения публичными образованиями своих социальных функций. Вопроса о традиционном использовании объектов публичной собственности «своей властью и в своем интересе»
объективно не может возникнуть.
Создавая унитарные предприятия и публичные учреждения Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования устанавливают для них ограниченные вещные права на собственное имущество, таким образом, фактически, самоустраняясь от осуществления правомочий публичной собственности. Публичные
образования становятся по отношению к созданным им унитарным предприятиям и
учреждениям в положение третьих лиц, ибо установленные ими права хозяйственного ведения и оперативного управления подлежат защите против всех и каждого,
включая самого собственника. Вместе с тем, публичные образования сохраняют
определенные возможности по определению судьбы имущества, закрепленного ими
за унитарными предприятиями и публичными учреждениями.
Публичные образования принимают широкое участие в отношениях по изменению формы собственности с публичной на частную, т.е. в отношениях приватизации, регулируемых Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также в отношениях
противоположной направленности — реквизиции, конфискации и национализации
— обращению в публичную собственность имущества частных лиц (см. ст. 242, 243,
306 ГК, а также — Сводный закон РСФСР от 28 марта 1927 г. «О реквизиции и конфискации имущества»).
Публичные образования могут стать субъектами наследственных правоотношений - приобрести право на имущество, составляющее наследственную массу.
Субъектами права наследования по завещанию могут быть Российская Федерация,
ее субъекты, муниципальные образования и иностранные государства, а к наследованию по закону может призываться только Российская Федерация(п. 2 ст. 1116, ст.
1151, п. 1 ст. 1162 ГК РФ).
Участие публичных образований в обязательственных правоотношениях.
Российская Федерация и ее субъекты участвуют в обязательствах, вытекающих
из договоров, например, в обязательствах по поставке продукции для федеральных
государственных нужд, регулируемых ст. 525-534 ГК и специальными Федеральными законами от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд», от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд» и от 6 мая 1999 г. № 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд».
Кроме того, они выступают заказчиками подрядных работ для государственных
нужд (ст. 763-768 ГК; Основные положения порядка заключения и исполнения государственных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Совета Министров РФ от 14 августа 1993 г. № 812109), научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ст. 769-778
ГК), возмездного оказания услуг (ст. 779-783). Наконец, Российская Федерация и ее
субъекты осуществляют внутренние и внешние государственные займы, в частности, путем выпуска государственных ценных бумаг (Федеральный закон от 29 июля
1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»).
Совершенно идентичные права в сфере участия в договорных обязательственных отношениях принадлежат муниципальным образованиям (см. ст. 28-34, 36 и 42
Федерального закона от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
Государственные
и
во
и
внедоговорных
вреда,
обязательствах,
причиненного,
органами
местного
муниципальные
в
соответственно,
самоуправления
образования
частности,
по
участвуют
возмещению
государственными
и
их
органами,
должностными
лицами
(ст. 1069 ГК). За вред, причиненный отдельными видами незаконных действий органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда публичные образования отвечают даже независимо от вины соответствующих должностных лиц перечисленных органов (п. 1 ст. 1070 ГК РФ).
Публичным образованиям обычно несвойственно участие в иных внедоговорных
правоотношениях,
поскольку
таковые,
как
правило, существенно ухудшают их правовое положение по сравнению с тем, которое
обычно
создается
при
заключении
договора.
Руководствуясь этим соображением законодатель прямо ограничил возможность
участия публичных образований в одном из наиболее типичных видов внедоговорных отношений - в отношениях вексельных. В соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 11марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе» «Росийская
Федерация,
сельские
право
субъекты
поселения
обязываться
и
по
Российской
другие
Федерации,
муниципальные
переводному
и
простому
городские,
образования
векселю
имеют
только
в
случаях, специально предусмотренных федеральным законом».
Участие публичных образований в корпоративных правоотношениях
Публичные образования могут участвовать в корпоративных отношениях путем
приобретения долей участия (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ.
Как правило, публичные образования приобретают доли участия (акции) не на вторичном их рынке, а в ходе приватизации в порядке, установленном специальным законодательством.
В
способов
соответствии
со
приватизации
ст.
25
унитарных
Закона
о
приватизации
предприятий
является
одним
из
внесение
их имущества в уставные капиталы открытых акционерных обществ, не менее 25 %
акций + 1 акция которых закрепляется в государственной или муниципальной собственности. Результатом такого учреждения может быть даже создание акционерного общества со 100 % публичным участием (так называемого «государственного акционерного общества»). Публичное образование осуществляет все права, вытекающие из факта участия в акционерном обществе, в том числе получает дивиденды и
участвует в работе органов управления общества. Кроме того, в некоторых случаях
Российская Федерация может закрепить за собой особое корпоративное имущественное право участия в управлении делами акционерного общества, именуемое
«золотой акцией» (см. ст. 38 Закона о приватизации).
В
последующем
доля
публичного
участия
в
акционерном
обществе может изменяться путем продажи части акций работникам этого общества, либо третьим лицам, причем также на условиях, установленных законодательством о приватизации — на аукционе, специализированном аукционе, на конкурсе и
др. (ст. 18-24, 26 Закона о приватизации). Но важно то, что до момента отчуждения
публичным образованием 75 % принадлежащих ему акций, либо до момента окончания срока приватизации, правовое положение акционерных обществ, созданных в
процессе приватизации, отличается некоторыми особенностями, предусмотренными
правовыми актами Российской Федерации о приватизации унитарных предприятий
(п. 5 ст. 1 Закона об АО).
Другим
способом
приобретения
права
участия
в
делах
и капиталах хозяйственных обществ является внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в их уставные капиталы с целью оплаты
дополнительных акций и увеличения уставных капиталов (ст. 25 Закона о приватизации).
Органы Российской Федерации, осуществляющие ее гражданские права и
исполняющие ее гражданско-правовые обязанности
Традиционно
российское
основным
государство
органом,
принимало
в
участие
лице
в
которого
советское
гражданских
право
отношениях, было Министерство финансов. Это было вполне объяснимо и логично
в условиях отождествления понятия государственной казны с государственным
бюджетом. В настоящее время в гражданский оборот вовлекаются не только бюджетные средства, но и иное, нераспределенное между унитарными предприятиями и
публичными учреждениями имущество, в частности — государственные земли,
находящиеся на них здания и сооружения, жилищный фонд и иное имущество, подлежащее приватизации. По этой причине сегодня в сфере участия Российской Федерации в имущественных отношениях можно констатировать своеобразное «разделение властей», хотя сфера распоряжения бюджетными средствами, а также - сфера
сбора так называемых «внебюджетных поступлений» (обращение в государственную собственность бесхозяйного имущества, открытых кладов, а также имущества,
изымаемого в государственную собственность по иным законным основаниям) по
прежнему осталась за Министерством финансов РФ и его территориальными органами.
Приватизация, управление и распоряжение иным государственным имуществом (прежде всего — недвижимым) и земельными ресурсами внутри России, в
том числе — закрепление имущества за создаваемыми Российской Федерацией унитарными предприятиями
и публичными учреждениями, осуществляются Мини-
стерством имущественных отношений Российской Федерации (Минимуществом
России) и его территориальными органами).
Управление
федеральной
собственностью,
прежде
всего
—
за рубежом, в том числе и совершение сделок по поводу зарубежного имущества,
составляющего федеральную собственность, с иностранными организациями и,
прежде всего, публичными образованиями, управление государственным внутренним и внешним долгом, осуществляет Правительство Российской Федерации (ст. 14,
15 и 21 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г., ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»). Широко распространена практика делегирования российским Правительством своих полномочий органам Минимущества, Минфина и ЦБ РФ.
Кроме того, для осуществления имущественных гражданских прав Россиской
Федерации за границей при российских посольствах созданы и действуют торговые
представительства, торговые советники и торгово-экономические отделы, функцио-
нирующие на основании Положения о торговых представительствах СССР за границей, утвержденным Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта
1989 г. № 10245-XI115.
Отдельные функции по управлению имуществом Российской Федерации и ее
представлению в гражданских правоотношениях выполняют Министерство культуры Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, некоторые иные министерства и ведомства, созданные по отраслевому признаку, а также
— Управление делами Президента Российской Федерации.
Органы, выступающие в гражданских правоотношениях от имени субъектов федерации.
Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации
устанавливается ими самостоятельно в соответствии с основами конституционного
строя Российской Федерации и Федеральным законом от 6 октября 1999 г. № 184ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».
В соответствии с положениями данного Закона органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации включают в себя: (1) высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (п. 1 ст. 17; ст. 20-23
Закона); (2) иные исполнительные органы, подчиненные высшему (п. 1 ст. 17; подпункт «г» п. 2 ст. 21 Закона), образуемые по территориальному, отраслевому и (или)
функциональному принципам (различного рода комитеты, комиссии, департаменты,
коллегии, советы и др.); (3) по усмотрению субъекта— высшее должностное лицо
субъекта Российской Федерации (п. 2 ст. 17; ст. 18 и 19 Закона).
Именно высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации — непосредственно, либо через созданные им иные исполнительное органы (министерства, комитеты, департаменты и др.) — «... управляет и
распоряжается собственностью субъекта Российской Федерации в соответствии с
(законами
субъекта
Российской
Федерации,
а
также
федеральной
собственностью, переданной в управление субъекту Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» (подпункт «д» п. 2 ст. 21 Закона). Именно в лице своих выс-
ших исполнительных органов субъекты федерации выступают в правоотношениях
государственного кредита, оформленного выпуском ценных бумаг субъекта федерации (п. 3 ст. 2 Закона о государственных и муниципальных ценных бумагах).
Распределение компетенции между исполнительными органами субъектов федерации строится, как правило, по образу и подобию распределения компетенции
между федеральными министерствами и ведомствами. Дело здесь, разумеется, не в
слепом копировании, а в рациональности: идентичное распределение компетенции
облегчает взаимодействие органов субъектов федерации с органами федеральными.
Если
Конституция
или
Устав
предусматривают
наличие
в
системе государственной власти также и Высшего должностного лица субъекта федерации, то таковому, как правило, передаются полномочия действовать от имени
субъекта федерации при осуществлении внешнеэкономических связей, с правом
подписывать договоры и соглашения от имени субъекта Российской Федерации (п.
«а» п. 7 ст. 18 Закона об общих принципах организации органов государственной
власти субъектов федерации).
Что же касается органов субъектов федерации и муниципальных органов, то
тут к числу «уполномоченных» логично отнести те из них, которые вправе распоряжаться имуществом, составляющим казну субъекта федерации (Правительства
субъектов федерации) или казну муниципального образования (местные администрации муниципальных образований).
Органы муниципальных образований, представляющие последние в гражданских правоотношениях.
Управление делами муниципальных образований осуществляют
местного
органы
самоуправления — представительные (ст. 15 Закона о местном само-
управлении), высшее должностное лицо (глава) муниципального образования (ст. 16
Закона), а также иные органы и должностные лица, выполняющие распорядительные функции, т. е. — исполнительные органы (ст. 17 Закона). Все эти органы (в том
числе и представительные) признаны юридическими лицами (ст. 20 Закона), а значит могут создаваться и действовать в форме муниципальных учреждений, которые,
в свою очередь, могут наделяться полномочиями действовать от имени муниципального образования в гражданских правоотношениях.
Так, в соответствии с п. 4 ст. 29 Закона население непосредственно или представительные органы местного самоуправления вправе определять порядок и условия приватизации муниципальной собственности.
Как правило, конечно же, в гражданских правоотношениях муниципальное образование проявляет себя посредством своих исполнительных органов, которые в
большинстве муниципальных образований именуются местными администрациями.
Наименования органов, создаваемых местными администрациями самые разнообразные - управы, управления, департаменты, комитеты, комиссии, коллегии, отделы,
советы,
сектора
и
др.;
четкого
различия
между ними как видами органов обычно не проводится.
Местная администрация непосредственно и через созданные ею органы осуществляет правомочия собственника (муниципального образования) в отношении
имущества, входящего в муниципальную собственность, а также — правомочия в
отношении государственного имущества, переданного в управление муниципальному
(ст.
образованию
28,
п.
2
ст.
Российской
29
Закона
Федерацией
о
местном
или
ее
самоуправлении).
субъектом
В
случаях,
предусмотренных законами субъектов федерации и уставами муниципальных образований права собственника в отношении имущества, входящего в состав муниципальной собственности, от имени муниципального образования осуществляются
населением непосредственно (п. 2 ст. 29 Закона).Особенности участия муниципальных образований в гражданских правоотношениях, вытекающих из выпуска муниципальных ценных бумаг, определяются ст. 817 ГК и Законом о государственных и
муниципальных ценных бумагах.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъект Российской Федерации, муниципального образования.
Как
публичные
и
все
иные
образования
субъекты
несут
гражданских
правоотношений
самостоятельную
имущественную
ответственность. Российская Федерация не отвечает по обязательствам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований, а субъекты Российской Федерации и муниципальные образования, в свою очередь, не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам Российской Федерации (п. 3-5ст. 126
ГК). Разумеется также и то, что публичные образования не отвечают по обязательствам
созданных
ст.
кроме
126),
ими
случаев,
юридических
предусмотренных
лиц
законом,
а
(п.
такие
2
случаи
указаны, в частности, в ГК. В соответствии с п. 5 ст. 115 Российская Федерация
несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия в
случае недостаточности имущества последнего, а в соответствии с п. 2 ст. 120 публичные образования несут субсидиарную ответственность по долгам созданных ими
учреждений в случае недостаточности у последних находящихся в их распоряжении
денежных средств.
Пределы гражданско-правовой (имущественной) ответственности публичных
образований установлены п. 1 ст. 126 ГК. Публичные образования отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на праве собственности имуществом, кроме
имущества, которое закреплено за созданными ими юридическими лицами на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления, а также имущества, которое
может находиться только в государственной или муниципальной собственности.
Обращение взыскания на землю и другие природные ресурсы, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, допускается только в случаях,
предусмотренных законом. На сегодняшний день такого закона не имеется. Таким
образом, можно утверждать, что гражданско-правовая ответственность публичных
образований является ограниченной ответственностью.
Государство обладает судебным иммунитетом. Это значит, что ответственность
его в отношениях с иностранными партерами ограничена. Статьей 127 ГК зарезервирована
возможность
специальных
и
их
ограничений
субъектов
в
введения
ответственности
гражданских
отношениях
с
Российской
Федерации
участием
иностранных
юридических лиц, граждан и государств. Необходимость установления таких ограничений объясняется присущим государственным образованиям свойством их судебного иммунитета от иностранной юрисдикции. Данные ограничения должны
быть определены законом об иммунитете государства и его собственности, который
до настоящего времени не принят.
Контрольные вопросы:
1.
Как участвуют публично-правовые образования в вещных и наслед-
ственных гражданских правоотношениях?
2.
Каким образом публично-правовые образования участвуют в обязатель-
ствах, вытекающих из договоров?
3.
Какие органы выступают в гражданских правоотношениях от имени
субъектов Российской Федерации?
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений
Объектами гражданских прав признаются различные материальные и нематериальные блага либо деятельность по их созданию, на которые направлены права и
обязанности субъектов гражданского права. Понятие объекта гражданских прав
охватывает понятие объектов гражданского оборота, но не сводится к нему, поскольку включает также и категорию личных неимущественных благ.
В соответствии со ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся:
-
вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права;
-
работы и услуги;
-
информация;
-
результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права
на них (интеллектуальная собственность);
-
нематериальные блага.
Имущество – совокупность вещей, а также право на имущество. Разновидностями вещей являются деньги и ценные бумаги. К животным применяются общие
правила об имущество поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.
Работа или услуга – действия обязанного лица. Работа имеет целью создать
овеществленный объект – построить дом, сшить пальто и т.п. В результате же выполнения услуги овеществленного результата не возникает. Услуги по своему характеру разнообразны (медицинские, культурные, бытовые, туристические, финансовые и др.).
Результат творческой деятельности (интеллектуальная собственность):
-
произведения литературы, искусства, науки;
-
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки, знаки обслуживания, ноу-хау;
-
исполнительская деятельность актеров, создание фонограмм, поста-
новки кабельного и эфирного вещания.
Так как за создателями указанных объектов признается исключительное право
на их использование, результаты творческой деятельности называют интеллектуальной собственностью (ст.138 ГК).
Нематериальные блага – блага неимущественного характера. Они лишены экономического содержания, т.е. не имеют стоимостного выражения. К ним относятся:
имя, жизнь, здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность, честь деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, право свободного передвижения и выбора места жительства и пребывания и др.
Информация – сведения, имеющие действительную или потенциальную ценность в гражданском товарообороте, так как она неизвестна третьим лицам и охраняется ее обладателями. Информация является разновидностью нематериальных
благ, (напр. служебная и коммерческая тайна ст.139 ГК).
Объекты гражданских прав разделяются на материальные и идеальные (нематериальные).
К материальным относятся: вещи, имущественные права требования (средства
на банковском счете, доля в имуществе товарищества), работы или услуги, а также
их результаты, имеющие вещественную форму либо создающие полезный материальный эффект (услуги по ремонту вещей, по их хранению, перевозке и т.п.).
К нематериальным объектам относятся: результаты творческой деятельности
(произведения науки, литературы и искусства, изобретения), способы индивидуали-
зации товаров и их производителей (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, некоторые виды информации, т.д.), личные неимущественные
блага (право на имя, право на защиту чести и достоинства, право на телесную
неприкосновенность и охрану жизни и здоровья, т. п.).
По общему правилу, объекты гражданских прав, свободные в обороте, могут
свободно отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (при наследовании, реорганизации юридического лица)
либо иным способом (путем совершения сделок купли-продажи, аренды, и т.д.)
Ограниченно оборотоспособные объекты могут принадлежать лишь определенным участникам оборота либо находиться н обороте по специальному разрешению. Виды таких объектов определяются законом или в определенном законом порядке. К таким объектам, относятся, например, валютные ценности, вооружение и
боеприпасы к нему, ракетно-космические комплексы, шифровальная техника, радиоактивные вещества, яды и наркотические средства и т.д.; памятники истории и
культуры.
Объекты гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается
(объекты, изъятые из оборота), должны быть прямо указаны в законе. Такие объекты не могут быть предметом сделок и переходить от одного лица к другому в
рамках гражданско-правовых отношений. Изъятыми из оборота являются объекты,
собственником которых может быть только государство, как правило, федеральное.
К ним, в частности, относятся: особо охраняемые природные территории - государственные природные заповедники, государственные природные заказники, национальные природные парки, целебные источники, богатства континентального шельфа и морской экономической зоны.
Особые правила, определяющие способность к обороту, установлены для таких
объектов, как земля и иные природные ресурсы. Они могут отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот
допускается специальными законами, регулирующими отношения по поводу именно этих объектов.
Вещи как объект гражданских прав.
Под вещами в гражданском праве понимаются объекты материального мира,
находящиеся в различном физическом состоянии и пригодные для товарообмена.
Определяющим качеством вещей является их способность служить удовлетворению
потребностей субъектов гражданского права.
Круг объектов, которые охватываются понятием вещей в гражданском праве,
не совпадает с общепринятым, обыденным понятием вещей. Законодательство, в
частности, признает вещами различные виды энергетических ресурсов, сложные
комплексные объекты (предприятия, здания и сооружения), живые существа (дикие
и домашние животные), землю и различные виды природных ресурсов. Признаются
вещами жидкие и газообразные вещества, в том случае, если часть этих веществ
обособлена и соответствующим образом выделена (вода и газ в трубопроводах, различных емкостях и т.д.).
Виды вещей многообразны и отличаются естественными свойствами, потребительской ценностью и экономическим значением. Это требует установления различных правовых режимов, учитывающих эти особенности. Классификация вещей
производится по различным признакам. Наиболее существенным для определения
правового режима в настоящее время признается разделение вещей на недвижимые
и движимые.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, т. е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба
их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. При отсутствии связи с землей сходные объекты (саженцы растений,
разобранные элементы конструкции здания) к недвижимости не относятся. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Указанные объекты не имеют связи с землей и могут передвигаться без ущерба их назначению. Решение законодателя об их отнесении к объектам недвижимости диктуется их
высокой стоимостью и важностью для оборота.
В качестве особого объекта недвижимости ст. 132 ГК РФ называет предприятие
в целом как единый имущественный комплекс, используемый для осуществления
предпринимательской деятельности. Предприятие как имущественный комплекс
включает: все виды имущества, предназначенные для его деятельности, в том числе, земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания) и другие исключительные права, если иное не
предусмотрено законом или договором.
Главная особенность правового режима недвижимых вещей состоит в наличии
предусмотренного ГК РФ требования о государственной регистрации недвижимых
вещей и сделок с ними. Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи (право хозяйственного ведения,
право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право
постоянного пользования, ипотека, сервитуты), иные права в случаях предусмотренных ГК РФ и иными законами, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. Регистрация осуществляется учреждениями юстиции в Едином
государственном реестре и удостоверяется выдачей свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимость. Отказ в государственной регистрации может быть обжалован в суд. Сведения, включенные в реестр, носят открытый характер и должны предоставляться всем лицам, обращающимся за этими сведениями.
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом. Государственная регистрация прав на движимые
вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе. Отдельные виды движимого
имущества подлежат учетной регистрации (например, автомобили, стрелковое оружие), не влияющей на возникновение, изменение и прекращение прав на это имущество.
По возможности индивидуализации вещей они делятся на:
-
индивидуально-определенные
-
определенные родовыми признаками (родовые).
Вещи, обладающие только им присущими признаками, которые позволяют выделить их из массы однородных вещей, определяются как индивидуальноопределенные вещи. Вещи, рассматриваемые как известное количество вещей опре-
деленного рода и характеризуемые числом, весом, мерой называются родовыми (т.е.
определены родовыми признаками).
Вещи, определенные индивидуальными признаками, являются юридически незаменимыми: гибель таких вещей прекращает обязательство должника по их передаче кредитору ввиду невозможности исполнения. Напротив, родовые вещи юридически заменимы, их гибель или порча не освобождают должника от обязанности
предоставления таких же вещей такого же рода. Только индивидуальные вещи могут быть истребованы от обязанного лица в натуре при неисполнении обязательства
либо в качестве способа защиты права собственности - по иску о виндикации.
Потребляемые и непотребляемые вещи. Потребляемые вещи в процессе их использования либо прекращают существовать, либо утрачивают свои полезные свойства (семена растений, продукты питания, дрова и др.), либо преобразуются в качественно иную вещь (нитки — в ткань, строительные материалы — в готовую постройку). Потребляемыми могут быть только движимые вещи. Непотребляемые вещи утрачивают свои потребительные свойства постепенно и в силу этого могут использоваться длительное время (здания, сооружения, станки, мебель и др.).
С учетом естественных свойств вещи в гражданском праве разделяют на делимые и неделимые. Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен
без изменения ее назначения (автомобиль, телевизор, пианино и т.п.). Делимая вещь
может быть разделена на части таким образом, что получившиеся части могут быть
использованы для тех же целей, что и первоначально существовавшая вещь (например, земельный участок, здание). Делимыми любые вещи являются до определенного предела, при достижении которого они становятся неделимыми.
Понятие сложной вещи (ст. 134 ГК РФ) используется для обозначения разнородных вещей, образующих единое целое, предполагающее их использование по
общему назначению (мебельный гарнитур, столовый сервиз). Совокупность составляющих сложную вещь частей признается, по общему правилу, единой вещью —
действие сделки, заключенной по поводу сложной вещи, распространяется на все ее
составные части. Таким образом, сложная вещь признается юридически неделимой.
Вместе с тем, поскольку физически отдельные составляющие сложную вещь части
могут быть выделены, договор может предусматривать возможность передачи части
вещей, входящих в совокупность, т.е. стороны могут придать такой вещи качество
юридически делимой.
Главная вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ) представляют собой физически разнородные вещи, хозяйственное назначение одной из которых (принадлежности) подчинено назначению другой веши. Главная вещь может использоваться без
принадлежности, но принадлежность самостоятельно использоваться не может.
Примерами таких вещей являются скрипка и смычок, картина и рама.
Правовое значение выделения главной вещи и принадлежности состоит в том,
что, по общему правилу, принадлежность следует судьбе главной вещи. Таким образом, сделка, совершенная в отношении главной вещи, считается заключенной и в
отношении принадлежности, если договором прямо не предусмотрено иное.
Вещи одушевленные и неодушевленные. Объектами гражданских правоотношений могут выступать живые (одушевленные) существа — домашние или дикие животные. По отношению к животным применяются общие правила об имуществе (ст.
137 ГК РФ). Вместе с тем, в целях обеспечения защиты животных, закон устанавливает запрет на жестокое обращение с ними, противоречащее принципам гуманности.
Лицу, нарушающему этот запрет, может быть отказано в защите его права (п.2 ст. 10
ГК РФ). Кроме того, ст.241 ГК РФ предусматривает возможность принудительного
выкупа домашних животных у собственника, допускающего жестокое обращение с
ними.
Деньги.
Понятие «деньги» является не юридическим, а экономическим. Регулирование
денежных отношений ввиду их важности и универсальности во многом осуществляется в рамках публичного права. Государство устанавливает такие элементы организации денежного обращения, как денежная единица, виды денежных знаков, порядок их выпуска и обращения. Нормы, посвященные основам и принципам организации денежной системы, закреплены на уровне Конституции Российской Федерации
(ст.75), которая устанавливает, что денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия, т.е. выпуск денег в обращение, осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия
других денег не допускаются.
Развивая конституционные положения, Закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» устанавливает, что один рубль состоит из 100 копеек. Наличные деньги могут быть бумажными — банкноты (банковские билеты) и
металлическими (монеты Банка России). Их подделка и незаконное изготовление
преследуются по закону.
Официальное соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами не устанавливается. Официальный курс рубля к денежным единицам
других государств определяется и публикуется Центральным банком России.
В рамках регулирования денежной системы государство устанавливает, какое
имущество является законным платежным средством. Законным платежным средством признается определенное в установленном порядке государством имущество,
которое кредитор обязан принять в погашение причитающегося ему долга и которое
способно заменить любой иной предмет долга при невозможности его передачи
должником.
Закон о Центральном банке устанавливает, что законным платежным средством
на территории Российской Федерации являются банкноты и монеты Банка России.
Эти банкноты и монеты обязательны к приему по нарицательной стоимости (по номиналу) при всех видах наличных платежей, для зачисления на счета, во вклады и
для перевода на всей территории Российской Федерации.
В тех случаях, когда деньги выступают в качестве единицы стоимости (для
определения стоимости имущества и расчета взаимной задолженности), они существуют идеально, абстрактно.
В сфере гражданского оборота деньги чаще всего выступают как объект денежного обязательства — т.е. в качестве средства, передаваемого для погашения долга,
средство платежа. В некоторых случаях деньги могут являться самостоятельным
предметом договора, например, при займе, кредитовании, дарении.
В действующем гражданском законодательстве, по сложившейся традиции,
деньги рассматриваются в качестве вещей, определенных, по общему правилу, родовыми признаками. Так, о деньгах как разновидности родовых вещей говорит
ст.807 Г К РФ при определении предмета договора займа. Однако в отличие от иных
родовых вещей количество денег определяется не видом и числом денежных знаков,
а выраженной в них денежной суммой (номиналом).
Деньги, рассматриваемые как родовые вещи, заменимы, поскольку их использование в обороте возможно только в процессе отчуждения, деньги рассматриваются как потребляемые вещи. Особенность денег выражается в том, что денежная
сумма всегда может быть разделена. В связи с этим денежный раздел и выдел денежной доли широко используются в гражданском праве как способ раздела имущества при невозможности его раздела в натуре.
Денежные знаки могут быть в необходимых случаях индивидуализированы либо путем фиксации их серий и номеров, либо путем иного обособления. В этих случаях они могут рассматриваться как незаменимые и неделимые вещи. Индивидуально определенные денежные знаки (например, коллекционные экземпляры монет), в
отличие от денег как родовых вещей, могут быть предметом сделок купли-продажи,
мены.
Деньги признаются движимыми вещами и, как правило, могут приобретаться и
использоваться без соблюдения формальностей. Напротив, для обеспечения свободы денежного оборота законодательство устанавливает ряд специальных правил.
Так, деньги не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя (п.З
ст.302 ГК РФ), даже если они утеряны собственником или лицом, которому деньги
были переданы во владение, либо были похищены у того или другого, либо выбыли
из их владения помимо их воли.
В качестве средства платежа на территории Российской Федерации могут использоваться наличные деньги (монеты и банкноты Центрального банка), правовой
режим которых определен их описанной выше вещественной, материальной природой. Кроме того, расчеты могут производиться в безналичном порядке. При безналичных расчетах в качестве средства платежа используются средства на банковских
счетах и вкладах, режим которых позволяет производить расчетные операции. По
своей правовой природе указанные средства представляют собой не вещи, а обязательственные права клиента к банку. Правовой режим этих средств («денежных
средств на счетах») во многом отличается от режима наличных денег. В частности,
они не могут быть истребованы по правилам, установленным ст.302 ГК РФ.
Ценные бумаги.
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление
или передача которых возможны только при его предъявлении. С передачей ценной
бумаги переходят все удостоверенные ею права в совокупности (ст. 142 ГК РФ).
Основными признаками ценной бумаги являются:
- соответствие документа установленным требованиям к форме и содержанию реквизитов. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги или несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме влечет ее ничтожность;
- закрепление в документе имущественных прав, которые имеет законный владелец бумаги. В некоторых случаях ценная бумага может содержать указание не
только на имущественные, но и на иные права. Исключительно неимущественные
права не могут составлять содержание ценной бумаги;
- осуществление закрепленных в документе прав и их передача другому лицу
могут осуществляться только при его предъявлении. Тем самым обеспечивается достаточно жесткая связь «права на документ» с «правом из документа».
Однако даже при наличии этих признаков документ может быть отнесен к числу ценных бумаг лишь при прямом указании специальных законов либо в установленном ими порядке.
Ценная бумага относится к категории движимых и неделимых вещей. В зависимости от вида и формы выпуска ценные бумаги могут выступать и как родовые, и
как индивидуально определенные вещи. Ценные бумаги могут быть классифицированы по различным признакам.
Так, по виду содержащегося в них обязательства бумаги могут быть денежными (вексель, чек, облигация, депозитный или сберегательный сертификат), корпоративными (акции), товарораспорядительными (коносамент, складское свидетельство, закладная).
По способу выпуска выделяют эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. К
первым относятся ценные бумаги, удостоверяющие равные права держателей одного выпуска и эмитируется (выпускаются) в массовом порядке специальными эмитентами для обращения на организованном рынке (акции, облигации и производные
от них бумаги).
По способу определения управомоченного по ним лица делятся на именные, ордерные и предъявительские.
Права, удостоверенные именной ценной бумагой, принадлежат лицу, обозначенному в бумаге. Должник, указанный в бумаге, обязан исполнить обязательство
этому лицу. Для этого должник по бумаге должен убедиться в идентичности лица,
предъявившего бумагу, с лицом, обозначенным в бумаге. В ряде случаев кредиторы
по именным ценным бумагам также дополнительно обозначаются в учетных документах (реестрах) должника. Например, владелец именной акции может реализовать
свои права, если он внесен в реестр акционерного общества.
Права, принадлежащие владельцу именной ценной бумаги, могут быть переданы другому лицу в порядке, установленном для уступки права, т.е. путем совершения специальной сделки по передаче права другому лицу (сделки цессии) по правилам, установленным гл. 24 ГК РФ. В случаях, когда требуется внесение владельца
ценной бумаги в реестр, права переходят лишь при совершении соответствующей
записи об изменении владельца.
Именными ценными бумагами могут являться акции, облигации, векселя, чеки,
коносаменты, депозитные и сберегательные сертификаты, двойные складские свидетельства.
Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, могут принадлежать обозначенному в ней лицу, а также иному лицу, назначенному (указанному) первоначальным владельцем. Как правило, такие бумаги содержат указание об исполнении такому-то лицу «или по его приказу (ордеру)».
Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения передаточной
записи на оборотной стороне бумаги -индоссамента. Сделка индоссамента является
одним из видов сделок по уступке (передаче) права, но отличается от обычной цессии тем, что совершившее индоссамент лицо (индоссант) остается ответственным
перед последующими законными владельцами ценной бумаги за исполнение закрепленного в ней обязательства и несет солидарную ответственность со всеми индоссантами и основным должником по ценной бумаге. Освободиться от такой ответственности индоссант может, включив в передаточную надпись оговорки «без
оборота на меня» или «без моей ответственности».
Индоссамент может быть ордерным (полным), т.е. указывать имя лица, которому передается право по бумаге, и бланковым, не указывающим на приобретателя. В
последнем случае приобретатель вправе либо заполнить бланк, вписав в него свое
имя или имя другого лица, либо, не заполняя бланка, совершить новый индоссамент
от своего имени; либо передать бумагу другому лицу, не заполняя бланка. В последнем случае порядок передачи прав по ордерной ценной бумаге во многом совпадает с порядком передачи прав по бумагам на предъявителя.
Ордерными ценными бумагами могут быть векселя, чеки, коносаменты.
Права, удостоверенные ценной бумагой на предъявителя (предъявительской
ценной бумагой), могут осуществляться любым лицом, являющимся ее фактическим
обладателем. Для этого необходимо только предъявить ее к исполнению. Для передачи прав по такой бумаге другому лицу достаточно ее простого вручения этому
лицу. В силу этого предъявительские ценные бумаги обладают повышенной оборотоспособностью.
Предъявительскими ценными бумагами могут быть облигации, акции, чеки,
банковские сертификаты, коносаменты. Такой ценной бумагой является сберегательная книжка на предъявителя.
В настоящее время в обороте существует значительное количество ценных бумаг, отличающихся по сфере их применения, характеру использования в обороте и
т.д. ГК РФ в числе видов ценных бумаг называет государственные облигации, облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберегательные книжки на предъявителя, коносаменты, акции, приватизационные ценные
бумаги. Этот перечень не является исчерпывающим. Правовой режим различных
видов ценных бумаг имеет существенные отличия.
Облигацией признается ценная бумага, дающая право ее держателю на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости облигации (часть 2 ст. 816 ГК РФ). Облигация оформляет
отношения займа между ее владельцем и лицом, выпустившим ее (эмитентом).
Различают облигации государственные, муниципальные и коммерческих юри-
дических лиц. К государственным облигациям относятся выпускаемые Министерством финансов РФ облигации внутреннего государственного валютного облигационного займа и облигации государственного сберегательного займа. Муниципальные облигации, в отличие от государственных, не включаются в государственный
внутренний долг, федеральное правительство не несет по ним ответственности. Облигации коммерческих юридических лиц эмитируются акционерными обществами.
Облигации могут быть свободно обращающимися и с ограниченным кругом
обращения, с обеспечением (залоговым и иным) или без такового, с единовременным сроком погашения и с погашением по сериям в определенные сроки, с фиксированной или плавающей купонной ставкой, обычными и конвертируемыми, т.е.
трансформируемыми в акции.
Векселем является ценная бумага, удостоверяющая простое и ничем не обусловленное обязательство векселедателя уплатить определенную сумму (простой
вексель) либо простое и ничем не обусловленное предложение векселедателя указанному в бумаге плательщику уплатить определенную денежную сумму векселедержателю (переводной вексель). Вексельное обращение регулируется Федеральным законом от 11 марта 1997 г. «О переводном и простом векселе».
Как по переводному, так и по простому векселю обязываться могут граждане и
юридические лица. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, городские, сельские поселения и другие муниципальные образования имеют право обязываться по простому или переводному векселю только в случаях, прямо предусмотренных федеральным законом. По переводным и простым векселям, выпущенным
указанными субъектами до вступления в силу Закона о переводном и простом векселе (до 18 марта 1997 г.), сохраняются ранее установленные обязательства по их
погашению.
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в нем
сумму. Чековое обращение регулируется ст.ст. 877—887 ГК РФ, а в части, не урегулированной ГК РФ, другими законами и устанавливаемыми в соответствии с ними
банковскими правилами.
Депозитными и сберегательными сертификатами признаются ценные бумаги,
представляющие собой письменные свидетельства банка о вкладе денежных
средств, удостоверяющие право владельца на получение в установленный срок суммы вклада и процентов по ней в любом учреждении данного банка. Правовая регламентация обращения банковских сертификатов осуществляется на основании ст. 844
ГК РФ и Правил по выпуску и оформлению депозитных и сберегательных сертификатов, утвержденных ЦБР 10 февраля 1992 г.
Банковская сберегательная книжка на предъявителя является ценной бумагой,
удостоверяющей внесение в банковское учреждение денежной суммы и право ее
владельца на получение этой суммы в соответствии с условиями вклада. Владельцами подобной ценной бумаги могут быть только граждане. Выдача и обращение сберегательной книжки на предъявителя регулируются ст. ст. 834-843 ГК РФ и Законом
«О банках и банковской деятельности».
Коносаментом признается товарораспорядительный документ, удостоверяющий право его держателя распоряжаться указанным в нем грузом и получить груз
после завершения перевозки. Он применяется при морских перевозках. При составлении коносамента в нескольких подлинных экземплярах выдача груза по первому
предъявленному коносаменту прекращает действие остальных экземпляров.
Акция — это ценная бумага, которая удостоверяет право ее владельца (акционера) на получение прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие
в управлении делами акционерного общества и на часть имущества, оставшегося
после ликвидации. Выпуск и обращение акций регламентируются ГК РФ (ст.ст.96104), Законом об акционерных обществах, Законом о рынке ценных бумаг и другими нормативными актами, принятыми в установленном названными законами порядке.
Бездокументарные ценные бумаги. Многие права, традиционно закреплявшиеся на бумажных носителях и составляющие содержание классических ценных бумаг, в современных условиях фиксируются иным образом (на магнитных или электронных носителях и т.п.). Правила, сформулированные в свое время в расчете на
бумажные документы и во многом основанные на представлении о ценной бумаге
как вещи, воплощающей право, во многих случаях не могли быть применены в отношении иных информационных данных, которые не могут рассматриваться как
вещь.
Широкое использование в обороте безбумажных способов фиксации, в основном в сфере закрепления корпоративных прав, потребовало определения особенностей их правового режима. В целях ликвидации возникшей правовой неопределенности ГК РФ установил, что права, удостоверяемые именной или ордерной ценной
бумагой, могут в случаях, определенных законом или в установленном им порядке,
фиксироваться лицами, получившими специальную лицензию, в том числе в бездокументарной форме.
Российское гражданское законодательство (ст. 149 ГК РФ) рассматривает «бездокументарные ценные бумаги» в качестве особого объекта правового регулирования, представляющего собой определенные права требования, зафиксированные в
особом, предусмотренном законодательством порядке. Права, удостоверяемые путем указанной фиксации, порядок официальной фиксации прав и правообладателей,
порядок документального подтверждения записей и порядок совершения операций с
бездокументарными ценными бумагами определяются законом или в установленном им порядке. В настоящее время в бездокументарной форме выпускаются акции
и облигации, в том числе государственные (ГКО — государственные казначейские
обязательства, ОФЗ-ПК — облигации федерального займа с переменным купонным
доходом).
Закон возлагает на лицо, осуществившее фиксацию права в бездокументарной
форме, обязанность по требованию обладателя права выдать ему документ, свидетельствующий о закрепленном праве.
Отношения по поводу прав, зафиксированных в указанной выше форме, регулируются правилами, установленными для ценных бумаг, если иное не вытекает из
особенностей фиксации. Таким образом, подобные объекты могут выступать предметом таких же сделок, что и аналогичные классические ценные бумаги (быть объектом купли-продажи, дарения, залога и т.д.). Вместе с тем, закон устанавливает
специальные требования к операциям, совершаемым с бездокументарными ценными бумагами: они могут совершаться только при обращении к лицу, которое официально совершает записи прав. Передача, предоставление и ограничение прав должны официально фиксироваться этим лицом.
Контрольные вопросы:
1.
Что понимается под вещью в гражданском праве?
2.
В чем смысл и значение деления вещей на определенные родовыми при-
знаками и индивидуально-определенные?
3.
Какие вещи относятся к недвижимым?
4.
В чем особенность предприятия как имущества?
5.
Как можно классифицировать вещи по возможности их потребления?
6.
Перечислите виды объектов гражданских правоотношений?
7.
Каковы признаки ценных бумаг?
8.
Как можно классифицировать ценные бумаги по способу легитимации
законного держателя ценной бумаги?
Тема 8. Сделки
Сделки — действия субъектов гражданских правоотношений, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст.
153 ГК).
Сделки — наиболее распространенные юридические факты, представляющие
собой действия, направленные на достижение определенного правового результата.
Это отличает их от юридических поступков, правовые последствия которых наступают в силу закона, независимо от намерения и дееспособности совершающих их
лиц.
Сделка — правомерное действие, которое должно соответствовать требованиям
законодательства, в отличие от неправомерных действий (деликтов) и неосновательного обогащения. Круг сделок не ограничен указанными в законодательстве.
Допускается совершение иных сделок, не противоречащих закону, а также сочетающих элементы различных сделок.
Сделки совершаются субъектами гражданского права свободно: своей волей и в
своем интересе. Однако законом может быть предусмотрено понуждение к совер-
шению некоторых сделок (заключение договора в обязательном порядке).
Сделка — институт гражданского права, ее следует отличать от таких оснований возникновения правоотношений, как государственные акты, правовая сила которых основана на нормах административного права.
Виды сделок.
1. В зависимости от числа сторон, участвующих в сделке, сделки подразделяются на односторонние, двусторонние и многосторонние.
Односторонней считают сделку, для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Например, выдача доверенности, составление завещания, публичное обещание награды, принятие наследства, отказ от
наследства. В такой сделке обязанности возникают только у лица, совершившего
сделку, а у другого лица, участвующего в сделке, возникают лишь права. В двусторонней сделке каждая из сторон должна выразить свою волю в виде соглашения при
ее заключении. Например, купля-продажа.
В многосторонней сделке число участвующих лиц должно быть не менее трех.
Например, совместная деятельность нескольких лиц (ст.1041 ГК). Сделки, в которых участвуют две и более стороны, называются договорами.
2. В зависимости от того, предусматривает сделка момент ее исполнения или
нет, сделки подразделяются на срочные и бессрочные. Срочной является сделка,
срок исполнения которой указан в договоре. Бессрочной считается сделка, срок исполнения которой не указан в договоре. Сделка должна быть исполнена в разумный
срок (п. 2 ст. 314 ГК).
3. Сделки, в которых наступление правовых последствий ставится в зависимость от наступления определенных обстоятельств (условий), делятся на условные и
безусловные.
Безусловными сделками считаются сделки, исполнение которых не ставится в
зависимость от наступления определенных обстоятельств (условий). Таких сделок
большинство.
Условными считаются сделки, исполнение которых зависит от того, наступит
определенное обстоятельство или нет. Условные сделки, в свою очередь, делятся на
два вида: сделки с отлагательными условиями и сделки с отменительными условия-
ми.
Сделкой под отлагательным условием называют сделку, возникновение прав
по которой связывается с возникновением определенных обстоятельств (п. 1 ст. 157
ГК). Например, владелец квартиры обязуется сдать ее на три месяца по договору
найма временным жильцам, если он уедет на этот срок в другой город.
Сделкой под отменительным условием считают сделку, в которой прекращение
прав и обязанностей ставится в зависимость от наступления определенных обстоятельств. Такие сделки начинают исполняться сразу же после их заключения, но права и обязанности по ним могут прекратиться в случае наступления условий, оговоренных при заключении сделки (п. 2 ст. 157 ГК). Например, в договоре найма жилого помещения на срок три месяца включается условие о том, что договор может
быть расторгнут досрочно, если собственник квартиры вернется из другого города
до истечения трехмесячного срока.
Особенностью условных сделок является то, что о наступлении обстоятельств,
с которыми стороны связывают наступление или прекращение прав и обязанностей
по сделке, в момент заключения сделки ее участникам точно неизвестно. Наступление такого условия вероятно, т.е. оно может наступить, а может и не наступить.
4. В зависимости от связанности сделки с правовым основанием
различают два вида сделок:
- каузальные - сделки, тесно связанные с правовым основанием
(например, договор займа);
- абстрактные, т.е. сделки, в которых отсутствуют правовые основания
(например, выдача коносамента, векселя).
Большинство сделок являются каузальными, а абстрактными являются лишь те
сделки, абстрактный характер которых прямо указан в законе.
5. В зависимости от момента возникновения правоотношений по сделке различают:
- консенсуальные сделки, права и обязанности сторон по которым возникают с
момента достижения соглашения;
- реальные сделки, права и обязанности сторон по которым возникают с момента передачи вещи (заем, хранение).
6. Доверительные (фидуциарные) - сделки, имеющие доверительный характер
(поручение, комиссия, доверительное управление). В фидуциарных сделках изменение характера взаимоотношений сторон, утрата их доверительного характера могут
привести к прекращению отношений в одностороннем порядке.
Форма сделки — способ выражения воли ее сторонами. Существуют три формы сделок: устная, конклюдентная и письменная (ст. 158 ГК).
Устная форма сделки — это выражение воли ее участников словами, произнесенными вслух. В такой форме может быть совершена любая сделка, для которой
законом не установлена письменная форма (п. 1 ст. 159 ГК), а также сделка, исполняемая при ее заключении (п. 2 ст. 152 ГК).
Из этого правила существуют два исключения:
1) стороны могут заключить такую сделку в письменной форме по взаимной
договоренности;
2) устная форма не допускается в отношении сделок, хотя и исполняемых при
их совершении, но в отношении которых законом установлена письменная форма.
Конклюдентная сделка — это сделка, совершенная путем действия лица, выражающего его волю, но не в форме устного или письменного волеизъявления, а поведением, из которого очевидно следует такое намерение. Такие действия называют
конклюдентными. Например, покупка газеты в автомате, проход в метрополитене
через турникет по проездному документу. В такой форме могут совершаться сделки
лишь в случаях, когда об этом прямо указано в законе, правилах, договоре. В ст. 158
ГК прямо предусмотрено, что таким путем могут заключаться сделки, которые допускают устную форму.
Письменная форма сделки — выражение воли сторон путем составления документа с помощью письменных знаков (от руки либо с помощью технических
средств, например на пишущей машинке) на бумаге, в том числе на бланках установленного образца (накладные, квитанции) (ст. 160 ГК) или на ином материальном
или электронном носителе.
Существует три вида письменных сделок:
1) сделки в простой письменной форме, заключаемые без участия официальных
должностных лиц;
2) сделки в нотариально удостоверенной форме — это сделки, совершенные в
простой письменной форме и удостоверенные
нотариусом;
3) сделки, совершаемые в простой письменной форме, но подлежащие обязательной государственной регистрации.
В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки (п. 1 ст.
161 ГК):
- сделки юридических лиц между собой и гражданами;
- сделки граждан между собой на сумму, превышающую в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда;
- сделки, обязательность письменной формы которых установлена законом
независимо от суммы сделки. Это договоры о продаже недвижимости (ст. 550 ГК), о
продаже предприятий (ст. 560 ГК), договор аренды на срок более одного года (п. 1
ст. 609 ГК), аренда транспортных средств с экипажем (ст. 633 ГК) и др. (ст. 339, 362,
380, 651, 674, 802, 820, 836,940,1017,1028 ГКРФ);
- сделки, простая письменная форма которых установлена соглашением сторон
(п. 1 ст. 169 ГК).
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки:
1) недопустимость свидетельских показаний в случаях спора между сторонами,
но допустимость использования иных доказательств, в частности кассовых и товарных чеков, технических паспортов, ярлыков (п. 1 ст. 162 ГК);
2) недействительность самой сделки наступает лишь в случаях, прямо указанных в законе.
Нотариальное удостоверение письменной сделки осуществляется нотариусом
либо должностными лицами в случаях, прямо указанных в законе (ст. 163 ГК). К таким случаям относятся:
- оформление доверенности, выдаваемой в порядке передоверия (п. 3 ст. 187
ГК) либо предназначенной для совершения сделок, требующих нотариальной формы (п. 2 ст. 185 ГК);
- договора об ипотеке (п. 2 ст. 339 ГК);
- договора ренты (ст. 584 ГК);
- завещания (ст. 540 ГК РСФСР 1964 г.). Несоблюдение нотариальной формы в
этих случаях делает сделку недействительной (п. 1 ст. 165 ГК). Сделки, практически
совершенные, но не оформленные нотариально, могут быть признаны судом действительными без последующего нотариального удостоверения. В нотариальной
форме можно совершить также сделки по взаимной договоренности между сторонами (п. 2 ст. 163 ГК).
Государственная регистрация сделок, совершенных в простой письменной
форме, осуществляется в специальных органах, когда предметом сделки является
недвижимость (ст. 164 ГК). При этом взимается государственная пошлина. Например, сделки с земельными участками регистрирует Государственный комитет Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству и его территориальные органы. Если сделка не зарегистрирована в государственном органе, то она может быть признана судом действительной, но подлежит при этом обязательной регистрации (п. 3 ст. 165 ГК).
Условия действительности сделок:
- объект сделки не должен быть изъят из гражданского оборота;
- субъекты сделки должны быть дееспособными;
- форма сделки должна соответствовать закону;
- воля сторон должна быть подлинной;
- содержание и правовой результат сделки не должны противоречить закону.
Недействительная сделка — сделка, в которой хотя бы один из указанных выше признаков имеет дефект.
Последствия признания сделки недействительной: такая сделка не порождает
юридических последствий. Иногда недействительной оказывается не вся сделка, а
какое-либо из ее условий. В этом случае недействительность части сделки не порочит всю сделку в целом, если можно предположить, что она была бы совершена и
без ее недействительной части. То есть признание недействительной части сделки
не влечет недействительности прочих ее частей (ст. 180 ГК).
В общем случае основным последствием является восстановление первоначального имущественного положения сторон, которое достигается путем двусто-
ронней реституции — возвращения сторонами друг другу всего полученного по
сделке в натуре или в деньгах.
В некоторых случаях возможна односторонняя реституция — возвращение в
первоначальное состояние только невиновной стороны, а подлежащее возвращению
виновной стороне взыскивается и доход государства, а также недопущение реституции — взыскание в доход государства полученного обеими сторонами по сделке.
Сторона, умышленно совершившая заведомо недействительную сделку, наряду
с обязанностью возвратить контрагенту полученное от него по сделке, подвергается
воздействию ряда гражданско-правовых санкций:
1) для сделок, совершенных с недееспособными или ограниченно дееспособными гражданами, — виновная дееспособная сторона (заведомо знавшая об их недееспособности) обязана возместить потерпевшей понесенный той реальный ущерб
от исполнения сделки;
2) для сделок, совершенных под влиянием заблуждения, — сторона, виновная в
возникновении заблуждения, возмещает другой стороне реальный ущерб, понесенный той от последствий этого заблуждения: исполнения сделки либо от признания
ее недействительной;
3) для сделок, совершенных под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя с другой стороной, стечения тяжелых обстоятельств, - виновная сторона обязана возместить потерпевшей понесенный той реальный ущерб от исполнения сделки; имущество, причитающееся по сделке потерпевшей стороне от виновной, обращается в доход Российской Федерации;
4) для сделок, совершенных с целью, противной основам правопорядка или
нравственности, — имущество, причитавшееся по сделке виновной стороне (либо
обоим виновным сторонам), обращается в доход Российской Федерации.
Виды недействительных сделок.
Ничтожная сделка недействительна в силу несоответствия закону в момент ее
совершения без специального решения по этому поводу. Она не должна исполняться
(п. 2 ст. 166 ГК), однако в исключительных случаях суд может признать ее действительной (ст. 171, 172 ГК).
Оспоримая сделка порождает правовые последствия в момент ее совершения,
но эти последствия могут быть аннулированы судом по требованию определенного
круга лиц (п. 1 ст. 167 ГК) и по основаниям, предусмотренным законом (п. 1 ст. 166
ГК).
К числу оспоримых сделок действующее гражданское законодательство относит:
а) сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности (ст.
173 ГК);
б) сделки, совершенные с выходом за пределы ограничений полномочий на совершение сделки (ст. 174 ГК);
в) сделки, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет (ст. 175 ГК);
г) сделки, совершенные гражданином, ограниченным судом в дееспособности
(ст. 176 ГК);
д) сделки, совершенные гражданином, не способным понимать значение своих
действий или руководить ими (ст. 177 ГК);
е) сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК);
ж) сделки, совершенные под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК).
По общему правилу все недействительные сделки являются ничтожными, а
оспоримыми — только в случаях, предусмотренных законом. Если закон не указывает конкретно, является ли данная сделка оспоримой, следует обратить внимание,
имеется ли указание закона на признание сделки недействительной судом. При его
отсутствии сделка является ничтожной.
Доказыванию в суде подлежит в основном правильное отражение воли в волеизъявлении сторон сделки либо наличие или отсутствие согласия законного представителя одной из сторон на совершение сделки. Если иск о признании оспоримой
сделки недействительной не предъявлен в суд в течение установленного срока исковой давности, сделка считается действительной.
Независимо от того, является сделка оспоримой или ничтожной, в случае ее ис-
полнения заинтересованные лица могут обратиться в суд с иском о применении к
сделке последствий ее недействительности. Кроме того, в некоторых случаях закон
предусматривает возможность «реанимации» ничтожной сделки, т.е. признания ее
действительной (сделки, совершенные недееспособными гражданами к их выгоде;
сделки, не прошедшие государственную регистрацию либо не облеченные в нотариальную форму из-за уклонения от этой процедуры одной из сторон).
Срок исковой давности для оспоримых сделок один год, а для ничтожной - десять лет (ст. 181 ГК). Начало течения срока исковой давности для оспоримых сделок, совершенных под влиянием насилия (угрозы) - день прекращения насилия
(угрозы); для остальных оспоримых сделок - со дня, когда заинтересованное лицо
узнало (должно было узнать) об обстоятельствах, являющихся основанием для недействительности сделки; для ничтожных сделок - со дня начала их исполнения.
Аналог
собственноручной
подписи.
Электронно-цифровая
подпись.
Развитие современных систем передачи информации объективно привело к использованию в гражданском обороте документов, которые удостоверены факсимильными копиями, электронно-цифровыми подписями и иными аналогами собственноручных подписей лиц, совершающих сделки. Это позволило существенно ускорить
процессы совершения сделок.
Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронноцифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в
случаях и порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. В современных условиях порядок использования аналогов собственноручных подписей лучше тщательно оговорить в соглашении участников
сделки, так как законодательная база, касающаяся применения аналогов собственноручной подписи, весьма узка. Лишь некоторую законодательную регламентацию
имеет порядок использования электронно-цифровой подписи. В ст. 5 Федерального
закона "Об информации, информатизации и защите информации" предусмотрено,
что юридическая сила электронно-цифровой подписи признается при наличии в автоматизированной информационной системе программно-технических средств,
обеспечивающих идентификацию подписи и соблюдение установленного режима их
использования. Право удостоверять идентичность электронной цифровой подписи
осуществляется
на
основании
лицензии.
Электронно-цифровая подпись является результатом работы программы генерации цифровой подписи. Электронно-цифровая подпись является аналогом собственноручной подписи и обладает двумя основными свойствами: воспроизводима только одним лицом, а подлинность ее может быть yдостоверена многими; она неразрывно связана с конкретным документом, и только с ним. Электронно-цифровая
подпись жестко увязывает в одно целое содержание документа и секретный ключ
подписывающего и делает невозможным изменение документа без нарушения подлинности этой подписи. Суть процедуры использования электронно-цифровой подписи состоит в том, что пользователь программного обеспечения имеет возможность изготовить пару индивидуальных ключей: секретного - для формирования
цифрового аналога подписи под документом и парного с ним, открытого - для проверки достоверности цифровых подписей, вычисленных с помощью данного секретного ключа. Электронно-цифровая подпись - самостоятельный аналог собственноручной подписи наряду с аналогом, полученным в результате факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования.
Государственная регистрация сделок.
Многие сделки, даже будучи совершенными в надлежащей форме, сами по себе
не порождают гражданские права и обязанности. Данные юридические последствия
могут появиться только при соединении сделки с такими юридическими фактами,
как государственная регистрация сделки или государственная регистрация прав на
имущество. Поэтому в гражданском праве имеют место правила о том, что:
а) сделка, подлежащая государственной регистрации, порождает права и обязанности с момента ее государственной регистрации (см. ст. 164 ГК);
б) права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с
момента регистрации соответствующих прав на него (см. п. 2 ст. 8 ГК).
Если закон связывает действительность сделки с необходимостью ее государственной регистрации, то сама по себе сделка, даже будучи совершенной в надлежащей форме, никаких гражданско-правовых последствий не порождает. Несоблю-
дение требования закона о государственной регистрации сделки влечет ее ничтожность - абсолютную недействительность (п. 1 ст. 165 ГК).
Вместе с тем само совершение сделки, требующей государственной регистрации, порождает у сторон право требовать друг от друга исполнения обязанности по
ее государственной регистрации. Поэтому если сделка, требующая государственной
регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее
регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением
суда (п. 3 ст. 165 ГК). При этом сторона, уклоняющаяся от государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в
регистрации сделки (п. 4 ст. 165 ГК).
Действующим законодательством предусмотрена государственная регистрация:
а) прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) прав на отдельные виды движимого имущества и сделок с ними.
Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним
производится в целях признания и подтверждения государством оснований возникновения, перехода, обременения (ограничения) или прекращения прав на недвижимое имущество. Сделки с недвижимым имуществом, права на недвижимое имущество подлежат государственной регистрации в едином реестре учреждениями юстиции. Регистрации подлежат право собственности, право хозяйственного ведения,
право оперативного управления, ипотека, сервитута, а также иные права и обременения (например, арест имущества) в случаях, предусмотренных ГК, Законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Факт
государственной регистрации сделки или права подтверждается либо путем выдачи
документа о зарегистрированном праве или сделке, либо совершением надписи на
документе, представленном на регистрацию (п. 3 ст. 131 ГК).
Контрольные вопросы:
1.
Понятие сделки?
2.
Назовите виды сделок, в зависимости от числа сторон, участвующих в
сделке?
3.
Назовите виды сделок, в зависимости от наступления правовых послед-
ствий?
4.
Что такое сделка, совершенная под отлагательным условием?
5.
Какие формы сделок существуют?
6.
Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы?
7.
Что такое недействительная сделка?
8.
Назовите условия действительности сделок?
9.
Перечислите виды недействительных сделок?
10.
В каких случаях сделка является ничтожной, а в каких – оспоримой?
Тема 9. Представительство
Обычно сделки заключаются и исполняются непосредственно их участниками.
Однако в гражданском обороте нередко встречаются случаи, когда субъекты, обладающие гражданскими правами и обязанностями, по тем или иным причинам сами
не могут их осуществить. Например, в таком положении находятся недееспособные
граждане. Препятствия в реализации прав и обязанностей могут возникнуть и у дееспособных граждан, в частности, из-за болезни, занятости, значительной отдаленности и т.д. Орган юридического лица не всегда имеет возможность непосредственно
охватить все гражданские правоотношения юридического лица. Поэтому юридические лица зачастую нуждаются в помощи других лиц.
В указанных случаях возможность осуществления гражданских прав связана с
положениями закона о представительстве.
Представительство - совершение одним лицом (представителем) от имени
другого лица (представляемого) в пределах данных полномочий юридических действий по отношению к третьим лицам, которые непосредственно создают, изменяют
или прекращают гражданские права и обязанности представляемого.
Субъектный состав представительства состоит из трех категорий лиц — пред-
ставляемый, представитель и третье лицо, каждый их которых выполняет определенную роль в процессе возникновения и осуществления отношений по представительству.
Представляемый — это тот, который уполномочивает другое лицо на совершение от его (представляемого) имени определенных юридически значимых действий.
Представляемым может быть любой субъект гражданского права: гражданин, причем независимо от его дееспособности, юридическое лицо, Российская Федерация,
субъект Российской Федерации и муниципальное образование.
Представителем называется лицо, уполномоченное представляемым действовать от его имени и в его интересах. Представителем может быть лишь тот, кто
наделен право- и дееспособностью. Как правило, граждане могут осуществлять
представительские функции по достижении совершеннолетия, за исключением случаев, когда они такую возможность получают в силу закона, например, в результате
эмансипации. Закон применительно к определенным отношениям, касающихся
представительства, устанавливает ряд ограничений для некоторых граждан.
Полномочия представителя следует отличать от полномочия лица, действующего в чужом интересе, но от собственного имени. К таким лицам относятся (п.2
ст.182 ГК):
1)
коммерческий посредник – лицо, способствующее совершению сделки,
но ее не совершающее;
2)
конкурсный управляющий – лицо, распоряжающееся имуществом
должника при его банкротстве;
3)
душеприказчик – лицо, совершающее действия для исполнения завеща-
ния в интересах наследников;
4)
лицо, уполномоченное на вступление в переговоры относительно воз-
можных в будущем сделок;
5)
посыльный – лицо, передающее чужое волеизъявление;
6)
рукоприкладчик – лицо, подписывающее сделку за субъекта, не способ-
ного подписаться собственноручно;
7)
комиссионер – лицо, обязующееся по поручению другой стороны (коми-
тента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но
за счет комитента (ст.190 ГК);
8)
третье лицо договору в пользу третьего лица – лицо, имеющее право
требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу (ст.430 ГК).
Юридические лица могут быть представителями с момента их государственной
регистрации. Если выполнение таких функций не ограничено законом или учредительными документами. Существуют организации, в задачи которых входит только
осуществление представительства, например, адвокатуры.
Представительство, согласно п. 1 ст. 182 ГК РФ, может возникнуть в силу трех
видов юридических фактов. Соответственно следует различать три вида представительства: представительство, основанное на административном акте; представительство, основанное на законе; представительство, основанное на договоре. Первые два
вида представительства называются обязательным, а третье — добровольным.
Когда представительство возникает в силу акта уполномоченного органа, говорят о представительстве, основанном на административном акте. Практически такие административные акты издаются организациями, обслуживающими нужды
населения посредством заключения сделок. Например, издание приказа о назначении на должность продавца магазина, кассира вокзала, приемщика белья в прачечной и т.п. Занимая указанные должности по трудовому договору, они приобретают
соответствующие полномочия на совершение сделок от имени организации — работодателя. Причем для осуществления своей деятельности им не нужно доверенности. Как предусмотрено в п. 1 ст. 182 ГК РФ, полномочие может явствовать из обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной торговле, кассир и т.п.).
Представительство,
случае,
когда
в
основанное
законе
на
специально
законе,
возникает
указывается
на
в
том
возможность
одного лица осуществлять юридические действия за другое лицо. Так, п. 1 ст. 28 ГК
РФ устанавливает, что за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет(малолетних),сделки могут совершать от их имени только родители, усыновители или опекуны. Полномочия последних основываются соответственно в силу факта
происхождения ребенка от данного родителя, усыновления или назначения опекуном.
Представительство, основанное на договоре, означает, что оно возникает в соответствии с волеизъявлением представляемого. Например, отношения, возникающие в силу договора поручения, по которому одна сторона (поверенный) обязуется
совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия (п. 1 ст. 971 ГК РФ).
Закон особо выделяет коммерческое представительство. Согласно п. 1 ст. 184
ГК, коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно
представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Коммерческому представителю
разрешено быть одновременно представителем разных сторон в сделке, если имеется согласие этих сторон или в других случаях, предусмотренных законом. Коммерческий представитель обязан исполнять данные ему поручения с заботливостью
обычного предпринимателя.
Коммерческое представительство осуществляется на основании договора, для
которого закон требует письменную форму. В договоре должны быть оговорены
полномочия коммерческого представителя.
Представительство характеризуется тем, что полномочия по нему устанавливаются обычно путем выдачи доверенности.
Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами (п. 1 ст. 185 ГК
РФ). Доверенность является односторонней сделкой: для ее действительности не
требуется согласие кого-либо. Однако представитель, принимающий полномочия
доверителя, должен быть согласен с этими полномочиями — он вправе использовать доверенность или отказаться от нее.
Значение доверенности состоит в том, что она является средством, удостоверяющим уполномочие ее владельца для совершения действий в пользу другого лица.
Допускается выдача доверенности от имени нескольких лиц, если предусмотренные ею действия касаются однородных интересов этих лиц (ведение дел в суде
от имени нескольких истцов или ответчиков). В качестве представителей также могут выступать как одно, так и несколько лиц.
Требования к доверенности:
1) форма доверенности определяется формой тех сделок, которые будут заключаться представителем с ее помощью (например, доверенность на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна быть нотариально удостоверена);
2) доверенность от имени юридического лица должна быть удостоверена подписью его руководителя, а если это юридическое лицо основано на государственной
или муниципальной собственности, то доверенность должна быть подписана также
главным (старшим) бухгалтером;
3) доверенность «упрощенной формы» (на получение зарплаты, пенсии и т.д.)
может быть удостоверена по месту работы, учебы, месту жительства доверителя, а
также администрацией лечебного учреждения, в котором находится на лечении доверитель.
К нотариально удостоверенным доверенностям приравниваются следующие
доверенности:
• доверенности военнослужащих, удостоверенные начальником, его заместителем, старшим или дежурным врачом госпиталя или санатория;
• доверенности военнослужащих, удостоверенные командиром воинской части
в случае отсутствия в месте расположения этой части нотариальной конторы;
• доверенности лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, удостоверенные начальником соответствующего места лишения свободы;
• доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, пребывающих в
учреждениях социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этих
учреждений (п. 3 ст. 185 ГК).
Виды доверенностей:
• генеральная доверенность (выдаваемая для совершения всех сделок);
• специальная доверенность (выдаваемая для совершения ряда однородных
сделок);
• разовая доверенность (выдаваемая для совершения одной сделки).
Доверенности выдаются на определенный срок. Максимальный срок действия
доверенности — три года. Доверенность, в которой срок действия не оговорен, действует лишь в течение одного года. Доверенность для совершения действий за границей, не содержащая ограничения в сроке ее действия, действительна до ее отме-
ны. Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, недействительна (ничтожна)
(ст. 186 ГК).
Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами,
с приложением печати этой организации. Доверенность от имени юридического лица, основанного на государственной или муниципальной собственности, на получение или выдачу денег и других имущественных ценностей должна быть подписана
также главным (старшим) бухгалтером этой организации.
Требования к представителю, получившему доверенность:
• действия, предусмотренные в доверенности, должны совершаться лично им
(п. 1 ст. 187 ГК);
• передоверие полномочий, содержащихся в доверенности, возможно лишь в
двух случаях: если доверитель предусмотрел такую возможность в самой доверенности либо если представитель вынужден передоверить свои полномочия в силу
сложившихся обстоятелъств в целях охраны интересов доверителя (п. 1 ст. 187 ГК);
• лицо, передавшее свои полномочия другому лицу, обязано сообщить об этом
доверителю (в противном случае доверенное яйцо становится ответственным за
действия лица, которому он передал свои полномочия) (п. 2 ст. 187 ГК);
• передоверие должно совершаться только в нотариальной форме, за исключением «упрощенных» доверенностей (п. 3 ст. 187 ГК).
Права и обязанности доверителя и представителя аннулируются в случае прекращения доверенности.
Основания прекращения доверенности (п. 1 ст. 188 ГК):
1) истечение срока доверенности;
2) отмена доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказ лица, которому выдана доверенность;
4) прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность
либо которому выдана доверенность;
5) смерть, признание недееспособным, ограниченно дееспособным либо безвестно отсутствующим гражданина, выдавшего доверенность, либо гражданина, которому выдана доверенность.
Последствия прекращения доверенности изложены в п. 1 ст. 189ГК. Прекращенная доверенность должна быть возвращена представителем доверителю или его
правопреемнику (в случае смерти доверителя) (п. 3 ст. 189 ГК).
Контрольные вопросы:
1.
Что такое представительство?
2.
Какое представительство основано на законе?
3.
Какое представительство оформляется доверенностью: законное или до-
говорное?
4.
Какие основания предусмотрены для прекращения доверенности?
5.
Какие существуют требования к представителю, получившему доверен-
ность?
6.
Какие виды доверенностей вы можете назвать?
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Субъективные гражданские права могут осуществляться любыми дозволенными законодательством способами. При этом в науке гражданского права общепринято
разграничение
фактических
и
юридических
способов.
Под фактическими способами осуществления субъективного права понимается
действие или система действий управомоченного лица, не обладающих признаками
сделок, или иные юридически значимые действия. Например, использование собственником дома для проживания, автомобиля - для транспортировки собственных
предметов домашнего обихода; производственное использование основных средств
организацией, владеющей ими на праве хозяйственного ведения, и т.п.
Под юридическими способами осуществления субъективного гражданского
права понимаются действие или система действий, обладающих признаками сделок,
или иные юридически значимые действия. Речь идет как о двусторонних, так и об
односторонних сделках
В силу диспозитивности гражданско-правового регулирования участники
гражданских правоотношений свободно, по своему усмотрению осуществляют
субъективные гражданские права.
Под принципами осуществления прав и исполнения обязанностей понимаются
закрепленные в нормах гражданского права руководящие положения, определяющие наиболее общие требования к субъектам в процессе осуществления ими гражданских прав и исполнения обязанностей.
Принцип законности. Законность осуществления прав и исполнения обязанностей предполагает его подчиненность правилам деловой (профессиональной) этики и нравственным принципам общества. Оценка деятельности субъектов через характеристики деловой (профессиональной) этики и нравственных устоев, помимо
характеристики деловых и моральных качеств субъектов, может в случаях, указанных в законе, иметь правовое значение.
Принцип разумности и добросовестности. Оценка законности действий по
осуществлению гражданских прав и исполнению обязанностей через призму нравственности не исключает самостоятельности принципа презумпции разумности и
добросовестности субъектов при осуществлении ими субъективных прав и исполнении обязанностей. Данный принцип формулируется через указание на то, что в случаях, когда закон ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права субъектами разумно и добросовестно, разумность действий и
добросовестность субъектов предполагается (ст. 10 ГК). Без опровержения данной
презумпции в установленном законом порядке нельзя требовать возложения на
субъектов каких-либо неблагоприятных правовых последствий: возмещения убытков; взыскания неустойки; истребования имущества как недобросовестно приобретенного и т.п.
Принцип солидарности интересов и делового сотрудничества. Принцип законности, добросовестности и разумного осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей тесно взаимосвязаны с принципом солидарности интересов и
делового сотрудничества субъектов гражданских прав и обязанностей. В соответствии с ним, во-первых, осуществление гражданских прав управомоченным субъектом не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 3 ст.
209
ГК);
во-вторых, субъекты, осуществляя гражданские права и исполняя обязанности,
должны всячески содействовать друг другу с целью достижения интересующего их
результата; в-третьих, если в результате виновных действий обязанных лиц у управомоченных субъектов, могут возникнуть убытки, то управомоченные субъекты
должны предпринимать меры, предотвращающие возможность возникновения
убытков или уменьшающие их.
Под содержанием гражданских правоотношений понимают субъективные права
и обязанности участников гражданского правоотношения.
Субъективное гражданское право — мера дозволенного поведения субъекта
гражданского правоотношения. Субъективное право состоит из юридических возможностей, называемых правомочиями.
Виды правомочий:
- правомочия требования;
- правомочия на собственные действия;
- правомочия на защиту.
Субъективная обязанность — мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Обязанность сводится к совершению субъектом определенных действий либо к воздержанию от каких-либо действий.
В абсолютных правоотношениях третьи лица должны воздерживаться от действий, препятствующих правообладателю совершать активные действия по удовлетворению своих интересов. В относительных правоотношениях обязанности заключаются в положительных действиях в пользу правообладателя.
Формой исполнения обязанности являются выполнение запретов, исполнение
действий.
Основания возникновения гражданских прав (ст. 8 ГК):
- из договоров сделок;
- из актов государственных органов и органов местного самоуправления;
- из судебного решения;
- в результате приобретения имущества;
- в результате создания объектов интеллектуальной деятельности;
- вследствие причинения вреда другому лицу;
- вследствие неосновательного обогащения;
- вследствие событий, вызывающих гражданско-правовые последствия.
В каждом случае требуется знать, когда возникло право и когда оно прекратится. Например, право собственности на имущество возникает у его приобретателя,
как правило, при передаче этого имущества, однако право собственности на недвижимость возникает с момента государственной регистрации соответствующей сделки (п. 2 ст. 8 ГК).
Осуществление субъективного гражданского права — реализация управомоченным лицом возможностей, заключенных в этом праве. Оно может быть личным
или через представителя. Способы осуществления субъективных гражданских прав:
- фактические - действия, не порождающие юридических последствий (например, использование собственником земельного участка для выращивания овощей);
- юридические - действия, порождающие юридические последствия (например,
заключение сделок, в частности принятие наследства).
Субъективные права должны осуществляться в определенных пределах: в
определенных временных рамках, формах, определенными средствами защиты и по
определенным правилам.
Правила осуществления субъективных гражданских прав:
- осуществление гражданских прав происходит путем совершения действий или
воздержания от совершения определенных действий;
- граждане и юридические лица осуществляют свои права по своему усмотрению и в соответствии со своим интересом;
- отказ субъекта от принадлежащего ему права не влечет прекращение этого
права, а иногда и не имеет юридической силы (ст. 9 ГК).
Пределы осуществления субъективных гражданских прав состоят в том, что
субъекты гражданского права обязаны:
1) осуществлять гражданские права в соответствии с их назначением;
2) не нарушать прав и законных интересов других лиц;
3) не допускать действий, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу;
4) не допускать действий, ограничивающих или устраняющих конкуренцию;
5) действовать разумно и добросовестно;
6) соблюдать нормы нравственности и другие принятые в обществе нормы и
т.д.
Злоупотребление правом — действия субъектов гражданских правоотношений,
совершаемые в рамках предоставленных им прав, но с нарушением их пределов.
Какова бы ни была степень детализации и конкретизации запретов, они не могут исчерпать всех возможных проявлений социально неприемлемых способов,
средств и целей осуществления субъективных гражданских прав. В связи с этим
принципиальное правило о необходимости осуществления гражданских прав в соответствии с социальным назначением дополняется принципиальным запретом
осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред
другому лицу, а также злоупотребления правом в иных формах (п. 1 ст. 10 ГК).
Нарушение данного принципиального запрета в процессе осуществления права является гражданским правонарушением даже при отсутствии специальной нормы,
указывающей на неправомерность конкретного действия, имевшего место при осуществлении субъективного права. Поэтому злоупотребление правом - самостоятельная, специфическая форма нарушения принципа осуществления гражданских прав в
соответствии с их социальным назначением.
Признание злоупотребления правом в качестве гражданского правонарушения
основывается на посылке, что критерием оценки правомерности (неправомерности)
поведения субъектов при отсутствии конкретных норм могут служить нормы, закрепляющие общие принципы. Такая посылка корректна и имеет легальную правовую основу. Допуская аналогию права, законодатель в п. 2 ст. 6 ГК указал, что
гражданские права и обязанности могут возникать из действий граждан и организаций, которые хотя и не предусмотрены законом, но в силу общих начал и смысла
гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Как
видно, законодатель предписывает использовать в качестве критерия признания поведения субъектов юридически значимым - правомерным или неправомерным - общие начала и смысл гражданского законодательства, которые являются не чем
иным,
как
принципами
гражданского
права.
Злоупотребление правом есть особый тип гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным лицом при осуществлении им принадлежащего ему права, связанный с использованием недозволенных конкретных форм в рамках дозволенного ему общего типа поведения.
Конкретные формы злоупотребления правом разнообразны, но их можно разделить на два вида:
а) злоупотребление правом, совершенное в форме действия, осуществленного
исключительно с намерением причинить вред другому лицу (шикана);
б) злоупотребление правом, совершенное без намерения причинить вред, но
объективно причиняющее вред другому лицу.
Определение шиканы, данное в п. 1 ст. 10 ГК, позволяет говорить о том, что
злоупотребление правом в форме шиканы - это правонарушение, совершенное субъектом с прямым умыслом причинить вред другому лицу.
Контрольные вопросы:
1.
Что понимают под субъективным гражданским правом?
2.
Какие принципы осуществления прав и исполнения обязанностей за-
креплены в нормах гражданского права?
3.
Что понимают под субъективной обязанностью?
4.
Какие основания возникновения гражданских прав предусматривает за-
конодательство?
5.
Назовите способы осуществления субъективных гражданских прав?
6.
Что такое злоупотребление правом?
Тема 11. Защита гражданских прав
Защита гражданских прав — одно из правомочий субъективного гражданского
права, направленное на защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав. За-
щита гражданских прав осуществляется общегражданскими, арбитражными и третейскими судами в соответствии с подведомственностью дел, установленной гражданско-процессуальным законодательством (п.1. ст.11 ГК). Право на защиту - это
юридически закрепленная возможность управомоченного лица использовать меры
правоохранительного характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право.
Способы защиты гражданских прав (ст. 12 ГК):
- признание права;
- восстановления положения, существовавшего до нарушения права;
- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- признание сделки действительной;
- признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее
недействительности,
- применение последствий недействительности ничтожной сделки;
- признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления;
- самозащита права;
- применение мер оперативного воздействия;
- присуждения к исполнению обязанности в натуре;
- возмещения убытков;
- взыскания неустойки;
- компенсации морального вреда;
- прекращения или изменения правоотношения;
- неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону;
- иными способами, предусмотренными законом.
Содержание каждого из указанных способов защиты и порядок его применения конкретизируются в нормах общей части гражданского законодательства (ст.
13-16 ГК), в нормах, относящихся к институтам сделок, права собственности, обязательственного права.
Порядок и пределы применения конкретного способа защиты гражданского
права зависят от содержания защищаемого субъективного права и характера его
нарушения
Юрисдикционная форма защиты - это защита гражданских прав государственными или уполномоченными государством органами. Юрисдикционная форма
защиты означает возможность защиты гражданских прав в судебном или административном порядке.
Неюрисдикционная форма защиты гражданского права - защита гражданского права самостоятельными действиями управомоченного лица без обращения к
государственным и иным уполномоченным органам. Такая форма защиты имеет место при самозащите гражданских прав и при применении управомоченным лицом
мер оперативного воздействия.
Под самозащитой гражданских прав понимается совершение управомоченным
лицом не запрещенных законом действий фактического порядка, соразмерных
нарушению права, направленных на охрану его личных или имущественных прав
или интересов, интересов и прав других лиц и государств.
Одним из способов самозащиты гражданских прав является необходимая оборона. Не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не были нарушены ее пределы (ст. 1066 ГК). Следовательно,
необходимой обороной признаются такие меры защиты прав, которые причиняют
вред их нарушителю, но не влекут обязанности обороняющегося по его возмещению, поскольку признаются правомерными (допустимыми). Другим способом самозащиты гражданских прав является действие управомоченного лица в условиях
крайней необходимости. Под действиями, совершенными в состоянии крайней
необходимости, понимаются такие действия, которые предпринимаются лицом для
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам,
если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными
средствами (ст. 1067 ГК). Указанные действия допустимы, если причиненный вред
менее значителен, чем вред предотвращенный.
Под мерами оперативного воздействия понимаются такие юридические средства правоохранительного характера, которые применяются к нарушителю граждан-
ских прав и обязанностей непосредственно управомоченным лицом как стороной в
гражданском правоотношении, без обращения за защитой права к компетентным
государственным органам. К ним, в частности, относятся: односторонний отказ от
нарушенного другой стороной договора, задержка выдачи груза получателю до внесения
им
всех
причитающихся
платежей
и
т.п.
Прежде всего названные меры являются мерами правоохранительными. Они
применяются управомоченным лицом лишь тогда, когда обязанная сторона допустила те или иные нарушения, например не выполнила обязательства в установленный срок, уклоняется от выполнения тех или иных действий, систематически задерживает платежи, ненадлежаще исполняет обязательства и т.п. Другая особенность
мер оперативного воздействия состоит в том, что их применение носит односторонний характер.
К мерам правоохранительного характера, применяемым к нарушителям гражданских прав компетентными государственными органами, относятся те способы
защиты гражданских прав, которые реализуются в юрисдикционной форме - в судебном или административном порядке.
Меры государственно-принудительного порядка, применяемые компетентными
государственными органами, условно можно подразделить на два блока. Первый
блок составляют меры государственно-принудительного порядка, не обладающие
признаками гражданско-правовой ответственности.
Второй блок составляют меры гражданско-правовой ответственности.
Убытки – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода) (ч.2 п.2 ст.15 ГК).
Контрольные вопросы:
1.
Что понимают под защитой гражданских прав?
2.
Какие способы защиты гражданских прав вы можете назвать?
3.
Что такое самозащита гражданских прав?
4.
В каких случаях возможно применение мер оперативного воздействия?
5.
Что такое убытки?
Тема 12. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Срок — разновидность юридических фактов (событие), определенный момент
или отрезок времени, с наступлением или истечением которого законодательство
связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, а также наступление юридических последствий. Срок может определяться календарной датой, истечением периода времени, указанием на событие, которое
должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК). Они могут классифицироваться по способам исчисления, основаниям установления, характеру определения, по назначению. Так, они могут определяться как промежутком (отрезком) времени, так и точным моментом. Сроки могут устанавливаться нормативным актом, соглашением
сторон или односторонней сделкой (по воле участников правоотношения), а также
судебным решением. По характеру определения законом или договором можно выделить сроки императивные и диспозитивные, определенные и неопределенные,
общие и частные.
Правила исчисления сроков:
1) сроки могут исчисляться минутами, часами, днями, неделями, месяцами, годами;
2) течение срока начинается на следующий день после календарной даты или
события, с которым связано его начало (ст. 191 ГК);
3) правила определения окончания срока зависят от единицы, которой измеряется срок:
- срок, исчисляемый днями, истекает в 24.00 последнего дня срока (если срочное действие совершается в организации — в момент прекращения соответствующих операций);
- срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней
недели срока;
- срок, исчисляемый в полмесяца, истекает в пятнадцатый день от начала исчисления;
- срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего
месяца срока, а при его отсутствии - в последний день этого месяца;
- срок, исчисляемый кварталами, истекает аналогично месяцам, считая квартал
за три месяца (начало отсчета кварталов ведется с начала года);
- срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие число и месяц последнего года срока.
Если последний день срока — нерабочий, днем окончания срока считается
ближайший следующий рабочий день.
Виды сроков разнообразны, они классифицируются по следующим основаниям:
1) по субъекту установления сроки различаются как законные, договорные, судебные;
2) по правовым последствиям сроки делятся на правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие;
3) по степени обязательности для сторон гражданского правоотношения сроки
делятся на императивные (неизменяемые) и диапозитивные (изменяемые);
4) по степени распространяемости сроки делятся на общие и специальные;
5) по степени определенности сроки делятся на абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные;
6) по назначению сроки делятся на сроки осуществления гражданских прав,
сроки исполнения обязанностей и сроки защиты гражданских прав;
7) сроки осуществления гражданских прав делятся на сроки существования
гражданских прав, пресекательные сроки, претензионные сроки, гарантийные сроки,
сроки годности, сроки службы, сроки реализации товаров, сроки хранения товаров;
8) сроки исполнения обязанностей делятся на общие и промежуточные.
Императивные сроки не могут быть изменены соглашением участников гражданских правоотношений. Таково, в частности, подавляющее большинство сроков,
установленных нормами корпоративного и наследственного права. В отличие от них
диспозитивные сроки могут изменяться соглашением сторон, например, во многих
договорах.
Определенные сроки исчисляются путем указания их длительности либо точных моментов их начала и окончания. Так определены законом давностные сроки.
Неопределенные сроки устанавливаются путем указания каких-либо приблизительных критериев, соответствующих конкретной ситуации ("разумный срок" исполнения обязательства в соответствии с п. 2 ст. 314 ГК, "соразмерный срок" для устранения недостатков товара или работы, "момент востребования" и т.п.), либо вообще не
определяются (при заключении договора без указания срока его действия). Обычно
это имеет место в договорных обязательствах. Здесь же встречаются общие и частные сроки. Последние конкретизируют общий срок, например промежуточные сроки завершения отдельных этапов работы, производящейся по договору подряда (п. 1
ст. 708 ГК).
Сроки существования гражданских прав представляют собой сроки действия
субъективных прав во времени. Они призваны обеспечить управомоченным лицам
время для реализации их прав и вместе с тем придать известную определенность и
устойчивость гражданскому обороту. С истечением данного срока субъективное
гражданское право прекращается, а возможность его реализации утрачивается. Так,
срок действия доверенности не может превышать трех лет (п. 1 ст. 186 ГК), авторское право по общему правилу действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти (п. 1 ст. 27 Закона об авторском праве и смежных правах), а патент на
изобретение - в течение 20 лет с даты поступления заявки в патентное ведомство (п.
3 ст. 3 Патентного закона). Следует учитывать, что среди гражданских прав имеются бессрочные субъективные права, например право собственности.
Пресекательные (преклюзивные) сроки устанавливают пределы существования
гражданских прав. Они предоставляют управомоченным лицам строго определенное
время для реализации их прав под угрозой прекращения этих прав. Так, если сумма
денежных средств, числящихся на банковском счете клиента, окажется меньше
предусмотренного банковскими правилами или договором минимума и не будет
восстановлена в течение месяца со дня предупреждения клиента об этом, банк вправе расторгнуть по суду договор с таким клиентом (п. 2 ст. 859 ГК). Для принятия
наследства наследником предоставляется шесть месяцев с момента открытия
наследства (ст. 546 ГК РСФСР 1964 г.), по истечении которых право на принятие
наследства по общему правилу утрачивается. Такого рода сроки по сути являются
санкциями за недолжное осуществление или неосуществление прав, как правило досрочно прекращающими само субъективное гражданское право. В этом качестве они
представляют собой сравнительно нечасто встречающееся исключение. С ними
нельзя отождествлять любые сроки существования гражданских прав, имеющие
иное
назначение.
Гарантийные сроки - периоды времени, в течение которых продавец, изготовитель или иной услугодатель гарантирует пригодность товара (вещи) или услуги для
использования по обычному назначению, а приобретатель (пользователь) вправе потребовать безвозмездного устранения обнаруженных недостатков, замены товара
(услуги) либо применения иных установленных законом или договором последствий. Такие сроки установлены, в частности, ст. 470 и 471 ГК для проданных товаров (вещей), ст. 722 ГК для результатов подрядных работ и т.д. Разновидностью гарантийных сроков являются сроки службы, которые устанавливаются для товаров
(работ) длительного пользования (п. 1 ст. 5 Закона о защите прав потребителей). В
отличие от них сроки годности, устанавливаемые для продуктов питания, медикаментов и некоторых других товаров (вещей) (ст. 472 ГК; п. 4 ст. 5 Закона о защите
прав потребителей) представляют собой периоды, по истечении которых товар считается непригодным для использования по назначению и потому не подлежит реализации (продаже). Они представляют собой разновидность пресекательных сроков
и потому не должны отождествляться с гарантийными сроками.
Сроки исполнения обязанностей - периоды, в течение которых обязанные лица
должны исполнить лежащие на них обязательства. Такие сроки нередко устанавливаются соглашением сторон, а иногда вообще не определяются или определяются
моментом востребования (ст. 323 ГК). В гражданском обороте важно также иметь в
виду, что досрочное исполнение обязанности не всегда соответствует интересам
управомоченного лица (например, если речь идет об обязанности по хранению вещей). Поэтому оно допускается, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства (ст. 315 ГК). Нарушение сроков исполнения обязанностей (просрочка) является основанием для применения к нарушителю мер гражданско-правовой ответственности.
Сроки защиты гражданских прав - предоставленные управомоченным лицам
периоды времени для обращения к правонарушителю или к суду с требованием о
защите или принудительном осуществлении своих прав. К ним относятся претензионные сроки и сроки исковой давности.
Претензионные сроки устанавливают обязанность управомоченного лица предварительно (до суда) обратиться с заявлением об удовлетворении своих требований
к предполагаемому нарушителю для их удовлетворения в добровольном порядке.
Они могут устанавливаться соглашением сторон или обычаями делового оборота и в
этом случае не затрагивать права управомоченного (потерпевшего) лица на судебную защиту. До недавнего времени соблюдение таких сроков было обязательным
условием обращения в арбитражный суд с иском к юридическим лицам. Между тем
угроза утраты права на предъявление иска из-за несоблюдения претензионного порядка, по сути, делает претензионные сроки пресекательными и противоречит принципу свободного, самостоятельного осуществления гражданских прав. Не случайно
обязательный претензионный порядок неизвестен ни развитым правовым системам,
ни международному коммерческому обороту. Поэтому новое гражданское законодательство сохраняет его лишь как исключение, главным образом в сфере транспортных обязательств (ст. 797 ГК).
Исковой давностью признается срок для принудительной защиты нарушенного
права
путем
предъявления
иска
в
суд
(ст.
195
ГК).
Назначение исковой давности - предоставить потерпевшему строго определенный, но вполне достаточный срок для защиты его права. По истечении исковой давности потерпевший лишается возможности принудительной (судебной) защиты своего права, но само нарушенное право сохраняется. Исковая давность — срок для
защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК).
В период исковой давности государственные органы, в частности суд, должны
способствовать восстановлению нарушенного права субъекта путем удовлетворения
требования, указанного в его иске.
Истечение срока давности погашает право истца на защиту его интересов в
принудительном юрисдикционном порядке.
Значение срока исковой давности как гражданско-правового института заклю-
чается в том, что этот институт стимулирует своевременное осуществление участниками гражданского оборота своих прав и тем самым служит упорядочению и
укреплению хозяйственного оборота.
Правила, касающиеся срока исковой давности (п. 2 ст. 199 ГК):
- требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом
независимо от истечения срока исковой давности;
- исковая давность применяется по заявлению стороны в споре;
- заявление о применении исковой давности должно быть сделано до вынесения
судом решения по делу;
- истечение срока исковой давности служит основанием для отклонения ответчиком требования истца;
- при отсутствии заявления ответчика об истечении срока исковой давности на
суде иск подлежит удовлетворению, несмотря на то, что срок исковой давности по
требованию истек.
Понятие исковой давности связано с двумя понятиями: право на иск в материальном смысле - это право добиваться от суда принудительной защиты и право на
иск в процессуальном смысле - это право на обращение в суд. Разница между ними
заключается в том, что право в материальном смысле погашается по истечении
определенного срока, а право на иск в процессуальном смысле не ограничено во
времени.
Виды сроков исковой давности:
1) общий срок — три года (ст. 196 ГК);
2) специальные сроки — измененные по отношению к общему сроку (ст. 197
ГК).
Пример специальных сроков: для исков о применении последствий недействительности ничтожных сделок (п. 1 ст. 181 ГК), для требования о безвозмездном
устранении недостатков по договору бытового подряда, представляющих опасность
для жизни и здоровья заказчика (п. 2 ст. 737 ГК), установлен срок десять лет. Срок,
равный одному году, установлен по искам кредиторов, не получивших уведомления
о продаже предприятия, а также о признании договора о продаже предприятия недействительным (п. 2, 3 ст. 562 ГК). Срок в два года установлен для требования, вы-
текающего из договора имущественного страхования (ст. 966 ГК).
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК).
Правила исковой давности распространяются на все гражданские правоотношения. Срок исковой давности не распространяется на (ст. 208 ГК):
- требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и
личных неимущественных благ;
- требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
- требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан;
- требования собственника или другого владельца об устранении нарушений
его права.
Эти требования могут быть удовлетворены судом в любое время.
Начало течения сроков исковой давности.
По общему правилу срок исковой давности начинает исчисляться с того дня,
когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 200
ГК).
Исключения из этого правила могут быть лишь в случаях, установленных законом. Например, это касается обязательственных отношений:
- по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой
давности начинается по окончании срока исполнения обязательства;
- по обязательствам с неопределенным сроком исполнения или если срок определен моментом востребования, течение срока исковой давности начинается с момента возникновения у кредитора права предъявления своего требования к должнику об исполнении обязательства;
- при предоставлении должнику льготного срока для исполнения требования
кредитора исчисление срока исковой давности начинается после окончания льготного срока;
- при поставке товаров ненадлежащего качества течение срока исковой давности начинается со дня установления покупателем недостатков в поставленных ему
товарах, а точнее — со дня составления соответствующего акта об этих недостатках;
- по регрессным обязательствам течение срока исковой давности начинается с
момента исполнения основного обязательства;
- по требованиям, предъявляемым отправителями грузов к их перевозчикам, течение срока исковой давности начинается с момента получения ответа на претензию
или по истечении срока, установленного для ответа на претензию.
При проработке вопроса о начале течения сроков исковой давности следует
изучить ст. 200 (п. 2, 3), 314, 797 ГК РФ.
Перерыв, приостановление, восстановление сроков исковой давности
В случае возникновения обстоятельств, препятствующих предъявлению иска,
возможны приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.
Срок исковой давности приостанавливается (п. 1 ст. 202 ГК):
- если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое
обстоятельство — непреодолимая сила;
- если одна из сторон обязательства находится в составе Вооруженных сил, переведенных на военное положение;
- в случае установления Правительством РФ отсрочки исполнения данного обязательства — моратория;
- в силу приостановления действия нормативного акта, регулирующего соответствующие отношения.
Перечисленные выше препятствия для предъявления иска принимаются во
внимание судом лишь в том случае, если они возникли в последние шесть месяцев
срока исковой давности, а если срок исковой давности равен шести месяцам, то в
течение всего срока исковой давности (п. 2 ст. 202 ГК).
После прекращения обстоятельства, послужившего причиной приостановления
исковой давности, течение срока продолжается. При этом оставшаяся часть срока
исковой давности удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен
шести месяцам, то до конца этого срока (п. 3 ст. 202 ГК).
При перерыве исковой давности (ст. 203 ГК) время, истекшее до наступления
обстоятельства, послужившего основанием для перерыва, не засчитывается в давностный срок. Он начинает течь заново и продолжается в течение времени, предусмотренного законом.
Основанием для перерыва срока исковой давности являются следующие два
обстоятельства:
- предъявление кредитором в суд иска;
- признание долга должником.
Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен судом, если
причина пропуска срока исковой давности будет признана судом уважительной (ст.
205 ГК).
Восстановление пропущенного срока исковой давности является исключительной мерой и применяется лишь при следующих условиях:
- пропуск срока был связан с личностью должника;
- обстоятельства, послужившие причиной пропуска срока исковой давности,
возникли в последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок был
равен шести месяцам, то в течение всего этого срока.
Должник, исполнивший обязательство по истечении срока исковой давности,
не вправе требовать исполненного обратно (ст. 206 ГК). При истечении срока исковой давности по требованию, связанному с главным обязательством, истекает срок
требования и по дополнительному обязательству, обеспечивающему исполнение
главного обязательства (ст. 207 ГК).
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся течение срока исковой давности до предъявления иска продолжается в общем порядке (ст. 204 ГК).
Контрольные вопросы:
1.
Понятие и виды сроков как разновидности юридических фактов?
2.
Правила исчисления сроков?
3.
Какие виды сроков вы знаете?
4.
Что понимают под сроком защиты гражданских прав?
5.
Что такое исковая давность?
6.
Каково значение срока исковой давности?
7.
Назовите виды сроков исковой давности?
8.
На какие требования не распространяется срок исковой давности?
9.
Когда начинает исчисляться срок исковой давности?
10.
В каких случаях приостанавливается течение срока исковой давности?
11.
В каких случаях возможно восстановить пропущенный срок исковой
давности?
Тема 13. Личные неимущественные блага и их защита
Неимущественные отношения, урегулированные нормами гражданского права,
обладают рядом отличительных признаков:
1) нематериальный характер,
2) направленность на выявление и развитие индивидуальности личности,
3) особый объект,
4) специфика оснований возникновения и прекращения.
Нематериальный характер личных неимущественных прав проявляется в том,
что они лишены экономического содержания. Это означает, что личные неимущественные права не могут быть точно оценены (например, в деньгах), для них не характерна возмездность, их осуществление не сопровождается имущественным
предоставлением (эквивалентом) со стороны других лиц.
Важный признак личных неимущественных прав – их направленность на выявление и развитие индивидуальности личности. Институт личных неимущественных
прав охраняет самобытность и своеобразие управомоченного субъекта. Безусловно,
каждый гражданин обладает собственным комплексом имущественных прав, которые также позволяют выделить его из массы других, но все же неимущественные
права имеют приоритет при индивидуализации личности.
Самостоятельный признак личных неимущественных прав – особенность их
объектов. Само личное неимущественное право и его объект тесно взаимосвязаны,
но не тождественны. Объектами личных неимущественных прав выступают нематериальные (духовные) блага.
В законодательстве приводится приблизительный перечень нематериальных
благ: жизнь, здоровье, личная неприкосновенность, имя, честь, достоинство, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и др. В п. 1 ст. 150 ГК
утверждается, что нематериальные блага неотчуждаемы и непередаваемы иным
способом. Это означает невозможность их продажи, дарения, аренды, передачи в залог и т.п. Однако нужно уточнить, что после смерти гражданина неотчуждаемость
не является характерной особенностью нематериального блага. Узаконенная возможность осуществления и защиты неимущественных прав после смерти их обладателя третьими лицами приводит к мысли о существовании при этом некоторых нематериальных благ в отрыве от человека в усеченном объеме (составе).
Следующий признак личных неимущественных прав – специфика оснований их
возникновения и прекращения. Личные неимущественные права могут возникать
при наступлении определенных событий. Так, с момента рождения (событие) человек обладает субъективными правами на имя, здоровье, индивидуальный облик и др.
Отдельные личные неимущественные права (или их правомочия) возникают в
связи с заключением сделок: например, право на тайну переписки – из договора оказания услуг связи, право на адвокатскую тайну – из договора поручения.
Большинство личных неимущественных прав прекращается со смертью их носителя. Однако некоторые правомочия, составляющие личное неимущественное
право, осуществляются правопреемниками и после смерти управомоченного.
Например, наследник вправе дать согласие на использование имени наследодателя в
товарном знаке, но не может именоваться и подписываться именем умершего.
Существуют различные критерии для систематизации личных неимущественных прав. Если в качестве критерия классификации выбрать цели, которые ставятся
при осуществлении прав, то можно выделить несколько групп.
К первой группе следует отнести личные неимущественные права, обеспечивающие физическое благополучие (целостность) личности: право на жизнь, право на
физическую и психическую неприкосновенность, право на здоровье, право на благоприятную окружающую среду.
Во вторую группу входят права, обеспечивающие индивидуализацию личности:
право на имя, право на индивидуальный облик и голос, право на честь, достоинство,
деловую репутацию.
Третью группу составляют права, обеспечивающие автономию личности в обществе: права на тайну частной жизни (право на врачебную тайну, право на тайну
переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений и др.) и права на
неприкосновенность частной жизни (право на неприкосновенность личной свободы,
право на неприкосновенность жилища и др.).
Каждый человек имеет право на жизнь. Жизнеспособный плод становится
субъектом права с момента отделения от организма матери. Заключение о смерти
дается на основе констатации необратимой гибели всего головного мозга. Исходя из
этого, с юридической точки зрения жизнь можно охарактеризовать как высшее благо, возникающее с момента отделения жизнеспособного ребенка от организма матери и продолжающееся в течение функционирования всего головного мозга.
Содержание права на жизнь складывается из правомочия на сохранение жизни
(индивидуальности) и правомочия на распоряжение жизнью.
Правомочие на сохранение жизни (индивидуальности) проявляется в возможности самостоятельно решать вопросы (давать или не давать согласие) об изменении
пола, пересадке органов и тканей животных. Правомочие на сохранение жизни таких субъектов, как слабоумные и душевнобольные, лица, находящиеся в летаргическом сне, дети, воспитанные животными в природной среде, должно обеспечиваться
дополнительными мерами со стороны обязанных лиц (специальное обучение, медицинское обслуживание, уход и пр.).
Правомочие по распоряжению жизнью состоит в возможности подвергать себя
значительному риску (например, проведение опасного опыта на здоровом человекедобровольце) и возможности решать вопрос о прекращении жизни (в частности, отказ от ампутации конечностей при гангрене приводит к смертельному исходу).
Для защиты права на жизнь характерны превентивные способы защиты – гражданин вправе требовать пресечения действий, создающих угрозу нарушения этого
права. Если возникновение неизлечимой болезни произошло по вине других лиц
(например, неосторожное заражение вирусом иммунодефицита человека при переливании крови), то потерпевший может требовать компенсации морального вреда.
Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения здоровье характеризуется состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а
не только отсутствием болезней.
Позитивное содержание права на здоровье состоит из правомочий владения,
пользования и распоряжения своим здоровьем. Правомочия по владению и пользованию своим здоровьем осуществляются фактически постоянно, но как бы юридически незаметно, а проявляются в особых ситуациях и в случае нарушения здоровья.
Так, гражданин имеет возможность обратиться в поликлинику, больницу, диспансер
и заключить с этими учреждениями договор на оказание медицинской помощи. При
вступлении гражданина в правоотношение с медицинским учреждением он становится обладателем относительных субъективных прав (на квалифицированную медицинскую помощь, выбор врача, информацию о состоянии здоровья, проведение
консилиума и пр.), которые конкретизируют содержание права на здоровье и определяют его пределы на период срока действия договора с конкретным обязанным
субъектом. Правомочие по распоряжению своим здоровьем проявляется при заключении договора донорства, поскольку следствием предоставления своих органов и
тканей может быть временное или постоянное ухудшение состояния здоровья.
Наиболее характерный способ защиты нарушенного права на здоровье – возмещение имущественного вреда в форме взыскания в пользу потерпевшего утраченного потерпевшим заработка, вынужденных дополнительных расходов. Применяется также компенсация неимущественного вреда.
Физическая неприкосновенность означает автономное решение вопросов о
пользовании и распоряжении своим телом, отделенными от организма органами,
тканями. Психическая неприкосновенность – свободное совершение поступков в
соответствии со своим сознанием и волей.
В содержание права на физическую и психическую неприкосновенность
входят правомочие гражданина самостоятельно пользоваться и распоряжаться своим телом, отделенными от организма органами и тканями, правомочие свободно совершать поступки в соответствии со своим сознанием и волей, а также правомочие
требовать, чтобы другие субъекты воздерживались от нарушения его права.
Право на физическую и психическую неприкосновенность реализуется путем
заключения управомоченным возмездных договоров на личную охрану со специальными фирмами или отдельными гражданами (телохранителями, охранниками).
Право на психическую неприкосновенность осуществляется также через заключение договоров между управомоченным и врачом-психотерапевтом или экстрасенсом
на устранение воздействия гипноза. При нарушении физической и психической
неприкосновенности возможно использовать такие способы защиты, как возмеще-
ние возникших убытков, компенсация неимущественного вреда, пресечение действий, препятствующих осуществлению права.
Право на благоприятную окружающую среду состоит из правомочий по использованию, изменению окружающей среды, получению информации о санитарноэпидемиологическом состоянии. Правомочие по использованию окружающей среды
заключается в возможности дышать чистым воздухом, пользоваться естественными
неотравленными плодами и благами природы, не подвергаться воздействию шума,
вибрации и пр.
Известно, что восприимчивость, выживаемость и понятие комфорта среды обитания различны у людей и зависят от пола, расы, возраста и т.д. В идеале следовало
бы признать, что правомочие по использованию окружающей среды должно быть
рассчитано на конкретного, а не на среднестатистического человека. Но пока применяются единые для всех нормативные показатели, определяющие качество среды
обитания: градостроительные нормативы; санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы; нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную среду.
Документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуациях, экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-эпидемиологическую и
другую информацию, необходимую для обеспечения безопасности граждан и населения в целом, относятся к категории открытых и общедоступных государственных
информационных ресурсов. Гражданин имеет право запросить соответствующую
информацию, не обосновывая необходимость ее получения.
В качестве способа защиты права на благоприятную окружающую среду применяется такая мера, как пресечение действий, препятствующих осуществлению
права. Гражданин может потребовать в судебном порядке ограничения, приостановления, прекращения деятельности предприятий и других объектов, оказывающих
отрицательное влияние на окружающую природную среду и здоровье человека.
Личные неимущественные отношения, обеспечивающие индивидуализацию
личности, регулируются ст. 19, 152 ГК, ст. 514 ГК 1964 г., ст. 30, 32, 58, 59, 134 СК.
На практике применяется также постановление № 11 Пленума Верховного Суда РФ
от 18 августа 1992 г. «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении суда-
ми дел о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц».
Под именем в широком смысле понимаются собственное имя гражданина, его
отчество и фамилия. Полагаем, что компонентом имени является и подпись. Подпись выбирается гражданином самостоятельно и фиксируется в паспорте при выдаче. Нельзя смешивать право на присвоение имени с самим правом на имя. Содержание права на имя включает правомочия по владению, пользованию и распоряжению именем.
Правомочие по владению именем состоит в том, что гражданин обладает определенным именем, закрепленным в официальных документах (свидетельстве о рождении, паспорте, военном билете и др.) и зарегистрированным в органе записи актов
гражданского состояния.
Правомочие пользования именем означает возможность гражданина требовать
от других лиц, чтобы они называли его надлежащим образом; скрывать свое имя,
выступая в предусмотренных законом случаях анонимно или под псевдонимом; давать разрешение на использование своего имени другими лицами безвозмездно или
возмездно.
Перемена имени регулируется Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и производится органом записи актов
гражданского состояния по месту жительства или по месту государственной регистрации рождения лица, желавшего переменить имя.
Лицо, достигшее 14-ти лет, вправе переменить свое имя. Перемена имени лицом, не достигшим 14-ти лет, а также изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя может производиться по совместной просьбе родителя с
разрешения органа опеки и попечительства.
Перемена имени лицом, не достигшим совершеннолетия, производится при
наличии согласия обоих родителей, а при отсутствии такого согласия – на основании решения суда, за исключением случаев приобретения лицом полной дееспособности до достижения им совершеннолетия в порядке, предусмотренном законом.
Перемена гражданином имени не является основанием для прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Гражданин,
переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих изменений в документы, оформленные на прежнее имя. Гражданин обязан принимать
меры для уведомления своих должников и кредиторов о перемене своего имени и
несет риск последствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его
имени.
Гражданин, чье имя противоправно используется другим лицом, может требовать прекращения пользования его именем. Гражданин, кому необоснованно отказывают в перемене имени или которого принуждают к перемене имени, вправе
оспаривать такие действия. Гражданин, имя которого без согласия используется в
товарном знаке, вправе предъявить требование об уничтожении изготовленных
изображений товарного знака или о его удалении с товара (упаковки). Помимо указанных мер в случае нарушения права на имя могут быть заявлены требования об
опубликовании опровержения о нарушении имени, возмещении причиненного
имущественного ущерба и компенсации морального вреда.
Индивидуальный облик (вид) включает в себя внешность, фигуру, физические
данные, одежду, т.е. совокупность таких сведений о лице, которые можно получить,
не прибегая к специальным исследованиям. Индивидуальность голоса заключается в
звуках, производимых голосовым аппаратом в форме слов, мелодии и иной форме,
которые характеризуются высотой, диапазоном, силой, тембром, интонацией.
Содержание права на индивидуальный облик состоит из правомочий самостоятельно определять и использовать свой индивидуальный облик, распоряжаться
им в установленных пределах, требовать от других лиц не нарушать неприкосновенность облика.
Распространены гражданско-правовые договоры, направленные на формирование индивидуального облика с помощью третьих лиц, – парикмахерской (прическа,
грим), медицинского центра (пластические операции, косметологические процедуры), других специалистов (например, нанесение татуировки). Отдельным категориям лиц (работников) предписана определенная одежда во время исполнения служебных обязанностей. Так, военнослужащие внутренних войск имеют установленные знаки отличия и форму одежды, судьи при осуществлении правосудия должны
облачаться в мантии.
Правомочие по использованию своего индивидуального облика может проявляться в возможности дать согласие или запретить использовать свой облик другими лицами. В частности, опубликование, воспроизведение и распространение произведения изобразительного искусства, в котором изображено другое лицо, допускается лишь с согласия изображенного, а после его смерти – с согласия его детей и
пережившего супруга. Но согласие изображенного не требуется, если опубликование, воспроизведение или распространение произведения делается в государственных или общественных интересах либо изображенное лицо позировало автору за
плату.
Иногда закон запрещает использовать изображение гражданина. Например, в
рекламе алкогольных напитков, табака и табачных изделий не допускается использовать образы физических лиц в возрасте до 35 лет, пользующихся популярностью у
несовершеннолетних, и лиц в возрасте до 21 года.
Право на голос состоит из правомочий по использованию своего голоса, а
также по распоряжению звукозаписью. Гражданин может дать согласие на использование своего голоса в рекламе, эстрадных номерах, путем записи на магнитную
ленту, пластинку. Распоряжение записью голоса проявляется в возможности совершать различные сделки по отчуждению звукозаписи, дать согласие на компьютерную обработку записи голоса в целях создания новой версии звукозаписи. Закон
оговаривает случаи, когда возможны записи голоса гражданина без его согласия.
Например, по решению следователя при производстве следственного действия и при
допросе обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего может быть
применена звукозапись. Но лица, участвующие в следственном действии, и допрашиваемый должны быть предварительно уведомлены о намерении использования
звукозаписи.
Гражданин, право которого на индивидуальный облик и голос нарушено, вправе требовать запретить использовать его облик (голос), снять изображение (с выставки, витрины), изъять тираж (плакатов, открыток), изъять кадры кино- и телефильма, запретить показ фильма, клипа, возместить имущественный ущерб и моральный вред.
В содержание права на честь, достоинство, деловую репутацию входят правомочия по владению, пользованию и изменению чести, достоинства, деловой репутации. Правомочие по владению заключается в возможности обладать честью, достоинством, деловой репутацией без обращения за содействием третьих лиц и требовать от любого и каждого не нарушать эти блага. Правомочие пользования дает
возможность использовать сложившиеся в обществе представления о себе в личной,
трудовой, общественной и иных сферах деятельности.
Правомочие по изменению содержания чести и деловой репутации может быть
реализовано, в частности, путем заключения сделок, направленных на формирование определенного имиджа. В настоящее время в России и за рубежом созданы
фирмы (чаще – рекламные агентства), которые в соответствии с соглашением с конкретным лицом занимаются за плату созданием и утверждением его имиджа (основную часть которого составляет формирование общественной оценки личности, т.е.
чести).
Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.
Следовательно, для удовлетворения иска необходимо, чтобы сведения:
а) были порочащими,
б) не соответствовали действительности,
в) получили распространение.
Если сведения, порочащие честь, достоинство, деловую репутацию, были распространены в средствах массовой информации, то они должны быть опровергнуты
в тех же средствах массовой информации. Если указанные сведения содержатся в
документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. Порядок опровержения в иных случаях устанавливается судом в зависимости от
конкретных обстоятельств каждого дела: принести публичное извинение истцу;
опровергнуть распространенные сведения на собрании; направить письменное
опровержение в организацию, в которую были сообщены сведения, порочащие истца, и др.
Наряду с опровержением порочащих сведений гражданин вправе требовать
возмещения убытков и компенсации морального вреда, причиненных их распространением.
Личные неимущественные отношения, обеспечивающие автономию личности
в обществе, регулируются Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 r., Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ
«О почтовой связи», Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об
оперативно-розыскной деятельности», Федеральным законом от 20 февраля 1995 г.
№ 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», Законом РФ от
25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и другими правовыми актами.
Тайну частной (личной) жизни составляют сведения об определенном человеке,
не связанные с его профессиональной или общественной деятельностью и дающие
оценку его характеру, облику, здоровью, материальному состоянию, семейному положению, образу жизни, отдельным фактам биографии, а также его отношениям с
родственниками, знакомыми и т.п. Законодательство вводит специальные нормы по
защите тайны частной жизни, когда гражданину для осуществления своего права
необходимо содействие третьих лиц – профессионалов: врачебная тайна; нотариальная тайна; адвокатская тайна; банковская тайна; тайна документов личного характера, телефонных и иных переговоров, телеграфных и иных сообщений; другие
профессиональные тайны. Но и в иных ситуациях (при отсутствии необходимости
сохранения профессиональных тайн) гражданин вправе требовать сохранения тайны
его частной жизни.
При разглашении сведений, составляющих тайну частной жизни, потерпевший
вправе требовать от нарушителя возмещения возникших убытков и компенсацию
морального вреда.
Право на неприкосновенность частной (личной) жизни означает возможность самостоятельного решения всех вопросов частной жизни и запрет вмешательства третьих лиц, кроме случаев, предусмотренных законом или согласованных с
гражданином.
Так, право на неприкосновенность частной жизни должностного лица или
гражданина, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, может
быть временно ограничено при проведении проверочных мероприятий в период
оформления допуска к государственной тайне. Право на неприкосновенность телефонных переговоров может быть ограничено в форме временного отключения телефонных аппаратов для обеспечения приоритета сообщений, касающихся безопасности человеческой жизни на море, земле, в воздухе, космическом пространстве, проведения неотложных мероприятий в области обороны, безопасности и охраны правопорядка, а также для сообщений о крупных авариях, катастрофах, эпидемиях, эпизоотиях и стихийных бедствиях.
Контрольные вопросы:
1.
Какими признаками характеризуются личные неимущественные права?
2.
Какие права обеспечивают индивидуализацию личности?
3.
Из каких правомочий состоит содержание права на здоровье?
4.
Охарактеризуйте полномочия по владению и пользованию именем?
5.
Что включает в себя понятие индивидуальный облик?
Тема 14. Право собственности и другие вещные права. Общие положения.
Право собственности как субъективное право состоит из правомочий владения,
пользования и распоряжения (п. 1 ст. 209 ГК). Собственность – это экономическая
категория, отражающая отношения между людьми по поводу вещей.
Признаки собственности:
1)
это общественное отношение;
2)
это имущественное отношение;
3)
это волевое отношение.
Понятие «право собственности» принято рассматривать в двух смыслах: объек-
тивном и субъективном.
Право собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм,
регулирующих отношения между людьми по поводу вещей. Эти нормы образуют
подотрасль гражданского права.
Право собственности в субъективном смысле — закрепленная за собственником возможность осуществлять свои полномочия в своих интересах, не противореча
закону.
Понятие «содержание права собственности» относится к праву собственности в
субъективном смысле.
Содержание права собственности — это три правомочия собственника:
- владение — фактическое обладание вещью (различают законное и незаконное
владение, титульное владение, добросовестное и недобросовестное владение);
- пользование — право на извлечение из вещи ее полезных свойств в процессе
личного или производственного потребления;
- распоряжение — право определять юридическую судьбу вещи (п. 1 ст. 209
ГК).
Под правомочием владения понимается основанная на законе (или юридически обеспеченная) возможность фактического обладания вещью, осуществления хозяйственного господства над ней. В зависимости от основания возникновения, владение несобственника может быть законным (титульным) и незаконным.
Законным признается владение, имеющее под собой правовое основание (титул владения). Право владения титульного владельца всегда производно от права
собственности, поэтому требуется правовое основание для переноса правомочия
владения с собственника на несобственника. Титульными владельцами, в частности,
являются арендатор, залогодержатель, хранитель, доверительный управляющий, так
как их владение основано на соответствующих договорах.
Незаконным признается владение, не опирающееся на какое-либо правовое
основание. Незаконное владение может быть двух видов: добросовестное и недобросовестное.
Добросовестным является владелец, который не знал и не мог знать, что его
владение не имеет правового основания. Следовательно, для признания владельца
добросовестным необходимо наличие у него основания, переносящего на него право
собственности. При этом, он не должен знать о пороках этого основания, лишающего его юридических последствий. Покупатель, приобретая по договору куплипродажи вещь, ошибочно считает себя собственником, не зная, что данная вещь была украдена, а лицо, выступавшее в качестве продавца, не имело право ее отчуждать.
Недобросовестным считается владелец, который знал или должен был знать о
незаконности своего владения. Не имеет значения, в результате каких действий он
завладел имуществом (чаще всего в результате правонарушения или преступления),
гражданско-правовые последствия будут одинаковы. Добросовестность владения
презюмируется. Поэтому лицо, ссылающееся на недобросовестность владельца,
должно ее доказать.
Смысл специального регулирования отношений фактического владения заключается прежде всего в защите прав владельца вещно-правовыми способами, которую
по российскому законодательству получают законные (ст. 305 ГК), а в отдельных
случаях и незаконные добросовестные владельцы (ст. 234, 302 ГК).
Право пользования – юридически обеспеченная возможность извлечения из
вещи полезных свойств для удовлетворения потребностей в процессе ее использования, а также возможность получения от нее плодов, доходов, продукции. Правомочие пользования, как правило, тесно связано с возможностью владения. Собственник может реализовать правомочие пользования только в том случае, если обладает вещью.
Право пользования может передаваться собственником другим лицам на основании договора и в установленных им пределах. Право пользования переходит преимущественно в соединении с правом владения, но допускается и передача лишь
права пользования, когда его осуществление возможно отдельно от владения,
например, при предоставлении банковского сейфа без ответственности банка за его
содержимое (п. 4 ст. 922 ГК).
Право распоряжения означает возможность определения юридической судьбы
вещи путем изменения ее принадлежности (при передаче вещи в собственность, во
владение и пользование), состояния или назначения (при переработке вещи, уничтожении ее). Правомочие распоряжения присуще в полном объеме только соб-
ственнику, но оно может быть передано им другим лицам (например, комиссионеру). Элементами права распоряжения наделяются обладатели вещных прав, которые
вправе распоряжаться имуществом собственника самостоятельно в пределах, установленных законом. Так, унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, вправе самостоятельно распоряжаться, по общем правилу, движимым
имуществом (п. 2 ст. 295 ГК). Право распоряжения может в отдельных случаях осуществляться и несобственником, в частности, при продаже с публичных торгов по
решению суда жилого помещения при виновном поведении его собственника.
Власть собственника над вещью не безгранична. Действия собственника в отношении вещи могут быть любыми, но не противоречащими законодательству.
Обязанности собственника при осуществлении его прав:
1) принимать меры, предотвращающие ущерб жизни и здоровью граждан и
окружающей среде;
2) воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство его соседям и другим лицам;
3) воздерживаться от действий, совершаемых исключительно с намерением
причинить другим лицам вред;
4) в определенных законом случаях допускать ограниченное пользование своим
имуществом другими лицами.
В ряде случаев право собственности может быть ограничено. Такие ограничения могут вводиться только федеральными законами и лишь в той мере, в какой это
необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Социальное назначение права собственности обусловливает закрепление за
собственником помимо прав, также и обязанностей по его содержанию, составляющих так называемое бремя собственника (ст. 210 ГК). Данные обязанности заключаются в несении расходов по текущему и капитальному ремонту имущества, его
страхованию и т.д., а также в уплате налогов и сборов на это имущество.
Однако бремя содержания имущества полностью или частично может быть перенесено на других лиц по закону или по договору. Так, по договору аренды транс-
портного средства без экипажа обязанность по текущему и капитальному ремонту
арендованного имущества возлагается на арендатора (ст. 644 ГК).
В бремя собственника включается и риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества, под которым понимается возможность наступления негативных последствий, выражающихся в утрате или повреждении имущества, при отсутствии вины третьих лиц, например, в результате действия непреодолимой силы
(ст. 211 ГК). Предусматривается и возможность перенесения риска случайной гибели или повреждения имущества по закону или договору.
Основания возникновения права собственности (титулы собственности) - определенные юридические факты, которые делятся на две группы:
1) первоначальные — не зависящие от прав предшествующего собственника на
данную вещь;
2) производные — при которых право собственности основывается на праве
предшествующего собственника (чаще всего по договору с ним).
Первоначальные основания возникновения права собственности:
- изготовление новой вещи (п. I ст. 218 ГК);
- переработка или спецификация (ст. 220 ГК);
- обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК);
- приобретение права собственности на бесхозяйное имущество (п. 3 ст. 218, ст.
225 и 226, п. 1 ст. 235, ст. 236 ГК);
- находка вещи (ст. 227—229 ГК);
- задержание безнадзорных животных и содержание их (ст. 230 - 232 ГК);
- обнаружение клада (ст. 233 ГК);
- приобретательская давность (ст. 234 ГК);
- приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК).
Производные основания возникновения права собственности:
- национализация (ч. 3 п. 2 ст. 235, ст. 306 ГК);
- приватизация (ст. 217, ч. 2 п. 2 ст. 235 ГК);
- приобретение права собственности на имущество юридического лица при его
реорганизации и ликвидации (п. 7 ст. 63, п. 2 ст. 218 ГК);
- обращение взыскания на имущество собственника по обязательствам (п. 1, 2
ст. 238 ГК);
- реквизиция (ст. 242 ГК);
- конфискация (ст. 243 ГК);
- выкуп недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239
ГК);
- выкуп бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей (ст. 240 ГК);
- выкуп домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241
ГК);
- приобретение права собственности в порядке наследования
(п. 2 ст. 218 ГК).
Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента
ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 1 ст. 228 ГК).
Передача вещи осуществляется следующими способами:
1) вручением самой вещи или символической передачей ее (например, вручение
ключей от квартиры ее покупателю);
2) сдачей вещи на почту для ее отправки (например, при отправке посылки,
бандероли);
3) сдачей вещи в транспортную организацию для доставки другому лицу.
В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 223 ГК).
При передаче вещи путем вручения вещь считается врученной приобретателю с
момента ее фактического поступления во владение приобретателя (п. 1 ст. 224 ГК).
К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного товарораспорядительного документа на нее (п. 3 ст. 224 ГК).
Создание вещи, как способ приобретения права собственности, представляет
собой деятельность по изготовлению новой вещи.
Основаниями приобретения права собственности на новую вещь являются:
1) создание вещи лицом для себя с соблюдением требований закона и иных
правовых актов (ч. 1 п. 1 ст. 218, ст. 219 ГК);
2) переработка (ст. 220 ГК);
3) самовольная постройка (ст. 222 ГК).
Правило ч. 1 п. 1 ст. 218 ГК рассчитано на нормальные условия гражданского
оборота, когда новая вещь изготавливается из материалов, принадлежащих ее создателю на правовом основании, так как изготовление вещи из чужих материалов регулируется ст. 220 ГК.
Приобретение права собственности в результате создания вещи – способ реализации способности иметь имущество на праве собственности (ст. 18, 48 ГК). Для
субъектов, не обладающих такой способностью, государственных и муниципальных
предприятий создание новой вещи не порождает и правового последствия в виде
возникновения права собственности на нее, для них возможно лишь приобретение
соответствующего вещного права.
Граждане приобретают право собственности на вещи, созданные своим трудом.
Изготовление вещи юридическим лицом и в ряде случаев индивидуальным предпринимателем подразумевает использование труда наемных работников. При этом
необходимым признаком является создание вещи для себя, в противном случае право собственности на вещь возникает у контрагента по договору подряда.
Момент возникновения права собственности на вновь создаваемые вещи определен в законе только для недвижимого имущества, подлежащего государственной
регистрации. Право собственности на вновь создаваемые объекты недвижимости
возникает с момента его государственной регистрации (ст. 219 ГК), для осуществления которой необходимо предъявление документов, подтверждающих факт его
создания. Представляется правильным считать, что право собственности на вновь
создаваемое движимое имущество возникает в момент, когда вещь становится отдельным предметом материального мира.
Право собственности возникает только в том случае, если лицо соблюдает в
процессе производства вещи требования закона и иных правовых актов, устанавливающиеся в целях защиты прежде всего публичных интересов (строительные нормы, правила противопожарной безопасности, правила об охране окружающей среды
и т.д.). Не порождает у лица права собственности деятельность по изготовлению
вещей, запрещенная законом (например, изготовление оружия) или без специального на нее разрешения (лицензии).
Право собственности на плоды, продукцию и доходы приобретается лицом, использующим имущество на законном основании, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором (ст. 136 ГК).
Особо регулируются в ст. 222 ГК вопросы, связанные с созданием недвижимого
имущества с нарушениями требований закона и иных правовых актов, – самовольной постройкой. Объектом самовольной постройки могут выступать жилой дом,
строение, сооружение и иное недвижимое имущество. Причем, термин «недвижимое имущество» употребляется законодателем условно, так как недвижимые вещи
рассматриваются в качестве объекта гражданских прав с момента их государственной регистрации (ст. 131, 219 ГК), а до этого считаются объектами незавершенного
строительства (п. 2 ст. 25 Федерального закона «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Для признания строительства самовольным достаточно наличия хотя бы одного
из нарушений, указанных в п. 1 ст. 222 ГК: возведение постройки на земельном
участке, не отведенном для этих целей в установленном порядке; строительство без
получения на это необходимых разрешений; существенное нарушение градостроительных и строительных норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку, по общему правилу, не приобретает право собственности на нее и, соответственно, не вправе распоряжаться ею путем совершения сделок. Постройка подлежит сносу им самим либо за его счет.
Однако судьба постройки может быть определена иначе решением суда. Суд
вправе признать право собственности за лицом, осуществившим строительство, при
условии предоставления ему земельного участка в установленном порядке. Если же
земельный участок принадлежит другому лицу на праве собственности, на праве
пожизненного наследуемого владения или на праве постоянного (бессрочного)
пользования, то его отвод невозможен. В этом случае право собственности на постройку по решению суда может приобрести законный владелец земельного участка. При этом на него возлагается обязанность по возмещению расходов лицу, осуществившему постройку, в размере, определяемом судом.
Приобретение права собственности на самовольную постройку по решению суда возможно только при нарушении порядка землеотвода. В тех же случаях, когда
нарушения заключаются в неполучении требуемых разрешений на строительство
или в несоблюдении градостроительных и строительных норм и правил, которое носит существенный характер, право собственности приобретается после их устранения, если это возможно, в общем порядке ст. 219 ГК, в связи с отпадением признака
самовольности постройки. Представляется, что их неустранимость влечет нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц или создает угрозу жизни и
здоровью граждан, поэтому право собственности не может быть признано ни за лицом, осуществившим постройку, ни за владельцем земельного участка, а сама постройка подлежит ликвидации.
Под переработкой (спецификацией) традиционно понимается обработка чужого материала с целью получения из него новой вещи. Следует отметить, что в ст. 220
ГК регулируются отношения по поводу изготовления путем переработки только
движимой вещи. По общему правилу, право собственности на вновь созданную
вещь принадлежит собственнику материала. Договором между собственником материала и спецификатором это положение может быть изменено. Так, по договору
подряда работа может выполняться из материалов подрядчика, но право собственности на изготовленную вещь приобретает заказчик (ст. 704 ГК).
Право собственности прекращается при (ст. 235 ГК):
1) отчуждении собственником своего имущества другим лицам;
2) отказе собственника от права собственности;
3) гибели или уничтожении имущества;
4) утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных
законом.
Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме
случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:
• обращение взыскания на имущество по обязательствам (ст. 237);
• отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ст. 238 ГК);
• отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (ст. 239 ГК);
• выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (ст. 240 и 241 ГК);
• реквизиция (ст. 242 ГК);
• конфискация (ст. 243 ГК);
• отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 252, п. 2 ст. 272,
ст. 282, 285, 293 ГК.
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.
Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке,
установленном ст. 306 ГК.
Сравнивая перечни оснований возникновения и прекращения права собственности, можно заметить, что некоторые из них повторяются. Это объясняется тем,
что у одних лиц приведенное
Контрольные вопросы:
1.Какие три правомочия входят в содержание права собственности?
2.Обязанности собственника при осуществлении его прав?
3.Назовите первоначальные основания возникновения права собственности?
4.Назовите производные основания возникновения права собственности?
5.В каких случаях прекращается право собственности?
Тема 15. Право собственности физических лиц
Индивидуальная форма присвоения реализуется гражданином двумя способами:
1)
собственной экономической деятельностью, не направленной на извлече-
ние прибыли (например, работой в личном подсобном хозяйстве для удовлетворения собственных нужд в продуктах питания);
2)
путем осуществления предпринимательской деятельности, основанной на
собственном труде (например, оказание услуг или выполнение работ).
Второй способ присвоения может быть разделен на виды в зависимости от организационно-правовой формы, в которой происходит присвоение:
а) деятельность без образования юридического лица (ст. 23 ГК);
б) деятельность с образованием юридического лица (ст. 18 ГК).
Коллективная форма присвоения осуществляется также двумя способами:
собственным трудом в качестве наемного работника на предприятии любой формы
собственности; предпринимательской деятельностью, основанной на привлечении
наемного труда.
Помимо вышеназванных оснований возникновения собственности, которые характеризуются активной ролью граждан в процессе присвоения, известны еще два
основания: общесоциальные и общегражданские способы присвоения. При общесоциальных способах гражданам отводится пассивная роль. К числу общесоциальных
относятся всевозможные пособия, выплаты из общественных фондов потребления,
гуманитарная помощь и др. Общегражданские способы присвоения гражданами
имущества включают в себя получение процентов на капиталы в банке, принятие
наследства, одаривание, другие гражданско-правовые сделки, направленные на удовлетворение личных потребностей.
Гражданин, зарегистрированный в качестве предпринимателя без образования
юридического лица, отвечает по обязательствам всеми видами объектов собственности. Ограничение объема ответственности гражданина в этом случае обусловлено
гарантией сохранения должнику и лицам, находящимся на его иждивении, имущества, необходимого для нормального существования и продолжения профессиональных занятий. Гражданин, занимающийся предпринимательством с использованием организационно-правовой формы юридического лица, несет имущественную
ответственность за результаты такой деятельности только в объеме имущества юридического лица.
Граждане являются частными собственниками принадлежащего им имущества. В зависимости от стадии, на которой гражданин вступает в отношения по при-
своению, и других особенностей, различают первоначальные и производные способы возникновения права собственности.
При первоначальных способах право собственности на вещь возникает в следующих случаях: в результате выделения из природы общедоступных для сбора вещей
(ст. 221 ГК); в результате производства (создания) новой вещи из принадлежащих
ему материалов (п. 1 ст. 218 ГК); в результате распределения существующего имущества.
При производных способах возникновения права собственности индивидуальное присвоение может осуществляться и со стадии обмена и распределения имущества, путем заключения договоров, принятия наследства, реорганизации и прекращения существования юридических лиц (ст. 218 п. 2–4 ГК). До присвоения приобретателем такое имущество уже существовало в товарном виде и имело собственника.
Оно переходит к новому собственнику на началах правопреемства.
Трудовая деятельность граждан, зарегистрированных в качестве предпринимателей, являясь одним из способов присвоения, находит применение в сфере бытового обслуживания населения, общественного питания, розничной торговли, промышленного производства товаров народного потребления, в строительстве, проведении
научно-исследовательских опытно-конструкторских работ и внедрении их результатов в производство.
Право собственности граждан в субъективном смысле – предусмотренная
законом возможность гражданина собственными действиями осуществлять правомочия владения, пользования и распоряжения присвоенным имуществом в порядке
и в пределах, установленных законодателем.
Виды объектов, которые могут находиться в собственности граждан, определяются оборотоспособностыо этих объектов (ст. 129 ГК). Гражданам на праве собственности могут принадлежать все те объекты, которые могут свободно отчуждаться гражданами или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование). Это имущество не изъято из оборота и не
ограничено в обороте.
К такому имуществу отнесены дома, дачи, иные строения, автотранспортные
средства, скот, предметы обихода и потребления. Объекты, изъятые из оборота, не
могут находиться в собственности граждан. К ним относятся: природные ресурсы
континентального шельфа и морской экономической зоны, памятники истории и
культуры, радиоактивные материалы, военная техника и другие объекты, прямо указанные в законе.
Имущество, гражданский оборот которого ограничен законодателем, поступает
в собственность граждан только по специальному разрешению (ограниченно оборотоспособные объекты). К таким объектам относятся, например, охотничье оружие, летательные аппараты, аппаратура дальней радиосвязи и т.д.
Особую группу объектов права собственности составляют земельные участки и
другие природные ресурсы, порядок распоряжения которыми установлен законами
о земле и других природных ресурсах. Жилые помещения, приватизированные и кооперативные квартиры наряду с другим недвижимым имуществом относятся к общественно значимым объектам собственности. Субъектами права собственности на
жилье могут быть все граждане.
Некоторую особенность представляет собой право собственности гражданина
на квартиру в многоквартирном доме. Ему, а также собственникам других квартир в
таком доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения
дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарнотехническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры (п. 1 ст. 290 ГК).
Ценные бумаги как объекты имущественных прав приобрели в последнее время
широкое распространение среди граждан. Поскольку ценные бумаги признаются
имуществом и включены законодателем в особую группу вещей, на них распространяется действие института права собственности. Специфика ценных бумаг определяет их подчинение установленному для них специальному правовому режиму.
Содержание права собственности граждан составляют правомочия владения,
пользования и распоряжения. Действия гражданина по поводу присвоенного имущества могут быть направлены как на личное потребление, так и на использование
его в предпринимательской деятельности, имеющей целью систематическое получение прибыли.
Под пределами осуществления права собственности необходимо понимать те
границы, которые нормативно установил законодатель на объем свободных действий по владению, пользованию и распоряжению имуществом собственника.
Предусматриваются некоторые нормативные ограничения действий собственника,
которые вводятся в интересах соблюдения прав, охраны здоровья и законных интересов других лиц, охраны окружающей среды, защиты нравственности, конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства (п. 2 ст. 1, п.
2, 3 ст. 209 ГК).
Законодатель не допускает экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, п. 1
ст. 10 ГК).
Объем имущества, который может принадлежать гражданину на праве собственности, количественно и по стоимости гражданским законодательством прямо
не ограничен (п. 2 ст. 213 ГК). Однако на этапе присвоения государственное регулирование количества имущества, которое может поступать в собственность гражданина, осуществляется средствами налогообложения.
В перечень имущества, входящего в объект налогообложения, законодатель
включил такие, например, предметы, как дома, яхты, драгоценности, транспортные
средства, земельные наделы, ценные бумаги. При этом такие средства производства,
как станки, оборудование, предметы труда (сырье, полуфабрикаты) данным видом
налога не облагаются. В то же время установлен перечень вещей, по поводу которых
ограничен объем действий гражданина-собственника.
Ряд ограничений установлен законодателем на действия собственника жилья.
Не допускается изменение по свободному усмотрению собственника целевого
назначения помещения путем его перевода из жилого в нежилое (ст. 288 ГК).
Право собственности на квартиру в многоквартирном доме тесно связано с правом
собственности на общие помещения жилого дома. Поэтому такой собственник лишен права распоряжения своей долей в общем имуществе жилого дома отдельно от
права собственности на квартиру (п. 2 ст. 290 ГК).
На право распоряжения собственника жилого помещения законодатель накладывает ограничения при наличии членов семьи, проживающих совместно с собственником. Во-первых, собственник не вправе отчуждать жилое помещение без согласия органов опеки и попечительства, если совместно с ним проживают несовершеннолетние члены семьи. Во-вторых, продажа или иное отчуждение жилого помещения собственником не влечет за собой прекращения права пожизненного пользования этим помещением членами его семьи (ст. 292 ГК).
Контрольные вопросы:
1.Что понимают под содержанием права собственности граждан?
2.Ограничен ли объем имущества принадлежащего на праве собственности
гражданам?
3.Существуют ли ограничения
Тема 16. Право собственности юридических лиц
Собственность юридических лиц, наряду с собственностью граждан, относится
к частной форме собственности. Наличие у юридического лица обособленного
имущества – один из непременных его признаков. Но не всегда имущество принадлежит юридическому лицу на праве собственности. Допустимо иметь имущество в
хозяйственном ведении или оперативном управлении (ст. 48 ГК). Для большинства
же организационно-правовых форм юридических лиц характерно их создание и
функционирование именно как собственников принадлежащего им имущества.
К числу субъектов права собственности юридических лиц, согласно п. 3 ст. 213
ГК, относятся коммерческие и некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником. Круг юридических лиц, которым имущество принадлежит на праве
собственности, довольно широк: хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации (объединения), ассоциации и союзы, а также другие, предусмотренные законом, организации.
Подобно иным собственникам юридическое лицо осуществляет право собственности в своем интересе по своему усмотрению. Оно вправе беспрепятственно
совершать в отношении своего имущества любые действия, не противоречащие закону, иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК).
Ограничения для беспрепятственного осуществления права собственности могут быть установлены только законом. Это прямо подчеркивается в п. 4 ст. 213 ГК,
согласно которому такие некоммерческие юридические лица, как общественные и
религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды вправе
использовать принадлежащее им на праве собственности имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами.
Объектом права собственности юридического лица может быть любое имущество, как движимое, так и недвижимое, за исключением отдельных видов имущества, которое в соответствии с законом не может принадлежать юридическим лицам
(п. 1 ст. 213 ГК).
К собственности юридических лиц относится имущество производственного,
социально-культурного, образовательного, благотворительного и иного назначения,
включая предприятия, земельные участки, здания, санаторно-курортные, туристические, спортивные комплексы, жилищный фонд, оборудование, ценные бумаги, денежные средства и др.
Круг такого имущества различен для коммерческих и некоммерческих организаций. Круг объектов права собственности некоммерческих организаций уже нежели коммерческих. Некоммерческие организации вправе иметь в собственности лишь
имущество, необходимое для осуществления целей деятельности этой организации.
Профсоюзы, например, вправе иметь в собственности такое имущество, которое
необходимо им для выполнения их уставных целей по представительству и защите
социально-трудовых прав и интересов членов профсоюзов.
Как при общей, так и при специальной правоспособности организаций отдельные виды имущества не могут принадлежать юридическим лицам, если по закону
отнесены к имуществу, изъятому из оборота или ограниченному в обороте. Исходя
из ст. 129 ГК, виды объектов права собственности, изъятых из оборота, должны
быть прямо указаны в законе. Виды же объектов, ограниченных в обороте, определяются в порядке, установленном законом. Так, юридическому лицу не могут принадлежать природные лечебные ресурсы (минеральные воды, лечебные грязи и другие природные объекты), поскольку являются государственной собственностью.
Если же в собственности юридического лица окажется имущество, которое по
закону не может ему принадлежать, то право собственности такого юридического
лица подлежит прекращению, а имущество – отчуждению в порядке, предусмотренном ст. 238 ГК.
В отношении имущества, которое, согласно закону, может находиться в собственности юридического лица, в п. 2 ст. 213 ГК установлено правило о недопустимости стоимостного и количественного ограничения на объекты права собственности юридических лиц. Такие ограничения могут быть установлены федеральным законом, но лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Основаниями приобретения и прекращения права собственности юридических
лиц выступают общие основания, предусмотренные Гражданским кодексом. Вместе
с тем, согласно п. 3 ст. 212 ГК, законом могут устанавливаться особенности приобретения и прекращения права собственности юридических лиц. Так, источниками
формирования имущества благотворительной организации могут являться благотворительные пожертвования, поступления из государственного и местного бюджетов, труд добровольцев и другие юридические факты, не относящиеся к общим основаниям приобретения права собственности.
Право собственности хозяйственных обществ и товариществ.
Хозяйственные общества и товарищества, являясь коммерческими организациями, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего им
имущества любые действия по владению, пользованию и распоряжению, если они
не противоречат закону и не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц. К примеру, согласно ст. 575 ГК в отношениях между коммерческими организациями не допускается распоряжение имуществом в форме дарения, за исключением обычных подарков.
Полномочия собственника хозяйственные общества осуществляют путем сочетания коллегиальности и единоначалия. Иначе полномочия собственника осуществляются хозяйственными товариществами, которые приобретают права и принимают
на себя обязанности через своих участников. При этом действовать от имени полного товарищества вправе:
а) каждый его участник, если учредительным договором не установлено иное;
б) все участники совместно согласно учредительному договору;
в) один или несколько участников, которым поручено ведение дел в соответствии с учредительным договором.
Делами товарищества на вере управляют только полные товарищи по правилам, установленным ГК для управления полным товариществом (ст. 72, 84).
Порядок осуществления хозяйственными обществами и товариществами правомочия распоряжения имуществом определяется в соответствии с законом, иными
правовым актами и учредительными документами. Так, решение о совершении акционерным обществом крупных сделок либо сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность указанных в законе лиц, принимается советом директоров
(наблюдательным советом) либо общим собранием акционеров'. Только общим собранием, к примеру, решаются вопросы о распределении прибыли и убытков хозяйственного общества (п. 3 ст. 91, п. 1 ст. 103 ГК).
Основаниями приобретения права собственности хозяйственных обществ
и товариществ являются:
-
обобществление имущества,
-
создание его в процессе предпринимательской деятельности,
-
гражданско-правовые сделки.
Обобществление имущества осуществляется путем внесения учредителями
(участниками) вкладов в складочный или уставный капитал. Вкладом могут быть
как имущество в натуре (здания, сооружения, оборудование, и т.п.), так и денежные
средства, ценные бумаги или имущественные права (например, право пользования
офисным помещением), либо иные права, имеющие денежную оценку..
В акционерном обществе уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами (размещенных ак-
ций). При учреждении общества все его акции должны быть размещены среди учредителей (ст. 25 Закона «Об акционерных обществах).
Объектами права собственности хозяйственных обществ и товариществ
являются как имущество, переданное в качестве вкладов или взносов (если только
оно не передается в пользование на основании договора), так и произведенное или
приобретенное по иным основаниям, например, от размещения акций и иных ценных бумаг.
В составе имущества хозяйственных обществ и товариществ выделяют уставный или складочный капитал. Наименование его зависит от того, на основании каких учредительных документов юридическое лицо действует. В полных товариществах и товариществах на вере, поскольку у них нет устава и они действуют на основании учредительного договора, капитал именуется складочным. В хозяйственных обществах, имеющих устав, капитал называется уставным. Размер уставного
или складочного капитала фиксируется в учредительных документах.
В период деятельности юридического лица допустимо как увеличение, так и
уменьшение размера уставного или складочного капитала. Однако этот размер не
должен быть менее минимального, определенного законом для конкретной организационно-правовой формы юридического лица.
Уставный капитал хозяйственного общества определяет минимальный размер
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов (п. 1 ст. 90, п. 3 ст.
95, п. 1 ст. 99 ГК). В качестве критерия оценки платежеспособности хозяйственного
общества используется показатель стоимости чистых активов. Если по окончании
второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше определенного законом минимального размера уставного
капитала, общество подлежит ликвидации (п. 4 ст. 90, п. 4 ст. 99 ГК).
Имущество хозяйственных обществ и товариществ подразделяется на фонды,
представляющие собой обособленные части имущества определенного целевого
назначения: фонд накопления, фонд социальной сферы, фонд потребления и др. Виды фондов, источники их образования и пополнения, порядок расходования определены в учредительных документах, в особых положениях о фондах, разрабатываемых и принимаемых организациями, а также в законах и иных правовых актах.
Так, минимальный уставный капитал открытого акционерного общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, а закрытого акционерного общества – не менее стократной суммы минимального
размера оплаты труда, установленного законом на дату государственной регистрации общества (ст. 26 Закона «Об акционерных обществах»).
В случае ликвидации товарищества или общества его имущество, оставшееся
после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между его участниками (п. 7 ст. 63 ГК). При этом при ликвидации товарищества на вере, в том числе в
случае банкротства, из его имущества прежде всего выдаются вклады вкладчикам. И
лишь после этого оставшееся имущество распределяется между полными товарищами и вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале общества
(п. 2 ст. 86 ГК).
В иной очередности распределяется имущество ликвидируемого акционерного
общества. Согласно ст. 23 Закона «Об акционерных обществах» в первую очередь
осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены акционерным обществом по требованию акционеров. Во вторую очередь выплачиваются
начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям и
определенная уставом общества ликвидационная стоимость по привилегированным
акциям. В третью очередь распределяется имущество ликвидируемого общества
между акционерами – владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
В случае выхода участника из состава товарищества или общества из его имущества также должны быть осуществлены выплаты (см. ст. 78, 85, 94, 95 ГК). Вид
выплаты определяется организационно-правовой формой товарищества или общества.
Аналогично определяются последствия выбытия полного товарища из товарищества на вере. Что же касается вкладчиков товарищества на вере, то они, имея право выйти из товарищества лишь по окончании финансового года, получают при этом
только свой вклад (п. 2, 3 ст. 85 ГК). Участнику общества с ограниченной ответственностью при выходе выплачивается действительная стоимость его доли либо с
его согласия ему выдается в натуре имущество такой же стоимости.
Отличительные особенности имеют последствия выбытия члена акционерного
общества из состава общества. Принципиальная особенность акционерной формы
хозяйственного общества заключается в делении уставного капитала не на доли, а
на акции (п. 1 ст. 96 ГК). Оформление прав акциями означает, что и выход акционера из общества возможен лишь одним способом – путем передачи акций другим лицам (посредством их продажи, дарения и т.п.). Поэтому при выбытии из акционерного общества его участник не может потребовать от самого общества никаких выплат или выдач, причитающихся на его долю.
Поскольку акционеру при выходе из общества не должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей стоимости акций, то, следовательно, акционерное общество в отличие от иных обществ или от товариществ гарантировано
от уменьшения своего имущества при выходе из него участников.
Право собственности производственных и потребительских кооперативов.
Субъектом права собственности кооператива является каждая кооперативная
организация, признаваемая юридическим лицом, независимо от вида кооператива.
Это могут быть производственные и потребительские кооперативы; первые относятся к коммерческим, а вторые – к некоммерческим организациям.
К производственным кооперативам относятся кооперативы в сферах производства и услуг и сельскохозяйственные кооперативы.
В число потребительских кооперативов входят: жилищно-строительные, жилищные, товарищества собственников жилья, дачно-строительные, гаражностроительные и некоторые другие.
Пределы осуществления права собственности кооператива зависят от его вида и от объема правоспособности. Потребительские кооперативы, наделенные специальной правоспособностью, в большей степени ограничены в осуществлении правомочий по владению, пользованию и распоряжению, нежели производственные
кооперативы. К примеру, сельскохозяйственные потребительские сбытовые кооперативы используют принадлежащее им имущество лишь для достижения целей, связанных с реализацией сельскохозяйственной продукции, осуществляя продажу, хранение, сортировку, сушку, мойку, расфасовку, транспортировку и иные связанные с
этим сделки.
Свои полномочия собственника кооперативная организация осуществляет через
органы управления: общее собрание ее членов, правление кооператива, председателя правления, наблюдательный совет и др. Управление осуществляется обычно путем сочетания коллегиальности и единоначалия. Некоторые особенности имеет
управление в сельскохозяйственных кооперативах. Если иное не предусмотрено в
уставах, управление в них осуществляется правлением сельскохозяйственного кооператива коллегиально.
Основанием возникновения права собственности кооператива является
объединение членами кооператива паевых взносов. Паи устанавливаются в денежной, земельной или иной имущественной форме. Паевой взнос может быть первоначальным и дополнительным. Первоначальный пай вносится в обязательном порядке.
Дополнительный паевой взнос обычно осуществляется по желанию членов кооператива с целью получения дивиденда, либо с целью увеличения размера паевого фонда.
Основаниями возникновения права собственности для кооперативов являются
создание материальных благ в результате собственной деятельности и гражданскоправовые сделки. Среди сделок большое значение имеют договоры поставки, куплипродажи, контрактации, подряда и др. Кроме того, кооперативы могут приобрести
право собственности на безнадзорных животных в силу приобретательной давности
и по другим основаниям.
Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве
паевых взносов его членами, а также имущества, произведенного и приобретенного
кооперативом в процессе его деятельности (п. 3 ст. 213 ГК).
В число объектов права собственности кооперативов входят земельные
участки, здания, сооружения, сельскохозяйственные машины, рыбопромысловый
флот, транспортные средства, жилищный фонд, объекты здравоохранения, культуры, образования и другое имущество.
Имущество кооперативов подразделяется на фонды. Виды, размеры фондов,
порядок их формирования и использования устанавливаются законом, органами
управления кооперативом в соответствии с уставом кооператива.
В составе имущества кооператива выделяют паевой фонд, складывающийся из
паевых взносов его членов. Размер паевого фонда устанавливается на собрании кооператива и предусматривается его уставом. В последующем размер паевого фонда
может быть уменьшен или увеличен с внесением соответствующих изменений в
устав. Его увеличение осуществляется либо путем внесения дополнительных паев,
либо путем увеличения паевых взносов за счет кооперативных выплат (п. 1 ст. 109
ГК).
Уставом кооператива может быть предусмотрено, что определенную часть
принадлежащего ему имущества составляет неделимый фонд. Составляющее его
имущество не включается в паи членов кооператива. Перечень объектов, входящих
в неделимый фонд, определяется решением общего собрания членов кооператива
(ст. 109 ГК). Это могут быть объекты производственной и социальной инфраструктуры: производственные помещения, мелиоративные, гидротехнические и другие
сооружения, рыбопромысловый флот, орудия лова, объекты здравоохранения, культуры и спорта и др.
Подобно хозяйственным обществам и товариществам производственные и потребительские кооперативы относятся к юридическим лицам, на имущество которых их участники имеют обязательственные права. При этом, права члена кооператива на его имущество, как правило, не обусловлены величиной его пая.
Порядок распределения имущества в случае выбытия из кооператива его участника также определяется законом или уставом организации. Так, при выходе из кооператива его член имеет право на выплату стоимости паевого взноса или имущества, соответствующего его паевому взносу (но не на выплату доли во всем имуществе), а также на другие выплаты, предусмотренные уставом (дивиденды, кооперативные выплаты (часть доходов кооператива) и т.п.).
Объединение общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных организаций, объединений юридических лиц в одну классификационную группу объясняется тем, что в правовом режиме их имущества очень много
общего.
Перечисленные юридические лица относятся к таким, на имущество которых
их учредители (участники) не имеют ни вещных, ни обязательственных прав. Права
на имущество, переданное учредителями (участниками) в собственность такой организации, утрачиваются ими (п. 3 ст. 48, п. 4 ст. 213 ГК). Они созданы для удовлетворения нематериальных потребностей граждан и (или) юридических лиц и могут
использовать приобретенное ими имущество лишь для достижения целей, предусмотренных в их учредительных документах.
Круг субъектов права собственности общественных организаций (объединений)
достаточно широк: общественные организации, общественные движения, общественные фонды, общественные учреждения, органы общественной самодеятельности.
Общественные объединения существуют в виде простых, однозвенных структур и в виде многозвенных (профсоюзы, политические партии, спортивные организации).
Применительно к многозвенным общественным организациям вопрос о субъекте права собственности решен в ст. 32 Закона «Об общественных объединениях».
Согласно названной норме в общественных организациях, объединяющих территориальные организации в качестве самостоятельных субъектов в союз (ассоциацию),
собственником имущества, созданного и (или) приобретенного для использования в
интересах общественной организации, в целом является союз (ассоциация). Территориальные организации, входящие в состав союза (ассоциации) в качестве самостоятельных субъектов, являются собственниками принадлежащего им имущества.
Названное положение означает, что все звенья таких общественных организаций, признаваемые юридическими лицами, относятся к субъектам права собственности в отношении имущества, переданного им в качестве взносов и приобретенного ими по иным основаниям.
В общественных организациях, имеющих структурные подразделения, осуществляющие деятельность на основе единого устава данной организации, собственниками имущества являются общественные организации в целом. Именно
юридические лица, а не их руководящие органы являются субъектами права собственности и в общественных объединениях, не имеющих членства: общественные
движения, общественные фонды, органы общественной самодеятельности.
Если же общественное объединение образовано в форме общественного учреждения, то имущество может поступать к нему в оперативное управление и в самостоятельное распоряжение.
По общему правилу, общественные учреждения в отношении закрепленного за
ними имущества осуществляют право оперативного управления (п. 1 ст. 296 ГК).
Однако если в соответствии с учредительными документами общественным учреждениям предоставлено право осуществлять приносящую доходы деятельность, то
доходы, полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов
имущество поступают в самостоятельное распоряжение общественных учреждений
(п. 2 ст. 298 ГК).
Основаниями приобретения права собственности общественных объединений являются: вступительные и членские взносы, добровольные взносы и пожертвования, поступления от лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных
мероприятий, от сделок по купле-продаже, мене, дарению, от предпринимательской
деятельности и других не запрещенных законом источников.
В качестве объекта права собственности общественного объединения выступает лишь имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, указанной в его уставе. Положение о целевом характере имущества, принадлежащего общественным объединениям на праве собственности, закреплено в виде
общего правила в ст. 30 Закона «Об общественных объединениях».
Согласно данной норме права это могут быть земельные участки, здания, сооружения,
строения,
жилищный
фонд,
транспорт,
имущество
культурно-
просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество. Не могут находиться в собственности общественного объединения объекты, изъятые из оборота или ограниченные в обороте.
Имущество, не отвечающее характеру уставных задач общественного объединения, но поступившее в его собственность по основаниям, допускаемым законом
(например, в силу завещания), подлежит отчуждению в порядке, предусмотренном
ст. 238 ГК.
Правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению
имуществом общественные объединения, в том числе и организации, не имеющие
членства, осуществляют через свои постоянно действующие органы, указанные в
учредительных документах.
Общественные объединения вправе использовать приобретенное ими имущество лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами (п. 4 ст. 213 ГК). Предпринимательская деятельность осуществляется общественными объединениями лишь постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей, ради которых они созданы, и соответствующая этим целям. Предпринимательской деятельностью некоммерческих организаций признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания такой
организации, приобретение и реализация имущественных и неимущественных прав,
ценных бумаг, иного имущества, участие в хозяйственных обществах и товариществах на вере в качестве вкладчика.
Поскольку общественные объединения относятся к юридическим лицам, на
имущество которых их участники не имеют имущественных прав, то в случае ликвидации такой организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используется на цели, в интересах которых она была создана, и
(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества в соответствии с учредительными документами организации не представляется возможным, оно обращается в доход государства (п. 4 ст. 213 ГК, ст. 20 Закона «О некоммерческих организациях»).
Благотворительные организации, являясь неправительственными (негосударственными и немуниципальными), создаются в формах общественных организаций (объединений) и иных формах, предусмотренных федеральным законом.
Источниками формирования имущества благотворительных организаций являются взносы учредителей, благотворительные пожертвования, в том числе, носящие
целевой характер (благотворительные гранты), поступления из государственного и
местного бюджетов, доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности. Имущественную базу такой организации составляет имущество, необходимое для материального обеспечения благотворительной деятельности, которое
может находиться у благотворительной организации как в собственности, так и на
ином вещном праве.
При осуществлении благотворительными организациями предпринимательской
деятельности не допускается их участие в хозяйственных обществах совместно с
другими лицами. Кроме того, благотворительная организация не вправе расходовать
свои средства и использовать свое имущество для поддержки политических партий,
движения, групп и компаний (п. 4, 5 ст. 12 Закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).
Религиозные объединения вправе регистрироваться в органах юстиции и приобретать права юридического лица (религиозные организации) либо функционировать без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица (религиозные группы).
Имущественное положение религиозной организации (религиозного общества,
монастыря, братства, миссионерского общества) принципиально не отличается от
соответствующего статуса общественных организаций (объединений). Согласно п. 4
ст. 213 ГК религиозные организации (объединения), признаваемые юридическими
лицами, являются собственниками приобретенного ими имущества. Учредители
этих организаций утрачивают права на имущество, переданное ими в собственность
религиозной организации.
В качестве объектов права собственности религиозной организации выступает
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, указанной в
учредительных документах такой организации: здания, объекты производственного,
социального, культурно-просветительского и иного назначения, предметы культа, в
том числе отнесенные к памятникам истории и культуры, и иное имущество.
Основаниями приобретения права собственности религиозных организаций являются: приобретение имущества по гражданско-правовым сделкам, пожертвования
граждан, организаций, предпринимательская деятельность и другие не запрещенные
законом источники.
Религиозные организации могут использовать приобретенное ими имущество
лишь для достижения целей, предусмотренных их уставом (п. 4 ст. 213 ГК). В этих
целях они вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и создавать издательские, полиграфические, реставрационно-строительные и другие производ-
ственные организации; производить и распространять предметы культа, религиозную литературу и иные информационные материалы религиозного содержания.
Особой защитой со стороны государства пользуется право собственности религиозных организаций на движимое и недвижимое имущество богослужебного
назначения. На это имущество не может быть обращено взыскание по претензиям
кредиторов.
В соответствии с п. 1 и 2 ст. 121 ГК ассоциации и союзы являются некоммерческими организациями и могут создаваться как коммерческими, так и некоммерческими организациями. Вопросы о субъектах, объектах, особенностях приобретения
и прекращения права собственности на имущество, владения, пользования и распоряжения им решаются на основании положений п. 3 ст. 48, п. 3 ст. 212, ст. 213 ГК, а
также правовых норм Закона «О некоммерческих организациях». Ассоциации, союзы являются собственниками имущества, переданного им в качестве вкладов их
учредителями (участниками), а также имущества, приобретенного ими по иным основаниям. Участники таких объединений утрачивают право собственности на имущество, переданное ими в собственность объединению, и не приобретают в отношении имущества этого юридического лица иного имущественного права.
Имущество ассоциаций и союзов используется ими лишь для достижения целей, предусмотренных их учредительными документами. Учредители (участники)
объединения, однако, не вправе предусмотреть в учредительных документах возможность ведения предпринимательской деятельности. Если же по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается ведение предпринимательской деятельности, то она преобразуется в хозяйственное общество или товарищество, либо может
учредить хозяйственное общество или войти в состав участников такого общества
(п. 1 ст. 121 ГК).
В случае ликвидации объединения имущество используется на цели, в интересах которых была создана организация, и (или) на благотворительные цели, либо
обращается в доход государства (п. 1 ст. 20 Закона «О некоммерческих организациях»).
Таким образом, подводя итог можно выделить существенные признаки права
собственности юридических лиц:
юридическое лицо является единственным и единственным соб-
-
ственником принадлежащего ему имущества;
учредители юридических лиц либо имеют (хозяйственные общества,
-
товарищества), либо не имеют (некоммерческие организации) обязательственные
права на имущество;
в собственности юридического лица находится имущество, передан-
-
ное ему в качестве вклада (взноса) его учредителями;
юридическое лицо вправе совершать в отношении своего имущества
-
любые действия, не противоречащие закону, (некоммерческие организации ограничены в осуществлении правомочий по владению, пользованию, распоряжению
имуществом);
право собственности юридического лица может быть ограничено за-
-
коном (при общей и специальной правоспособности).
Контрольные вопросы:
1.
Какие организации относятся к числу субъектов права собственности
юридических лиц?
2.
Какое имущество относится к собственности юридических лиц?
3.
Можно ли понятие права собственности свести к трем правомочиям соб-
ственника?
4.
Назовите основания приобретения и прекращения права собственности
юридических лиц?
5.
Дайте характеристику праву собственности хозяйственных обществ и
товариществ?
6.
Охарактеризуйте право собственности производственных и потреби-
тельских кооперативов?
7.
Дайте характеристику права собственности некоммерческих организа-
ций?
Тема 17. Право публичной собственности
В нашем законодательстве государство (публично-правовое образование) тра-
диционно считается особым, самостоятельным субъектом права наряду с юридическими лицами и гражданами. В этом качестве оно может быть и субъектом права
собственности (собственником). Важными особенностями правового положения
субъектов публичной собственности являются, во-первых, наличие у них особых,
властных полномочий (функций), позволяющих им принимать нормативные акты,
которые регламентируют порядок осуществления принадлежащего им права собственности; во-вторых, осуществление этого права в публичных (общественных)
интересах.
Публичная собственность в соответствии с российским законодательством
имеет две разновидности - государственную и муниципальную собственность.
Государство как субъект права собственности занимает особое место среди
других субъектов собственности. Объясняется это следующими обстоятельствами:
1)
государство до 1990 г. было собственником подавляющей части имевше-
гося в стране имущества, а государственная собственность признавалась ведущей по
отношению к другим формам собственности;
2)
государство как собственник имело ряд преимуществ по сравнению с дру-
гими собственниками;
3)
государство как собственник было единым;
4)
в настоящее время положение изменилось – государство стало множе-
ственным субъектом, часть его имущества передана другим субъектам, а его полномочия собственника уравнены с полномочиями других субъектов.
Право государственной собственности в объективном смысле – совокупность
правовых норм, закрепляющих три полномочия собственника Российской Федерации и ее субъектов по отношению к государственному (общенародному) имуществу. Эти нормы образуют институт права государственной собственности.
Право государственной собственности в субъективном смысле – принадлежащие государству три полномочия собственника, которые осуществляются с учетом
общенародных интересов.
Государственное имущество должно использоваться субъектами государственной собственности по его целевому назначению.
Субъектами права государственной собственности являются: Российская Фе-
дерация и субъекты Российской Федерации. К субъектам Российской Федерации
относятся республики, края, области, автономные области, автономные округа, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург. Часть субъектов, за исключением республик, объединяется двумя понятиями: национально-государственные и
административно-территориальные образования.
Объекты права государственной собственности имеют свои особенности:

их круг не ограничен;

в круг объектов права государственной собственности входит имущество,
составляющее исключительную собственность государства (которая используется
только в интересах народа или для обслуживания особых государственных нужд,
она не может находиться в частной собственности). К таким объектам относятся
недра, лесной фонд, водные ресурсы, ресурсы континентального шельфа и другие
природные объекты; объекты культурно-исторического наследия, имущество государственной казны, объекты ядерной энергетики, ядовитые и наркотические вещества и т.д.
Круг этих объектов определен в ст. 71 Конституции РФ и в приложении 1 к постановлению Верховного Совета РСФСР «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» от 27 декабри 1991 г. Правомерность выделения объектов, являющихся достоянием народа (лечебно-оздоровительные местности и курорты), и особо ценных объектов национального наследия в особую группу объектов государственной собственности ставится под сомнение некоторыми цивилистами, несмотря на то, что этим объектам посвящены специальные законы;
- имущество, находящееся в собственности государства, делится на две части:
закрепленное за юридическими лицами на праве хозяйственного ведения и оперативного управления и не закрепленное за юридическими лицами (оно составляет
государственную казну);
- в государственную казну входят средства федерального бюджета, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и других внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, Фонда Центрального банка РФ, золотой запас, Алмазный фонд,
валютный фонд;
- объектом взыскания кредиторов по долгам государства может быть только
имущество, не закрепленное за юридическими лицами. Таким объектом являются
средства бюджета;
- имущество, являющееся государственной собственностью, подлежит регистрации в соответствующем реестре федеральной государственной собственности
(собственности субъектов РФ). Реестр этот ведется Министерством государственного имущества РФ.
Основания (способы) возникновения и прекращения права государственной
собственности:
- общегражданские (характерные и для других субъектов гражданского права);
-специальные способы (характерные только для государства) - национализация,
реквизиция, взимание налогов и обязательных платежей, переход государству по
праву наследования выморочного имущества, принудительное изъятие имущества, в
том числе путем выкупа его. Специальным основанием прекращения права на государственное имущество является его приватизация.
Государство осуществляет права собственника, действуя при этом в хозяйственном обороте через свои органы, обладающие соответствующей компетенцией.
Главным среди них является Министерство государственного имущества РФ. (До
1997 г. этот орган назывался Государственным комитетом РФ по управлению государственным имуществом.) В числе остальных органов следует назвать: Российский
фонд федерального имущества при Правительстве РФ, Федеральное казначейство,
Федеральное управление по делам о несостоятельности (банкротстве) при Госкомимуществе РФ (созданы в 1993 г.).
Муниципальная собственность относится к публичной, а не частной собственности, поскольку ее субъекты являются публично-правовыми образованиями. Муниципальная собственность не является разновидностью государственной собственности, а представляет собой самостоятельный вид публичной собственности. В качестве участников имущественных отношений муниципальные образования приоб-
ретают особый, публично-правовой статус. Поэтому их положение как собственников строится по модели государственной собственности.
Три полномочия собственника в данной форме права собственности осуществляются представительным органом с учетом мнения населения муниципального образования и в его интересах. Муниципальным образованием является такое образование, в котором имеется орган самоуправления. К таким образованиям относятся:
города, районы в городах, поселки, деревни и др.
Субъектами права муниципальной собственности являются муниципальные
образования. Управление муниципальной собственностью осуществляется органами
трех видов:
- представительными (выборными органами);
- органами местного самоуправления;
- муниципальными предприятиями и учреждениями, за которыми закреплена
муниципальная собственность на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления.
Объекты права муниципальной собственности разнообразны по своему составу: это средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие
природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные
предприятия и организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные
организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и спорта, другое движимое и недвижимое имущество.
Особенности муниципального имущества:
- муниципальное имущество подобно государственному делится на две части:
одна часть закреплена за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, другая — составляет казну муниципального образования, включающую в себя средства местного
бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными
предприятиями и учреждениями;
- среди объектов муниципальной собственности есть такие, которые являются
исключительно муниципальной собственностью, т.е. изъяты из гражданского товарооборота. Это муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта;
- объекты муниципальной собственности предназначены для решения вопросов
местного значения: для удовлетворения жилищно-коммунальных, социальнокультурных, бытовых и иных потребностей населения данной территории, т.е. имеют целевой характер.
Основания возникновения права муниципальной собственности делятся на
два вида: общегражданские и специальные.
К специальным основаниям относятся:
- поступление денежных средств от приватизации;
- денежные суммы, уплаченные в виде налогов и штрафов;
- плата за пользование природными ресурсами;
- государственное имущество, переданное в муниципальный фонд;
- денежные средства, отчисленные Российской Федерацией от собранных налогов, и денежные средства, выделенные ею для реализации отдельных государственных полномочий;
- имущество, которое не может принадлежать собственнику (ст. 238 ГК);
- имущество, выкупленное у собственника.
Полномочия органов местного самоуправления по управлению муниципальной
собственностью сводятся к следующим действиям:
- передаче муниципальной собственности во временное или постоянное пользование физическим лицам или отчуждение ее, т.е. совершение сделок с муниципальным имуществом;
- созданию муниципальных предприятий и учреждений;
- определению цели, условий, порядка деятельности предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
- самостоятельному распоряжению средствами местного бюджета;
- осуществлению приватизации недвижимого муниципального имущества (доходы от приватизации полностью поступают в местный бюджет).
Контрольные вопросы:
1.
Назовите субъектов права государственной собственности?
2.
Назовите объекты права государственной собственности и их особенно-
3.
Перечислите способы возникновения и прекращения права государ-
сти?
ственной собственности?
4.
В чем отличие субъектов и объектов права государственной собственно-
сти от субъектов и объектов права муниципальной собственности?
5.
Перечислите круг полномочий органов местного самоуправления по
управлению муниципальной собственностью?
Тема 18. Право общей собственности
Общая собственность характеризуется множественностью субъектов и единством объекта. Она оформляет отношения по принадлежности имущества (вещи)
одновременно нескольким лицам - субъектам отношений собственности (сособственникам).
Отношения общей собственности могут возникать между любыми субъектами
права собственности (физическими и юридическими лицами, государственными и
муниципальными образованиями), причем в любых сочетаниях. Субъекты общей
собственности, как и любой собственник, по своему усмотрению владеют, пользуются и распоряжаются принадлежащим им имуществом. Но правомочия владения,
пользования и распоряжения данным имуществом они осуществляют сообща, совместно.
Общая собственность - принадлежность одного и того же имущества одновременно нескольким лицам (сособственникам).
Объект общей собственности - индивидуально-определенная вещь (дом), совокупность вещей (наследственная масса) или имущественный комплекс (предприятие).
Право общей собственности в объективном смысле - совокупность правовых
норм, закрепляющих, регламентирующих и охраняющих принадлежность составляющего единое целое имущества одновременно двум и более лицам.
Право общей собственности в субъективном смысле - право двух или более
лиц сообща и по своему усмотрению владеть, пользоваться, распоряжаться принадлежащим им имуществом, составляющим единое целое.
Право общей собственности возникает на неделимые вещи (ч. 1 ст. 133 ГК), а
также на имущество, которое не может быть разделено в силу указания закона
(примером являются многие ценные бумаги). Общей собственностью могут быть и
делимые вещи, если это предусмотрено законом либо соглашением сособственников
(например, договором о совместной деятельности).
Виды общей собственности (п. 2 ст. 244 ГК):
- долевая - общая собственность, в которой каждому сособственнику принадлежит определенная доля;
- совместная - общая собственность, в которой доли ее сособственников заранее
не определены, но могут быть выделены при ее разделе.
Общая собственность является долевой, если иное не установлено законом.
Так, законом установлена совместная собственность на общее имущество супругов,
а также членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Перевод имущества из режима совместной собственности в режим долевой допускается по усмотрению сособственников, а в обратном порядке — только в случаях, предусмотренных законом.
Юридическая природа доли в общей собственности состоит в том, что участнику принадлежит доля в праве на общее имущество, а не доля имущества (реальная
доля) или доля в стоимости имущества (идеальная доля).
Особенности правового регулирования долевой собственности:
- доли сособственников считаются равными, если иное не вытекает из закона
(п. 1 ст. 245 ГК);
- при решении вопроса об осуществлении правомочий собственников каждый
сособственник имеет один голос;
- права сособственников должны осуществляться по взаимному согласию всех
сособственников (п. 1 ст. 246 ГК);
- разногласия сособственников по поводу осуществления ими прав собственника разрешаются судом (п. 1 ст. 247 ГК);
- каждый сособственник распоряжается своей долей общей собственности по
своему усмотрению, но в случае отчуждения ее он должен предложить свою долю
сначала своему сособственнику (это называется правом преимущественной покупки) и лишь после его отказа может продать свою долю другому лицу (п. 2 ст. 246, п.
1 ст. 250 ГК);
- предложение покупки своему сособственнику должно быть сделано в письменной форме, срок для ответа на предложение покупки определен: 10 дней (для
движимого имущества) и 30 дней (для недвижимого имущества) (п. 2 ст. 250 ГК);
- при нарушении права преимущественной покупки любой сособственник долевой собственности в течение трех месяцев имеет право потребовать в служебном
порядке перевода на себя прав покупателя (п. 3 ст. 250 ГК);
- уступка преимущественного права покупки доли не допускается (п. 4 ст. 250
ГК);
- сособственник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из
общей долевой собственности в натуре, а в случае невозможности этого - денежной
компенсации своей доли (п. 2, 3 ст. 252 ГК);
- плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в
долевой собственности, поступают в состав общего имущества и распределяются
между собственниками соразмерно их долям (ст. 248 ГК);
- каждый сособственник обязан нести расходы соразмерно своей доле имущества (ст. 249 ГК).
Особенности правового регулирования совместной собственности (п. 2,3 ст.
252 ГК):
- совместной собственность может быть лишь в случаях, предусмотренных законом. Она может быть переведена договором в долевую собственность;
- совместная собственность может иметь место только в трех случаях:
а) как собственность супругов,
б) собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства,
в) как собственность членов семьи на приватизированную ими квартиру;
- сособственники пользуются собственностью сообща;
- сделки по распоряжению совместным имуществом может совершить каждый
сособственник, согласие остальных сособственников на это предполагается (презюмируется). Однако совершение сделки в отношении совместной собственности одним из сособственников без получения согласия остальных является основанием для
признания такой сделки недействительной;
- доли в совместной собственности определяются лишь при ее разделе и, как
правило, должны быть равными;
- особенности совместной собственности супругов: совместной собственностью
супругов считается лишь имущество, нажитое супругами в период совместной жизни (все имущество, нажитое супругами до брака, считается раздельной собственностью каждого из них). Взыскание по долгам одного супруга может быть обращено
лишь на имущество этого супруга, а на общее имущество лишь в случае, если этот
супруг делал долги в интересах семьи (более подробно с правом совместной собственности супругов можно ознакомиться при изучении семейного права);
- о совместной собственности членов крестьянского хозяйства необходимо
знать следующее: совместной собственностью членов крестьянского (фермерского)
хозяйства считается имущество, предназначенное для предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли. В это имущество входят: земельный участок, насаждения, постройки и сооружения, скот продуктивный и рабочий, транспортные средства, сельскохозяйственная техника и др. Членами крестьянского хозяйства являются трудоспособные члены семьи и другие граждане, совместно ведущие это хозяйство (лица, не достигшие трудового совершеннолетия, и лица пенсионного возраста не могут быть членами крестьянского хозяйства).
Особенности правомочий членов крестьянского хозяйства как собственников:
а) плоды, продукты и доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности, являются общим имуществом его членов;
б) общее имущество используется членами крестьянского хозяйства по взаимному соглашению;
в) сделки по распоряжению имуществом хозяйства совершаются главой хозяй-
ства либо иным доверенным лицом;
г) выдел имущества одному из участников крестьянского хозяйства возможен
лишь путем выплаты его доли (срок выплаты денежной компенсации — пять лет), а
не путем выделения имущества в натуре (при этом все доли участников считаются
равными);
д) крестьянское хозяйство прекращает свою деятельность лишь в случае выхода
из него всех членов (при этом общее имущество и земельный участок делятся поровну между участниками крестьянского хозяйства);
е) порядок наследования имущества крестьянского хозяйства определен ст.
1179 ГК РФ;
- особенности совместной собственности у членов семьи, приватизировавшей
квартиру:
а) совместная собственность семьи на приватизированную квартиру возникает
по желанию граждан и с согласия всех проживающих в квартире совершеннолетних
членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;
б) субъектами общей совместной собственности могут быть как совершеннолетние, так и несовершеннолетние, в том числе несовершеннолетние, проживающие
отдельно от нанимателя, но не утратившие права пользования квартирой;
в) распоряжение квартирой, т.е. сделки с ней в случае проживания в ней несовершеннолетних, допускается только с разрешения органов опеки и попечительства;
г) средства от сделок с приватизированными квартирами, в которых проживали только несовершеннолетние, должны быть зачислены на счет этих лиц в сберегательном банке;
д) раздел квартиры и выдел доли жилья должны осуществляться и соответствии
со ст. 252, 254 ГК (доли сособственников должны быть равными, если иное не
предусмотрено в договоре между ними);
е) выдел доли в натуре одному из сособственников квартиры возможен лишь в
случаях возможности передачи ему жилой площади, подсобных помещений в изолированном виде, а также при наличии возможности оборудования отдельного входа.
Проанализировав особенности правового регулирования совместной собственности, необходимо обратить внимание, что необходимым предварительным условием возникновения совместной собственности супругов является регистрация брака.
Все нажитое супругами во время брака имущество, за некоторыми исключениями,
относится к их совместной собственности независимо от того, кем из них и за чей
счет имущество было приобретено, создано, на чье имя оформлено. Однако договором между супругами может быть установлен иной режим этого имущества (п. 1 ст.
33, п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ).
К общей совместной собственности супругов не относится имущество, принадлежавшее супругам до вступления в брак, а также полученное в дар или в порядке
наследования одним из супругов во время брака. Такое имущество - их раздельная
собственность (п. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ). Имущество каждого из супругов
может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в
течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого
супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и т.п.) (это правило не применяется, если договором между супругами предусмотрено иное).
Не относятся к совместной собственности и вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.). Они - собственность того супруга, который ими пользовался. Однако драгоценности и другие предметы роскоши, приобретенные во время
брака за счет общих средств супругов, признаются их общей совместной собственностью независимо от того, кто из супругов ими пользовался (п. 2 ст. 36 Семейного
кодекса РФ). Закон не определяет, что относится к предметам роскоши, да это и невозможно. При одних обстоятельствах определенная вещь для данной семьи может
быть роскошью, а для другой - нет. В случае спора вопрос решается в зависимости
от материального благосостояния той или иной семьи.
По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь
на имущество, находящееся в его собственности, а также на его долю в общем имуществе супругов, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества (п. 1 ст.
45 Семейного кодекса РФ).
Семейные отношения без регистрации брака не влекут возникновения общей
совместной собственности. Спор о разделе совместно нажитого в этом случае имущества разрешается по правилам об общей долевой собственности граждан.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляется по их обоюдному согласию. При совершении одним из супругов сделки
по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с
согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению таким имуществом, может быть признана судом недействительной по мотивам
отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях,
если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о
несогласии другого супруга на совершение данной сделки (п. 2 ст. 35 Семейного кодекса РФ).
Отношения общей совместной собственности супругов прекращаются с расторжением брака. Это влечет за собой и раздел общего совместного имущества. Но
раздел (полный или частичный) такого имущества может быть произведен и в период брака (п. 1 ст. 38 Семейного кодекса РФ). В этом случае право общей совместной
собственности на разделенное имущество прекращается. Неразделенная часть имущества, а также имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность (п. 6 ст. 38 Семейного кодекса РФ).
При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором
между ними. В случае недостижения согласия между супругами спор передается на
разрешение суда, который вправе отступить от начала равенства долей супругов в
их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интересов одного из супругов, в частности в случаях, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи (ст. 39 Семейного
кодекса РФ).
Смерть одного из супругов также влечет прекращение общей совместной собственности. К наследникам по закону или завещанию переходит как принадлежав-
шее умершему раздельное имущество, так и его доля в общей совместной собственности. Определяется эта доля по изложенным выше правилам.
В случае признания брака недействительным при споре о разделе имущества,
нажитого совместно в период с регистрации брака до момента признания его недействительным, применяются правила об общей долевой собственности граждан. Однако при вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе признать за супругом, права которого нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право на раздел имущества по правилам об общей совместной
собственности (ст. 30 Семейного кодекса РФ).
Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его членам на
праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное (п. 1 ст. 257 ГК).
Предварительным условием возникновения совместной собственности крестьянского хозяйства является создание такого хозяйства. Оно считается созданными с момента выдачи ему государственного акта на право владения землей (пожизненное и наследуемое) или на право собственности на землю. Если крестьянское хозяйство ведется на арендуемом участке земли, оно считается созданным с момента
заключения договора аренды.
В совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства
находятся предоставленный в собственность этому хозяйству или приобретенный
земельный участок, насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные
и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и
иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.
Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского
(фермерского) хозяйства и используются по соглашению между ними.
Владение, пользование и распоряжение имуществом крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется с согласия всех лиц, совместно ведущих хозяйство.
В случае недостижения ими согласия спор разрешается судом. Сделки в интересах
хозяйства совершаются обычно его главой - лицом, на чье имя оформлен государственный акт на право владения землей либо на право собственности на землю, или
тем, с кем заключен договор аренды земли.
По сделкам, совершаемым главой хозяйства, отвечает своим имуществом хозяйство, если из обстоятельств не вытекает, что сделка совершена в личных интересах главы хозяйства. Другие лица, ведущие совместное хозяйство, отвечают по своим обязательствам личным имуществом, если только сделка не совершена в интересах хозяйства, а также своей долей в имуществе хозяйства.
неиспользования земельного участка в сельскохозяйственных целях в течение
одного года; решения членов крестьянского хозяйства о прекращении его деятельности; если не остается ни одного члена хозяйства или наследника, желающего продолжать деятельность хозяйства; использования земельного участка методами, приводящими к деградации земли; изъятия земельного участка в установленном законом порядке для государственных и общественных нужд; в связи с банкротством
(ст. 32 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве; ст. 173 Закона о банкротстве).
При прекращении деятельности крестьянского хозяйства его имущество подлежит разделу по изложенным выше правилам, предусмотренным ст. 252 и 254 ГК.
При разделе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства или выходе из хозяйства одного из его членов доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в
праве общей собственности на имущество хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное.
Контрольные вопросы:
1. Какие виды общей собственности предусматривает действующее законодательство?
2. Назовите особенности правового регулирования долевой собственности?
3. Каковы особенности правомочий членов крестьянского хозяйства как собственников?
4. Что понимается под совместной собственностью супругов?
5. В чем заключается особенность совместной собственности у членов семьи,
приватизировавшей квартиру?
Тема 19. Наследование собственности граждан
Наследственное право является самостоятельным институтом (частью) гражданского права. Его нормы содержатся в третьей части ГК РФ, в разд. 5.
Структура наследственного права:
а) понятие наследования, наследственного права, наследственного правоотношения;
б) законодательство о наследовании;
в) этапы (стадии) наследования;
г) правомочия и ответственность наследников.
Этапы наследования:
- открытие наследства;
- охрана наследства;
- выражение наследником своего отношения к открывшемуся наследству: принятие его или отказ от него;
- вступление в наследство.
Наследование - переход имущества и имущественных прав и обязанностей
умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент (ст. 1110 ГК).
Примером другого вида правопреемства является уступка права требования
живым лицом другому лицу. Особенностью наследственного правопреемства является его универсальность: все права умершего переходят как единое целое, причем
одновременно и без посредничества третьих лиц. В результате правопреемства возникает наследственное правоотношение. Наследственное правоотношение имеет
следующую структуру: объекты, субъекты, содержание (полномочия наследников).
Кроме того, выделяют основание возникновения наследственного правоотношения.
Объектом наследственного правоотношения являются вещи, принадлежащие
наследодателю на день открытия наследства, а также имущественные права, которые не связаны с личностью умершего.
Так, не переходит по наследству к жене умершего обязанность последнего выплачивать алименты сыну от первого брака. Совокупность переходящих прав и обязанностей называют наследством либо «наследственной массой» (ст. 1112 ГК). В
него включаются все вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности, которые принадлежали умершему на день открытия наследства. В состав
наследства не входят личные неимущественные права и нематериальные блага
(например, право авторства), а также права, неразрывно связанные с личностью
умершего.
Важнейшим имущественным правом является право собственности на имущество (недвижимость (квартира, дом, дача), денежные сбережения, в частности вклады в банках, транспортные средства (автомобиль, яхта), личные вещи умершего,
предметы домашней обстановки и обихода).
Открывшееся, но еще не принятое наследниками наследство называют «лежачим». Оно бессубъектно в период до принятия наследства.
Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и
наследник.
Наследодателем может быть только физическое лицо. В тех случаях, когда
наследодатель составляет завещание, он должен быть дееспособен. У одного и того
же наследодателя может быть несколько наследников. Наследственные доли таких
наследников предполагаются равными.
Наследниками могут быть все субъекты гражданского права: физические и
юридические лица, государство (ст. 1116 ГК).
Государство может быть наследником в следующих четырех случаях:
1) если имущество завещано ему наследодателем;
2) у наследодателя отсутствуют наследники;
3) все наследники лишены завещанием права наследования;
4) все наследники отказались от наследования.
В тех случаях, когда физическое лицо ограничено либо полностью лишено дееспособности, в наследство вступают его представители: попечители и опекуны.
Наследники делятся на «обычных», «необходимых» и «недостойных».
К «необходимым» относятся наследники, за которыми законом определена доля
наследования независимо от содержания завещания. К ним относятся несовершеннолетние и нетрудоспособные дети и супруг, родители и иждивенцы наследодателя
(ст. 1148 ГК). Таким наследникам положена 1/2 той доли, которую они получили
бы, если бы наследовали по закону (ст. 1140 ГК).
Недостойными наследниками называются лица, отстраненные от наследования
либо законом, либо завещателем. К ним относятся (ст. 1117 ГК):
- родители, лишенные родительских прав, а также родители, злостно уклоняющиеся от содержания детей (они не могут наследовать после своих детей по закону);
- наследники, способствовавшие умышленными, противозаконными действиями к призванию их к наследству (действия должны быть направлены либо против
наследодателя, либо против других наследников). Такой факт должен быть установлен судом. Примеры противозаконных действий: составление фиктивного завещания, принуждение другого наследника отказаться от наследства в свою пользу.
Выделяют еще наследников по праву представления. Это потомки наследников,
умерших до открытия наследства (ст. 1146 ГК).
Основанием возникновения наследственного правоотношения является открытие наследства.
Юридическими фактами, порождающими открытие наследства, является
смерть наследодателя либо решение суда о признании его умершим.
Значение наследования состоит в том, что оно является основанием (способом)
возникновения права собственности на чужое имущество.
Понятие «наследственное право» употребляется в двух смыслах: объективном и
субъективном.
Наследственное право в объективном смысле - это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина другим лицам. Эти нормы образуют подотрасль гражданского права.
Наследственное право в субъективном смысле - это право лица быть признанным к наследованию и его права на имущество после принятия наследства.
Значение наследственного права в объективном смысле:
1) оно реально гарантирует охрану частной собственности государством,
предусмотренную ст. 35 Конституции РФ, поскольку содержит юридические гарантии правомерного осуществления перехода права собственности от одного лица к
другому;
2) стимулирует практическую деятельность физического лица по приобретению
права собственности на имущество, поскольку создает уверенность его в том, что
нажитое имущество после его смерти перейдет близким ему людям.
Источники наследственного права относятся к различным отраслям права, т.е.
носят комплексный характер. Это следующие нормативные акты:
- Конституция РФ 1993 г.;
- Гражданский кодекс РФ. Часть третья // СЗ РФ. 2001. № 49; РГ. 2001. 28 ноября;
- Закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ // РГ. 2001. 28 ноября; СЗ РФ. 2001.
Ст. 4553;
- Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г. № 4462 // ВС РФ. 1993. Ст. 357;
- Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными
нотариальными конторами РСФСР, утвержденная приказом Минюста 6 января 1987
г. № 10/16-01 // Закон.1997. № 7;
- Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей начальниками мест лишения свободы, утвержденная Минюстом СССР 14 мая 1974 г.;
- Инструкция о порядке удостоверения завещаний главными врачами, утвержденная Минюстом СССР 20 июня 1974 г.;
- Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными
лицами органов исполнительной власти от 19 марта 1996 г. // Наследство. Документы, разъяснения, судебная практика. М., 2000;
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» от 23 апреля 1991 г. № 2 // Сб. постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М.,
2000.
При разрешении споров о наследстве используются нормы:
- Семейного кодекса РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60);
- Гражданского процессуального кодекса РФ;
- других частей Гражданского кодекса РФ (10 статей первой и 13 статей второй
части).
Вопросы наследования регулируются также отдельными статьями различных
законов, а также постановлениями Пленумов Верховного Суда РФ по применению
этих законов, например:
- о юридических лицах (акционерных обществах, некоммерческих организациях, о сельскохозяйственной кооперации, потребительской кооперации, об обществах
с ограниченной ответственностью, о садоводческих и дачных объединениях граждан);
- об авторских правах (охране программ ЭВМ и баз данных, топологии интегральных микросхем);
- о приватизации жилищного фонда.
Особую группу составляют нормативные акты, регулирующие взимание государственной пошлины и налогов с наследуемого имущества:
- Закон РФ «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения» от 12 декабря 1991 г. // ВС РФ. 1992. № 12. Ст. 593; СЗ РФ. 1995. № 5. Ст.
346; САПП РФ. 1998. № 50. Ст. 4861;
- Закон РФ «О государственной пошлине» от 9 декабря 1991 г. // СЗ РФ. 1996.
№ 1. Ст. 19.
Однако самым главным источником наследственного права является Гражданский кодекс РФ, часть третья.
Раздел пятый части третьей Гражданского кодекса РФ состоит из пяти глав:
Гл. 61. Общие положения о наследовании.
Гл. 62. Наследование по завещанию.
Гл. 63. Наследование по закону.
Гл. 64. Приобретение наследства.
Гл. 65. Наследование отдельных видов имущества.
Способы (основания) наследования (ст. 1111 ГК):
1) по завещанию;
2) по закону.
Составление завещания – это единственный способ, которым наследодатель
(завещатель) может распорядиться своим имуществом на случай своей смерти. Особенность завещания как документа состоит в том, что оно вступает в силу только
тогда, когда завещатель уже не может подтвердить или отвергнуть то или иное его
толкование и исполнение.
Наследование по завещанию имеет место тогда, когда умершее лицо оставило
распоряжение в отношении своего имущества на случай наступления своей смерти.
Это распоряжение называется завещанием.
Составление завещания - это односторонняя сделка, так как в нем выражена воля одного лица - составителя. Сделка эта условная, так как распоряжение вступит в
силу лишь в случае наступления смерти его составителя. Поскольку моментом
вступления ее в силу будет момент смерти составителя, сделку эту следует считать
«условной, совершенной под отлагательным условием».
Выбор наследников и принципа распределения имущества между наследниками - прерогатива только наследодателя. В этом проявляется «свобода завещания»
(ст. 1119 ГК). Она ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (ст.
1149 ГК), которая должна быть не меньше половины доли, которая бы причиталась
лицу при наследовании им по закону (п. 1 ст. 1149 ГК).
Завещание может быть оформлено следующим образом:
- удостоверено нотариусом (ст. 1125 ГК);
- удостоверено должностным лицом, указанным в законе (ст. 1127
ГК);
- составлено в простой письменной форме в присутствии двух свидетелей при
чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК) и передано нотариусу в заклеенном
конверте; такое завещание называется закрытым (ст. 1126 ГК).
Специальные приемы распоряжений, применяемые при составлении завещания:
1) подназначение запасного наследника на случай смерти основного к моменту
вступления в силу завещания (ст. 1121 ГК);
2) возложение на наследника обязанности совершения общественно полезных
действий (ст. 1139 ГК);
3) назначение исполнителя завещания - душеприказчика (ст. 1133 ГК);
4) завещательный отказ (легат) - возложение на наследника исполнения обязательства в пользу конкретного лица (отказополучателя) (ст. 1137, 1138 ГК).
Тайна составления и содержания завещания охраняется законом (ст. 1123 ГК).
Завещатель должен быть дееспособен и совершать завещание лично. Завещание как
всякая сделка может быть признано недействительным как в целом, так и в части
(ст. 1131 ГК). На недействительные завещания и последствия их недействительности распространяются правила об исковой давности. Завещание может быть изменено и отменено завещателем при жизни (ст. 113О ГК). Исправления в нем не допускаются.
Наследование по закону возникает в том случае, если умершее лицо не оставило
завещания. В качестве наследников тогда выступает ограниченный круг лиц - только указанные в законе.
Круг наследников по закону разбит на следующие очереди:
- в первую очередь наследуют дети, супруг, родители наследодателя. Внуки
наследователя и их потомки наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК);
- во вторую очередь наследуют братья и сестры наследодателя, его дедушки и
бабушки. Племянники и племянницы наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1143 ГК);
- в третью очередь наследуют дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и
сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144 ГК);
- в четвертую очередь наследуют прадедушки и прабабушки наследодателя (п.
2 ст. 1145 ГК);
- в пятую очередь наследуют двоюродные внуки и внучки и двоюродные дедушки и бабушки наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК);
- в шестую очередь наследуют двоюродные правнуки и правнучки, а также
двоюродные дяди и тети наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК);
- в седьмую очередь наследуют пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК);
- в восьмую очередь наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,
не входящие в круг наследников, но только в случае отсутствия других наследников
(п. 3 ст. 1148 ГК).
Порядок наследования по закону - наследники каждой последующей очереди
призываются к наследованию только в том случае, если отсутствуют или отпали
наследники предыдущей очереди (п. 1 ст. 1141 ГК). При этом наследники одной
очереди наследуют в равных долях за исключением наследников по праву представления (п. 2 ст. 1141, ст. 1146 ГК) и пережившего супруга (ст. 1150 ГК).
В особом порядке наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Так, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя разбиты на две группы: в первую
группу включены иждивенцы, предусмотренные ст. 1142-1145 ГК, т.е. со второй по
седьмую очередь включительно; во вторую группу включены иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по закону. Иждивенцы, включенные в первую группу,
но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию, но при условии, что они не менее одного года находились на иждивении
наследодателя (п. 1 ст. 1148 ГК). Такое же правило действует в отношении иждивенцев, отнесенных во вторую группу, при условии, что имеются другие наследники. Однако при отсутствии других наследников они наследуют самостоятельно и
качестве наследников восьмой очереди (п. 3 ст. 1148 ГК).
Право на обязательную долю в наследстве рассмотрено в ст. 1149 ГК. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, по нетрудоспособные
супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания
не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании
по закону (обязательная доля).
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную
долю - из той части имущества, которая завещана.
Исключением из общего правила призвания наследников по закону является
следующее правило: наследник по закону, проживающий совместно с наследодателем до его смерти, имеет преимущественное право на предметы обычной домашней
обстановки за счет его наследуемой доли (ст. 1169 ГК).
Три категории родственников наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы по закону их умершему родителю:
- внуки и правнуки;
- племянники и племянницы;
- двоюродные братья и сестры.
При наследовании по закону действует «принцип представления». Он состоит в
том, что доля умершего наследника переходит к его потомкам в случае, если
наследник умер раньше наследодателя (ст. 1146 ГК).
Доли наследников по закону предполагаются равными, но доля пережившего
супруга всегда больше, так как он в соответствии с Семейным кодексом РФ имеет
право на половину имущества, нажитого им совместно с умершим супругом наследодателем (ст. 1150 ГК).
При обоих способах наследования действует принцип «наследственной трансмиссии», согласно которому права наследника, умершего в период вступления в
наследство, переходят к его наследникам (ст. 1156 ГК).
Приобретение наследства включает в себя:
1) подачу наследниками заявления о принятии наследства;
2) подачу наследниками заявления о выдаче им свидетельства на право на
наследство;
3) получение наследником свидетельства о праве на наследство.
Но приобретению наследства предшествуют еще два юридических факта: открытие наследства и принятие мер по его охране.
Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя либо с момента объявления судом наследодателя умершим, либо в день предполагаемой гибели наследодателя от несчастного случая (ст. 1113 ГК). День смерти наследодателя
подтверждается медицинской справкой либо решением суда (п. 2 ст. 1114 ГК).
Граждане, умершие в один и тот же день, не наследуют друг после друга (п. 2 ст.
1115 ГК).
Со временем открытия наследства связано определение следующих обстоятельств:
- круга наследников, призываемых к наследству;
- состава наследуемого имущества;
- сроков на предъявление претензий кредиторами;
- момента возникновения права наследников на наследуемое имущество;
- срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
- законодательства, подлежащего применению при наследовании.
Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, то местонахождение его имущества
(ст. 1115 ГК). Оно доказывается справками жилищно-коммунальных органов, местных администраций, отделений милиции, справкой с места работы наследодателя, а
также выпиской из домовой книги. В случае, когда место жительства наследодателя
неизвестно, оно устанавливается в судебном порядке.
Место открытия наследства определяет место подачи заявления о принятии
наследства или отказе от него, место организации охраны наследственного имущества, место выдачи свидетельства о праве на наследство и др.
Охрана открывшегося наследства необходима в целях его сохранения, потому
что между моментом его открытия и вступлением в наследство наследников проходит половина года.
Меры по охране открывшегося наследства принимают нотариусы либо должностные органы исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные
действия (в местности, где нет нотариуса). Охрана осуществляется по месту открытия наследства. Основанием для совершения охранных действий является заявление
граждан либо инициатива указанных должностных лиц. Порядок принятия охранных мер регулируется ст. 1172 ГК РФ, основаниями законодательства о нотариате,
Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий нотариальными конторами и другими нормативными актами. Суть их сводится к следующему: нотариус
описывает наследственное имущество (опись передается на хранение наследникам)
и передает наследуемое имущество в доверительное управление лицу, назначенному
им (ст. 1026, 1178 ГК) на основе договора, либо душеприказчику, назначенному
наследодателем в завещании по договору хранения. Хранитель, доверительный
управляющий предупреждаются об ответственности за ненадлежащее исполнение
этих договоров (см., например, ст. 1022 ГК). Лица, осуществляющие охрану, вправе
получить от наследников вознаграждение за их труд. Этим лицам также положено
возмещение расходов, понесенных в связи с охраной наследственного имущества, за
вычетом полученной ими выгоды (см., например, ст. 1023, 1174 ГК). Если наследство охраняет один из наследников, его труд не обязаны оплачивать другие наследники.
Подача заявления о принятии наследства происходит в нотариальной конторе
по месту постоянного жительства наследодателя. Оно составляется в письменной
форме и должно содержать следующие реквизиты: имя, отчество, фамилию заявителя, дату открытия наследства, адрес наследодателя, желание заявителя относительно
принятия наследства. Срок подачи заявления ограничен: до шести месяцев со дня
открытия наследства. Подача заявления о принятии наследства может быть заменена фактическим вступлением во владение, пользование и распоряжение имуществом. Это выражается в поддержании имущества в надлежащем состоянии, уплате
за него различных платежей (налогов, коммунальных услуг и т.д.). Такой наследник
не вправе отчуждать наследственное имущество до получения свидетельства на
наследство. Если наследник умрет до принятия наследства, причитавшаяся ему
наследственная доля переходит к его наследнику (наследственная трансмиссия - ст.
1156 ГК). Заявление о новых наследниках должно быть сделано в оставшуюся часть
срока (6 месяцев), а если он меньше трех месяцев, то срок этот должен быть увеличен до трех месяцев. Наследник вправе отказаться от наследства; недействительность такого отказа может быть признана только в судебном порядке, при условии,
что он был сделан под влиянием обмана, насилия, угрозы. Отказ может быть сделан
в пользу конкретного лица, которое обязательно должно быть наследником этого же
наследодателя и не должно быть признано недостойным наследником (ст. 1157 ГК).
Отказ - это односторонняя сделка. Он должен быть сделан письменно, отказавшееся лицо должно быть дееспособно. Отказ бесповоротен (п. 8 постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.).
Акт принятия наследства является односторонней сделкой, он носит универ-
сальный (распространяется на все имущество, где бы оно ни находилось), безоговорочный (принятие наследства под условием не допускается), безотзывный (лицо,
подавшее нотариусу заявление о принятии наследства, не может его взять обратно
(ст. 1152 ГК) характер, ему придается обратная сила (наследство считается принятым с момента, открытия наследства, а не с момента его принятия).
Для принятия наследства установлен шестимесячный срок (в случае его пропуска утрачивается право на принятие наследства - ст. 1154 ГК).
Пропущенный срок может быть восстановлен судом при признании им причины пропуска срока уважительной (ст. 1155 ГК).
Способы принятия наследства:
- путем подачи нотариусу либо уполномоченному на это должностному лицу
заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче свидетельства о праве на
наследство;
- путем фактического принятия наследства (в случае, если наследник уже владеет и управляет наследственным имуществом либо охраняет его и несет расходы в
связи с этим — ст. 1153 ГК).
При принятии наследства несколькими наследниками происходит раздел
наследства. Он осуществляется по соглашению наследников, а в случае отсутствия
такого соглашения - судом (ст. 1165 ГК). При невозможности выделить имущество в
натуре соответственно доле каждого наследника производится взаиморасчет путем
выплаты компенсации наследнику, которому досталось имущество меньшей стоимости. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства
приостанавливается до его рождения (ст. 1166 ГК).
При заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство заявитель обязан
предоставить нотариусу следующие документы: о наличии самого наследства, о характере своих отношений с наследодателем; о наличии своего родства или брака с
наследодателем, о том, что он был на иждивении умершего, о своем несовершеннолетии и др. Свидетельство о праве на наследство выдается но месту открытия
наследства либо одно на всех наследников, либо каждому наследнику в отдельности
(в соответствии с их желанием). В случае выявления нового наследственного имущества после выдачи свидетельства выдается дополнительное свидетельство (ст.
1162 ГК).
Свидетельство о праве наследования выдается нотариусом по истечении шести
месяцев со дня открытия наследства либо раньше, если нотариус уверен в том, что
кроме лиц, выразивших желание получить наследство, других наследников нет (ст.
1163 ГК). Получение свидетельства - право, а не обязанность наследника. Однако
без него быть собственником имущества практически невозможно, оно является
правоустанавливающим документом. Свидетельство должно иметь определенные
реквизиты: содержать данные о нотариусе, о наследнике, о наличии родства наследника с наследодателем, о наследственном имуществе, о сумме уплаченной государственной пошлины. Свидетельство, выданное нотариусом, может быть аннулировано только судом. Отказ нотариуса в выдаче свидетельства наследнику может быть
обжалован в суде. Суд рассматривает этот отказ в порядке особого производства либо по правилам гл. 32 ГПК РФ (в случае представления наследником нотариусу всех
документов, требуемых законом), либо по правилам гл. 27 ГПК РФ (в случае, если у
наследника отсутствуют документы, необходимые для получения свидетельства).
При выдаче свидетельства о наследовании взимается государственная пошлина. Размер ее зависит от того, призываются ли наследники первой очереди или же
другие, находится ли наследуемое имущество за границей или в России. Законом
предусмотрены льготы по уплате пошлины. Так, освобождаются от уплаты следующие лица:
- наследники строений, проживавшие в них совместно с наследодателем;
- наследники лиц, погибших при выполнении государственного долга;
- наследники лиц, подвергавшихся политическим репрессиям;
- наследники вкладчиков банка;
- наследники страховых сумм по договорам страхования;
- наследники авторского вознаграждения;
- несовершеннолетние наследники;
- наследники, признанные недееспособными;
- финансовые и налоговые органы при получении ими свидетельства о праве
государства на наследство.
Помимо государственной пошлины наследник несет еще один вид расходов: он
уплачивает налог на полученное им имущество (делает это уже после получения
свидетельства).
Ставка налога зависит от двух факторов:
1) стоимости наследуемого имущества (налог взимается лишь с имущества,
стоимость которого равна более 850 МРОТ) (Стоимость имущества определяется по
справкам, выданным компетентными органами. Так, стоимость транспортных
средств определяется судебно-экспертными учреждениями органов юстиции или
организациями, связанными с техническим обслуживанием транспортных средств.
Стоимость строений (квартиры, дачи, гаража) определяется органами технической
инвентаризации, органами местного управления либо страховыми организациями.
Цена земельного участка определяется органами исполнительной власти субъектов
РФ.);
2) от того, наследником какой очереди является получатель свидетельства (при
стоимости имущества от 851 до 1700 МРОТ наследник первой очереди должен
уплатить 5% стоимости имущества, наследник второй очереди — 10%, а другие
наследники — 20%).
В отношении налога установлены льготы. Так, не взимаются налоги со следующих лиц:
- с супруга умершего наследодателя;
- наследников имущества лиц, погибших при выполнении общественного долга;
- инвалидов I и II групп, наследующих жилые дома и транспортные средства;
- наследников квартир (домов), построенных жилищно-строительными кооперативами, если наследники проживали в этих домах с наследодателем.
Обязанность уплаты государственной пошлины и налога носит фискальный характер: они идут в доход государства. Однако без уплаты налога невозможно совершать сделки с имуществом, полученным по наследству.
Наследование отдельных видов имущества имеет некоторые особенности.
Например:
- при наследовании ограниченно-оборотных вещей, полученных наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), не требуется наличие специ-
ального разрешения у наследника в момент принятия наследства, но такое разрешение должно быть получено позже (ст. 1180 ГК). В случае отказа наследнику в выдаче такого разрешения право собственности на вещь прекращается;
- в случае смерти участника полного товарищества или полного товарищества
на вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью,
члена производственного кооператива его доля (пай) в складочном (уставном) капитале соответствующей организации входит в состав наследственного имущества.
Наследник, к которому перешла эта доля, становится участником этих организаций
в случае их согласия (в противном случае они должны выплатить компенсацию доли наследодателя). Наследники пая вкладчика товарищества на вере и акций в акционерном обществе становятся участниками этих организаций (ст. 1176 ГК);
- наследник пая члена потребительского кооператива имеет право на принятие
в члены этого кооператива (ст. 1177 ГК);
- две категории наследников: индивидуальные предприниматели и коммерческие организации имеют преимущественное право перед другими наследниками на
получение в наследство предприятия в том случае, если оно входит в состав наследственного имущества (ст. 1178 ГК);
- наследник умершего члена крестьянского хозяйства, не являющийся членом
этого хозяйства, имеет право на получение компенсации своей доли в имуществе
хозяйства не позднее одного года с момента открытия наследства (ст. 1179 ГК);
- земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве пожизненного
наследуемого владения или праве собственности, наследуется без получения
наследником специального на то разрешения (ст. 1181 ГК);
- при невозможности раздела между несколькими наследниками земельного
участка из-за ограниченного его размера земельный участок переходит наследнику,
имеющему преимущественное право на его получение (ст. 1182 ГК), а при отсутствии такового земельный участок переходит к нескольким наследникам на условиях общей долевой собственности (ст. 1182 ГК);
- денежные вклады, внесенные гражданином в кредитное учреждение (банк),
могут быть завещаны как путем оформления завещательного распоряжения непосредственно в этом учреждении, так и в завещании, оформленном в нотариальной
конторе на все наследство. Такие вклады наследуются на общих основаниях: на получение их требуется свидетельство о праве на наследство и истечение шестимесячного срока со дня открытия наследства, на них распространяется право несовершеннолетних и нетрудоспособных иждивенцев наследодателя об обязательной доле
наследства, несмотря на то, что они не указаны в завещании в качестве наследников
(ст. 1128 ГК);
- право на получение заработной платы, пенсии, пособия по специальному
страхованию наследодателя, а также на получение платежей, возмещающих ему
вред, принадлежит членам его семьи, проживающим с ним, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с ним или нет.
Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены обязанным лицам
в течение четырех месяцев со дня открытия наследства (ст. 1188 ГК);
- транспортные средства, полученные наследодателем от государства или муниципального образования безвозмездно, входят в состав наследственной массы, если обратное не установлено законом (ст. 1184 ГК);
- государственные награды наследодателя не входят в состав наследства, если
на них распространяются правила о государственных наградах. Они передаются
другим лицам в порядке, установленном законодательством о государственных
наградах. Почетные и поименные знаки входят в состав наследства (ст. 1185 ГК);
- имущество, на которое не оказалось наследников, - «выморочное», переходит
в собственность Российской Федерации;
- наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на получение ее в счет
своей наследственной доли при разделе наследства (п. 1 ст. 1168 ГК);
- при наследовании имущества несколькими наследниками доля пережившего
супруга всегда будет больше доли остальных наследников, поскольку пережившему
супругу принадлежит половина имущества, нажитого совместно с наследодателем.
И, кроме того, ему выделяется его доля другой половины. Эта доля будет равной с
остальными наследниками (ст. 1150 ГК). Выдел супружеской доли наследства происходит по инициативе пережившего супруга. О возможности такого выдела ему
должен подсказать нотариус (эти правила содержатся в Семейном кодексе РФ);
- авторские права лиц, создавших произведения науки, литературы и искусства,
переходят к их наследникам лишь только на 70 лет;
- шестимесячный срок после открытия наследства не может быть сокращен в
случае выдачи свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество государству и др.
Наследники обязаны возместить:
1) расходы лицу, ухаживавшему за наследодателем перед его смертью;
2) долги наследодателя его кредиторам;
3) расходы лицу, охранявшему наследство (управляющему, хранителю, опекуну), и лицу, оплатившему содержание иждивенцев наследодателя;
4) расходы на погребение наследодателя (ст. 1174 ГК).
Возмещение производится за счет средств, полученных по наследству.
О возмещении наследником долга наследодателя необходимо знать следующее:
- объем ответственности наследника ограничен: он отвечает лишь в пределах
стоимости имущества, полученного от наследодателя;
- в случае, если у одного наследодателя оказалось несколько наследников, каждый из них отвечает по долгам наследодателя пропорционально полученной доле
наследства, но все наследники отвечают солидарно (п.1 ст.1175);
- кредиторы наследодателя должны предъявить свое требование к наследнику
не позднее шести месяцев со дня открытия наследства, причем в письменной форме.
Пропуск этого срока аннулирует права кредиторов. Правила о восстановлении, приостановке и перерыве срока исковой давности при пропуске срока в данном случае
не применяются (ст.1175 ГК).
Контрольные вопросы:
1.
Какой главный принцип положен в основу права наследования по зако-
2.
Почему ГК РФ предъявляет очень жесткие требования к форме завеща-
3.
Переходят ли к наследникам обязательства и долги наследодателя?
4.
В каких случаях и у кого возникает право на обязательную долю в
ну?
ния?
наследстве?
5.
Какие способы принятия наследства вы можете назвать?
6.
Что включает в себя приобретение наследства?
7.
Что предусматривает порядок наследования по закону?
8.
Кто входит в понятие субъект наследственного правоотношения?
Тема 20. Ограниченные вещные права
Вещное право - право, обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на вещь, находящуюся у него,
без содействия других лиц.
С помощью вещных прав реализуются отношения собственности.
Все вещные права делятся на две группы:
1)
права собственников;
2)
права несобственников.
Признаки вещных прав:
- они абсолютны; носителю абсолютного права противостоит неопределенное
количество обязанных лиц, что означает: собственник может потребовать от любого
лица, чтобы он не совершал действия, мешающие ему осуществлять правомочия
собственника. В обязательственном же праве уполномоченный субъект вправе требовать содействия для осуществления своих прав лишь от конкретного обязанного
ему лица;
- объектами вещных прав являются вещи, а объектами обязательственных прав
- действия;
- для защиты всех вещных прав независимо от того, в какой они находятся
группе, используются одни и те же способы защиты.
Между тем вещные права различаются объемом полномочий: наиболее полные
полномочия имеют собственники - они могут совершать любые действия, не противоречащие нормам права и не нарушающие права других лиц. Права же субъектов
других вещных прав ограничены законом. Вещные права бессрочны. Требования,
вытекающие из вещного права, удовлетворяются в первую очередь по сравнению с
требованиями, вытекающими из обязательственного права.
Значение вещного права состоит в том, что оно закрепляет отношение лица к
вещи, позволяя носителю вещного права удовлетворять свои интересы с помощью
этой вещи.
Виды вещных прав лиц, не являющихся собственниками.
Вещные права лиц, не являющихся собственниками, имеют те же признаки, что
и право собственности. Вместе с тем им присущи свои особенности: за этими правами закреплено законом право следования при переходе права собственности на
имущество к другому лицу; виды вещных прав могут быть установлены только законом.
Права лиц, не являющихся собственниками (ст. 216 ГК):
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
- право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- право хозяйственного ведения имущества;
- право оперативного управления имуществом;
- сервитутные права (сервитуты).
Поскольку перечень этот не закрыт, в него могут быть включены и другие права. К ним предъявляется лишь одно требование: они должны быть указаны в законе.
Поэтому авторы учебников дополнили этот список, включив в него следующие
вещные права лиц, не являющихся собственниками:
- право залога (ст. 334 ГК);
- право пользования жильем членами семьи собственника, проживающими в
принадлежащем ему жилом помещении (ст. 292 ГК);
- право фактического владельца, который, не будучи собственником имущества, добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом (ст. 234 ГК);
- право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и имуществом, полученными в результате разрешенной ему хозяйственной деятельности (п.
2 ст. 298 ГК);
- право пожизненного проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу в соответствии с завещательным отказом (ст. 538 ГК 1964 г.).
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления— это вещные
права юридических лиц по использованию чужого имущества. В возникающих при
этом отношениях участвуют два субъекта: пользователь чужого имущества (юридическое лицо) и собственник, закрепивший свое имущество за пользователем.
Назначение этих двух вещных прав лиц, не являющихся собственниками, оформить имущественное положение юридических лиц, не являющихся собственниками, в целях создания возможности для их самостоятельного участия в гражданском обороте.
Появление этих вещных прав в отечественном законодательстве связано с существованием в СССР плановой экономики, регулируемой государством. Государство, будучи собственником подавляющей части имущества, было не в состоянии
само осуществлять хозяйственную деятельность с принадлежащими ему объектами
права собственности. Оно было вынуждено пускать в имущественный оборот эти
объекты, закрепляя их за юридическими лицами на ограниченном вещном праве.
Сохранение в современном законодательстве этих прав связано с переходным характером российской экономики. В законодательстве других государств эти виды
вещных прав отсутствуют.
Субъектами (носителями) этого права, как уже было сказано, могут быть только юридические лица, причем существующие лишь в двух организационноправовых формах: предприятия и учреждения. При этом субъектами права хозяйственного ведения могут быть только государственные и муниципальные предприятия (ст. 113, 114 ГК), а субъектами права оперативного управления - только казенные предприятия (ст. 115 ГК) и учреждения (ст. 120 ГК).
Различия между правом хозяйственного ведения и правом оперативного управления состоят в содержании и объеме правомочий, которые их обладатели получают
от собственника на закрепленное за ними имущество. Дело в том, что помимо правомочия пользования указанные права содержат и другие правомочия, присущие
праву собственности, но в данных двух вещных правах они представлены в усеченном виде.
Право хозяйственного ведения - это право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом собственника в пределах, установленный законом или иными
правовыми актами (ст. 294 ГК).
В частности, унитарное предприятие на праве хозяйственного ведения не может самостоятельно распоряжаться имеющейся у него недвижимостью (п. 2 ст. 295
ГК), но при этом оно может самостоятельно распоряжаться движимым имуществом
(п. 2 ст. 295 ГК).
При этом праве собственник имущества (учредитель предприятия), закрепивший свое имущество за предприятием, сохраняет право на создание, реорганизацию
и ликвидацию предприятия, право осуществления контроля за сохранностью и использованием по назначению выданного им имущества, а также право на получение
части прибыли.
Право оперативного управления — это право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом собственника лишь в пределах, установленных законом, в соответствии с целями их деятельности, заданиями собственника и назначением имущества (п. 1 ст. 296 ГК).
Собственник (учредитель предприятия) вправе изъять у субъекта права оперативного управления свое имущество, закрепленное за ним, и распорядиться им по
своему усмотрению в случаях если:
- имущество используется не по назначению;
- имущество оказалось лишним.
Особенности полномочия распоряжения имуществом у субъектов этого права
различны.
Так, казенное предприятие не имеет права распоряжаться любым закрепленным
за ним имуществом (движимым и недвижимым) без согласия собственника. Собственник казенного предприятия самостоятельно устанавливает порядок распоряжения доходами казенного предприятия (п. 2 ст. 297 ГК).
Учреждение же вообще не имеет права распоряжаться закрепленным за ним
имуществом. За него по его просьбе это делает собственник учреждения (ст. 298
ГК).
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом
собственника возникают у предприятия и учреждения лишь с момента фактической
передачи имущества (п. 1 ст. 299 ГК). Этот момент определяется датой утверждения
баланса предприятия или датой поступления имущества по смете. С этого момента
предприятие (учреждение) отвечает закрепленным за ним имуществом по обязательствам перед своими кредиторами.
Право хозяйственного ведения и оперативного управления сохраняется за их
обладателями и в случае смены собственника, т.е. действует право следования (ст.
300 ГК).
Вещные права лиц, не являющихся собственниками земельных участков, возникают у их обладателей по основаниям, предусмотренным земельным законодательством.
Виды вещных прав на земельные участки дифференцируются:
- на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком;
- право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Гражданин, владеющий земельным участком на праве пожизненного наследуемого владения, имеет право самостоятельно, не спрашивая согласия собственника,
передавать земельный участок либо его часть в безвозмездное пользование, в аренду, возводить на участке строения, приобретая на них право собственности, но он не
вправе отчуждать земельный участок, т.е. продавать, передавать в залог (ст. 267 и
270 ГК). Естественно, что правом пожизненного наследуемого владения земельным
участком может обладать только гражданин.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком может
предоставляться и гражданам, и юридическим лицам. Управомоченные субъекты
вправе самостоятельно использовать земельный участок, но совершать сделки с ним
- передавать в аренду или безвозмездное срочное пользование - самостоятельно, без
согласия собственника они не могут. Однако в случае возведения обладателем этого
права строения на земельном участке и приобретения права собственности на него
ему перейдет право на часть земельного участка, на котором находится это строение.
Сервитут - ограниченное вещное право пользования чужим имуществом (ст.
216, 274-277 ГК). Принято считать, что предметом сервитута могут быть земельные
участки для прохода или проезда, для прокладки и использования линий электропередачи, трубопровода и т.п., здания, сооружения, водные объекты. Однако некото-
рые авторы считают, что сервитутное право может применяться также и к личности.
Примером личного сервитута является право пожизненного проживания в чужом
доме, возникшее в силу завещательного отказа (ст. 538 ГК РСФСР 1964 г.).
Сервитутное право обременяет имущество собственника, но не лишает его трех
полномочий собственника.
Субъектами сервитутных правоотношений могут быть граждане и юридические лица.
Виды сервитутов:
- публичные, устанавливаемые законом в интересах всех лиц (например, каждый может пользоваться водными объектами в соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ);
- частные, устанавливаемые на основании договора, но в соответствии с законом.
Суть сервитутного права легко можно уяснить на примере земельного сервитута. Так, собственник земельного участка может требовать от собственника соседнего
земельного участка права ограниченного пользования им для прохода, проезда и т.д.
Земельный участок, представляемый на праве сервитута, называется «служащим», а
земельный участок, собственник которого требует установления сервитута, называется «господствующим».
Устанавливается сервитут по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения - по решению суда. Сервитут подлежит государственной регистрации (ст.
131 ГК), он может быть возмездным.
За сервитутом закреплено право следования. Это значит, что он сохраняется и
при смене собственника «служащего» земельного участка. Собственник «служащего» земельного участка может потребовать прекращения сервитута, если он мешает
использованию земельного участка по назначению. Если согласие между участниками сервитута не достигнуто, спор решается судом.
Контрольные вопросы:
1.
В чем заключаются права лиц, не являющихся собственниками?
2.
Какие вещные права юридических лиц по использованию чужого иму-
щества вы можете назвать?
3.
В чем различие между правом хозяйственного ведения и правом опера-
тивного управления?
4.
Что такое сервитут?
5.
Какие виды сервитутов вы знаете?
Тема 21. Защита права собственности и иных вещных прав
В широком смысле слова защита права собственности осуществляется несколькими отраслями права: уголовным, административным, гражданским. В уголовном
праве установлены наказания за преступления против имущества граждан, юридических лиц, государства; в административном праве предусмотрена административная ответственность за правонарушения против имущества тех или иных лиц. В
гражданском праве установлены самые различные требования (иски) к нарушителям
имущественных прав – о возмещении убытков, имущественного вреда и др.
В данном случае речь идет о защите вещного права собственности, то есть о
защите от нарушений правомочий собственника – права владения и права пользования.
Защита права собственности – использование предусмотренных законом
гражданско-правовых способов защиты в целях устранения препятствий к осуществлению права собственности.
Гражданско-правовая форма защиты вещных прав - совокупность средств,
предусмотренных для этого гражданским законодательством.
Эти средства классифицируются на виды, образуя систему средств защиты
вещных прав.
Система гражданско-правовой защиты включает в себя следующие способы:
- вещно-правовые способы защиты. К этим способам относятся виндикационный и негаторный иски;
- обязательственно-правовые способы защиты. К ним относятся способы защиты, основанные на охране прав участников гражданской сделки, а также способы,
применяемые для возмещения причиненного вреда собственнику, возврата неосновательно приобретенного или сбереженного имущества. Суть этих способов заклю-
чается в подаче в суд соответствующих исков;
- способы защиты прав собственника, вытекающие из общих норм гражданского права. К ним относятся: иски о признании права собственности, к которым относятся и иски об освобождении имущества от ареста (иски об исключении имущества
из описи); иски к органам государственной власти и управления; иски о признании
недействительным акта, нарушающего право собственности; иски о неправомерном
прекращении правд собственности; иски о возмещении ущерба, причиненного изъятием имущества у собственника.
Виндикационный иск — иск об истребовании имущества его собственником из
чужого незаконного владения (ст. 301—303 ГК). Это внедоговорное (т.е. стороны
спора не связаны обязательством по поводу спорной вещи) требование невладеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате последнего в
натуре.
Согласно ст. 301, 306 ГК истец по виндикационному иску – невладеющий собственник, который должен доказать свое право на истребуемую вещь, либо иной законный владелец имущества, который обязан подтвердить юридическое основание
(«титул») владения вещью.
Требования собственников и иных титульных владельцев имеют различные основания: первые основаны на праве собственности, вторые базируются на ином титуле (праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления, залоге и т.д.).
При одновременном предъявлении исков к третьему лицу, незаконно владеющему вещью, о возврате имущества титульным владельцем и самим собственником,
вещь должна быть возвращена титульному владельцу, у которого вещь выбыла из
фактического обладания. Данное правило основано на предусмотренном ст. 305 ГК
праве титульного владельца на защиту его владения также против собственника.
При отсутствии защиты у титульного владельца против собственника, т.е. в тех
случаях, когда титульное владение может быть прекращено на основании одностороннего волеизъявления собственника (например, если договор между собственником и титульным владельцем заключен на неопределенный срок, в котором момент
возвращения вещи определен моментом востребования), имущество возвращается
собственнику.
Ответчик по виндикационному иску – незаконный владелец, у которого
фактически находится вещь. Незаконным владельцем следует считать не только лицо, самовольно завладевшее вещью, но и того, кто приобрел вещь у лица, не управомоченного распоряжаться ею.
Условия предъявления виндикационного иска:
- предметом иска должна быть индивидуально-определенная вещь, а родовое
имущество должно быть индивидуализировано, т.е. отделено от других однородных
вещей;
- истребуемая вещь не должна быть измененной;
- вещь должна находиться во владении другого лица;
- истцом может быть не только собственник вещи, но и ее титульный владелец;
- истец должен доказать свои права собственника на истребуемую вещь;
- ответчиком по виндикационному иску должен быть незаконный владелец, у
которого находится вещь (это может быть лицо, самовольно завладевшее вещью,
либо лицо, которое приобрело вещь у субъекта, не имевшего права распоряжаться
этой вещью).
Условия удовлетворения виндикационного иска:
- вещь всегда может быть изъята из чужого незаконного недобросовестного
владения;
- вещь может быть изъята из чужого незаконного добросовестного владения
лишь в следующих двух случаях:
а) если вещь была приобретена добросовестным владельцем возмездно и при
этом выбыла из владения собственника против его воли;
б) если добросовестный владелец приобрел вещь безвозмездно у лица которое
не имело право ее отчуждать.
Деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть изъяты у добросовестного приобретателя.
Правила проведения расчетов при возврате имущества из незаконного владе-
ния:
- недобросовестный владелец вещи обязан возвратить (возместить) собственнику все полученные им за время пользования ею доходы, а добросовестный владелец
вещи обязан возместить лишь те доходы, которые он получил с момента, когда
узнал о неправомерности своего владения;
- незаконный владелец вещи, понесший расходы на ее улучшение, вправе требовать от собственника компенсации независимо от того, является он добросовестным или недобросовестным владельцем вещи;
- добросовестный владелец вещи,, улучшивший ее, вправе ости нить за собой
такое улучшение, если оно может быть отделено от вещи без ее повреждения;
- за произведенное ухудшение вещи незаконный владелец, независимо от того,
является он добросовестным или недобросовестным владельцем вещи, отвечает по
правилам внедоговорного обязательства, возникающего вследствие причинения
вреда.
Негаторный иск — это иск собственника (титульного владельца) вещи с требованием об устранении препятствий в осуществлении прав собственности, которые
хотя и не лишают собственника владения вещью, однако мешают ему осуществлять
правомочия собственника вещи (ст. 304, 305 ГК).
Препятствием в осуществлении правомочий собственника являются неправомерные действия нарушителя этих прав, которые могут выражаться, например, в
присвоении права сервитутного или сходного пользования (прохода или проезда через его участок, пристройки к его стене своих сооружений).
Истец – владеющий собственник или обладатель иных вещных прав предъявляет доказательства своего права собственности либо иных вещных прав и нарушения
его ответчиком в результате совершения им незаконных действий, следствием которых явилось ограничение его правомочий собственника – пользования и (или) распоряжения. В свою очередь, за ответчиком остается право доказывать правомерность своих действий и законность ограничения прав истца.
Например, если препятствием к осуществлению правомочий собственника земельного участка явилась прокладка трубопровода, собственник может оспаривать
законность действий трубопрокладчика. Ответчик может представлять доказатель-
ства того, что его действия не ограничивают право собственника использовать участок в соответствии с назначением и выдвигать встречные требования об установлении сервитута, реализуя право на владельческую защиту.
Объектом требования по негаторному иску является длящееся правонарушение,
поэтому сроки исковой давности (в отличие от требований, вытекающих из виндикационных исков) на данные требования не распространяются.
Контрольные вопросы:
1.
Что такое система гражданско-правовой защиты?
2.
Что такое виндикационный иск?
3.
Почему виндикационный иск применим только к возврату индивидуаль-
но-определенных вещей?
4.
В каких случая необходимо обращаться в суд с негаторным иском?
5.
Какие обязательственно-правовые способы защиты вы знаете?
Тема 22. Исключительные права на результаты творческой деятельности
Происходящие в Российской Федерации рыночные реформы пока заметно не
затронули ни сферу охраны результатов умственного труда, ни тем более область
использования исключительных прав и ноу-хау. Один из нормативных правовых актов – Указ Президента РФ от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной политике
по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий» – пока
не идет дальше определения «приоритетных направлений» и поручений Правительству РФ «внести в 1998 г. на рассмотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации проекты законодательных актов, предусматривающих совершенствование правоотношений в области создания, правовой охраны и
использования результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий».
Интересы эффективного использования большого интеллектуального потенциала нашей страны требуют более определенных и решительных мер. Это необходимо в связи со стремлением России сотрудничать в рассматриваемой сфере с другими
странами в рамках Международного соглашения по тарифам и торговле (GATT),
Всемирной торговой организации (WTO) и Соглашения о коммерческом использовании интеллектуальной собственности (TRIPS). Таким образом, повышается значение гражданских правоотношений по использованию как исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности, так и неохраняемой конфиденциальной
информации (ноу-хау).
Одной из функций института исключительных прав (интеллектуальной собственности) служит установление режима использования результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации товаров и их производителей (ст.
138 ГК). Эта функция реализуется путем закрепления за правообладателями исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их производителей (п. 1
ст. 16 Закона «Об авторском праве и смежных правах» (далее – ЗоАП); абз. 1 п. 1 ст.
10 Патентного закона).
В интересах общества закон предусматривает достаточно широкие ограничения исключительных прав. Допускается на определенных условиях свободное использование произведений без согласия автора и без выплаты (или с выплатой) авторского вознаграждения (ст. 17–26 ЗоАП). Установлена возможность свободного
использования объектов смежных (ст. 42 ЗоАП), патентных (ст. 11, 12 Патентного
закона) прав и прав на товарные знаки. В частности, регистрация товарного знака не
дает права его владельцу запретить использование этого знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно
владельцем товарного знака или с его согласия (ст. 23 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»). Тем не
менее возможность использования результатов интеллектуальной деятельности своими собственными силами и средствами, в том числе в предпринимательских целях,
прежде всего и главным образом принадлежит обладателям исключительных (имущественных) прав на эти результаты.
Закон дает также легальную трактовку признаков использования отдельных
объектов исключительных прав. Например, в соответствии с п. 2 ст. 10 Патентного
закона продукт (изделие) признается изготовленным с использованием запатентованного изобретения, полезной модели, а способ, охраняемый патентом на изобретение, примененным, если в нем использован каждый признак изобретения или полезной модели, включенный в независимый пункт формулы, либо эквивалентный
ему признак. Изделие признается изготовленным с использованием запатентованного промышленного образца, если оно содержит все его существенные признаки.
Предоставлением правообладателям возможности монопольного использования объектов своих исключительных прав далеко не исчерпывается содержание
данных прав. В этом находит выражение различие содержания правомочий субъектов исключительных и вещных прав как разных категорий абсолютных прав.
В отличие от использования объектов, скажем, вещного права собственности,
под использованием исключительных прав понимается не только применение
самими правообладателями объектов данных прав, но и дача разрешения на осуществление действий по их применению третьим лицам. Например, согласно п. 2 ст.
16 ЗоАП исключительные права автора на использование произведения означают
право осуществлять или разрешать такие действия, как, в частности, воспроизведение произведения, распространение экземпляров произведения, его перевод, переделка, аранжировка. Поскольку все указанные разрешения обычно оформляются договором, можно сказать, что использование исключительных авторских прав есть
одновременно и распоряжение ими.
Строго говоря, авторское, патентное право, смежные права и право на товарные
обозначения вообще не знают собирательной категории «распоряжения» исключительными правами. Например, права патентообладателя на уступку патента и на
предоставление любому третьему лицу права использования охраняемого объекта
промышленной собственности (по лицензионному договору) излагаются в п. 6 ст. 10
и п. 1 ст. 13 Патентного закона, в разд. IV, именуемом «Исключительное право на
использование изобретения, полезной модели, промышленного образца». Иначе го-
воря, применительно к исключительным правам все имущественные права сводятся
к праву на использование их объектов. Дифференцируются только формы дачи разрешения на использование исключительных прав третьим лицам или, точнее, способы и формы их приобретения.
Способы приобретения исключительных прав.
В сфере исключительных прав, по аналогии с правами вещными, следует оперировать наиболее широкой категорией «приобретения прав» и различать его первоначальный и производный способы.
К первоначальным способам относятся:
1. Самостоятельное создание и выражение в объективной форме произведений
науки, литературы и искусства;
2. Получение патентов и свидетельств на объекты промышленной собственности;
3. Создание указанных произведений и объектов в служебном порядке, влекущее возникновение в силу закона или факта получения патента первоначальных исключительных прав у работодателей;
4. Уступка права на получение патента.
Право на получение патента на объект промышленной собственности, т. е. не
исключительное право, а лишь потенциальная возможность его приобретения, может быть уступлено автором на стадии оформления исключительных прав. В силу п.
1 ст. 8 Патентного закона патент может быть выдан не только автору изобретения
или иного объекта промышленной собственности, но и другим физическим лицам и
(или) юридическим лицам (с их согласия), которые указаны автором или его правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Патентное ведомство до момента регистрации изобретения, полезной модели либо промышленного образца.
Такие же правоотношения возникают между третьими лицами и работодателем
или наследником автора, пожелавшими уступить свое право патентования объекта
промышленной собственности на стадии подачи или рассмотрения заявки. В частности, работодатель лица, создавшего патентоспособный объект, обладающий первоначальным правом на его патентование, может уступить данное право по догово-
ру своему работнику (абз. 1 п. 2 ст. 8 Патентного закона). Однако в силу абз. 2 п. 2
ст. 8 того же Закона работодатель может передать это право и любому другому лицу.
Право патентования объектов промышленной собственности (в случае их создания) может быть уступлено также исполнителем заказчику по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ. Однако в случае оформления заказчиком исключительных патентных прав на
свое имя и при отсутствии иной договоренности за исполнителем сохраняется право
использования полученного им результата работ лишь «для собственных нужд» (п.
2 ст. 772 ГК), т. е. фактически на условиях неисключительной безвозмездной лицензии.
В рамках производного приобретения исключительных прав можно выделить
такие относительно самостоятельные формы, как:
- уступка;
- передача;
- предоставление;
- переход.
Уступка исключительных прав обычно происходит по договору в полном
объеме прав и навсегда. Передача осуществляется так же, как правило, по договору
(авторскому, патентно-лицензионному, договору доверительного управления и др.),
но частично и на время. Вместе с тем такая разновидность передачи, как «внесение», может происходить и на основе учредительных документов по закону.
В основе предоставления прав может лежать как договор (например, договор
франчайзинга), так и закон (предоставление прав создателю аудиовизуального произведения по ст. 13 ЗоАП или преждепользователю – по ст. 12 Патентного закона).
При этом классическая передача прав по лицензионному договору в п. 1 ст. 13 Патентного закона именуется их предоставлением. Так что в каждом конкретном случае надо выявлять суть предмета договора, а не его словесную форму. Права могут
предоставляться и без ограничения срока, и на время.
Переход исключительных прав, как правило, осуществляется в силу закона
(наследование, реорганизация юридического лица, вклад в уставный капитал). Переход обычно не ограничивается никакими сроками.
Предоставление исключительных прав по закону.
Право использования охраняемого объекта в собственном производстве предоставлено по закону работодателю в случае, если он не воспользуется имеющимися
у него правами, прежде всего правом получения патента на свое имя, и патент получит работник (абз. 3 п. 2 ст. 8 Патентного закона). В данном случае, однако, работодатель обязан выплатить работнику компенсацию, определяемую на договорной основе.
Исключительные права на воспроизведение, распространение, публичное исполнение, сообщение по кабелю, передачу в эфир или другое публичное сообщение
аудиовизуального произведения, а также на субтитрирование и дублирование его
текста по общему правилу предоставлено изготовителю данного произведения
(киностудии, продюсеру). Предоставление исключительных прав изготовителю влечет заключение им договоров на создание произведения с его авторами – режиссером-постановщиком, сценаристом и композитором (п. 1, 2 ст. 13 ЗоАП).
Право безвозмездного использования охраняемого объекта промышленной
собственности (без расширения его объема) предоставлено законом любому физическому или юридическому лицу, которое до даты приоритета данного объекта добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления. Это право, установленное ст. 12 Патентного закона, именуется правом
преждепользования.
Переход исключительных прав в порядке правопреемства.
Своеобразными гражданско-правовыми формами приобретения исключительных прав на использование результатов интеллектуальной деятельности служат
универсальное (наследование) и сингулярное (реорганизация юридического лица)
правопреемство. По наследству переходят имущественные авторские права. Личные
неимущественные права (право авторства, право на имя и право на защиту репута-
ции автора произведения) не наследуются. Наследники вправе только осуществлять
защиту указанных прав (ст. 29 ЗоАП).
К наследникам исполнителя или производителя фонограммы – физического
лица переходит право разрешать использование исполнения, постановки либо фонограммы и право на получение вознаграждения в пределах оставшейся части сроков
действия смежных прав, установленных в п. 1–4 ст. 43 ЗоАП.
Особенностью наследования исключительных патентных прав является то, что
наследники приобретают по наследству как оформленное исключительное право,
так и право самим подать заявку и оформить данное право (п. 1 ст. 8 Патентного закона).
При реорганизации юридического лица на базе передаточного акта или разделительного баланса происходит правопреемство по всем его обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников. Наряду с другими правами объектами
данных обязательств могут служить исключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности.
Исключительные права и приватизация государственного и муниципального
имущества.
Исключительные права не приватизируются. Они могут приобретаться
лишь в рамках договоров об уступке патентов на объекты промышленной собственности либо авторских прав договоров или договоров о приобретении смежных и
иных прав.
Обязательственно-правовые формы использования исключительных прав.
В рамках обязательств используются только реальные (возникшие, оформленные, приобретенные) исключительные права. Они реализуются как один из видов
имущества путем уступки («перехода») или передачи («предоставления») по договору.
Правообладатель может уступить все свои права или их часть. Например, патентообладатель может уступить полученный патент любому физическому или
юридическому лицу, зарегистрировав договор об уступке под страхом его недействительности в Патентном ведомстве (п. 6 ст. 10 Патентного закона).
Исключительные права могут переходить, в частности, по договору куплипродажи предприятия как имущественного комплекса, включающего права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему
на основании лицензий права использования таких средств (п. 2 ст. 559 ГК). Они
могут быть предоставлены по договору аренды предприятия с передачей арендатору
права арендодателя на обозначения, индивидуализирующие его деятельность, и других исключительных (например, патентно-лицензионных) прав (п. 1 ст. 656 ГК).
Исключительные права могут быть подарены (п. 1 ст. 572 ГК), реализованы при
их продаже с публичных торгов в качестве предмета залога (п. 1 ст. 336, ст. 349, 350
ГК) либо при продаже предприятия (бизнеса) должника при внешнем управлении
или конкурсном производстве (ст. 86, 137 Федерального закона от 8 января 1998 г.
«О несостоятельности (банкротстве)». Эти права могут быть также предметом брачного договора. К совместной собственности супругов, согласно законному режиму
их имущества, относятся лишь доходы каждого из супругов от использования результатов интеллектуальной деятельности (п. 2 ст. 34 СК). В брачном же договоре
супруги вправе установить любой режим собственности (совместной, долевой или
раздельной) на все имущество, включая исключительные права каждого из них.
Контрольные вопросы:
1.
Какие способы приобретения исключительных прав вы можете назвать?
2.
Как происходит переход исключительных прав в порядке правопреем-
ства?
3.
Предоставление исключительных прав по закону – в каких случаях это
возможно?
4.
Что понимают под «использованием исключительных прав»?
Тема 23. Авторское право и смежные права
Авторское право является одним из четырех институтов права, входящих в
подотрасль «право интеллектуальной собственности». Кроме него в эту подотрасль
входят следующие институты:
1) смежных прав;
2) патентного права;
3) средств индивидуализации участников гражданского оборота и правового
регулирования производимой ими продукции (работ, услуг).
Объекты этих институтов являются результатами интеллектуальной деятельности.
Совокупность исключительных прав на объекты, являющиеся результатами интеллектуальной деятельности, принято называть интеллектуальной собственностью.
Понятие авторского права следует рассматривать в двух аспектах: в объективном и субъективном.
Авторское право в объективном смысле — это совокупность правовых норм,
регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения по поводу
создания и использования произведений трех видов: науки, литературы и искусства.
Авторское право в субъективном смысле — имущественные и неимущественные права лиц, создавших произведения литературы, науки и искусства.
Смежные права — совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием четырех объектов:
- фонограмм;
- исполнений;
- постановок;
- передач организаций эфирного и кабельного телевидения.
Смежные права регулируются тем же законом, что и авторское право, и часто
объединяются авторами учебных пособий с нормами, регулирующими авторское
право на создание произведений науки, литературы и искусства, в один институт —
«авторское право».
Авторскому праву в объективном смысле присущи определенные функции и
принципы.
Функции (задачи) авторского права:
- стимулирование деятельности по созданию произведений науки, литературы
и искусства;
- создание условий для использования авторских произведений в интересах
общества.
Назначение авторского права — охрана прав и интересов авторов произведений
науки, литературы и искусства.
Принципы авторского права:
- свобода творчества;
- сочетание личных интересов автора с интересами общества;
- неотчуждаемость личных неимущественных прав;
- свобода авторского договора.
Источники авторского права:
1. Законы:
а) Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. (далее Закон об авторском праве) (ВВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст.
2866). Этот закон изменил важные положения правового регулирования по сравнению с ранее действовавшим законодательством: он расширил возможности участников авторских и смежных с ним отношений и имеет рыночную направленность.
Он содержит ссылки на гражданско-процессуальное законодательство (ст. 50) и на
административное законодательство (ст. 48);
б) Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» от 23 сентября 1992 г. (ВВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2325). Программы для ЭВМ и баз данных
относятся к объектам авторского права (ст. 2 Закона);
в) Закон РСФСР «О средствах массовой информации» от 27 декабря 1991 г.
Этот закон определяет понятие выхода в свет продукции средств массовой информации (ст. 2728), порядок распространения такой информации (ст. 25), условия использования авторских произведений (ст. 42) и др.;
г) Закон РФ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» от 17
ноября 1995 г., в котором авторские права на произведения архитектуры изложены в
отдельной главе (ст. 16— 19), а также в других статьях этого закона (например, ст.
2, 12, 14, 15, 21). Отдельные статьи Уголовного кодекса РФ об уголовной ответственности за нарушение авторских и смежных прав (ст. 146) и Гражданского процессуального кодекса РСФСР о порядке взыскания на авторское вознаграждение (ст.
385). Правила ГК РФ общего характера: о сделках, праводееспособных субъектах,
средствах защиты нарушенных прав, о наследовании, о правоспособности иностранных граждан и лиц без гражданства;
2. Подзаконные акты:
а) постановления Правительства РФ «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» от 21 марта 1994 г. № 215 (СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 994) и от 17 мая 1996 г.
«Основы вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановка)» (СЗ РФ. 1996. № 21. Ст. 2529);
б) положения, принятые Правительством РФ, например Положение о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем от 12 августа 1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями), Положение о регистрации кино- и видеофильмов от 28 апреля
1993 г. и др.;
в) нормативные акты, издаваемые Министерством культуры, Государственным
комитетом РФ по печати. Например, Приказ Министерства печати и информации
РФ «Об утверждении перечня выходных сведений, размещенных в непериодических
изданиях» от 28 июля 1998 г. № 27 (БНА. 1998. №11. Ст. 58);
3. Локальные акты:
а) акты местных органов государственной власти и органов местного самоуправления (они касаются организации выставок, вернисажей, реализации произведений искусства);
б) уставы и положения издательств, редакций газет, журналов;
в) постановления Пленумов Верховного и Высшего Арбитражного судов. Таких постановлений пока что вынесено мало. Этот и ид источников в настоящее время представлен постановлением Пленума Верховного Суда СССР «О применении
судами законодательства при рассмотрении споров, возникших с рассмотрением авторских правомочий» от 18 апреля 1986 г. (Пленум Верховного Суда СССР. 1986. №
3. С. 19) и информационным письмом Президиума ВАС РФ «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением Закона РФ «Об авторском праве и
смежных правах» от 28 сентября 1999 г. № 4 // Вестник ВАС РФ. 1999. № 11. Правомерность отнесения названных документов к источникам авторского права явля-
ется дискуссионным вопросом авторского права.
■
Субъекты авторского права - лица, которым принадлежат субъективные авторские права. Это авторы произведений и их правопреемники.
Важнейшими субъектами авторского права являются авторы произведений лица, творческим трудом которых создано произведение.
Творцом произведения может быть любое физическое лицо независимо от возраста, гражданства и состояния дееспособности.
Авторские права у создателя произведения возникают сразу, как только достигнутый творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую его восприятие другими людьми. То есть фактически с момента создания произведения в каком-либо виде.
В соответствии с современным российским законодательством авторами произведений признаются только физические лица.
Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух и более
лиц, принадлежит им совместно независимо от того, образует произведение одно
неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет также и самостоятельное значение (ст. 10 Закона об авторском праве).
Закон выделяет два вида коллективных произведений и соответственно два вида соавторства — нераздельное и раздельное. При нераздельном соавторстве произведение, созданное двумя и более соавторами, представляет собой неразрывное
целое, части которого не имеют самостоятельного значения. При раздельном соавторстве коллективное произведение является единым, однако оно состоит из частей,
имеющих самостоятельное значение, и при этом известно, кем из соавторов созданы
эти части.
Субъектами авторского права после смерти автора становятся наследники.
Наследование авторских прав может происходить как по закону, так и по завещанию.
В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят пожизненный
характер, авторские права наследников ограничены установленным законом сроком,
в частности они действуют в течение 70 лет после смерти автора, считая с 1 января
года, следующего за годом смерти (ст. 27 Закона об авторском праве). Помимо
наследников авторские права могут переходить к иным правопреемникам: издательствам, театрам, киностудиям и другим организациям, занимающимся использованием произведений. Последние приобретают авторские права на основании заключенных с авторами и.наследниками авторских договоров.
Согласно ст. 6 Закона об авторском праве авторское право распространяется на
произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатами творческой
деятельности независимо от назначения и достоинств произведения, а также способа
его выражения. Кроме того, подчеркивается, что законом охраняются как обнародованные произведения, так и необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме.
Произведение - это совокупность идей и образов, получивших в результате
творческой деятельности автора выражение в доступной для восприятия форме, допускающей возможность воспроизведения.
Объектами авторского права признаются лишь такие произведения, которые
обладают предусмотренными законом признаками. Такими признаками являются
творческий характер произведения и объективная форма его выражения.
Творчество определяется как деятельность человека, порождающего нечто качественно новое и отличающееся неповторимостью, оригинальностью и уникальностью.
Чтобы творческий результат приобрел общественную значимость и характер
объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо объективной
форме — письменной (рукопись или нотная запись), устной (публичное произнесение речи, публичное исполнение музыки), звуко- и видеозаписи (механической,
магнитной, цифровой, оптической и т.п.), изображения (рисунок, чертеж, фотокадр
и др.).
Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления произведения или соблюдения каких-либо других формальностей. Авторское право возникает на основании самого факта создания произведения.
После присоединения СССР в 1973 г. к Всемирной конвенции об авторском
праве 1952 г. на всех советских и российских печатных изданиях (книгах, журналах,
конвертах грампластинок и т.п.) стал проставляться знак охраны авторского права,
который состоит in трех элементов: латинской буквы «С» в окружности: ©; имени
обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения.
Объектом авторского права является не только произведение в целом, но и
часть произведения, которая является результатом творческой деятельности и может
быть использована самостоятельно.
В результате создания произведения в области науки, литературы или искусства его автор приобретает ряд субъективных авторских прав как личного неимущественного, так и имущественного характера. Эти права в действующем авторском
законодательстве и в доктрине авторского права традиционно именуются исключительными авторскими правами.
Основаниями возникновения субъективных авторских прав являются два юридических факта: создание произведения и переход авторских прав в результате правопреемства, например по наследству или по договору. Обладателями субъективного авторского права могут быть физические и юридические лица, как российские,
так и иностранные.
Самой распространенной и в то же время самой спорной классификацией авторских прав является их деление на личные неимущественные и имущественные.
Личные неимущественные права.
Одним из главных личных неимущественных прав, возникающих в связи с созданием произведения, является право авторства. Оно характеризуется как юридически обеспеченная возможность лица считаться автором произведения и вытекающая отсюда возможность требовать признания данного факта от других лиц.
С правом авторства тесно связано право на авторское имя. В соответствии с
данным правом автор может использовать или разрешить использовать произведение под своим подлинным именем, под условным именем (псевдонимом) или без
обозначения имени (анонимно).
С момента создания произведения за его автором закрепляется право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора.
При издании, публичном исполнении или ином использовании произведения
запрещается без согласия автора вносить какие-либо изменения как в само произведение, так и в его название.
Следующим личным неимущественным правом автора является право на обнародование произведения и на его отзыв. Сущность данного права можно определить
как юридически обеспеченную автору возможность публичной огласки созданного
им произведения.
С правом на обнародование неразрывно связано право на отзыв произведения.
Закон предоставляет автору возможность отказаться от ранее принятого решения об
обнародовании произведения либо, если произведение уже было обнародовано, он
может дезавуировать действия по его доведению до всеобщего сведения, публично
оповестив об отзыве произведения.
Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на
использование произведения.
Имущественные права автора.
Имущественные права автора связаны с его возможностями по использованию
произведения.
Прежде всего автор пользуется таким имущественным правом, как право на
воспроизведение.
Право на воспроизведение есть право на повторное придание произведению
объективной формы, допускающей его восприятие третьими лицами.
Закон закрепляет за автором самостоятельное право на распространение экземпляров произведения любым способом, в частности право на продажу экземпляров произведения и сдачу их в прокат.
Наряду с правом на распространение закон особо выделяет исключительное
право автора импортировать экземпляры произведения в целях распространения,
включая экземпляры, изготовленные с разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт).
Следующими имущественными правами автора являются права на публичный
показ и на публичное исполнение; права на передачу произведения в эфир и права со-
общать произведение для всеобщего сведения по кабелю; право автора переделывать, аранжировать или другим образом переделывать произведение; право авторов на практическую реализацию соответствующих проектов и др.
Наряду с охраной прав авторов произведений науки, литературы и искусства
российское авторское право признает и охраняет права исполнителей, создателей
фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания. Права указанных лиц
ввиду их близости и тесной связи с правами авторов именуются смежными правами.
Смежные права стали охраняться в нашей стране лишь с 4 августа 1992 г., когда на территории РФ были введены в действие Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., общие нормы которого получили развитие
в Законе об авторском праве, посвятившем смежным правам специальный раздел, в
котором уточнен состав охраняемых смежных прав.
Смежные права исполнителей признаются лишь в тех случаях, когда (п. 1 ст. 35
Закона об авторском праве):
- исполнитель является гражданином Российской Федерации;
- исполнение, постановка впервые имели место на территории РФ;
- исполнение, постановка записаны на фонограмму, которая охраняется законом;
- исполнение, постановка, не записанные на фонограмму, включены в передачу
в эфир или по кабелю, которые охраняются законом.
Защита авторских прав и смежных прав — совокупность мер, направленных
на восстановление и признание этих прав при их нарушении или оспаривании.
Субъектами права на защиту являются прежде всего сами авторы произведений науки, литературы и искусства, обладатели смежных прав, а также их наследники и иные правопреемники.
Нарушителем авторских и смежных прав является любое физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований, установленных действующим авторским законодательством.
Защита авторских и смежных прав может осуществляться как в юрисдикционной, так и в неюрисдикционной формах. В рамках юрисдикционной формы, в свою
очередь, выделяется общий и специальный порядок защиты. По общему правилу
защита авторских и смежных прав, а также охраняемых законом интересов их обладателей осуществляется в судебном порядке. В качестве средства защиты выступает
судебный иск, т.е. обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия правоотношений — с другой.
Специальным порядком защиты авторских и смежных прав является административный порядок их защиты (ст. 11 ГК).
Неюрисдикционная форма зашиты охватывает действия граждан и организаций
по защите авторских и смежных прав, которые совершаются ими самостоятельно,
без обращения за помощью к государственным или иным компетентным органам.
Способы защиты авторских и смежных прав - закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, посредством которых производятся восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие
на правонарушителя.
Способы защиты:
- признание авторского и смежного права;
- восстановление положения, существовавшего до нарушения
права;
- пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
- возмещение убытков, взыскание с нарушителя незаконно полученного дохода
или выплата им компенсации в твердой сумме;
- компенсация причиненного морального вреда.
Контрольные вопросы:
1.Перечислите источники авторского права?
2.Дайте характеристику субъектному и объектному составу авторского права?
3.Каким сроком ограничены авторские права наследников?
4.Надо ли выполнять какие-либо формальности для защиты авторского права?
5.Может ли авторское право принадлежать юридическим лицам?
6.Каким образом реализуются имущественные права автора?
7.Для каких целей и с какими ограничениями произведения могут использоваться без согласия автора и без выплаты ему вознаграждения?
8.Какие способы защиты авторских и смежных прав вы можете назвать?
Тема 24. Патентное право
Понятие «патентное право», так же как и понятие «авторское право», употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном.
Патентное право в объективном смысле — это совокупность норм, регулирующих имущественные, а также связанные с ним личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием трех объектов: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Это правовой институт, входящий наряду с авторским и смежным правом в подотрасль гражданского права, называемую «правом интеллектуальной собственности». До применения патентного закона этот институт назывался «изобретательским правом».
Объекты, охраняемые патентным правом, являются результатом интеллектуального творчества. Это решение технических или художественно-конструктивных
задач, выраженных в идеальной форме, лишь после внедрения в практику приобретающих овеществленную форму.
Принципы патентного права:
1) признание за патентообладателем исключительного права на использование
запатентованного объекта;
2) соблюдение баланса интересов патентообладателя и общества;
3) предоставление охраны лишь разработкам, признанным патентоспособными
изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами;
4) законом охраняются интересы как создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, так и патентообладателей, не являющихся создателями последних.
Патентное право в субъективном смысле — права и обязанности лиц, создавших изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Источники патентного права:
- Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. (ВС РФ. 1992. N1-1 42. Ст. 2319).
Этот закон регулирует не только гражданско-правовые отношения, но и некоторые
административно-правовые (ст. 26, 33, 34) и гражданско- процессуальные (ст. 31)
отношения, а также содержит отсылки к уголовному и налоговому законодательству. Этот закон применим к правоотношениям, возникшим после введения его в
действие 14 октября 1992 г.;
- акты, принятые Правительством РФ и патентным ведомством (Роспатентом),
например: Положение о Российском агентстве по патентам и товарным знакам
(Роспатенте), утвержденное постановлением Правительства РФ 19 сентября 1997 г.
№ 1203 (СЗ РФ. IW7. № 39. Ст. 4541); Правила составления, подачи и рассмотрения
заявок на выдачу охранных документов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (Экономика и жизнь.1994. № 43—47). Правила проведения аттестации и регистрации патентных поверенных от 16 февраля 1993 г. и др. (Патенты
и лицензии. 1993. № 5—6. С. 27—32). Нормативные акты министерств и ведомств о
развитии изобретательства, охране и использовании объектов промышленной собственности в соответствующей отрасли. Локальные нормативные акты, изданные
местными органами власти и органами местного самоуправления, и акты учреждений об охране и использовании объектов промышленной собственности;
- постановления Пленума Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда
СССР и РФ. Одно из таких постановлений: «О применении судами законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с открытиями, изобретениями, рационализаторскими предложениями и промышленными образцами» от 15 ноября 1984 г., принятое Пленумом Верховного Суда СССР;
- международные договоры и соглашения, например Парижская конвенция
1965 г. «Об охране промышленной собственности», Договор «О патентной кооперации», Евразийская патентная конвенция 1994 г., принятая странами СНГ.
Является ли источником патентного права ГК РФ? На этот вопрос следует ответить отрицательно, хотя общие положения Кодекса о лицензионных товарах, о
защите прав гражданско-правовыми способами распространяются и на патентное
право.
Патентный закон РФ не содержит определения понятия «изобретение», а лишь
указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.
Отечественная наука, равно как и действовавшее ранее законодательство, традиционно рассматривала изобретение в качестве технического решения задачи.
Изобретение — всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.
Изобретения — устройства, способы, вещества, штаммы микроорганизмов,
культуры клеток растений или животных, а также предложения по применению уже
известных устройств, способом и веществ по новому назначению.
Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения должно подпадать
под один из названных в законе объектов, т.е быть устройством, способом, веществом, штаммом либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению.
К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом.
К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов. Способ — это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности и с соблюдением определенных правил.
Вещество как самостоятельный вид изобретения представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов.
Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных означает
совокупность клеток, имеющих общее происхождение, характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками.
Наконец, применение ранее известных устройств, способов, веществ, штаммов по новому назначению состоит в том, что известное техническое средство пред-
лагается использовать с иной целью для решения задачи, которая не имелась в виду
ни автором, ни другими специалистами, когда впервые стали применять данные
устройства, способ, вещество или штамм.
Полезной моделью считаются новые и промышленно применимые решения, относящиеся к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.
Промышленным образцом является конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.
В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число
субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство РФ, патентные поверенные и некоторые другие лица.
В соответствии со ст. 7 Патентного закона РФ автором изобретения полезной
модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.
Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретение, полезные модели и промышленные образцы пользуются иностранцы и лица без гражданства.
Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько
физических лиц, все они считаются его соавторами.
Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на его
использование. Им могут стать автор разработки, его наследники, работодатель или
иные лица.
В случае смерти автора или владельца патента субъектами патентного права
становятся их наследники. Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по закону, так и по завещанию.
Важнейшим участником патентных отношений является Патентное ведомство
РФ, которое является центральным органом федеральной исполнительной власти,
обеспечивающим формирование и проведение государством политики в области
охраны промышленной собственности.
Патентное ведомство РФ — это Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). Его правовой статус определяется ст. 2 Патентного закона
РФ и Положением о Роспатенте, утвержденным Правительством РФ 19 сентября
1997 г.
Ведение дел о выдаче патентов и решении иных патентно-правовых вопросов
требует специальных знаний как в соответствующей области науки и техники, так и
в сфере патентного права. В силу этого Патентный закон РФ предоставляет изобретателям и их правопреемникам право не только лично выступать в патентных отношениях, но и пользоваться услугами других лиц. Такими субъектами выступают
прежде всего патентные поверенные, которыми признаются лица, получившие специальное образование, имеющие опыт работы в области охраны промышленной
собственности и выдержавшие специальный экзамен (аттестацию) на звание патентного поверенного.
Оформление патентных прав.
Заявка на выдачу патента подается автором либо работодателем или их правопреемниками в Патентное ведомство (конкретно — в Федеральный институт промышленной собственности - ФИПС). Заявка может быть подана указанными лицами
как непосредственно, так и через патентного поверенного, зарегистрированного в
Патентном ведомстве РФ (для иностранцев обязательна подача заявки только через
патентного поверенного).
Все патентные заявки, какого бы объекта промышленной coбственности они ни
касались, проверяются в отношении их cooтветствия установленным формальным
требованиям. Данная экспертиза носит название формальной или предварительной.
Результатом формальной экспертизы может быть одно из трех решений. Если
заявка подана на разработку, относящуюся к патентоспособным объектам, в состав
заявки входят все необходимые документы и эти документы правильно оформлены,
выносится положительное решение.
Положительное решение формальной экспертизы по заявке на полезную модель является основанием для выдачи на полезную модель охранного документа
(так называемая явочная процедура патентования).
Одним из принципиальных положений патентного права является то, что признаются и охраняются права и законные интересы не только патентообладателей, но
и самих разработчиков.
Право авторства можно определить как возможность, предоставленную законом действительному создателю разработки, быть признанным ее единственным
творцом.
С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в
возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте.
К числу имущественных прав авторов, которые по тем или иным причинам не
становятся патентообладателями, относится право на получение вознаграждения от
патентообладателя или иных лиц, использующих разработку.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Защита прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению
правонарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм практической реализации этих мер.
В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок, патентообладатели, владельцы лицензий и их правопреемники.
В рассматриваемой сфере защита прав производится в основном в юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к специальным юридическим органам. Она, в
свою очередь, охватывает судебный и административный порядок реализации
предусмотренных законом мер защиты.
Нарушение права авторства выражается в присвоении результата чужого творческого труда и попытке выдать его за собственную разработку.
Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется путем
иска о признании права авторства либо, напротив, иска об исключении конкретных
лиц из числа соавторов.
Право на авторское имя может быть нарушено прежде всего путем неуказания
имени действительного разработчика в опубликованных сведениях о разработке,
других официальных и неофициальных публикациях, в которых говорится о создан-
ной разработке.
Право автора на получение вознаграждения от работодателя, а иногда и от
иных пользователей разработки нарушается тогда, когда соответствующее вознаграждение автору не выплачивается совсем либо выплачивается не в полном объеме
или несвоевременно.
Способы защиты, которыми располагает патентообладатель (лицензиар),
обычно определяются в самом лицензионном договоре или вытекают из общих положений гражданского законодательства. Наиболее распространенными мерами защиты являются взыскание убытков, неустойки, досрочное расторжение лицензионного договора и т.п.
Действие патентов на объекты промышленной собственности, как правило,
ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в других странах, она должна
быть там запатентована.
Действующее патентное законодательство исходит из того, что вопрос о зарубежном патентовании и продаже лицензий за границу относится к исключительной
компетенции самих патентообладателей. Запрет на зарубежное патентование может
быть обусловлен лишь соображениями сохранения секретности в отношении разработок, относящихся к сфере обороны и государственной безопасности.
Патентование изобретений в странах ближнего зарубежья, обеспечиваемое
Евразийской патентной конвенцией, осуществляется путем подачи заявки в
Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве.
Контрольные вопросы:
1.
Может ли быть изобретением теоретическое решение задачи?
2.
Кто может иметь права патентообладателя?
3.
Каковы виды объектов интеллектуальной (промышленной) собственно-
сти, защищаемых патентами?
4.
Каким образом происходит оформление патентных прав?
5.
Какие меры предусматривает закон по защите прав авторов и патенто-
обладателей?
6.
Кто такие патентные поверенные?
7.
Назовите источники патентного права?
Тема 25. Правовая охрана средств индивидуализации субъектов гражданского оборота, товаров, работ, услуг.
Правовые нормы об индивидуализации товаров и их производителей образуют
четвертый институт права (помимо авторского права, смежных прав, патентного
права), входящий в подотрасль гражданского права, называемый «правом интеллектуальной собственности».
Средства индивидуализации:
- фирменное наименование предприятия;
- товарный знак и знак обслуживания;
- наименование мест происхождения товаров.
Основной функцией этих средств является индивидуализация производителей и
производимых ими товаров, работ и услуг.
Фирменное наименование - коммерческое имя предприятия. Под этим именем
оно выступает в гражданском обороте. С ним связана деловая репутация предприятия. Это личное неимущественное благо. Поскольку фирменное наименование содержит указания на принадлежность предприятия и его организационно-правовую
форму, оно выполняет информационную функцию.
Действующий Гражданский кодекс РФ предусматривает создание в будущем
специального закона о фирменном наименовании (п. 4 ст. 54 ГК), но такой закон пока еще не создан. В настоящее время вопрос о фирменном наименовании регулируется в основном ст. 54 ГК РФ, а также рядом других статей, например п. 3 ст. 69, а
также рядом законов, например:
- ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»;
- ст. 9 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей»;
- п. 2 ст. 7 Закона РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименовании мест происхождения товаров».
Каждое средство индивидуализации выпускаемой предприятием продукции
имеет свое определение, порядок оформления и способы защиты. Оно служит средством идентификации предприятия, выпустившего эти товары. Поэтому предприятие, чьи товары уже завоевали рынок, стремится защитить средства индивидуализации товаров от подделки и от использования их посторонними лицами, а государство с помощью правовых норм охраняет права правообладателей средств индивидуализации товаров, работ и услуг.
Промышленная собственность - собирательное понятие, которое включает в
себя права на изобретение, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменное наименование, наименованием мест происхождения товаров, а
также права по защите против недобросовестной конкуренции.
Товарные знаки (знаки обслуживания).
Статья 138 ГК РФ в качестве средств индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг называет товарный знак, знак обслуживания и наименование
мест происхождения товара.
В соответствии с Законом РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и
наименовании мест происхождения товаров» к товарным знакам и знакам обслуживания относят обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги
одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других
юридических или физических лиц.
Товарные знаки могут представлять собой словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
В качестве изобразительных товарных знаков используются рисунки и символы. Например, фирма по производству готовой одежды «Лакост» в качестве товарного знака использует изображение крокодила, фирма «Даймлер-КрайслерМерседес» применяет товарный знак в виде трехлучевой звезды.
Следует сразу же указать, что в качестве товарного знака могут регистриро-
ваться далеко не любые обозначения. Пунктами 1, 2 ст. 6 Закона РФ «О товарных
знаках...» устанавливаются определенные ограничения, которые не допускают регистрации товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью; представляющих собой государственные гербы, флаги и
эмблемы, официальные названия государств, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или
сходные с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как
неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца либо они вошли во всеобщее
употребление как обозначения товаров определенного вида и т.д.
Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской Федерации. Как правило, в качестве такой маркировки применяется взятая в кружок буква «R» латинского
алфавита.
Субъектами права на товарный знак являются юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность.
Владелец товарного знака имеет право пользоваться и распоряжаться знаком, а
также запрещать его использование другими лицами. Нарушением права владельца
товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз,
предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или
обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.
Если данные нарушения имеют место, то владелец товарного знака имеет право
требовать прекращения незаконного использования товарного знака и возмещения
убытков, исходя из Гражданского кодекса РФ.
Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 46 Закона о защите гражданских прав от
незаконного использования товарного знака защита прав осуществляется также посредством:
- публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации
потерпевшего;
- удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака
или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени
смешения.
Одновременно с этим к лицу, незаконно использующему товарный знак или
обозначение, сходное с ним до степени смешения в отношении однородных товаров,
могут быть применены уголовные санкции, предусмотренные ст. 180 Уголовного
кодекса РФ.
Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к незарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Предупредительная маркировка представляет собой специальное обозначение, свидетельствующее о том, что товарный знак охраняется, что, в свою очередь, служит гарантией покупателю в приобретении товара определенного изготовителя.
В случае незаконного использования товарного знака могут быть применены
административные санкции, предусмотренные Законом РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г.
В соответствии со ст. 10 указанного Закона (в ред. от 25 мая 1995 г.) не допускается
недобросовестная конкуренция, в том числе продажа товаров с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнения работ, услуг.
Основанием для предоставления правовой охраны товарного знака в Российской Федерации является его государственная регистрация. В Российской Федерации регистрация товарного знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство.
Нормы, касающиеся регистрации товарного знака, содержатся в ст. 8—13 Закона о товарных знаках РФ. Они охватывают вопросы подачи заявки, проведения экспертизы, обжалования решений по заявкам на регистрацию товарного знака.
В соответствии с положениями ст. 10—12 данного Закона процесс экспертизы
заявки на товарный знак включает два этапа: предварительную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения.
В ходе проведения предварительной экспертизы проверяются содержание заявки и ее соответствие установленным требованиям. По результатам экспертизы заявителю сообщается о принятии заявки к рассмотрению либо об отказе в принятии
ее к рассмотрению.
На втором этапе проверяется соответствие заявленных) обозначения определению товарного знака и устанавливается, не является ли оно обозначением, которое
не может быть зарегистрировано по основаниям, содержащимся в ст. 6 («Абсолютные основания для отказа в регистрации») или в ст. 7 («Иные основания для отказа в
регистрации») Закона.
По результатам экспертизы принимается решение о регистрации товарного
знака или об отказе в его регистрации.
Заявитель в случае несогласия с решением по заявке вправе подать возражение
в Апелляционную палату Патентного ведомства, решение которой может быть обжаловано в Высшей патентной палате. Решение последней является окончательным.
Приоритет товарного знака устанавливается по дате поступления заявки в ведомство.
В Законе провозглашен принцип обязательного использования знака. При этом
под использованием понимается фактическое (реальное) применение знака на товарах, для которых знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного
знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.
Возможна передача товарного знака, включая уступку товарного знака и предоставление лицензии на его использование.
Виды лицензий на использование товарного знака:
1) исключительные, когда в течение определенного периода товарный знак использует только лицо, получившее лицензию;
2) простые, когда право на использование имеют лицензиар и лицензиат. При
этом владелец знака — лицензиар может заключать лицензии с другими предприя-
тиями;
3) сублицензии, когда лицензиат может сам предоставлять третьим лицам лицензию;
4) полные, когда право на использование товарного знака касается всех товаров,
в отношении которых зарегистрирован знак;
5) частичные, когда право на использование товарного знака касается только
части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак.
Действие товарного знака прекращается:
- по истечении срока регистрации;
- в случае отказа владельца от знака;
- признания регистрации недействительной.
Все споры, связанные с товарными знаками, в зависимости от их характера рассматриваются арбитражным или третейским судами.
Споры же, относящиеся к приобретению права на товарный знак и распоряжению им, отнесены к компетенции Высшей патентной палаты.
Наименования мест происхождения товаров.
Наименование места происхождения товара - название страны, населенного
пункта, местности или другого географического объекта, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами либо тем и другим одновременно. Например,
«Гжель», «Тульский пряник», «Хохлома» и т.п.
В качестве наименования места происхождения товара может выступать историческое название географического объекта.
В то же время не признается наименованием обозначение, хотя и содержащее
название географического объекта, но получившее всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления. В
данном случае речь идет об обозначениях, ставших видовыми в результате их многократного, неконтролируемого использования изготовителями, находящимися в
разных географических объектах.
Основанием правовой охраны наименования места происхождения товара, как
и товарного знака, является его регистрация.
Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами.
В соответствии с п. 3 ст. 31 Закона о товарных знаках право на пользование
этим же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном законом порядке, может быть предоставлено любому юридическому или
физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами.
Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно.
Порядок оформления прав на наименование места происхождения товара регулируется гл. 8 Закона о товарных знаках. В соответствии с данной главой в Патентное ведомство может быть подана заявка на регистрацию и предоставление права
пользования наименованием места происхождения товара или заявка на предоставление права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара. Заявитель может отозвать заявку на любом этапе ее рассмотрения.
При несогласии заявителя с решением предварительной экспертизы или с решением экспертизы заявленного обозначения он вправе подать в Апелляционную
палату возражение в течение трех месяцев с даты получения решения. Возражение
должно быть рассмотрено Апелляционной палатой в течение четырех месяцев с даты его поступления.
При несогласии заявителя с решением Апелляционной палаты он может в течение шести месяцев обратиться с жалобой в Высшую патентную палату. Решение
этого органа является обязательным.
Сроки, пропущенные заявителем, могут быть восстановлены Патентным ведомством по ходатайству заявителя, поданному не позднее двух месяцев по их истечении, при условии подтверждения уважительных причин и уплаты пошлины.
Свидетельство на право пользования наименованием места происхождения товара, выданное Патентным ведомством, действует в течение десяти лет. Срок
действия свидетельства может быть продлен при условии представления заключения компетентного органа, подтверждающего, что обладатель свидетельства находится в данном географическом объекте и производит товар с указанными в свиде-
тельстве свойствами.
Закон о товарном знаке достаточно подробно регламентирует права и обязанности обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.
Использование наименования места происхождения товара применение его на
товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в хозяйственный оборот.
Законодатель устанавливает ограничения, связанные с использованием зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими
свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения
товара или используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как
«род», «тип», «имитация» и т.п., а также при использовании сходного обозначения
для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.
Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на использование
наименования места происхождения товара другим лицам.
Регистрация наименования места происхождения товара и свидетельство на него могут быть признаны недействительными в случае нарушения требований, установленных законом.
Действие регистрации может быть прекращено в связи с исчезновением характерных для географического объекта условий и
невозможностью производства товара с указанными в реестре свойствами.
Действие свидетельства может быть прекращено:
- в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в реестре в отношении
наименования места происхождения товара;
- в случае аннулирования регистрации наименования места происхождения товара;
- при ликвидации юридического лица — обладателя свидетельства;
- на основании заявления обладателя свидетельства, поданного в Патентное ведомство.
Контрольные вопросы:
1.Что такое фирменное наименование?
2.В чем отличие товарного знака от знака обслуживания?
3.Основание для предоставления правовой охраны товарному знаку?
4.Какова цель предварительной экспертизы заявки?
5.Как понимают термин «наименование места происхождения товара»?
6.На сколько лет действительна регистрация наименования места происхождения товара?
Тема 26. Обязательственное право. Понятие, система и основания возникновения обязательств
Обязательство — гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо воздержаться от определенного действия, а кредитор вправе требовать от
должника исполнения его обязанности.
Отношения должника и кредитора урегулированы нормами обязательственного
права. Это наиболее распространенный и многообразный вид гражданских правоотношений.
Особенности обязательственных правоотношений:
- обязательственные правоотношения оформляют процесс товарообмена, поэтому они являются отношениями экономического оборота. Например, по договору
купли-продажи предмет купли-продажи перемещается от продавца к покупателю,
при договоре строительного подряда результат деятельности подрядчика переходит
к заказчику и т.д.;
- обязательственные правоотношения относятся к имущественным правоотношениям;
- обязательственные правоотношения могут быть направлены на организацию
товарообмена, т.е. на создание условий перехода имущественных благ в будущем
(например, предварительный договор дарения;
- обязательственные правоотношения являются относительным правоотношением: в нем имеются конкретные участники, обязанные к определенному поведению, преследующему имущественный интерес (в отличие от абсолютного отношения, в котором управомоченное лицо противостоит неопределенному числу лиц,
например в правоотношениях собственности, оперативного управления, авторских
прав);
- обязательственные правоотношения тесно связаны с правоотношениями собственности: реализация собственником правомочия распоряжения (например, продажа вещи) ведет к возникновению обязательственного правоотношения (например,
при продаже вещи у продавца возникает обязанность передать ее покупателю, а у
последнего — уплатить продавцу деньги), а реализация некоторых обязательств
направлена на возникновение права собственности (например, в договорах куплипродажи, дарения, поставки).
Обязательство — это относительное правоотношение, опосредующее перемещение материальных благ, в котором одно лицо (должник) по требованию другого
лица (кредитора) обязано совершить действие по предоставлению ему материальных благ.
Второе определение, будучи доктринальным, дополняет легальное определение, поскольку отражает значение обязательства в гражданском товарообороте.
Структура обязательства — совокупность элементов, входящих в него.
Элементы обязательства:
- субъекты обязательственных правоотношений;
- объекты обязательственных правоотношений;
- содержание обязательственных правоотношений.
В прошлые годы в структуру обязательства включали еще и четвертый элемент
— основания возникновения обязательств. Теперь его рассматривают отдельно.
Субъекты обязательственных правоотношений — должник и кредитор.
Должник — обязанная сторона (он должен совершить определенное действие
или воздержаться от определенного действия). Его обязанность называется долгом.
Кредитор — сторона, управомоченная требовать от должника совершения
определенного действия либо воздержаться от определенного действия. Право кредитора называется правом требования.
В тех случаях, когда на стороне обязательства имеется несколько субъектов,
такое обязательство называют обязательством со множественностью лиц. Различают
активную множественность (обязательство с несколькими кредиторами), пассивную
множественность (обязательство с несколькими должниками) и смешанную множественность (на каждой стороне по нескольку субъектов).
В период действия обязательства возможна замена лиц, выступающих в качестве сторон. Замена кредитора называется уступкой требования (цессией), а замена
должника — переводом долга.
Такая замена представляет собой дополнительный договор, оформляемый таким же образом, как и основной.
Объекты обязательственных правоотношений - определенные действия
должника (по передаче денег, имущества, вещей, совершению работ, услуг) или
воздержание от определенных действий (объект не следует путать с предметом обязательственных отношений, под последним понимают то, в отношении чего совершаются действия: деньги, вещи и т.д.).
Содержание обязательственного правоотношения — права и обязанности
кредитора и должника по выполнению обязательства.
Права и обязанности сторон обязательства называют субъективным обязательственным правом. Осуществление субъективного обязательственного права кредитором возможно, как правило, лишь в случае совершения должником действий, составляющих его обязанность, т.е. при содействии должника (это является отличительной чертой субъективного обязательственного права от субъективного вещного
права: обладатель последнего может осуществить его без содействия других лиц).
Осуществление обязательств обеспечивается мерами государственного принуждения в форме санкций.
Основанием возникновения обязательственных правоотношений являются юридические факты либо их сочетание (юридические составы). Виды оснований разнообразны (ст. 8 и 307 ГК):
- сделки односторонние, двусторонние и многосторонние (договоры) (п. 2 ст.
307 ГК);
- индивидуальные акты государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 8 ГК), например ордер органа местного самоуправления на право
вселения в жилое помещение (он обязывает домоуправление заключить договор жилищного найма с его владельцем);
- причинение вреда гражданину или юридическому лицу - неправомерные действия (деликты) или бездействие. Обязательства, возникшие из неправомерных действий, называются деликтными (ст. 1064 ГК);
- неосновательное обогащение — приобретение имущества за счет другого лица (ст. 1102 ГК);
- иные действия граждан и юридических лиц (ст. 8 ГК), например предотвращение вреда личности или имуществу другого лица;
- события. Этот вид юридических фактов может вызвать возникновение обязательства только в совокупности с другими юридическими фактами. Например, завещание (односторонняя сделка) порождает юридические последствия только с момента смерти завещателя (события), договор страхования дома позволяет получить
страхователю возмещение ущерба только в случае пожара, наводнения, т.е. наступления определенного события.
Все гражданско-правовые обязательства должны исполняться, изменяться и
прекращаться по определенным правилам. В случае неисполнения обязательств либо ненадлежащего их исполнения наступают гражданско-правовые санкции.
Обязательства классифицируются на типы, группы, виды и подвиды.
В зависимости от оснований обязательств последние делятся на два типа: договорные (в основе которых лежит договор, например о поставке, подряде) и внедоговорные (в основе их лежат деликт, неосновательное обогащение или другие юридические факты).
Каждый из указанных выше типов обязательств делится на группы. Так, договорные обязательства в зависимости от характера опосредуемого ими перемещения
материальных благ делятся на девять групп:
- по передаче имущества в собственность;
- по предоставлению имущества в пользование;
- по выполнению работ;
- по перевозкам;
- по оказанию услуг;
- по расчетам и кредитованию;
- по страхованию;
- по совместной деятельности;
- смешанные обязательства.
Внедоговорные обязательства делятся на две группы:
- обязательства из односторонних сделок;
- охранительные обязательства.
Обязательства, входящие в одну и ту же группу, имеют общие экономические
особенности и как следствие этого — общие принципы правового регулирования.
Обязательства, входящие в отдельные группы, делятся на виды в зависимости
от их различия в экономическом содержании. Так, обязательства, входящие в группу по передаче имущества в собственность, делятся на договоры купли-продажи,
мены, дарения, поставки, контрактации. Договоры по передаче имущества в пользование — на аренду, лизинг, ссуду и т.д.
Обязательства, образующие один и тот же вид, могут подразделяться на подвиды. Так, обязательства по купле-продаже делятся на подвиды: розничная купляпродажа, оптовая купля-продажа, продажа по предварительным заказам, продажа в
порядке самообслуживания, продажа на торгах, продажа на бирже, продажа на рынке и т.д.
Кроме того, обязательства со множественностью лиц подразделяются на долевые (в таких обязательствах каждый из нескольких должников отвечает только за
свои долги) и на солидарные (при таких обязательствах каждый из должников может отвечать как по своим долгам, так и по долгам других должников по данному
обязательству).
Долевым обязательством является любое обязательство со множественностью
лиц, если из закона или условия обязательства не следует иного (ст. 31 ГК). При
пассивной множественности каждый из нескольких должников обязан исполнить
обязательство в соответствии со своей долей, а при активной множественности —
каждый из кредиторов имеет право требовать от должника в свою пользу долю,
определенную законом или договором. При этом доли долга и доли требования считаются равными, если иное не обусловлено законом или договором.
Солидарные обязательства делятся на три вида:
- солидарная обязанность (один кредитор и несколько должников);
- солидарное требование (один должник и несколько кредиторов);
- смешанная солидарность (несколько должников и несколько кредиторов).
При солидарной обязанности кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, как
полностью, так и в части долга (ст. 323 ГК). Должник, исполнивший солидарную
обязанность за других, имеет право регрессного требования к другим должникам.
При солидарном требовании любой из кредиторов вправе требовать от должника исполнения долга в полном объеме.
При смешанном солидарном обязательстве применяются правила и солидарной
обязанности, и солидарного требования.
Оценивая значение долевых и солидарных обязательств, следует отметить, что
солидарные обязательства надежнее защищают интересы сторон по сравнению с долевыми обязательствами.
В обязательствах со множественностью лиц выделяются обязательства основные и субсидиарные. В основу этого деления положена степень ответственности
должника. Субсидиарные должники — это, как правило, третьи лица в обязательстве. Пример: несовершеннолетний, причинивший вред своему товарищу, является
основным должником по возмещению ему вреда, а его родитель — дополнительным, т.е. субсидиарным, должником.
Кроме того, существуют регрессные (обратные) обязательства.
Они возникают тогда, когда должник по основному обязательству выполняет
его либо вместо, либо по вине третьего лица. Лицо, выполнившее такое обязательство, имеет право на возмещение исполненного.
Понятие обязательственного права употребляется в двух смыслах: в субъективном и объективном.
Обязательственное право в субъективном смысле — права и обязанности
должника и кредитора в конкретном обязательстве.
Обязательственное право в объективном смысле — совокупность правовых
норм, регулирующих все обязательственные правоотношения. Эта совокупность
норм образует подотрасль гражданского права.
Правовые нормы обязательственного права делятся на три группы:
- общие положения обязательственного права;
- общие положения о договоре;
- особенности отдельных видов обязательств.
Нормы эти изложены в Гражданском кодексе РФ, причем первые две — в первой части Гражданского кодекса РФ, а третья — во второй части Гражданского кодекса РФ.
Нормы, регулирующие особенности отдельных видов обязательств, излагаются
в Гражданском кодексе РФ в соответствии с классификацией обязательств — все
нормы объединены в соответствии с типами, группами, видами и подвидами обязательств, т.е. систематизированы.
Обязательственное право как подотрасль является самой большой по объему,
самой сложной по структуре и содержанию по сравнению с другими подотраслями
гражданского права. Наибольший объем норм ГК РФ посвящен отдельным обязательствам (их 645). Причем большая их часть (601) посвящена договорным обязательствам.
Следует иметь в виду, что представленные в ГК РФ договоры являются моделями договоров, рекомендуемыми законодателем. Однако на практике возможно составление договоров, отсутствующих в Кодексе. В последнее время наметилась тенденция к составлению договоров, представляющих комбинацию из нескольких видов договоров, предусмотренных ГК РФ с намерением «урезать» права своего
контрагента.
Значение обязательственного права состоит в том, что оно определяет те формы и правила, в которых должно осуществляться перемещение материальных благ в
сфере экономического оборота.
Контрольные вопросы:
1. Какое гражданское правоотношение называют обязательством?
2. В чем состоят особенности обязательственных правоотношений?
3. Назовите элементы обязательства?
4. Дайте характеристику должнику и кредитору в обязательственном правоотношении?
5. Перечислите основания возникновения обязательственных правоотношений?
6. Классифицируйте обязательства по типам, группам, видам?
7. Каково значение обязательственного права?
8. Чем солидарное обязательство отличается от долевого?
Тема 27. Исполнение, изменение и прекращение обязательств
Под исполнением обязательств понимается совершение должником действий,
предусмотренных обязательством. Эти действия должны быть совершены в установленном месте, в определенный срок и допустимым способом. Такое исполнение
называется надлежащим. Односторонний отказ от исполнения недопустим, если
иное не предусмотрено законом или договором.
Прекращение обязательств — погашение прав и обязанностей, составляющих
содержание обязательств его участников.
Способ (основание) прекращения обязательства — юридические факты, с
наступлением которых закон или договор связывает прекращение обязательства (ст.
407 ГК). Часть из этих юридических фактов является сделками.
Способы прекращения обязательств:
- исполнение обязательств;
- зачет встречного требования;
- по соглашению сторон;
- по инициативе одной стороны;
- в связи с невозможностью исполнения;
- с совпадением в одном лице должника и кредитора;
- со смертью гражданина либо ликвидацией юридического лица;
- с изданием акта органа государственной или муниципальной власти.
Значение прекращения обязательства состоит в том, что оно завершает существование обязательства.
Исполнение обязательства является самым желательным способом прекращения обязательства, поскольку в таком случае достигается главная цель обязательства.
Исполнение обязательства — совершение его сторонами определенных действий, составляющих содержание их прав и обязанностей, либо воздержание от таких действий.
Принципы исполнения обязательства (общие правила исполнения обязательства):
1) принцип надлежащего исполнения (ст. 309 ГК), т.е. обязательства должны
исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями;
2) принцип реального исполнения или исполнения обязательства в натуре, т.е.
уплата штрафных санкций в случае ненадлежащего исполнения обязательства, не
освобождает должника от исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором;
3) принцип взаимопомощи и сотрудничества сторон при исполнении обязательства, т.е. оказание каждой из сторон обязательства всего возможного содействия в
его исполнении;
4) принцип экономичности совершения обязанным лицом действий по исполнению обязательства, например в подрядных обязательствах исполнение должно
быть совершено наиболее дешевым, экономически выгодным способом;
Принцип надлежащего исполнения обязательства заключается в том, что это
должно быть такое исполнение, которое производится в точном соответствии с
предметом обязательства и определенным законом или самим обязательством способом, месте и сроки.
Предмет исполнения обязательства — действия, предусмотренные обязательством (передача вещи (денег), выполнение работы, услуги).
Способ исполнения обязательства — порядок совершения должником действий по исполнению обязательства: представление предмета обязательства полностью или по частям непосредственно кредитору или через другое лицо, путем отправки предмета по почте либо путем вручения его лично.
Место исполнения обязательства определяется либо в договоре, либо вытекает
из закона (ст. 316 ГК): исполнение по передаче недвижимости производится на месте ее нахождения, по перевозке груза — на месте его поставки кредитору, по денежному обязательству — в месте жительства истца.
Срок исполнения обязательства определяется либо календарной датой, либо
истечением периода времени, либо наступлением определенного события. Гражданский кодекс РФ предусматривает и существование обязательств с неопределенным
сроком исполнения. А ст. 314 ГК РФ в таком случае вводит категорию «разумного
срока», если обязательство заключено с неопределенным сроком его исполнения.
Субъектами исполнения обязательства являются должник либо уполномоченное им третье лицо (кредитор вправе не принимать исполнение от него, если обязательство связано с личностью должника). Факт исполнения обязательства оформляется кредитором, в виде расписки (п. 2 ст. 408 ГК).
Зачет встречного требования — погашение полностью либо частично взаимных требований при условии, что требования однородны, а срок исполнения либо
уже наступил к моменту зачета, либо был определен до востребования (ст. 410—412
ГК).
Не подлежат зачету: обязательства, по которым истек срок исковой давности;
требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, по
взысканию алиментов, по обязательству о пожизненном содержании и др. (ст. 411
ГК). Зачет встречного требования является односторонней сделкой: для него достаточно заявления одной стороны.
Прекращение обязательств по соглашению сторон осуществляется с помощью
отступного (ст. 409 ГК), новации (ст. 414 ГК), прощения долга (ст. 415 ГК).
Прекращение обязательств по инициативе одной стороны возможно, когда та-
кой отказ разрешается законом или договором. Оно может произойти по решению
суда при существенном нарушении условий договора другой стороной (вызвавшей
ущерб, в результате которого другая сторона лишается того, на что рассчитывала
при заключении договора) и без вмешательства суда (п. 1,2 ст. 450 ГК). Прекращение договора по требованию одной стороны предусмотрено в ст. 904, 977, 1002, п. 1
ст. 699 ГК РФ. По общему же правилу односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст. 310, 407 ГК).
Прекращение обязательств невозможностью исполнения — невозможность
исполнения, вызванная обстоятельствами, за которые ни одна сторона не отвечает
(п. 1 ст. 416 ГК). Это могут быть:
- хозяйственно-технические факторы, определяющие невозможность изготовления и поставки предмета обязательства;
- юридические факторы, определяющие невозможность должника действовать
законно, целесообразно, нравственно;
- явления непреодолимой силы (чрезвычайные и неустранимые).
Разновидностью данного способа прекращения обязательств является прекращение обязательств изданием акта органом государственной или муниципальной
власти (ст. 417 ГК). В случае несоответствия акта закону суд может признать его
недействительным (п. 2 ст. 417 ГК) либо защитить другим способом (ст. 12, 13, 16
ГК).
Бремя доказывания невозможности исполнения обязательства лежит на должнике (ст. 401 ГК).
Для освобождения от ответственности предпринимателя из-за невозможности
исполнения обязательств последний должен доказать, что это произошло вследствие
непреодолимой силы. Остальные факторы не признаются основанием для освобождения предпринимателя от ответственности за неисполнение обязательства (п. 3 ст.
401 ГК).
Прекращение обязательств совпадением в одном и том же лице должника и
кредитора возможно потому, что в таких случаях происходит правопреемство, в результате которого обязательства этих 1 лиц аннулируются (ст. 413 ГК).
Прекращение обязательства смертью гражданина возможно в исключительных
случаях, когда обязательства связаны с личностью либо должника, либо кредитора
(ст. 418 ГК). К таким обязательствам относятся обязательства, предусмотренные ст.
601, 971, 361, 702 ГК РФ. Как правило, обязательства не прекращаются смертью
гражданина, а переходят по наследству к правопреемникам умершего лица.
Прекращение обязательств ликвидацией юридического лица происходит, как
правило, потому, что при ликвидации юридического лица не происходит правопреемства (ст. 419, п. 1 ст. 61 ГК). Исключением являются обязательства по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью граждан, получивших увечья или профессиональные заболевания во время работы в ликвидируемом юридическом лице. По таким обязательствам ликвидируемое юридическое лицо обязано
перевести органам социального страхования деньги для их выплат пострадавшим
гражданам.
Контрольные вопросы:
1. Является ли обязательство сделкой?
2. Назовите способы прекращения обязательств?
3. Как определяется место исполнения обязательства, а также могут ли стороны
сами определять место исполнения обязательства?
4. Как вы понимаете понятие «разумный срок» исполнения обязательства?
5. В чем заключается зачет встречного требования?
Тема 28. Обеспечение исполнения обязательств
Законодательством предусмотрены меры, которые понуждают должника к
надлежащему исполнению обязательства. Они связаны с неблагоприятными имущественными последствиями для него в случае, если он не исполнит обязательство или
исполнит его ненадлежаще. Вообще гражданско-правовая ответственность всегда
принимает форму имущественной, материальной ответственности и не знает иных
форм. Сам механизм обеспечения обязательств является элементом такой ответ-
ственности, его действие приводит к имущественным удержаниям у неисправного
должника. Законом предусмотрены следующие виды (способы) обеспечения обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника, поручительство, банковская гарантия, задаток. Однако не исключаются и другие способы, которые могут
быть предусмотрены не только законом, но и договором, например отключение телефона при невнесении абонентной платы.
Обязательства, возлагаемые на должника мерами по обеспечению обязательства, являются дополнительными по отношению к основному обязательству и целиком зависят от него. Если прекращается основное обязательство, то прекращается и
дополнительное (за исключением банковской гарантии).
Таким образом, обеспечение исполнения обязательств – это меры, предназначенные для защиты интересов кредитора от ненадлежащего исполнения обязательства должником и побуждения у должника к исполнению обязательства посредством присоединения в силу закона или договора к основному (главному) обязательству дополнительного.
Способы обеспечения исполнения обязательств исторически возникли как естественная необходимость повышенной гарантированности прав и интересов участников обязательственных правоотношений.
Основными способами обеспечения являются:
1) неустойка;
2) залог;
3) удержание;
4) поручительство;
5) банковская гарантия;
6) задаток.
Способы обеспечения исполнения обязательств всегда носят имущественный
характер.
Обеспечение исполнения обязательства является дополнительным обязательством по отношению к главному и потому зависит от него: в случае прекращения
главного обязательства прекращается и дополнительное обязательство.
Значение обеспечения исполнения обязательств состоит в том, что оно стиму-
лирует должника к выполнению им своего обязательства перед кредитором.
Особенности отдельных способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка — денежная сумма, которую обязан уплатить должник кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им обязательства в дополнение к основной сумме долга (ст. 330 ГК).
Виды неустойки различаются по следующим основаниям:
- по субъекту установления неустойки. Различают законную (предусмотренную
законом) и договорную (установленную сторонами договора) неустойки;
- по способу исчисления суммы неустойки последние делятся на пеню (определяемую в процентах за каждый просроченный день исполнения обязательства) и
штраф (определенную денежную сумму);
- в зависимости от соотношения права кредитора на взыскание неустойки и его
права на возмещение убытков различают четыре вида неустойки (ст. 394 ГК):
а) зачетную (взыскиваются убытки, не покрытые неустойкой);
б) исключительную (взыскивается только неустойка, но не убытки);
в) штрафную (убытки могут быть взысканы сверх неустойки);
г) альтернативную (кредитор вправе взыскать либо неустойку, либо убытки).
Неустойка является самым распространенным способом обеспечения исполнения обязательства на практике и выполняет две функции — меры обеспечения исполнения обязательства и санкции за ненадлежащее его исполнение, т.е. меры имущественной ответственности.
Правила применения неустойки:
- законная неустойка применяется независимо от того, была ли она предусмотрена сторонами в договоре. Размер ее может быть только увеличен соглашением
сторон;
- договорная неустойка применяется лишь в случае, если она предусмотрена соглашением сторон, т.е. с соглашение о неустойке всегда должно быть совершено в
письменной форме (ст. 331 ГК);
- взыскание неустойки с должника возможно лишь при наличии оснований для
его ответственности, поскольку неустойка является не только мерой обеспечения
обязательства, но и мерой ответственности за его исполнение (п. 2 ст. 330 и ст. 401
ГК);
- должник не может быть освобожден от уплаты неустойки, но размер ее может
быть понижен судом в случае несоразмерности неустойки, последствиям нарушения
обязательства (ст. 333 ГК).
Залог — способ обеспечения исполнения обязательства, позволяющий залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника (п. 1 ст. 334 ГК).
Залог регулируется не только ГК РФ, но и двумя законами: «О залоге» и «Об
ипотеке (залоге недвижимости)».
Предметом залога могут быть вещи и права требования (ст. 336 ГК). Сторонами
залога являются: залогодатель и залогодержатель (ст. 335 ГК). Форма договора о залоге должна быть письменной, а в отношении ипотеки — нотариально удостоверенной и зарегистрированной. Основаниями возникновения залога являются договор (п.
1 ст. 341 ГК) и закон (например, п. 5 ст. 488 ГК).
Виды залога различают по следующим основаниям:
- по месту нахождения заложенного имущества (ст. 338 ГК): твердый залог —
без передачи имущества, разновидностью твердого залога является залог товара в
обороте (ст. 357 ГК); заклад — с передачей заложенного имущества, разновидностью заклада является залог в ломбарде (ст. 358 ГК);
- по предмету залога (залог имущества и залог прав);
- по степени связанности заложенного имущества с землей — залог движимого
имущества и залог недвижимого имущества (ипотека).
Особым видом залога является последующий залог (ст. 342 ГК).
Основание обращения взыскания на заложенное имущество — неисполнение
либо ненадлежащее исполнение должником главного обязательства (п. 1 ст. 348 ГК).
Порядок обращения взыскания — требование залогодержателя
(кредитора)
удовлетворяется из стоимости продажи заложенного недвижимого имущества либо
по решению суда, либо на основании нотариально удостоверенного соглашения (ст.
349 ГК), а движимого — без обращения в суд. Это значит, что имущество, полученное в залог, не может быть обращено залогодержателем непосредственно в свою
пользу в случае неисполнения залогодателем главного обязательства, а должно быть
продано с публичных торгов.
Удержание — предоставленная законом возможность кредитора не передавать
должнику вещь, принадлежащую ему, в случае неисполнения им обязательства до
момента его исполнения (п. 1 ст. 359 ГК).
Особенности удержания:
- удержание — новый для российского гражданского права способ обеспечения
обязательства;
- удержание применяется в случае, когда главное обязательство связано с удерживаемой вещью либо с возмещением убытков, связанных с ней (например, в договорах хранения, перевозки, подряда);
- для применения удержания кредитором необязательно предусматривать условие об удержании в договоре;
- удержание применяется при нарушении прав только кредитора;
- удержание применяется кредитором без обращения в суд;
- взыскание удерживаемой вещи кредитор осуществляет путем продажи ее на
публичных торгах (ст. 360, 349, 350 ГК).
Поручительство — договор, в силу которого поручитель обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства (ст. 361 ГК).
Основанием возникновения поручительства является либо договор между кредитором и поручителем, либо закон (например, ст. 532 ГК). Форма договора —
письменная (ст. 362 ГК).
Особенности поручительства:
- поручительство может обеспечивать обязательство, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК);
- поручитель несет солидарную ответственность с должником (ст. 363 ГК), т.е.
кредитор вправе сам решить, к кому из них предъявлять требование;
- объем ответственности поручителя может не совпадать с объемом долга по
главному обязательству;
- поручитель, исполнивший обязательство вместо должника, имеет право на ре-
грессный (последующий) иск к должнику о изыскании с него выплаченных кредитору средств (ст. 365 ГК);
Банковская гарантия — такое поручительство, в котором в качестве поручителя выступает кредитное учреждение (гарант). Кредитор в банковской гарантии
называется бенефициаром, а должник — принципалом.
Основанием возникновения банковской гарантии являются два юридических
факта: договор между принципалом и гарантом о предоставлении банковской гарантии, а также выдача гарантий на определенный срок в письменной форме (это односторонняя сделка).
Существует два вида банковских гарантий: условные банковские гарантии, дающие право бенефициару на удовлетворение требования лишь при предоставлении
последним судебного решения о невыполнении принципалом своего обязательства,
и безусловные банковские гарантии, при наличии которых гарант обязан выполнить
требования бенефициара без предоставления последним доказательств ненадлежащего выполнения принципалом своих обязательств.
Особенности банковской гарантии:
- банковская гарантия не зависит от главного обязательства;
- право требования бенефициара не передается;
- пределы ответственности гаранта перед бенефициаром определены денежной
суммой, указанной в банковской гарантии;
- в случае невыполнения гарантом обязанности по уплате долга принципала гарант может быть привлечен к ответственности зa неправомерное поведение и может
отвечать денежной суммой и большем размере, чем она указана в банковской гарантии (п. 2 ст. 377 ГК);
- гарант, удовлетворивший требование бенефициара, имеет право регрессного
иска к принципалу (п. 1 ст. 379 ГК).
Задаток — денежная сумма, выдаваемая одной из сторон другой стороне в доказательство заключения договора и обеспечения его исполнения (ст. 380 ГК).
Предметом задатка может быть только денежная сумма. Форма соглашения о
задатке должна быть обязательно письменной (п. 2 ст. 380 ГК).
Функции задатка: обеспечительная, платежная и удостоверительная.
Особенности задатка:
- сторона, давшая задаток, в случае неисполнения ею договора теряет его, а
сторона, получившая задаток и не выполнившая обязательство, должна уплатить
двойную сумму в случае, если она ответственна за невыполнение обязательства (п. 2
ст. 381 ГК);
- задаток возвращается в размере полученной денежной суммы в двух случаях:
при прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон, а
также при невозможности исполнения обязательства (п. 1 ст. 381 ГК);
- денежная сумма задатка выдается в счет будущих платежей по главному договору, поэтому при его исполнении задаток удерживается.
Отличие задатка от аванса состоит в том, что для аванса не характерна обеспечительная функция: сторона, выдавшая аванс, вправе требовать его возвращения
во всех случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения за исключением случаев, предусмотренных законом или договором.
Поэтому при заключении договора, в котором предполагается предварительная
выплата в счет основной оплаты по договору, необходимо сразу указать чем —
авансом или задатком — является эта выплата. А если в договоре не указано, что
сумма предоплаты является задатком, то такая сумма автоматически будет считаться авансом.
Контрольные вопросы:
1. Перечислите основные способы обеспечения обязательств?
2. Какие виды неустойки предусмотрены законодательством в зависимости от
соотношения права кредитора на взыскание неустойки и его права на возмещение
убытков?
3. Правила применения неустойки?
4. Охарактеризуйте залог, как способ обеспечения исполнения обязательств?
5. В чем состоят особенности удержания?
6. В каком случае поручительство выступает в качестве банковской гарантии?
7.Назовите особенности и функции задатка?
8. В чем состоит отличие задатка от аванса?
Тема 29. Гражданско-правовой договор
Договор — соглашение двух или более лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 ГК).
Договор — это юридический факт, являющийся сделкой, в которой участвуют
две или более стороны. Понятие сделки шире понятия договора, поскольку сделка
может быть и односторонней Договор — наиболее распространенная в гражданском
обороте сделка. К нему применяются одновременно все правила, касающиеся сделок, обязательств и договоров. Так, из правил о сделках на договоры распространяются правила о формах сделки, об условиях действительности и недействительности
сделок, о последствиях признания сделок недействительными. Из правил об обязательствах на договоры распространяются положения о структуре обязательственного правоотношения, правила об обеспечении, исполнении, прекращении обязательств, правила ответственности за исполнение обязательств. В то же время существуют правила, касающиеся только договоров: правила заключения договоров,
правила изменения и расторжения договоров, положения о содержании и классификации договоров.
Большая часть договоров порождает последствия имущественного характера
(например, договор купли-продажи, дарения). Но часть из них порождает обязательства неимущественного характера (например, учредительные договоры о создании
товариществ, организационные договоры о перевозках, предварительные договоры
на заключение договоров в будущем на условиях данного договора).
Понятие «договор» употребляется и в иных смыслах: для наименования договорного обязательственного правоотношения, для наименования документа, свидетельствующего о достижении сторонами соглашения.
Договор используется не только в сфере гражданского оборота, но и в трудовых
отношениях, экономике, политике, международных отношениях, социальной сфере,
сфере культуры.
Значение гражданско-правового договора:
- договор — уникальное средство обеспечения порядка и стабильности в экономическом обороте (возможность заключения договора создает уверенность у
субъектов гражданского правоотношения в том, что их интересы могут быть осуществлены, peaлизованы и защищены, а возникшие изменения могут быть учтены
при его исполнении);
- это форма соблюдения интересов субъектов гражданских правоотношений и
основная форма осуществления предпринимательской деятельности, обеспечивающая реализацию продуктов и обмен материальными благами в предпринимательской деятельности;
- изучение договорной практики позволяет оперативно выявить тенденции и
своевременно реагировать на возникшие потребности в тех или иных товарах и
услугах с целью их успешного удовлетворения.
Содержание договора - совокупность его условий, по которым достигнуто соглашение сторон.
К условиям относят: предмет, объект, цену договора, срок и место, ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
Условия могут быть определены сторонами, законом (ст. 421 Г К) либо обычаями делового оборота (ст. 309 ГК).
Виды условий договора:
1) существенные — условия, по которым сторонам необходимо достичь соглашения (в противном случае договор будет считаться недействительным — ст. 432
ГК);
2) обычные, не требующие согласования сторон;
3) случайные — условия, не характерные для договора данного вида.
Существенные условия:
- условия о предмете договора (предметом договора является то, на что направлен договор. Например, в договоре купли-продажи предметом договора будет продаваемая вещь);
- условия, названные в законе;
- условия, по которым должно быть достигнуто соглашение сторон по заявлению одной из них.
Для каждого вида договора установлено свое сочетание существенных условий.
Например, в договоре подряда к таким условиям относят предмет, цену договора и
срок сдачи предмета договора (ст. 708 ГК).
Форма договора:
- договор может быть заключен в любой форме, установленной для сделок, если закон не установил определенной формы для данного вида договора;
- если стороны договорились заключить договор в определенной форме, соблюдение такой формы обязательно (п. 1 ст. 434 ГК);
- договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного
документа, а также путем обмена документами (п. 2 ст. 434 ГК);
- письменная форма договора считается соблюденной, если на письменное
предложение заключить договор оферента акцептант совершил действия, предусмотренные договором (п. 3 ст. 434 ГК);
- передача имущества, предусмотренного договором, должна оформляться с соблюдением той формы, что и договор (п. 2 ст. 433 ГК);
- договоры могут быть зафиксированы на типовых бланках в целях сокращения
времени их оформления;
- часть договоров, совершаемых в письменной или нотариальной форме, подлежит обязательной государственной регистрации (например, сделки по продаже
недвижимости).
Виды договоров классифицируются по следующим основаниям:
- по соотношению момента заключения договора с моментом его исполнения:
консенсуальные (для заключения достаточно лишь соглашения сторон) и реальные
(для заключения требуется и одновременное их исполнение);
- по юридическим последствиям: основные (порождающие права и обязанности) и предварительные (соглашения о заключении договоров в будущем);
- в зависимости от того, кто может требовать исполнения договора: договоры в
пользу их участников и в пользу третьих лиц;
- в зависимости от характера распределения обязанностей между сторонами:
односторонние договоры (когда у одной стороны имеются только права, а у другой
— только обязанности) и взаимные (каждая сторона имеет обязанности и права);
- в зависимости от платности договоров: возмездные и безвозмездные;
- в зависимости от основания заключения договора все договоры делятся на
свободные (заключенные по желанию сторон) и обязательные. Среди обязательных
договоров выделяются публичные договоры (ст. 426 ГК);
- по совокупности экономических и юридических признаков: договоры о передаче имущества в собственность, договоры о передаче имущества в пользование,
договоры о выполнении работ, договоры об оказании услуг и т.д.
Новое в гражданском законодательстве относительно видов договоров:
- появились новые виды договоров: рента, лизинг, доверительное управление,
факторинг, франчайзинг, коммерческая концессия, продажа недвижимости, а также
договоры присоединения, публичный и предварительный;
- из ранее известных видов договоров выделены договоры на выполнение научно-исследовательских и технологических работ, на оказание возмездных услуг, договор транспортной экспедиции;
- по-новому систематизированы традиционные гражданско-правовые договоры:
ранее самостоятельные договоры поставки товаров и контрактация отнесены к числу договоров купли-продажи;
- в разделах ГК РФ, посвященных отдельным видам договоров, выделен раздел
«Общие положения» (например, в разделах о купле-продаже, ренте, аренде).
Заключение договора — это процесс подготовки, согласования и закрепления
условий договора, в котором выделяют три стадии:
1) подготовительную (в этот период ведется поиск надежного партнера, определяются лица, которые будут вести переговоры с мим, а также время и место переговоров);
2) ведение переговоров между сторонами (относительно возможности заключения договора и его условий);
3) оформление достигнутых соглашений.
Способы заключения договора:
- путем составления одного документа;
- путем обмена письмами и телеграммами;
- путем проведения торгов: конкурсов и аукционов.
При заключении договора путем обмена письмами следует строго соблюдать
правила об оферте и акцепте (ст. 435—443 ГК).
Заключенный договор может быть изменен или расторгнут (ст. 450-453 ГК).
Контрольные вопросы:
1. Каково юридическое значение существенных условий договора?
2. В чем отличие консенсуального договора от реального?
3. Какие способы заключения договора предусмотрены законодательством?
4. В чем отличие возмездных договоров от безвозмездных?
5. В зависимости от основания заключения договора все договоры делятся на
свободные и обязательные, дайте характеристику обязательным договорам?
Тема 30. Гражданско-правовая ответственность
Ответственность - одна из основных юридических категорий, широко используемая в правоприменительной деятельности. Однако сам термин "ответственность"
многозначен и употребляется в различных аспектах. Можно различать социальную,
моральную, политическую, юридическую ответственность. Социальная ответственность - обобщающее понятие, включающее все виды ответственности в обществе. С
этой точки зрения моральная и юридическая ответственность - разновидности (формы) социальной ответственности.
Весьма широким является и понятие моральной ответственности. Им охватывается ответственность лица не только перед другими членами общества или социальными образованиями, но и нравственная ответственность перед самим собой, рассматриваемая как чувство долга, как "ответственное поведение", как моральная обязанность и готовность дать отчет в своих действиях. Она выражается в форме морального осуждения соответствующего поведения и обращена, прежде всего, на
формирование будущего поведения лица. Поэтому моральную ответственность
обычно именуют позитивной или перспективной ответственностью. В отличие от
этого юридическая ответственность всегда связана с определенной оценкой последствий прошлого, имевшего место поведения. Поэтому ее называют также ретроспективной ответственностью. Вместе с тем юридическая ответственность - всегда
следствие правонарушения, т.е. нарушения правовых предписаний, но не моральных
запретов или велений нравственности (хотя последние в ряде случаев и лежат в основе юридических норм).
Юридическая ответственность устанавливает последствия ненадлежащего (неправомерного) поведения, нарушающего права и интересы других лиц. Следовательно, ее применение становится одним из способов защиты нарушенных прав и
интересов. Важнейшая особенность этого способа состоит в применении мер ответственности с помощью государственного, в том числе судебного, принуждения, т.е.
с помощью публичной власти (уполномоченных на то государственных органов или
должностных лиц). Это отличает его от самозащиты и других мер воздействия, применяемых к правонарушителям непосредственно управомоченными (потерпевшими) лицами. В некоторых случаях меры ответственности могут использоваться и
добровольно, а не с помощью публичной власти (например, правонарушитель добровольно уплачивает штраф). Это обстоятельство не меняет их природы как государственно-принудительных мер, содержание и порядок применения которых установлены законом. Поэтому юридическую ответственность нередко рассматривают
как государственно-принудительное применение к правонарушителю любых неблагоприятных
для
него
мер.
Юридическая ответственность, безусловно, всегда связана с государственным
принуждением, однако далеко не всякая мера государственно-принудительного воздействия на правонарушителя одновременно является и мерой ответственности. Так,
принудительное исполнение имеющейся у лица обязанности, например возврат взятой им взаймы суммы по решению суда, едва ли можно считать мерой его ответственности перед заимодавцем, ибо нарушитель в данном случае лишь принудительно обязывается к исполнению своей обязанности и не несет никаких неблагоприятных последствий своего ненадлежащего поведения.
Гражданско-правовая ответственность – обеспеченные государственным
принуждением неблагоприятные для правонарушителя последствия неисполнения
или ненадлежащего исполнения его обязанностей, повлекших нарушение субъективных гражданских прав другого лица, выражающиеся в возложении на правонарушителя гражданско-правовой обязанности, ограничении или лишении его принадлежащего ему права.
Виды ответственности:
- деликтная ответственность (возникающая из причинения вреда) и договорная
(определенная сторонами в своем договоре); первый вид регулируется только законом, а второй — и законом, и договором;
- субсидиарная (дополнительная) ответственность, солидарная ответственность
и долевая ответственность. Перечисленные виды ответственности возникают в обязательствах со множественными субъектами. Различаются они правилами поведения
кредитора в момент предъявления взыскания. При субсидиарной ответственности
должника кредитор должен предъявить требование к основному ответчику и лишь в
случае его неудовлетворения — к субсидиарному должнику. Солидарная ответственность возможна лишь в случаях, предусмотренных договором или законом.
При солидарной ответственности кредитор может требовать взыскания как со всех
должников совместно, так и с любого из них в отдельности, причем как полностью,
так и части долга (ст. 323 ГК). Долевая ответственность наступает в случаях, если
законом не предусмотрена солидарная ответственность. Объем долевой ответственности каждого из должников равный, если иное не следует из закона (ст. 321 ГК).
Каждый должник отвечает перед кредитором только в пределах своей доли;
- ответственность в порядке регресса возникает в случае, когда должник, исполнивший обязательство по возмещению вреда за его причинителя, предъявляет к
этому причинителю требование о возмещении понесенных затрат (п. 2 ст. 1081, п.
1,2 ст. 325 ГК).
Значение гражданско-правовой ответственности определяется местом, которое
занимает этот институт в правовом регулировании гражданского права, а также ее
функциями.
Гражданско-правовая ответственность является одной из разновидностей санкций (под санкцией понимают последствия, установленные законом или договором
для нарушителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих
обязанностей).
Другой разновидностью санкций являются меры защиты гражданских прав, которые направлены на:
1) предупреждение и пресечение нарушений прав;
2) восстановление нарушенных интересов сторон;
3) защиту правопорядка.
Одни из этих мер применяются судом, другие — гражданами.
Гражданско-правовая ответственность может применяться как самостоятельный вид ответственности, так и в сочетании с другими видами ответственности
(уголовной, административной и др.). Например, гражданский иск в уголовном процессе.
Функции гражданско-правовой ответственности:
- предупредительно-воспитательная;
- репрессивная;
- компенсационная;
- сигнализационная.
Основание гражданско-правовой ответственности — наличие в действиях
нарушителя состава гражданского правонарушения, т.е. совокупности условий, необходимых для применения мер ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности:
1) противоправность поведения нарушителя;
2) наличие вины причинителя вреда;
3) наличие имущественного вреда в результате противоправного поведения
нарушителя;
4) прямая причинная связь между противоправным поведением нарушителя и
возникшим вредом.
Последние два условия необходимы для наступления имущественной ответственности в виде возмещения убытков.
Противоправное поведение — действие либо бездействие, нарушающее закон.
Действие считается противоправным, если оно прямо запрещено законодательством либо противоречит основанию обязательства (закону, договору).
Бездействие является противоправным, если на лицо возложена юридическая
обязанность выполнить определенное действие.
Не являются противоправными действия, совершенные:
- в пределах необходимой обороны (ст. 1066 ГК);
- в состоянии крайней необходимости (хотя закон и предусматривает распределение возникших убытков и правила их возмещения) (ст. 1067 ГК);
- в процессе осуществления профессиональных обязанностей некоторых специалистов, например пожарных, повредивших имущество при тушении пожара;
- с согласия потерпевшего в случаях, если они совершены в пределах, установленных законом, например действия, связанные с умышленным заражением человека, согласившегося добровольно участвовать в медицинском эксперименте;
- в рамках субъективного права, например засыпка колодца на земельном
участке, принадлежащем на праве собственности лицу, осуществляющему это действие.
Вред - последствия правонарушения, выразившиеся в умалении субъективного
гражданского права или блага (понятие «вред» совпадает с понятием «ущерб», но не
совпадает с понятием «убытки»).
Поскольку вред может быть причинен и личности, и его имуществу, различают
два вида вреда: имущественный и неимущественный.
Под имущественным вредом понимают последствия, имеющие стоимостную
(денежную) оценку. Под неимущественным вредом понимают последствия правонарушения, не имеющие стоимостного выражения. Неимущественный вред подразделяется на моральный и физический. Моральный вред выражается в нравственных
страданиях, а физический вред — в причинении физических страданий.
Гражданско-правовая ответственность наступает всегда при причинении имущественного вреда, а при причинении морального вреда лишь в случаях, указанных
в ч. 1 ст. 151 ГК РФ.
Вина - психическое отношение лица в форме умысла или неосторожности к
своему противоправному поведению и его результатам.
Ответственность в гражданском праве наступает при любой форме и степени
вины. Понятие вины применяется и к гражданам, и к юридическим лицам. Существует презумпция вины должника: лицо, нарушившее обязательство, считается виновным и несет ответственность, если не докажет свою невиновность. Однако суще-
ствуют случаи ответственности и без вины (п. 3 ст. 401, п. 1 ст. 901, ст. 1079 ГК и
др.).
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности:
- случай — обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины участников
обязательства, поскольку случай не предвидим и субъективно не предотвратим (он
мог бы быть предотвращен, если бы участники знали о его результате);
- непреодолимая сила - обстоятельство, независимое от воли участников, характеризующееся чрезвычайностью и объективной непредотвратимостью (это обстоятельство не могло быть устранено участниками обязательства, если бы они даже и
знали о его результатах). Возникновение такого обстоятельства не связано с деятельностью ответственного лица (п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК);
- вина в виде умысла потерпевшей стороны (п. 1 ст. 1083 ГК).
Принципы гражданско-правовой ответственности:
- неотвратимость ответственности;
- индивидуализация ответственности;
- полное возмещения вреда.
Формы гражданско-правовой ответственности:
1) возмещение убытков. Убытки, возникшие в результате нарушения права,
подлежат возмещению в полном объеме любым нарушителем права: гражданином,
юридическим лицом, государством (п. 1 ст. 15 ГК). В случаях, когда нарушителем
права является государственный или муниципальный орган или должностное лицо
этих органов, вред возмещает Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование (ст. 16 ГК);
2) неустойка (см. тему 21 «Исполнение и прекращение обязательств»);
3) возмещение в натуре;
4) потеря задатка;
5) конфискация.
Размеры гражданско-правовой ответственности:
- неустойка определяется в соответствии с договором или законом;
- размер убытков определяется по цене, существующей в день удовлетворения
требования в случае, если они возмещаются должником добровольно. Если же удовлетворение требования происходит в судебном порядке, то убытки могут быть исчислены исходя из цен, которые были в день предъявления иска или в день вынесения решения судом (п. 3 ст. 393 ГК);
- размер упущенной кредитором выгоды не должен быть меньше размера дохода, полученного его должником — правонарушителем;
- при возмещении вреда в натуре представляемая должником пещь должна
быть того же рода и качества (ст. 1082 ГК);
- снижение размера ответственности допускается при наличии вины обеих сторон либо у кредитора;
- суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином,
в зависимости от его имущественного положения (за исключением случаев, когда
вредоносные действия должника были умышленными) (п. 3 ст. 1083 ГК);
- соглашение сторон об ограничении ответственности должника в случаях, когда кредитором является потребитель, ничтожно;
- увеличение размера ответственности сторонами возможно только в случаях,
предусмотренных законом, это касается и законной неустойки (п. 2 ст. 332 ГК);
- законом или договором может быть предусмотрено взыскание исключительной или альтернативной неустойки;
- убытки по денежному обязательству не взыскиваются, если они равны неустойке;
- размер возмещения вреда, причиненного здоровью или жизни, в случаях, если
причинение вреда связано с трудовыми отношениями, определяется в процентах к
заработку потерпевшего лица и др.
Ограничение размеров ответственности должника может быть установлено как
соглашением сторон, так и законом. Например, законом ограничивается ответственность либо по обязательствам, связанным с определенным видом деятельности
(например, ответственность перевозчика за утрату груза ограничивается возмещением реального ущерба), либо по отдельным видам обязательств.
Дополнительные меры по защите интересов потерпевшего:
1) при возмещении ущерба учитываются цены, действовавшие на момент ис-
полнения обязательства либо на момент предъявления иска, либо на момент вынесения судом решения;
2) если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, потерпевший вправе требовать возмещения упущенной выгоды в размере не меньше, чем
такие доходы.
Контрольные вопросы:
1.Понятие гражданско-правовой ответственности?
2.Чем деликтная ответственность отличается от договорной?
3.В каких случаях возникает ответственность в порядке регресса?
4.В чем значение гражданско-правовой ответственности?
5.Назовите функции гражданско-правовой ответственности?
6.Перечислите условия, необходимые для применения мер ответственности?
7.В чем отличие морального вреда от физического?
8.Сущность вреда?
9.Охарактеризуйте понятие вины?
10.Охарактеризуйте размеры гражданско-правовой ответственности?
Download