Uploaded by Елена Елена

Korjakin Gavrilova Lekcii po GP DOU 2018

advertisement
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)»
РУТ (МИИТ)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
___________________________________________________________________________
кафедрой «Гражданское право, международное частное право и гражданский процесс»
КОНСПЕКТ ФОНДОВЫХ ЛЕКЦИЙ
по дисциплине
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
для направления 46.03.02 «Документоведение и архивоведение»
форма обучения: заочная
КОРЯКИН
Виктор Михайлович
д.ю.н., профессор
ГАВРИЛОВА
Аминат Магомедхабибовна
к. ю. н, доцент
Москва, 2018 г.
2
Тема 1
ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Основные вопросы темы:
1. Понятие отрасли гражданского права и ее значение.
2. Соотношение гражданского права с другими отраслями права.
3. Гражданское право как наука и учебная дисциплина.
4. Понятие и виды источников гражданского права.
5. Понятие гражданского законодательства.
6. Значение судебно-арбитражной практики в регулировании
гражданско-правовых отношений.
7. Действие и применение гражданского законодательства.
8. Наука гражданского права
9. Учебная дисциплина гражданского права
Понятие и виды гражданских правоотношений
1
Понятие «Гражданское право» употребляется в четырех смыслах:
 отрасль права;
 законодательство;
 науку;
 учебную дисциплину.
Гражданское право как отрасль права – это совокупность правовых
норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные
отношения в целях осуществления законных
интересов субъектов гражданского права и
оптимальной
организации
экономических
отношений в обществе. Гражданское право
отличается от других отраслей по предмету,
методу, принципам, функциям, системе.
Под предметом гражданского права
понимают общественные отношения трех видов:
 имущественные отношения – стоимостные отношения, или
отношения, имеющие товарно-денежную форму; им присуще
экономическое содержание;
 отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или
с управлением ими (корпоративные отношения);
 личные неимущественные отношения – отношения, в которых
отсутствует экономическое содержание.
Имущественные отношения возникают в процессе производства
материальных благ, а также их распределения, обмена и потребления. Они
разнообразны.
Среди
имущественных
отношений,
регулируемых
3
гражданским правом, законодатель особо выделяет предпринимательские
отношения (ст. 2 ГК), которые характеризуются следующими признаками:
 направленностью на систематическое получение прибыли;
 самостоятельностью и рискованностью действий субъектов;
 необходимостью государственной регистрации субъектов в качестве
предпринимателей.
Под методом гражданского права понимают способ регулирования
общественных отношений этой отраслью права. Он представляет собой
систему специфических приемов, с помощью которых устанавливаются
правила поведения участников общественных отношений. Метод
гражданского права предполагает:
 равенство участников гражданско-правовых отношений;
 автономию воли участников гражданско-правовых отношений;
 имущественную
самостоятельность
участников
гражданскоправовых отношений;
 восстановительный характер защиты гражданских правоотношений;
 компенсационный характер гражданско-правовой ответственности.
Под принципами гражданского права следует понимать основные идеи в
законодательстве этой отрасли. Принципы гражданского права представлены в
Гражданском кодексе РФ (ст. 1 ГК) в виде «основных начал». Это:
 юридическое равенство участников гражданско-правовых отношений;
 неприкосновенность собственности;
 свобода договора;
 недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные
дела;
 беспрепятственное осуществление гражданских прав;
 обеспечение восстановления нарушенных прав и их судебная защита;
 приобретение и осуществление субъектами своих гражданских прав
своей волей и в своем интересе;
 свобода в установлении субъектами своих прав и обязанностей на
основе договора;
 добросовестность участников гражданский правоотношений при
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении
гражданских обязанностей;
 свобода перемещения товаров, услуг и финансовых средств по
территории Российской Федерации.
Ограничение в перемещении могут вводиться в соответствии с
федеральным законом, если это необходимо для безопасности, защиты жизни
и здоровья, охраны природы и культурных ценностей.
Под функциями гражданского права как отрасли следует понимать
задачи, которые оно выполняет в обществе. Виды функций гражданского
права:
 регулятивная;
4
 охранительная;
Под системой гражданского права как отрасли права следует понимать
единство входящих в нее взаимосвязанных подотраслей и институтов.
Правовой институт – это совокупность норм, обеспечивающих
регулирование самостоятельной группы правоотношений (например,
жилищные правоотношения регулируются нормами, образующими
жилищное право).
Подотрасль гражданского права – это совокупность нескольких
институтов, имеющих свой предмет и метод регулирования (например,
подотрасль «вещные права», в которую входят правовые нормы,
регулирующие права собственников и вещные права несобственников).
Кроме того, гражданское право делится на две части: общую и особенную.
Нормы, включенные в общую часть, имеют значение для всех подотраслей,
входящих в особенную часть.
Значение гражданского права как отрасли права. Гражданское право это
юридическая форма экономических отношений, поскольку оно связано с
отношениями производства, распределения, обмена и потребления.
2
Отрасли права, образующие систему российского права, делятся на три
группы:
 государственно-правовые
(государственное,
административное,
финансовое право);
 гражданско-правовые (гражданское, семейное, трудовое, земельное
право, гражданский процесс);
 уголовно-правовые (уголовное право, уголовный процесс,
криминалистика).
Гражданское право связано с каждой из этих отраслей права в большей
или меньшей степени. Так, с государственным (конституционным) правом
связаны положения, закрепленные в ст. 3, 8, 47, 51, 164 ГК РФ, касающиеся
системы гражданского законодательства (ст. 3 ГК), регулирования
деятельности государства, его субъектов, муниципальных образований,
конкретизирующие права и свободы граждан.
С административным правом гражданское право сближает то, что обе
эти отрасли регулируют имущественные отношения. Однако это разные
отношения: в административном праве – организационные, участники
которых не равны, в гражданском же праве – это стоимостные отношения
равных сторон.
О соотношении гражданского и финансового, а также гражданского и
административного права указано в п. 3 ст. 2 ГК РФ. К названным отраслям
не применяются положения гражданского права, если об этом прямо не
сказано в законе.
5
О соотношении гражданского и природно-ресурсового права следует
знать, что объекты последнего частично включены в круг объектов
гражданского права (ст. 130, гл. 17 ГК).
Выделившиеся из гражданского права отрасли трудового и семейного
права сближает с гражданским правом то, что эти отрасли регулируют
имущественные и личные неимущественные отношения.
3
Понятие гражданского права как науки шире, чем понятие
гражданского права как отрасли права, поскольку наука – это система
имеющихся знаний о гражданско-правовых явлениях и деятельности по
получению новых знаний. Она включает в себя сведения о действующем
гражданско-правовом законодательстве, историю создания законодательства,
теорию права, закономерности развития законодательства в историческом
плане. Кроме того, она изучает историю и современное состояние
гражданского права других государств. Науку эту называют «цивилистикой».
Гражданское право как наука выявляет потребности общества в новых
законах, соответствующих его изменившимся потребностям, а ученыецивилисты участвуют в разработке проектов новых законов и кодексов.
Гражданское право как наука использует такие «инструменты»
исследования, как диалектический метод, системный подход, комплексный
анализ, методы сравнительного правоведения и социологического
исследования. Эту науку называют цивилистикой.
Гражданское право как учебная дисциплина – это систематизированная
информация о законодательстве, истории его развития и теориях отражает
основные достижения науки в сфере гражданского права как отрасли, но
делает это с учетом особенностей контингента обучающихся и объема
времени, отводимого ей учебным планом конкретного учебного заведения.
4
Под источником гражданского права понимают форму, содержащую
правовую норму. Источники гражданского права подразделяются на
следующие виды:
 Конституция Российской Федерации и федеральные
конституционные законы;
 нормы международного права и международные договоры (ст. 7 ГК
РФ);
 гражданское законодательство: Гражданский кодекс РФ и
федеральные законы, регулирующие отношения, указанные в пп.1, 2
ст. 2 ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК);
 подзаконные акты, содержащие нормы гражданского права: указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные
акты иных федеральных органов исполнительной власти (пп. 3, 4, 7 ст.
3 ГК);
6
 нормативные акты СССР и РСФСР, принятые до введения в действие
Гражданского кодекса РФ (например, ст. 4 Закона «О введении в
действие первой части ГК РФ» от 21 октября 1994 г. и ст. 4 Закона
«О введении в действие второй части ГК РФ» от 22 декабря 1996 г.);
 обычаи (ст. 5 ГК).
Особое положение занимает судебная и арбитражная практика. Мнение
об отнесении ее к источникам права разделяется не всеми юристами.
5
Понятие
гражданского законодательства по действующему
законодательстве включает в себя Гражданский кодекс и федеральные
законы, регулирующие отношения, указанные в пп.1, 2 ст. 2 ГК РФ.
Центральное место в системе гражданского законодательства занимает
Гражданский кодекс РФ. Кодекс обладает высшей юридической силой.
Нормы, содержащиеся в других законах, должны соответствовать ему (п. 2
ст. 3 ГК). В случае противоречия между нормами гражданского права
(коллизии) правоприменительный орган должен руководствоваться нормами
ГК, если в ГК не предусмотрено иное.
Действующий ГК РФ состоит из четырех частей:
 первой части, принятой в 1994 г.;
 второй части, принятой в 1995 г.;
 третьей части ГК РФ, принятой в 2001 г.;
 четвертой части ГК РФ, принятой в 2006 г.
Законы, являющиеся источником гражданского права, делятся на два
вида:
 федеральные конституционные законы;
 федеральные законы.
Высшей юридической силой среди федеральных конституционных
законов
обладает
Конституция
РФ,
поскольку
она
содержит
основополагающие для других правовых актов нормы (например, статьи о
правах собственников имущества – 8, 9, 34–36, о правоспособности граждан
– 17–25, 35 и др.).
Федеральные законы регулируют отдельные виды гражданско-правовых
отношений (например, деятельность юридических лиц определенной
организационно-правовой
формы:
общественных
объединений,
благотворительных организаций, профессиональных союзов, акционерных
обществ либо сферы деятельности: по созданию произведений науки,
искусства, литературы).
Работу по применению ГК РФ усложняло существование нормативных
актов СССР и РСФСР, принятых до его введения и к моменту принятия ГК
РФ не отменены. В отношении законов СССР существует следующее
правило: они продолжают действовать лишь до момента приведения их в
соответствие с действующим ГК РФ и лишь в соответствии со специальными
актами, посвященными их действию, при условии их непротиворечия ГК РФ.
7
К числу нормативных актов, предусматривающих порядок действия законов
СССР в настоящее время, относятся:
 постановление Верховного Совета РСФСР «О ратификации
соглашения о создании Содружества Независимых Государств» от
12 декабря 1991 г. (ВВС РСФСР. – 1991. – № 51. – Ст. 1798);
 постановление Верховного Совета РФ «О некоторых вопросах
применения законодательства Союза ССР на территории Российской
Федерации» от 3 марта 1993 г. (ВВС РФ. – 1993. – № 11. – Ст. 393).
В отношении законов РФ, принятых до 1 января 1995 г. и не
отмененных, применяется следующее правило: они продолжают
действовать в случае непротиворечия ГК РФ.
К подзаконным нормативным актам, содержащим нормы гражданского
права, относятся (ст. 3 ГК РФ):
 указы Президента РФ (п. 3);
 постановления Правительства РФ (п. 4);
 акты федеральных органов исполнительной власти (например,
министерств и ведомств) (п. 7).
Место каждого источника в этом перечне имеет принципиальное
значение: каждый последующий должен соответствовать предыдущему. Так,
указы Президента РФ должны соответствовать ГК РФ и иным федеральным
законам; постановления Правительства РФ должны соответствовать ГК РФ,
иным федеральным законам и указам Президента РФ и т.д.
Действующие нормативные акты федеральных органов исполнительной
власти должны приводиться в соответствие со вновь принятыми законами в
течение 30 дней после вступления их в силу, если иное не указано
в законе.
Предметы компетенции субъектов, издающих подзаконные акты,
различны. Так, Президент РФ может издать указ по любому вопросу,
входящему в его компетенцию (ст. 80–90 Конституции РФ). Правительство
РФ вправе принять постановление на основании и во исполнение
действующих нормативных актов. Руководящие и исполнительные органы
государственной власти могут принять соответствующие акты только в
случаях, предусмотренных в ГК РФ и других гражданско-правовых актах.
Нормы международного права и международные договоры
применяются в регулировании гражданских правоотношений двумя
способами: опосредованно и непосредственно. В первом случае применяются
лишь принципы и положения, заимствованные законодателем из
международного права и международных договоров. Это касается, в
частности, принципов и положений, содержащихся в Уставе ООН,
декларациях и резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, документах других
международных организаций по вопросам международного правопорядка,
решениях Международного суда. Международные договоры применяются
непосредственно к гражданско-правовым отношениям как с участием
иностранных субъектов, если они определяют права и обязанности таких
8
физических и юридических лиц на имущество, находящееся на территории
РФ, процедуру заключения и оформления сделок, принципы и порядок
определения ответственности за вред, причиненный иностранным лицам, и
за вред, причиненный последними, так и в отношениях, участниками
которых являются только российские граждане (например, в отношениях,
связанных с международными перевозками грузов, пассажиров и багажа).
Общие правила применения международных договоров:
 издание специального акта РФ – имплементаций о применении
определенных международных договоров (например, Парижская
конвенция по охране промышленной собственности. См.: Патентное
законодательство. Нормативные акты и комментарии. – М., 1994);
 международные договоры имеют приоритет перед национальным
законодательством в случае противоречия (коллизии) между ними;
 положения международных договоров СССР обязательны для РФ как
его правопреемника в большинстве случаев.
Примером опосредованного применения международных договоров
является применение положений, содержащихся в международных
конвенциях, в частности в конвенциях ООН о договорах международной
купли-продажи 1980 г., Оттавской конвенции о международном финансовом
лизинге 1988 г., Международной конвенции об унификации некоторых
правил о коносаментах 1921 г.
Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо
области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано
ли оно в каком-либо документе.
Обычаи могут быть источником гражданского права лишь в случае, если
они сложились в сфере предпринимательских отношений и отвечают
следующим требованиям:
 правила, содержащиеся в обычае, должны быть постоянными и
определенными, иметь узкий специальный характер, применяться
длительное время на практике, применяться широко и часто;
 правило, содержащееся в обычае, не должно быть предусмотрено
гражданским законодательством.
Обычаи,
противоречащие
обязательным
для
участников
соответствующего отношения положениям законодательства или договору,
не применяются.
Обычаи применяются в случаях, когда имеется пробел в законе, не
урегулированный сторонами (ст. 5 и 6 ГК).
Порядок применения их предусмотрен Гражданским кодексом РФ
(ст. 6, 309, 311, 314, 315, 421, 427, ГК).
Терминологические особенности: наряду с рассмотренным выше
термином «обычай» используется термин «торговый обычай» (см. п. 3 ст. 28
Закона «О международном коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г.
//ВВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 124). В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г.
9
в качестве источника права помимо обычаев делового оборота признавались
еще «обыкновения», «обычно предъявляемые требования», однако
действующий ГК РФ не признал последние источником гражданского права.
6
Под судебной и арбитражной практикой понимают:
 решения и определения «низовых судов» общей компетенции
и арбитражных судов;
 постановления Пленумов Верховного суда РФ и Высшего
арбитражного суда РФ.
Значение судебной практики:
 решения низовых и арбитражных судов обязательны лишь для
участвующих в конкретном деле сторон;
 постановления Судебных пленумов и Арбитражного суда
обязательны для соответствующих органов суда и Арбитражного
суда.
Судебный прецедент и руководящие разъяснения Пленумов Верховного
Суда и Высшего арбитражного суда РФ долго не признавались источником
гражданского права, поскольку указанные учреждения относятся к числу
правоприменительных, а не законодательных органов, и принятые ими
решения и разъяснения не являются нормами права. Они считались лишь
актами применения права.
7
Лицо, применяющее гражданское законодательство, должно знать
правила принятия закона, порядок опубликования закона, порядок
вступления закона в силу.
Порядок принятия закона:
 датой принятия федерального конституционного закона считается
день одобрения его палатами Федерального собрания. Датой
принятия федерального закона является день принятия его
Государственной Думой РФ;
 федеральные конституционные законы применяются только по
вопросам,
предусмотренным
Конституцией
РФ,
причем
квалифицирующим большинством голосов депутатов.
Порядок опубликования и вступления в силу гражданского
законодательства:
 все федеральные законы подлежат официальной публикации (в
«Российской газете» и в «Собрании законодательства РФ») в течение
семи дней после подписания их Президентом РФ (это значит, что на
территории Российской Федерации применяются лишь те
федеральные законы, которые опубликованы в официальных
источниках);
10
 федеральный закон вступает в силу на всей территории Российской
Федерации одновременно по истечении десяти дней после его
официального опубликования, если самим законом не установлен
другой порядок;
 указы Президента РФ и постановления Правительства РФ подлежат
обязательной официальной публикации в течение десяти дней со дня
их подписания. Эти же акты, но имеющие нормативный характер,
вступают в силу по истечении семи дней после их официальной
публикации;
 нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти, касающиеся правового статуса организаций, прав граждан
или же имеющие межведомственный характер, должны быть после
их принятия зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской
Федерации. Они подлежат официальной публикации в газете
«Российские вести» и в «Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти» в течение десяти дней после их
регистрации и вступают в силу на всей территории Российской
Федерации по истечении десяти дней после их официальной
публикации.
Правила действия гражданского законодательства во времени:
 акт гражданского законодательства не имеет обратной силы.
Исключение возможно лишь в случае, если в новом законе имеется
указание о придании ему обратной силы;
 акт гражданского законодательства утрачивает свою силу в
следующих случаях: в момент окончания установленного срока
действия; после отмены; после вступления в силу нового
нормативного акта, отменяющего или изменяющего действующий
нормативный акт.
Правила действия гражданского законодательства в пространстве:
нормативный акт гражданского законодательства действует на территории,
подведомственной принявшему его органу. Исключение возможно лишь
в двух случаях:
 территория действия закона ограничена самим законом;
 договором предусмотрено, что законодательство одной страны
может применяться в определенных случаях на территории другой
страны (например, во внешнеторговых сделках).
Правила действия гражданского законодательства по кругу лиц: акты
гражданского законодательства распространяются на всех лиц, находящихся
на территории, в пределах которой действует гражданское законодательство.
Исключение возможно лишь в случае, если законодатель ограничивает круг
лиц, на которых действует закон, либо распространяет на них действие
гражданского законодательства другого государства.
Правила применения закона по аналогии: в случае отсутствия в
гражданском
законодательстве
правовой
нормы,
позволяющей
11
урегулировать конкретное гражданское правоотношение, применяется норма
гражданского права, регулирующая сходное гражданско-правовое
отношение. Это способ восполнения пробела в законе.
Правила применения аналогии права: этот способ восполнения
гражданского законодательства применяется в случаях, когда в нем
отсутствуют и прямая и сходная нормы, необходимые для урегулирования
конкретного отношения. В этом случае обязанности и права сторон
определяются на основе принципов гражданского законодательства, а также
требований добросовестности, разумности и справедливости.
Уяснение содержания закона осуществляется с помощью его
толкования.
8
Под гражданским правоотношением понимают юридическую связь
между его субъектами по поводу имущественных и неимущественных благ,
порождающую их права и обязанности.
Значение гражданского правоотношения: это форма, в которой
реализуется абстрактная норма права, приобретая конкретное выражение. В
конкретном правоотношении его участники наделяются субъективными
правами и обязанностями, гарантированными государством. Это значит, что
в случае нарушения прав, предусмотренных законодательством, носитель их
имеет право на защиту в судебном порядке. В гражданских правоотношениях
выражаются воля государства, устанавливающая правила, по которым
действуют их участники, и воля самих участников, которые либо принимают
эти правила, либо игнорируют их. Гражданские правоотношения имеют
общие черты с другими правоотношениями: они носят обязательный
характер и основаны на законе.
В то же время им присущи специфические черты:
 они являются результатом правового регулирования имущественных
и личных неимущественных отношений равных участников;
 субъекты и объекты их разнообразны;
 гарантиями осуществления прав и обязанностей участников
являются меры имущественного характера (возмещение убытков, взыскание
неустойки);
 защита нарушенных прав участников гражданского правоотношения
осуществляется только в судебном порядке путем подачи искового заявления
заинтересованными лицами;
 возможность установления прав и обязанностей сторон по их
соглашению.
Виды гражданских правоотношений классифицируются по ряду
оснований:
 в зависимости от наличия или отсутствия экономического
содержания гражданские правоотношения делятся на имущественные
и личные неимущественные;
12
 по количеству обязанных лиц гражданские правоотношения делятся
на абсолютные и относительные;
 в зависимости от возможности носителя права осуществлять свои
права лично либо с помощью обязанных лиц гражданские правоотношения
делятся на вещные и обязательственные;
 в зависимости от наличия или отсутствия ограничения в сроках
гражданские правоотношения делятся на срочные и бессрочные;
 в зависимости от того, как распределяются права и обязанности
сторон, гражданские правоотношения делятся на простые и сложные.
В структуре (составе) гражданского правоотношения выделяют три
следующих элемента:
 субъекты гражданского правоотношения;
 объекты гражданского правоотношения;
 содержание гражданского правоотношения (права и обязанности
субъектов гражданского правоотношения).
Со структурой гражданского правоотношения связан вопрос об
основаниях возникновения гражданского правоотношения.
Под «основаниями возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений» понимаются юридические факты.
Юридическими фактами называют обстоятельства, с которыми закон
связывает наступление юридических последствий. Юридические факты
классифицируются следующим образом:
 в зависимости от наличия или отсутствия воли субъектов факты
делятся на действия и события;
 в зависимости от соответствия действий закону последние делятся на
правомерные и неправомерные;
 правомерные действия подразделяются на юридические акты
(сделки, административные акты, решения суда) и юридические поступки
(находка, клад);
 в зависимости от характера последствий, порождаемых
юридическими фактами, последние делятся на правопорождающие,
правоизменяющие, правовосстанавливающие;
 в зависимости от срока своего существования юридические факты
делятся на кратковременные и длящиеся (факты – состояния). Последние
могут быть и событиями, и действиями.
Кроме того, выделяют такое понятие, как юридический состав,
которым называют сложные юридические факты.
Тема 2
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Основные вопросы темы
1. Понятие субъекта гражданского права.
13
2. Правосубъектность, правоспособность и дееспособность.
3. Признаки физического лица как субъекта гражданских
правоотношений.
4. Правоспособность физического лица.
5. Дееспособность физического лица.
6. Опека, попечительство, патронаж.
7. Признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим.
1
Под субъектами гражданских правоотношений понимаются
участники конкретного правоотношения.
Виды субъектов гражданских правоотношений:
 физические лица. Среди них различают: граждан РФ, иностранных
граждан, лиц без гражданства;
 юридические лица;
 Российская Федерация и ее субъекты;
 муниципальные образования.
В каждом правоотношении участвуют не менее двух субъектов, в
противном случае нет общественного отношения, а, следовательно, не может
быть и правоотношения. Участники правоотношения могут обладать
правами и тогда они называются управомоченными лицами (а в
обязательствах их именуют также кредиторами). Например, собственник
является управомоченным лицом, поскольку само право собственности
определяют, как право лица владеть, пользоваться, распоряжаться вещью.
Участники правоотношения, на которых возложены обязанности,
называются обязанными лицами (в обязательствах их именуют должниками
или дебиторами). Например, причинитель вреда всегда является обязанным
лицом, поскольку содержание обязательств, возникающих из причинения
вреда, составляет право потерпевшего на его возмещение и обязанность
причинителя возместить причиненный вред.
Однако во многих случаях участники гражданских правоотношений
одновременно имеют и права и обязанности, являясь и управомоченными и
обязанными лицами. Так, в большинстве договоров их участники
одновременно являются и должниками, и кредиторами. Например, в
договоре купли-продажи продавец обязан передать проданную вещь, но
имеет право на получение ее стоимости. Покупатель, в свою очередь, имеет
право требовать передачи ему купленной вещи, но обязан уплатить ее цену.
Как управомоченной, так и обязанной стороной может быть одно лицо
или несколько лиц.
2
Категория «правосубъектность», с одной стороны, есть теоретический
инструмент,
технико-юридическое
средство
познания
правовой
14
действительности, с другой стороны, посредством данной категории
вскрываются подлинные правовые реальности, которые обозначаются этим
понятием.
Каждая отраслевая правосубъектность имеет свое специфическое
содержание. Разумеется, она включает в себя общие моменты, свойственные
правосубъектности вообще. Каждая отрасль (в том числе и гражданское
право) определяет круг субъектов и посредством правосубъектности
указывает на то, какими правами и обязанностями они могут обладать и
каким поведением вызывать к жизни эти права и обязанности, т.е. какое
поведение субъектов является юридически значимым.
Исходя из общей теории права, гражданскую правосубъектность
можно определить как социально-юридическую способность лица,
состоящую в государственном признании за ним в соответствии с
потребностями общественного развития возможности участия в гражданских
правоотношениях в роли носителя гражданских прав и обязанностей.
Для более глубокого уяснения этого понятия проанализируем
гражданскую правосубъектность в различных аспектах.
Во-первых, гражданская правосубъектность является тем особым
юридическим качеством (свойством) лица, которое позволяет ему стать
субъектом гражданского права, и устанавливается, признается она только
законом. Правосубъектность не может рассматриваться в качестве
естественного прирожденного свойства гражданина, это – создание
объективного права. Правосубъектность гражданину создают только
юридические нормы в соответствии с состоянием общества и потребностями
его развития. Объем правосубъектности определяется политическим строем
и экономическим состоянием государства. Гражданская правосубъектность
физических лиц в объективном (позитивном) праве может быть определена
оптимальным образом лишь с учетом положений естественного права.
Поскольку гражданское право в современный период является ведущей
отраслью частного права, то категория гражданской правосубъектности
физических лиц взаимосвязана с естественными правами человека наиболее
органично. Эта взаимосвязь должна быть познана и учтена законодателями в
их нормотворческой деятельности.
Во-вторых, поскольку правосубъектность – явление правовое, то корни
ее особенностей в отдельных отраслях права следует искать в материальных
отношениях, опосредуемых той или иной отраслью права. Отраслевая
правосубъектность в своих специфических чертах отражает особенности
отраслевого метода регулирования. Последний концентрирует в себе
основные юридические свойства отрасли, предопределяемые социальным
содержанием регулируемых отношений. Поэтому те специфические черты
отраслевой правосубъектности, которые отражают особенности метода,
являются одновременно результатом определяющего влияния предмета
регулирования определенной отрасли права. Изучение каждой отраслевой
правосубъектности, в частности, гражданской правосубъектности, под углом
15
зрения ее зависимости от предмета и метода полезно не только в
теоретическом, но и в практическом плане. Это позволяет выявить и в
процессе нормотворческой и правоприменительной деятельности развить те
ее черты, которые имеют закономерный характер, отражают потребности
общественного развития. Все это может способствовать повышению
эффективности регулирования отношений, регулируемых гражданским
правом. В этом направлении категория гражданской правосубъектности в
современном гражданском законодательстве по сравнению с его
предыдущим состоянием получила свое развитие с учетом новых принципов
гражданского права как отрасли частного права.
В-третьих, определенные особенности имеет содержание гражданской
правосубъектности. В теории права многие ученые выделяют в составе
правосубъектности в качестве ее элементов правоспособность и
дееспособность. Разделение единой правосубъектности на правоспособность
– способность иметь права и обязанности, которая возникает у человека в
момент рождения и прекращается его смертью, и дееспособность –
способность своими действиями приобретать права и создавать для себя
обязанности, которая в полном объеме наступает по общему правилу по
достижении 18-летнего возраста, является особенностью гражданской
правосубъектности.
Это
определяется
тем,
что
гражданская
правоспособность
и
дееспособность
возникают
неодновременно.
Представляется, что правосубъектность как общеправовую категорию
следует рассматривать как единую праводееспособность. Это обеспечит учет
специфики возникновения правоотношений во всех отраслях права.
В-четвертых, в науке не достигнуто единства по вопросу об
элементах, составляющих гражданскую правосубъектность. Одни авторы
усматривают в ней два элемента – правоспособность и дееспособность;
другие называют три составляющие – правоспособность, сделкоспособность
и деликтоспособность. Представляется более плодотворной последняя точка
зрения: дифференциация элементов гражданской правоспособности на три
группы. Юридическая значимость внутренней дифференциации гражданской
правосубъектности
на
правоспособность,
сделкоспособность
и
деликтоспособность состоит в том, что она позволяет в законодательной
практике сознательно разграничивать и увязывать объемы различных
правовых возможностей и долга.
Значение гражданской правосубъектности проявляется в следующем:
– во-первых, она юридически фиксирует границы правовых
способностей (возможностей) лица;
– во-вторых, она выражает способность физических и юридических
лиц быть активными участниками гражданско-правовой деятельности;
– в-третьих, признание государством гражданской правосубъектности
за индивидом обеспечивает необходимые правовые предпосылки
удовлетворения материальных и духовных потребностей личности;
16
– в-четвертых, наличие такого свойства у лица, как гражданская
правосубъектность, есть обязательное условие признания лица субъектом
гражданского права, участия его в гражданских правоотношениях,
приобретения субъективных гражданских прав и обязанностей.
Итак, элементами (содержанием) правосубъектности являются:
– правоспособность;
– дееспособность.
Гражданская правоспособность – это общая способность лица иметь
гражданские права и обязанности.
Гражданская дееспособность – это способность лица своими
действиями приобретать для себя гражданские права и создавать
гражданские обязанности.
Понятие дееспособности охватывает возможность совершать
достаточно широкий круг действий с юридическими последствиями.
Поэтому в ее составе различают:
– сделкоспособность – способность совершать правомерные действия,
направленные на установление гражданских прав и обязанностей;
– деликтоспособность – способность лица нести ответственность за
совершенное гражданское правонарушение;
– тестаментоспособность – способность лица оставлять завещание и
быть наследником;
– трансдееспособность – способность лица своими действиями
создавать для других субъектов права и обязанности и его способности
принимать на себя права и обязанности, возникающие в результате действий
других лиц.
Правосубъектность
участников
гражданских
правоотношений
неодинакова. Так, например, юридические лица обладают специальной
правоспособностью, не могут быть наследодателями. Также не может быть
наследодателем государство.
В Российской Федерации правоспособность признана в равной мере за
любым гражданином, а из организаций — только за юридическими лицами.
Государство, являясь особым субъектом гражданского права, также обладает
правоспособностью, особенности которой определяются ролью государства.
Правоспособность гражданина возникает с момента его рождения и
прекращается со смертью.
Содержание гражданской правоспособности составляют следующие
права:
— иметь имущество на праве собственности;
— наследовать имущество;
— заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной законом
деятельностью;
— создавать юридические лица как самостоятельно, так и совместно с
другими лицами;
— совершать любые не запрещенные законом сделки;
17
— выбирать место жительства;
— иметь авторские права, иные охраняемые законом результаты
интеллектуальной деятельности;
— иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
3
К числу субъектов гражданско-правовых отношений по нашему
законодательству относятся в первую очередь люди - члены общества.
Вместе с тем нередко говорят о гражданско-правовом положении личности, о
правах человека и гражданина. Какое из названных понятий наиболее
соответствует понятию субъекта гражданского права?
Понятие "человек" в смысле субъекта права широко употребляется в
различных международных документах и в законодательстве. Так, в ст. 6
Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г., записано, что "каждый человек, где бы он ни
находился, имеет право на признание его правосубъектности".
Человек - субъект множества прав и обязанностей, в том числе и
гражданских. Однако гражданское законодательство Российской Федерации
для обозначения человека как субъекта гражданских прав и обязанностей
употребляет другое понятие - "гражданин". Представляется, что это понятие
характеризует человека не как "члена человеческой семьи", а как лицо,
состоящее в определенной связи с государством. Следовательно, гражданин понятие юридическое.
Гражданство определяет постоянную политико-правовую связь лица и
государства, находящую выражение в их взаимных правах и обязанностях.
Отсюда вытекает, что гражданское законодательство, употребляя понятие
"граждане", имеет в виду граждан Российской Федерации.
Но на территории государства всегда проживают люди, которые
являются гражданами других государств, а также люди, не имеющие
определенного гражданства, - апатриды. Они подчиняются правопорядку,
существующему в данном государстве, имеют определенные права и
обязанности. Однако гражданами данного государства, например Российской
Федерации, они не являются и, следовательно, не подпадают под понятие
"граждане".
Гражданин
(физическое
лицо)
как
участник
гражданских
правоотношений обладает рядом общественных и естественных признаков и
свойств, которые определенным образом индивидуализируют его и влияют
на его правовое положение.
К таким признакам и свойствам следует отнести:
1) имя гражданина (физического лица). Каждый человек участвует в
гражданских правоотношениях под определенным именем и лишь в
сравнительно редких случаях (например, в авторских отношениях) - под
псевдонимом (вымышленным именем) или анонимно (без имени). Имя
является одним из средств индивидуализации гражданина как участника
гражданских правоотношений. Приобретение прав и обязанностей под
18
именем другого лица не допускается. Имя физического лица или его
псевдоним могут быть использованы с согласия этого лица другими лицами в
их творческой деятельности, предпринимательской или иной экономической
деятельности способами, исключающими введение в заблуждение третьих
лиц относительно тождества граждан, а также исключающими
злоупотребление правом в других формах. Вред, причиненный гражданину в
результате нарушения его права на имя или псевдоним, подлежит
возмещению в соответствии с ГК РФ. При искажении имени гражданина
либо при использовании имени способами или в форме, которые затрагивают
его честь, умаляют достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе
требовать опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также
компенсации морального вреда;
2) гражданство. Гражданство означает официальную принадлежность
человека к народу определенной страны, вследствие чего он находится в
сфере юрисдикции данного государства и под его защитой. Гражданство это устойчивая правовая связь человека с государством, для которой
характерно наличие у них взаимных прав, обязанностей и ответственности;
3) возраст. Закон определяет возраст, с достижением которого
наступает совершеннолетие, а также частичная дееспособность
несовершеннолетних граждан (ст. 21, 26, 28 ГК). Возраст имеет
определяющее значение при решении таких вопросов, как объявление
несовершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипация),
при вступлении граждан в члены кооперативных организаций, при
определении круга наследников, а также лиц, имеющих право на возмещение
вреда, причиненного здоровью, и во многих других случаях. Основным
документом, подтверждающим возраст, является свидетельство о рождении
гражданина, выданное на основании записи в книге регистрации рождений
государственного органа записи актов гражданского состояния. Дата
рождения указывается также в паспорте гражданина;
4) семейное положение. Правовой статус гражданина как участника
гражданских правоотношений нередко зависит от его семейного положения.
Так, жилищное законодательство важное значение придает состоянию лица в
браке, его родственным связям. Согласно ст. 53 Жилищного кодекса члены
семьи нанимателя, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с
нанимателем всеми правами и несут все обязанности, вытекающие из
договора найма жилого помещения. Большое значение семейным связям
придает и наследственное право. Так, при наследовании по закону
наследниками первой очереди являются в равных долях дети (в том числе
усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок
умершего, родившийся после его смерти. Следовательно, правовое
положение наследника лицо может приобрести лишь при наличии указанных
семейно-правовых отношений с умершим.
5) пол. Иногда для гражданско-правового положения человека
определенное значение имеет пол. Например, ст. 41 Жилищного кодекса
19
предусматривает, что при предоставлении жилых помещений по договору
найма не допускается вселение в одну комнату лиц разного пола старше 9
лет, кроме супругов. Законом для мужчин и женщин установлен разный
возраст, с достижением которого они считаются нетрудоспособными, что
имеет важное значение при определении права на возмещение вреда, при
определении круга наследников и в других случаях;
6) состояние здоровья. В первую очередь закон учитывает психическое
здоровье. Согласно п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который вследствие
психического расстройства не может понимать значение своих действий или
руководить ими, может быть признан судом недееспособным. В этом случае
гражданско-правовой статус такого гражданина существенно меняется: он не
может лично совершать юридические действия и индивидуализируется как
субъект гражданского права именно по этому признаку. Согласно п. 1 ст. 171
ГК сделка, совершенная гражданином, признанным недееспособным
вследствие психического расстройства, ничтожна;
7) место жительства – это место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также
другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск
вызванных этим последствий. Местом жительства несовершеннолетних, не
достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой,
признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов.
Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского
состояния:
1) рождение;
2) заключение брака;
3) расторжение брака;
4) усыновление (удочерение);
5) установление отцовства;
6) перемена имени;
7) смерть гражданина.
Регистрация актов гражданского состояния производится органами
записи актов гражданского состояния (ЗАГС) путем внесения
соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского
состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании
этих записей.
Исправление и изменение записей актов гражданского состояния
производятся органом записи актов гражданского состояния при наличии
достаточных оснований и отсутствии спора между заинтересованными
лицами.
При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе
органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении
записи спор разрешается судом.
20
Аннулирование и восстановление записей актов гражданского
состояния производятся органом записи актов гражданского состояния на
основании решения суда.
4
Правоспособность - способность иметь гражданские права и нести
обязанности (п. 1 ст. 17 ГК). Правоспособность означает способность быть
субъектом этих прав и обязанностей, возможность иметь любое право или
обязанность из предусмотренных или допускаемых законом. Ценность
данной категории заключается в том, что только при наличии
правоспособности возможно возникновение конкретных субъективных прав
и обязанностей. Она - необходимая общая предпосылка их возникновения и
тем самым их реализации.
Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она
возникает в момент рождения человека и прекращается с его смертью.
Следовательно, правоспособность неотделима от человека, он правоспособен
в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья.
Однако отсюда нельзя делать вывод о том, будто правоспособность естественное свойство человека, подобно зрению, слуху и т.п. Хотя
правоспособность и возникает в момент рождения, она приобретается не от
природы, а в силу закона, т.е. представляет собой общественно-юридическое
свойство, определенную юридическую возможность. В истории были
времена, когда большие группы людей в силу действовавших тогда законов
были полностью или почти полностью лишены правоспособности (например,
рабы при рабовладельческом строе).
Гражданская правоспособность призвана обеспечить каждому
гражданину
юридическую
возможность
приобретать
конкретные
гражданские права и обязанности, используя которые он может
удовлетворять свои потребности, реализовать интересы. Правоспособность
тесно связана с личностью ее носителя, поскольку закон не допускает ее
отчуждения или передачу другому лицу: согласно п. 3 ст. 22 ГК сделки,
направленные на ограничение правоспособности, ничтожны.
Итак, гражданская правоспособность – это принадлежащее каждому
гражданину и неотъемлемое от него право, содержание которого заключается
в способности (возможности) иметь любые допускаемые законом
гражданские
права
и
обязанности.
Содержание
гражданской
правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь.
Примерный перечень имущественных и личных неимущественных
прав, которыми могут обладать российские граждане, дается в ст. 18 ГК, где
предусматривается, что гражданин может:
– иметь имущество на праве собственности;
– наследовать и завещать имущество;
– заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной
законом деятельностью;
21
– создавать юридические лица самостоятельно или совместно с
другими гражданами и юридическими лицами;
– совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в
обязательствах;
– избирать место жительства;
– иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства,
изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной
деятельности;
– иметь иные имущественные и личные неимущественные права.
Для характеристики гражданской правоспособности принципиальное
значение имеет закрепленное законом равноправие граждан, которое
означает не что иное, как равенство правоспособностей граждан. Это
положение вытекает из п. 1 ст. 17 ГК, согласно которому правоспособность
признается в равной мере за всеми гражданами. Следовательно, согласно
букве закона все граждане обладают равной по содержанию
правоспособностью, никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в
способности обладать правами. Российские граждане признаются полностью
равноправными независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Гражданская правоспособность согласно закону возникает в момент
рождения гражданина и прекращается смертью. Однако возникает вопрос,
возникают ли с рождением человека все элементы содержания
правоспособности, предусмотренные законом, или только отдельные
элементы?
Ответ на этот вопрос можно получить, изучив понятие дееспособности.
5
Гражданская дееспособность определяется в законе как способность
гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их (п. 1 ст.
21 ГК). Обладать дееспособностью - значит иметь способность лично
совершать различные юридические действия: заключать договоры, выдавать
доверенности и т.п., а также отвечать за причиненный имущественный вред
(повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здоровья и
т.п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей. Таким образом,
дееспособность включает, прежде всего, способность к совершению сделок
(сделкоспособность) и способность нести ответственность за неправомерные
действия (деликтоспособность).
Но, кроме того, дееспособность включает способность гражданина
своими действиями осуществлять имеющиеся у него гражданские права и
исполнять обязанности.
22
Содержание дееспособности граждан как субъективного права
включает следующие возможности, которые можно рассматривать как его
составные части:
а) способность гражданина своими действиями приобретать
гражданские права и создавать для себя гражданские обязанности;
б) способность самостоятельно осуществлять гражданские права и
исполнять обязанности;
в) способность нести ответственность за гражданские правонарушения.
В отличие от правоспособности, которая в равной мере признается за
всеми гражданами, дееспособность граждан не может быть одинаковой. Для
того чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл норм права, сознавать последствия своих действий, иметь
жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в зависимости от
возраста граждан, их психического здоровья.
Учитывая указанные факторы, закон различает несколько
разновидностей дееспособности:
1) полная дееспособность;
2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
Указанные граждане вправе совершать сделки (указанных ниже), с
письменного согласия своих законных представителей - родителей,
усыновителей
или
попечителя.
Сделка,
совершенная
таким
несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном
одобрении
его
родителями,
усыновителями
или
попечителем.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя:
а) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей
интеллектуальной деятельности;
в) в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и
распоряжаться ими;
г) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки;
д) по достижении 16 лет быть членами кооперативов в соответствии с
законами о кооперативах.
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенными
ими сделкам, указанным выше. За причиненный ими вред такие
несовершеннолетние несут ответственность в соответствии с ГК РФ.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей,
усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может
ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или
23
иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний
приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с ГК РФ;
3) дееспособность малолетних в возрасте до 14 лет. За малолетних
сделки, за исключением указанных ниже могут совершать от их имени
только их родители, усыновители или опекуны.
Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно
совершать:
а) мелкие бытовые сделки;
б) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие
нотариального
удостоверения
либо
государственной
регистрации;
в) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной
цели или для свободного распоряжения.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе
по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители,
усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было
нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают
за вред, причиненный малолетними.
Полная дееспособность - способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и
личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые
обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в
полном объеме. Такая дееспособность возникает с возрастом, причем
границу этого возраста определяет закон. Согласно п. 1 ст. 21 ГК
гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия, т.е. по достижении 18-летнего возраста.
Закон устанавливает следующие изъятия из указанного правила:
– во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до
достижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени
вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК). Эта норма направлена на обеспечение
равноправия супругов и содействует охране родительских прав и других прав
лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет;
– во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27
ГК может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по
трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей
или
попечителей
занимается
предпринимательской
деятельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое эмансипацией,
производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих
родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия по решению суда (ст. 27 ГК РФ). Родители, усыновители и попечитель не
несут
ответственности
по
обязательствам
эмансипированного
24
несовершеннолетнего, в частности по обязательствам, возникшим вследствие
причинения им вреда.
Ограничение дееспособности возможно лишь в случаях и в порядке,
установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК). Оно заключается в том, что
гражданин лишается способности своими действиями приобретать такие
гражданские права и создавать такие гражданские обязанности, которые он в
силу закона уже мог приобретать и создавать. Речь идет, следовательно, об
уменьшении объема имевшейся у лица дееспособности. Ограниченным в
дееспособности может быть как лицо, имеющее неполную (частичную)
дееспособность, так и лицо, имеющее полную дееспособность.
Ограничение дееспособности совершеннолетнего гражданина является
весьма существенным вторжением в его правовой статус и поэтому
допускается законом при наличии серьезных оснований, которые должны
быть установлены судом.
Во-первых, ограничение дееспособности предусмотрено ст. 30 ГК
только для лиц, имеющих пристрастие к азартным играм, злоупотребляющих
спиртными напитками либо наркотическими средствами. Иные
злоупотребления и пороки не могут повлечь ограничения дееспособности,
если даже они являются причиной материальных затруднений семьи.
Во-вторых, основанием для ограничения дееспособности гражданина
по ст. 30 ГК служит такое чрезмерное увлечение азартными играми,
употребление спиртных напитков или наркотических веществ, которое
влечет за собой значительные расходы средств на их приобретение, чем
вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение.
Над лицом, ограниченным в дееспособности, устанавливается
попечительство. Такой гражданин вправе самостоятельно совершать мелкие
бытовые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с согласия
попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно несет имущественную
ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им вред.
Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы
гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах
подопечного.
Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в
дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На
основании решения суда отменяется установленное над гражданином
попечительство.
Одним из важных факторов, влияющих на дееспособность гражданина,
является психическое здоровье. Согласно п. 1 ст. 29 ГК гражданин, который
вследствие психического расстройства не может понимать значения своих
действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным.
Однако сам по себе факт душевной болезни или слабоумия, хотя бы и
очевидный для окружающих или даже подтвержденный справкой лечебного
учреждения, еще не дает оснований считать гражданина недееспособным. Он
может быть признан недееспособным только судом, причем с заявлением в
25
суд согласно ст. 258 ГПК могут обратиться члены семьи гражданина,
прокурор, орган опеки и попечительства, психиатрическое лечебное
учреждение. Для рассмотрения такого дела требуется заключение о
состоянии психики гражданина, выдаваемое судебно-психиатрической
экспертизой по требованию суда; обязательным является участие прокурора
и представителя органа опеки и попечительства. Все это является важной
гарантией личных прав и интересов гражданина, недопущения
произвольного вторжения в его правовой статус. Гражданин считается
недееспособным лишь после вынесения судом соответствующего решения.
При этом на основании решения суда над ним устанавливается опека.
Следует отметить, что с 1 марта 2015 г. правовой институт признания
гражданина недееспособным претерпел ряд существенных изменений.
Введена норма, предусматривающую ограничение дееспособности лиц,
страдающих психическими расстройствами. Согласно новой норме
гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц,
может быть ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается
попечительство.
Такой гражданин совершает сделки, за исключением отдельных из них,
с письменного согласия попечителя. Сделка, совершенная таким
гражданином, действительна также при ее последующем письменном
одобрении его попечителем. Ряд сделок такой гражданин вправе совершать
самостоятельно.
Гражданин, ограниченный судом в дееспособности вследствие
психического расстройства, может распоряжаться выплачиваемыми на него
алиментами, социальной пенсией, возмещением вреда здоровью и в связи со
смертью кормильца и иными предоставляемыми на его содержание
выплатами с письменного согласия попечителя, за исключением некоторых
выплат, которыми он вправе распоряжаться самостоятельно. Такой
гражданин вправе распоряжаться указанными выплатами в течение срока,
определенного попечителем. Распоряжение указанными выплатами может
быть прекращено до истечения данного срока по решению попечителя.
При наличии достаточных оснований суд по ходатайству попечителя
либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить такого
гражданина права самостоятельно распоряжаться своими доходами.
Гражданин, дееспособность которого ограничена вследствие
психического расстройства, самостоятельно несет имущественную
ответственность по сделкам, совершенным им в соответствии с настоящей
статьей. За причиненный им вред такой гражданин несет ответственность в
соответствии с ГК РФ.
Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в
дееспособности, отпали, суд отменяет ограничение его дееспособности. На
26
основании решения суда отменяется установленное над гражданином
попечительство.
Если психическое состояние гражданина, который вследствие
психического расстройства был ограничен в дееспособности, изменилось,
суд признает его недееспособным или отменяет ограничение его
дееспособности.
6
Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и
интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека
и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются также в целях
их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и
попечителей определяются семейным законодательством.
Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих
подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без
специального полномочия.
Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются
при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении судом родителей
родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным
причинам остались без родительского попечения, в частности когда родители
уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.
К отношениям, возникающим в связи с установлением,
осуществлением и прекращением опеки или попечительства и не
урегулированным ГК РФ, применяются положения Федерального закона "Об
опеке и попечительстве" и иные принятые в соответствии с ним нормативные
правовые акты Российской Федерации.
Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами,
признанными
судом
недееспособными
вследствие
психического
расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона
и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки.
Попечительство устанавливается над несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом в
дееспособности.
Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать
самостоятельно. Попечители несовершеннолетних граждан оказывают
подопечным содействие в осуществлении ими своих прав и исполнении
обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со стороны третьих
лиц.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного
возлагаются на орган, который установил опеку или попечительство. При
перемене места жительства подопечного полномочия органа опеки и
попечительства возлагаются на орган опеки и попечительства по новому
27
месту жительства подопечного в порядке, определенном Федеральным
законом "Об опеке и попечительстве".
Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную
силу решения о признании гражданина недееспособным или об ограничении
его дееспособности сообщить об этом органу опеки и попечительства по
месту жительства такого гражданина для установления над ним опеки или
попечительства.
Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных
осуществляет надзор за деятельностью их опекунов и попечителей.
Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства
по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в
течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о
необходимости установления опеки или попечительства над гражданином.
При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или
попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту
жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или
попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель,
исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на
орган опеки и попечительства.
Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено в суде
заинтересованными лицами.
Опекунами
и
попечителями
могут
назначаться
только
совершеннолетние дееспособные граждане. Не могут быть назначены
опекунами и попечителями граждане, лишенные родительских прав, а также
граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства
судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья
граждан.
Опекун или попечитель может быть назначен только с его согласия.
При этом должны учитываться его нравственные и иные личные качества,
способность к выполнению обязанностей опекуна или попечителя,
отношения, существующие между ним и лицом, нуждающимся в опеке или
попечительстве, а если это возможно - и желание подопечного.
Недееспособным или не полностью дееспособным гражданам,
помещенным под надзор в образовательные организации, медицинские
организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе в организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, опекуны или попечители не назначаются.
Исполнение обязанностей опекунов или попечителей возлагается на
указанные организации.
Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно,
кроме случаев, предусмотренных законом.
Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны
проживать совместно со своими подопечными. Раздельное проживание
попечителя с подопечным, достигшим 16 лет, допускается с разрешения
28
органа опеки и попечительства при условии, что это не отразится
неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного.
Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и
попечительства о перемене места жительства.
Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих
подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и
интересы.
Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их
обучении и воспитании.
Если основания, в силу которых гражданин был признан
недееспособным или ограниченно дееспособным, отпали, опекун или
попечитель обязан ходатайствовать перед судом о признании подопечного
дееспособным и о снятии с него опеки или попечительства.
Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и
иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также
доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться
самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в
интересах подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и
попечительства. Без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства опекун или попечитель вправе ежемесячно расходовать на
содержание подопечного его денежные средства в пределах установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума на душу
населения в целом по Российской Федерации.
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение
сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества
подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел
его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий,
влекущих уменьшение имущества подопечного.
Порядок управления имуществом подопечного определяется
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве".
Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе
совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества
подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также
представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел
между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими
родственниками.
При необходимости постоянного управления недвижимым и ценным
движимым имуществом подопечного орган опеки и попечительства
заключает с управляющим, определенным этим органом, договор о
доверительном управлении таким имуществом. В этом случае опекун или
29
попечитель сохраняет свои полномочия в отношении того имущества
подопечного, которое не передано в доверительное управление.
Доверительное управление имуществом подопечного прекращается по
основаниям, предусмотренным законом для прекращения договора о
доверительном управлении имуществом, а также в случаях прекращения
опеки и попечительства.
Орган опеки и попечительства освобождает опекуна или попечителя от
исполнения
им
своих
обязанностей
в
случаях
возвращения
несовершеннолетнего его родителям или его усыновления.
При помещении подопечного под надзор в образовательную
организацию, медицинскую организацию, организацию, оказывающую
социальные услуги, или иную организацию, в том числе в организацию для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, орган опеки и
попечительства освобождает ранее назначенного опекуна или попечителя от
исполнения ими своих обязанностей, если это не противоречит интересам
подопечного.
Опекун, попечитель могут быть освобождены от исполнения своих
обязанностей по их просьбе. Опекун или попечитель может быть освобожден
от исполнения своих обязанностей по инициативе органа опеки и
попечительства в случае возникновения противоречий между интересами
подопечного и интересами опекуна или попечителя, в том числе временно.
В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем
лежащих на нем обязанностей, в том числе при использовании им опеки или
попечительства в корыстных целях или при оставлении подопечного без
надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может
отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и
принять необходимые меры для привлечения виновного гражданина к
установленной законом ответственности.
Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами
прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного
дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению
опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства.
По достижении малолетним подопечным 14 лет опека над ним
прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна,
становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения
об этом.
Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого
решения по достижении несовершеннолетним подопечным 18 лет, а также
при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной
дееспособности до достижения совершеннолетия.
Над совершеннолетним дееспособным гражданином, который по
состоянию здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать
свои права и исполнять свои обязанности, может быть установлен
патронаж.
30
В течение месяца со дня выявления совершеннолетнего дееспособного
гражданина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно
осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, ему
назначается органом опеки и попечительства помощник. Помощник может
быть назначен с его согласия в письменной форме, а также с согласия в
письменной форме гражданина, над которым устанавливается патронаж.
Работник организации, осуществляющей социальное обслуживание
совершеннолетнего
дееспособного
гражданина,
нуждающегося
в
установлении над ним патронажа, не может быть назначен помощником
такого гражданина.
Помощник совершеннолетнего дееспособного гражданина совершает
действия в интересах гражданина, находящегося под патронажем, на
основании заключаемых с этим лицом договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора.
Орган опеки и попечительства обязан осуществлять контроль за
исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина
своих обязанностей и извещать находящегося под патронажем гражданина о
нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для
расторжения заключенных между ними договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора.
Патронаж над совершеннолетним дееспособным гражданином
прекращается в связи с прекращением договора поручения, договора
доверительного управления имуществом или иного договора по основаниям,
предусмотренным законом или договором.
7
Гражданин может быть по заявлению заинтересованных лиц признан
судом безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания.
При невозможности установить день получения последних сведений об
отсутствующем началом исчисления срока для признания безвестного
отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором
были получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности
установить этот месяц - первое января следующего года.
Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при
необходимости постоянного управления им передается на основании
решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства и
действует на основании договора о доверительном управлении,
заключаемого с этим органом. Из этого имущества выдается содержание
гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, и
погашается задолженность по другим обязательствам безвестно
отсутствующего.
Орган опеки и попечительства может и до истечения года со дня
получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина
назначить управляющего его имуществом.
31
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании
его безвестно отсутствующим. На основании решения суда отменяется
управление имуществом этого гражданина.
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если
он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в
течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с
военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по
истечении двух лет со дня окончания военных действий.
Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В
случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем
смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим.
Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от
любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно
перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим.
Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим,
перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество,
если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин,
объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата
такого имущества в натуре возмещается его стоимость.
Тема 3
СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Основные вопросы темы
1. Признаки юридического лица как субъекта
правоотношений
2. Классификация разновидностей юридических лиц
гражданских
1
Участниками гражданских правоотношений являются не только
физические лица (граждане), но и юридические лица - организации,
специально создаваемые для участия в гражданском обороте. Поскольку
гражданский оборот имеет имущественный, товарный характер, участвовать
32
в нем могут лишь независимые, самостоятельные товаровладельцы,
имеющие собственное имущество. Поэтому юридические лица должны
иметь свое имущество, обособленное от имущества их создателей
(учредителей, участников). Этим имуществом они будут отвечать перед
своими кредиторами (контрагентами).
Российское гражданское законодательство закрепляет обязательные
признаки юридического лица, совокупность которых дает возможность
учредителям обладающей такими признаками организации ставить вопрос о
признании ее самостоятельным субъектом гражданских правоотношений. К
числу таких признаков относятся (п. 1 ст. 48 ГК):
1) организационное единство;
2) имущественная обособленность;
3) самостоятельная имущественная ответственность по своим
обязательствам;
4) выступление в гражданском обороте и при разрешении споров в
судах от собственного имени;
5) наличие самостоятельного баланса и (или) сметы.
Организационное единство характеризует всякую организацию как
единое целое, способное решать определенные социальные (в данном случае
- гражданско-правовые, имущественные) задачи. Оно предполагает
определенную внутреннюю структуру организации, выражающуюся в
наличии у нее органов управления, а при необходимости - и
соответствующих подразделений для выполнения установленных для нее
задач.
Как задачи (функции) организации, так и ее структура закрепляются в
ее учредительных документах - уставе, учредительном договоре либо в
общем положении об организациях данного вида (п. 1 ст. 52 ГК). В них
обязательно определяется наименование и место нахождения юридического
лица, порядок управления его деятельностью (органы управления, их
компетенция и т.д.), в большинстве случаев - предмет и цели этой
деятельности, а также иные сведения, предусмотренные законом для
соответствующих разновидностей юридических лиц.
Имущественная обособленность организации предполагает наличие у
нее некоторого имущества на праве собственности (либо на ограниченных
вещных правах хозяйственного ведения или оперативного управления).
Очевидно, что отсутствие собственного имущества исключает возможность
самостоятельного участия в гражданском (имущественном) обороте, а тем
самым и признания субъектом гражданских правоотношений. Ведь
участниками товарно-денежных отношений в нормальной ситуации должны
быть именно собственники.
Принадлежащее организации имущество первоначально охватывается
понятием уставного капитала или "уставного фонда" (в товариществах "складочного капитала", в кооперативах - "паевого фонда"), размер которого
отражается в ее учредительных документах. В результате участия в
33
гражданском обороте в составе этого имущества обычно появляются не
только вещи, но и определенные права и долги (обязанности), а само оно, как
правило, возрастает в объеме и по стоимости (хотя, разумеется, может и
уменьшаться до известных пределов).
Все закрепленное за организацией имущество подлежит обязательному
учету на ее самостоятельном балансе. Числящееся на балансе организации
имущество и характеризует его обособленность от имущества учредителей
(или участников), в силу чего наличие самостоятельного баланса становится
важнейшим показателем самостоятельности организации, бесспорно
свидетельствующим о ее имущественной обособленности.
С имущественной обособленностью организации неразрывно связана
ее самостоятельная имущественная ответственность по долгам. Смысл
обособления имущества юридического лица как раз и состоит в выделении
таких объектов, на которые его возможные кредиторы смогут обратить
взыскание (с тем, чтобы вывести из-под него иное имущество учредителей
или участников). Именно этим целям, прежде всего, служит уставный
капитал (уставный или паевой фонд), который определяет минимальный
размер имущества, гарантирующего интересы кредиторов юридического
лица (ср. абз. 2 п. 1 ст. 90 и абз. 2 п. 1 ст. 99 ГК). Юридическое лицо отвечает
по своим обязательствам всем своим имуществом (п. 1 ст. 56 ГК), а не только
имеющимися у него (в том числе числящимися на его банковских счетах)
денежными средствами. Следовательно, наличие такого имущества
составляет необходимую предпосылку его самостоятельной имущественной
ответственности.
Наконец, показателем самостоятельности юридического лица является
его выступление в гражданском обороте и в судебных органах от своего
имени. Имя юридического лица служит его индивидуализации и заключается
в его наименовании, определенном в учредительных документах.
Наименование юридического лица должно содержать указание на его
организационно-правовую форму (например, полное товарищество,
общество с ограниченной ответственностью, благотворительный фонд), а в
ряде случаев и на характер его деятельности (п. 1 ст. 54 ГК) (например,
государственное внешнеторговое предприятие, профсоюз работников
жилищно-коммунального хозяйства, общество защиты животных). Термины
"биржа" и "банк" в соответствии с требованиями законодательства могут
использоваться в наименовании лишь тех организаций, которые имеют
лицензию на право совершения соответствующей деятельности.
Коммерческие организации обязаны иметь фирменные наименования
(фирму), например АО "АвтоВАЗ"; общество с ограниченной
ответственностью "Брянскавтосервис"; Торговый дом "Смирнов и сыновья",
полное товарищество. Фирменное наименование регистрируется вместе с
регистрацией самого юридического лица путем внесения данных о фирме в
соответствующий реестр юридических лиц.
34
Юридическое лицо должно также иметь официальное место
нахождения ("юридический адрес"), которое обычно определяется местом
его государственной регистрации (п. 2 ст. 54 ГК) и обязательно указывается в
его учредительных документах. По этому месту ему направляются различные
документы, в том числе судебные повестки, и определяется место
исполнения некоторых обязательств. В спорных случаях место нахождения
юридического лица может определяться по месту нахождения его органов.
Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 48 ГК юридическим лицом
признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает
по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Правоспособность и дееспособность юридического лица возникают
одновременно, в момент его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст.
51 ГК). У граждан же дееспособность, как известно, возникает лишь с
достижением определенного возраста, а иногда зависит и от состояния
здоровья человека. Поэтому для юридических лиц различие данных
категорий обычно не имеет значения. Прекращаются они также
одновременно - в момент завершения ликвидации юридического лица путем
внесения соответствующей записи об этом в государственный реестр
юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК).
Правоспособность юридических лиц может быть как универсальной
(общей), дающей им возможность участвовать в любых гражданских
правоотношениях, так и специальной (ограниченной), предполагающей их
участие лишь в определенном, ограниченном круге таких правоотношений.
Правоспособность граждан всегда является общей, ибо гражданин обладает
признанной законом возможностью иметь любые имущественные и личные
неимущественные
права.
Правоспособность
юридических
лиц
предполагается ограниченной (целевой), ибо юридическое лицо по общему
правилу может иметь только такие гражданские права, которые
соответствуют определенным законом и (или) учредительными документами
целям его деятельности, и, соответственно, может нести лишь связанные с
этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК).
Юридические лица создаются по воле их учредителей, однако
государство (публичная власть) в интересах всех участников
имущественного оборота контролирует законность их создания. Отсюда требование обязательной государственной регистрации юридических лиц.
В качестве учредителей юридического лица могут выступать их
первоначальные участники (члены) (в хозяйственных обществах и
товариществах, кооперативах, ассоциациях, общественных и религиозных
организациях) либо собственник их имущества или уполномоченный им
орган (при создании унитарных предприятий и учреждений), а также иные
35
лица, вносящие в них имущественные вклады, хотя и не принимающие затем
непосредственного участия в их деятельности (учредители фондов).
Законодательству известно несколько способов (порядков) создания
юридических лиц. В условиях рыночной организации оборота основным
становится явочно-нормативный (или нормативно-явочный, иногда
называемый также заявительным либо регистрационным) способ их
создания. Он исключает необходимость получения предварительного
разрешения органов публичной власти на создание юридического лица.
Учредители "являются" в регистрирующий орган, который не вправе
отказать им в регистрации создаваемой организации при отсутствии какихлибо нарушений правовых норм с их стороны. В таком порядке создается
большинство юридических лиц.
Юридические лица могут иметь представительства и филиалы
Представительством
является
обособленное
подразделение
юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое
представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту.
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица,
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его
функции или их часть, в том числе функции представительства.
Представительства и филиалы не являются юридическими лицами.
Они наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и
действуют на основании утвержденных им положений.
Руководители представительств и филиалов назначаются юридическим
лицом и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных
документах создавшего их юридического лица.
Деятельность юридического лица прекращается посредством его
реорганизации или ликвидации.
Реорганизация юридического лица осуществляется в таких формах,
как:
– слияние нескольких юридических лиц в одно;
– присоединение одного или нескольких юридических лиц к другому;
– разделение юридического лица на несколько самостоятельных
организаций;
– выделение из состава юридического лица (не прекращающего при
этом своей деятельности) одного или нескольких новых юридических лиц;
– преобразование юридического лица из одной организационноправовой формы в другую (п. 1 ст. 57 ГК).
Во всех этих случаях, за исключением выделения, прекращается
деятельность, по крайней мере, одного юридического лица, однако его права
и обязанности не прекращаются, а переходят к вновь созданным
юридическим лицам в порядке правопреемства. Правопреемство происходит
и при выделении, ибо к вновь создаваемому (выделяющемуся)
36
юридическому лицу и в этом случае переходит часть прав и обязанностей
остающегося юридического лица.
Следовательно, реорганизация юридического лица всегда влечет
возникновение правопреемства (даже не будучи связанной с прекращением
его деятельности в случае выделения). В этом ее принципиальное отличие от
ликвидации юридического лица, при котором никакого преемства в правах и
обязанностях не возникает, ибо они, как и их субъект - юридическое лицо,
подлежат прекращению.
Реорганизация юридического лица по общему правилу проводится им
добровольно, по решению его учредителей либо уполномоченного на то
учредительными документами его органа, например общего собрания его
участников. Добровольная реорганизация в форме слияния, присоединения
или преобразования в предусмотренных законом случаях может
осуществляться с предварительного согласия государственных органов (п. 3
ст. 57 ГК). Такое согласие требуется получить от антимонопольных органов,
контролирующих появление хозяйствующих субъектов, которые могли бы
занять доминирующее положение на товарном рынке
2
Классификация юридических лиц преследует цели систематизации,
познания разновидностей юридических лиц через выявление существенных
сходств и различий.
Классификация по цели осуществляемой деятельности носит
двучленный характер и включает в себя:
1) коммерческие юридические лица, преследующие извлечение
прибыли в качестве основной цели деятельности;
2) некоммерческие юридические лица - не имеющие извлечение
прибыли в качестве такой цели и не разделяющие полученную прибыль
между участниками (ст. 50 ГК). Но и некоммерческие организации также
могут заниматься предпринимательской деятельностью, если это служит
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующей этим
целям (п. 3 ст. 50 ГК). А такие коммерческие юридические лица, как
унитарные предприятия также не распространяют полученную прибыль
между участниками.
Классификация в зависимости от права учредителей (участников) на
членство (участие) в ней различают корпоративные юридические лица
(корпорации) и унитарные юридические лица.
Корпорациями являются организации, учредители (участники) которых
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган в
соответствии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ .
К корпорациям относятся: хозяйственные товарищества и общества;
производственные кооперативы; крестьянские (фермерские) хозяйства;
хозяйственные партнерства; потребительские кооперативы; общественные
организации; общественные движения; ассоциации и союзы; товарищества
37
собственников недвижимости; казачьи общества; общины коренных
малочисленных народов; нотариальные палаты.
Унитарными являются юридические лица, учредители которых не
становятся их участниками и не приобретают в них прав членства.
К унитарным юридическим лицам относятся: государственные и
муниципальные унитарные предприятия, фонды, учреждения, автономные
некоммерческие организации, религиозные организации, государственные
корпорации, публично-правовые компании.
И корпоративные, и унитарные юридические лица могут быть
коммерческими или некоммерческими.
Коммерческие
корпоративные
организации:
хозяйственные
товарищества (полные товарищества и товарищества на вере), хозяйственные
общества (общества с ограниченной ответственной ответственностью),
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства,
производственные кооперативы.
Некоммерческие корпоративные организации: потребительские
кооперативы; общественные организации, общественные движения,
ассоциации и союзы, товарищества собственников недвижимости, казачьи
общества, общины коренных малочисленных народов, адвокатские палаты,
адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, нотариальные
палаты.
Коммерческие унитарные организации: государственные унитарные
предприятия, муниципальные унитарные предприятия.
Некоммерческие унитарные организации: фонды, учреждения,
религиозные организации, автономные некоммерческие организации,
публично-правовые компании.
Организационно-правовая форма (или, точнее, группа организационноправовых форм) юридических лиц является основанием наиболее
распространенной классификации. Под организационно-правовой формой
понимается совокупность признаков, определяющих структуру и
деятельность предусматриваемых законом видов юридических лиц. К таким
признакам относятся: имущественная и организационная обособленность,
способы формирования имущественной базы, особенности взаимодействия
учредителей (участников) с юридическим лицом, особенности их
ответственности.
Согласно п. 2 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся
коммерческими организациями,
могут
создаваться
в
следующих
организационно-правовых формах:
 хозяйственные товарищества (полное товарищество и товарищество на
вере);
 хозяйственные общества (акционерные общества и общества с
ограниченной ответственностью;
 крестьянские (фермерские) хозяйства;
 хозяйственные партнерства;
38
 производственные кооперативы;
 государственные и муниципальные унитарные предприятия (ФГУП,
ГУП, МУП).
Согласно п. 3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями, могут создаваться в следующих
организационно-правовых формах:
 потребительские кооперативы;
 общественные организации;
 общественные движения;
 ассоциации и союзы;
 товарищества собственников недвижимости, в том числе товарищества
собственников жилья;
 казачьи общества, внесенные в гос. реестр казачьих обществ в РФ;
 общины коренных малочисленных народов
 фонды, в том числе общественные и благотворительные фонды;
 учреждения, к которым относятся государственные, муниципальные и
частные учреждения;
 автономные некоммерческие организации;
 религиозные организации;
 публично-правовые компании;
 адвокатские палаты;
 адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами);
 государственные корпорации;
нотариальные палаты.
По современному российскому гражданскому законодательству можно
выделить 4 основные группы организационно-правовых форм юридических
лиц:
1) хозяйственные товарищества и общества – корпоративные
коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей
(участников) уставным (складочным) капиталом. Имущество, созданное за
счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и
приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его
деятельности, принадлежит на праве собственности хозяйственному
товариществу или обществу.
К ним относятся:
- полное товарищество - это товарищество, участники которого (полные
товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и
несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им
имуществом;
- товарищество на вере (коммандитное товарищество) – это
товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени
товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по
обязательствам товарищества своим имуществом (полными товарищами),
39
имеется один или несколько участников - вкладчиков (коммандитистов),
которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в
пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности;
- общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним
или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на
доли определенных учредительными документами размеров; участники
общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества,
в пределах стоимости внесенных ими вкладов;
- акционерное общество - общество, уставный капитал которого
разделен на определенное число акций; участники акционерного общества
(акционеры) не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих
им акций.
Перечисленные выше хозяйственные общества могут иметь статус
дочерних.
Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное)
хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в
его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними
договором, либо иным образом имеет возможность определять решения,
принимаемые таким обществом. Дочернее общество не отвечает по долгам
основного товарищества или общества.
2) производственные кооперативы (артели) - добровольное объединение
граждан на основе членства для совместной производственной или иной
хозяйственной
деятельности
(производство,
переработка,
сбыт
промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ,
торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг), основанной на их
личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками)
имущественных паевых взносов;
3) государственные и муниципальные унитарные предприятия и
финансируемые собственником учреждения. Унитарным предприятием
признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности
на закрепленное за ней собственником имущество. Имущество унитарного
предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам
(долям, паям), в том числе между работниками предприятия;
4) некоммерческие организации:
- потребительский кооператив - добровольное объединение граждан
или граждан и юридических лиц на основе членства с целью удовлетворения
их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем объединения
его членами имущественных паевых взносов;
- общественные организации - добровольные объединения граждан, в
установленном законом порядке объединившихся на основе общности их
интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных
40
потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения
иных не противоречащих закону целей;
- религиозная организация – добровольное объединение постоянно и на
законных основаниях проживающих на территории Российской Федерации
граждан Российской Федерации или иных лиц, образованное ими в целях
совместного исповедания и распространения веры и зарегистрированное в
установленном законом порядке в качестве юридического лица (местная
религиозная организация), объединение этих организаций (централизованная
религиозная организация), а также созданная указанным объединением в
соответствии с законом о свободе совести и о религиозных объединениях в
целях совместного исповедания и распространения веры организация и (или)
созданный указанным объединением руководящий или координирующий
орган.
- фонд - не имеющая членства унитарная некоммерческая организация,
учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе
добровольных имущественных взносов, преследующая, благотворительные,
культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные
цели.
- учреждение – унитарная некоммерческая организация, созданная
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных
или иных функций некоммерческого характера.
Учреждение может быть частным (созданным гражданином или
юридическим лицом) и государственным или муниципальным (созданным
соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации
или муниципальным образованием).
Разновидности государственного или муниципального учреждения:
а) казенное учреждение – учреждение, которое отвечает по своим
обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами.
При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную
ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его
имущества;
б) автономное учреждение – учреждение, которое отвечает по своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением
собственником этого имущества или приобретенных автономным
учреждением за счет выделенных таким собственником средств;
в) бюджетное учреждение – учреждение, которое отвечает по своим
обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, как закрепленным за бюджетным учреждением собственником
имущества, так и приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за бюджетным учреждением собственником этого
имущества или приобретенного бюджетным учреждением за счет
41
выделенных собственником имущества бюджетного учреждения средств, а
также недвижимого имущества.
По обязательствам бюджетного или автономного учреждения,
связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества
учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым пункта 5 ст. 123.22
ГК РФ может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность
несет собственник имущества автономного учреждения.
Всегда сохраняет юридическую силу и значение такое основание
классификации, как форма собственности, в рамках которой создается и
функционирует юридическое лицо.
По форме собственности юридические лица подразделяются на:
- частные юридические лица (право собственности граждан и
юридических лиц),
- государственные (право государственной собственности)
- муниципальные (право муниципальной собственности).
Следующим основанием классификации выступает соотношение в
правах учредителей (участников) и самого юридического лица на имущество
последнего (п. п. 2, 3 ст. 48 ГК).
По этому основанию законодатель выделяет:
1) юридические лица, в отношении которых учредители (участники)
имеют корпоративные права (хозяйственные общества и товарищества,
производственные и потребительские кооперативы);
2) юридические лица, на имущество которых их учредители имеют
право собственности или иное вещное право (государственные и
муниципальные унитарные предприятия, в том числе дочерние, а также
финансируемые собственником учреждения);
3) юридические лица, в отношении которых их учредители (участники)
не имеют имущественных прав (общественные и религиозные организации
(объединения), благотворительные и иные фонды, объединения юридических
лиц (ассоциации и союзы).
Эту классификацию почти дублирует деление юридических лиц по
правовому режиму имущества. По данному критерию различают три
категории юридических лиц:
а) субъекты права собственности (хозяйственные товарищества и
общества, кооперативы, некоммерческие организации за исключением
учреждений);
б) субъекты права хозяйственного ведения (государственные и
муниципальные унитарные предприятия);
в) субъекты права оперативного управления (казенные предприятия,
учреждения).
Одновременно в юридических лицах, основанных на принципе
членства, право собственности организации на принадлежащее ей имущество
и право собственности учредителей (участников) на доли участия в капитале
42
и ценные бумаги (акции, облигации и т.д.), выпускаемые организациями,
рассматриваются в качестве единой системы прав на имущество.
Коммерческие
организации
в
целях
координации
их
предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих
имущественных интересов могут по договору между собой создавать
объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими
организациями.
Если по решению участников на ассоциацию (союз) возлагается
ведение предпринимательской деятельности, такая ассоциация (союз)
преобразуется в хозяйственное общество или товарищество в порядке,
предусмотренном ГК РФ, либо может создать для осуществления
предпринимательской деятельности хозяйственное общество или участвовать
в таком обществе.
Общественные и иные некоммерческие организации, в том числе
учреждения, могут добровольно объединяться в ассоциации (союзы) этих
организаций.
Ассоциация
(союз)
некоммерческих
организаций
является
некоммерческой организацией.
Члены ассоциации (союза) сохраняют свою самостоятельность и права
юридического лица.
Ассоциация (союз) не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
ассоциации (союза) несут субсидиарную ответственность по ее
обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных учредительными
документами ассоциации.
Наименование ассоциации (союза) должно содержать указание на
основной предмет деятельности ее членов с включением слова "ассоциация"
или "союз".
Тема 4
ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Основные вопросы темы:
1. Понятие и виды объектов гражданского права. Способы защиты
гражданских прав.
2. Понятие и классификация вещей в гражданском праве.
3. Деньги и ценные бумаги как объект гражданских прав.
4. Нематериальные блага как объекты гражданских прав: понятие и
классификация.
1
Под объектами гражданских прав понимаются те блага (как
материальные, так и нематериальные), по поводу которых складываются
гражданские правоотношения.
Виды объектов гражданских прав:
43
1) вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги,
иное имущество, в том числе безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;
2) работы и услуги (действия);
3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная
собственность);
4) нематериальные блага.
Защита гражданских прав осуществляется путем:
– признания права;
– признания права восстановления положения, существовавшего до
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или
создающих угрозу его нарушения;
–
признания оспоримой сделки недействительной и применения
последствий
ее
недействительности,
применения
последствий
недействительности ничтожной сделки;
–
признание недействительным решения собрания;
– признания недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления;
– самозащиты права;
– присуждения к исполнению обязанности в натуре;
– возмещения убытков;
– взыскания неустойки;
– компенсации морального вреда;
– прекращения или изменения правоотношения;
- неприменения судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону;
- иными способами, предусмотренными законом.
2
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически
осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. Вещи являются
результатами труда, имеющими в силу этого определенную материальную
(экономическую) ценность. К ним относятся не только традиционные орудия
и средства производства или разнообразные предметы потребления. Вещами
являются наличные деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК). К числу вещей в
гражданском праве относятся также различные виды энергетических
ресурсов и сырья, произведенных или добытых человеческим трудом и
потому ставших товаром.
Вещи характеризуются следующими признаками.
1) материальный характер вещей. Это физически осязаемые предметы,
материализованные в той или иной форме. Например, произведение
литературы как оригинальная форма изложения замысла автора не является
вещью, это нематериальное благо. Вещью является материальный носитель,
44
на котором изложено литературное произведение (книга, рукопись).
Правовой режим вещей имеют различные вещества, добытые человеческим
трудом (нефть, газ в трубопроводах), энергетические ресурсы
(электрическая, тепловая энергия);
2) вещи, как правило, являются результатом труда человека.
Исключение составляют земля и другие природные ресурсы, которые,
будучи созданными природой, активно используются человеком.
Одушевленные предметы (животные) также рассматриваются гражданским
правом в качестве вещей - объектов субъективных гражданских прав;
3) способность удовлетворять те или иные потребности человека (как
материальные, так и духовные). Вещи создаются с целью удовлетворения
потребностей человека.
Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве
выступает их оборотоспособность, т.е. способность служить объектом
имущественного оборота (различных сделок) и менять своих владельцев
(собственников).
С этой точки зрения все вещи делятся на две группы (ст. 129 ГК):
а) вещи, свободно, без специального разрешения публичной власти,
переходящие от одного лица к другому в результате гражданско-правовых
сделок. Такие вещи, разрешенные в обороте, составляют большинство вещей;
б) вещи, которые могут принадлежать лишь определенным участникам
оборота либо совершение сделок с которыми допускается по специальному
разрешению (объекты, ограниченно оборотоспособные).
Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и
недвижимые (ст. 130 ГК).
К недвижимости закон относит земельные участки, участки недр и все
вещи, прочно связанные с землей, т.е. неотделимые от нее без
несоразмерного ущерба их хозяйственному назначению (жилые дома и
другие здания и сооружения, многолетние насаждения и леса, обособленные
водные объекты и т.п.). К недвижимым вещам закон может отнести и иное,
аналогичное по сути имущество. К недвижимым вещам относятся также
подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и
иное имущество.
К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также
предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или
сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий
или сооружений описаны в установленном законодательством о
государственном кадастровом учете порядке.
Особой разновидностью недвижимости являются комплексы
взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему
назначению как единое целое. К ним относятся предприятия и
кондоминиумы. Предприятие как объект гражданского оборота представляет
собой не просто вещь или совокупность вещей, но целый имущественный
45
комплекс, включающий в свой состав наряду с недвижимостью (земельными
участками, зданиями, сооружениями) и движимостью (оборудование,
инвентарь, сырье, готовая продукция) обязательственные права требования и
пользования и долги (обязанности), а также некоторые исключительные
права (на фирменное наименование, товарный знак и т.п.) (ст. 132 ГК).
Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные
бумаги, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые
вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе.
Вещи разделяются также на определенные индивидуальными
признаками и определенные родовыми признаками (индивидуальноопределенные и родовые вещи).
Индивидуально-определенные вещи отличаются конкретными, только
им присущими характеристиками (например, дом № 22 по улице Садовой;
автомобиль такой-то марки под конкретным номером и т.п.).
Вещи, определенные родовыми признаками, характеризуются числом,
весом, мерой и т.п., т.е. рассматриваются как известное количество вещей
одного и того же рода (10 тонн стали определенной марки; пять грузовых
автомобилей "Газель" и т.д.). Понятие родовых обычно используется только
по отношению к движимым вещам, ибо недвижимые вещи являются
индивидуально определенными в силу их государственной регистрации.
В соответствии со ст. 136 ГК речь идет о различных видах поступлений
(приращений), получаемых в результате использования имущества (основной
вещи):
1) плоды - результат органического, естественного приращения вещей
(урожай, приплод скота или птицы). При этом речь идет об отделимых
(точнее, об отделенных) приращениях, ибо неотделенные приращения
(плоды) являются составной частью вещи (не случайно, например, ст. 520 ГК
Франции объявляет недвижимостью "урожай на корню и плоды, еще не
снятые с деревьев", вместе с тем считая их движимостью "с того момента,
как колосья срезаны, а плоды сорваны");
2) продукция - техническое (в этом смысле - искусственное)
приращение имущества, полученное в результате его производительного
использования (например, готовая продукция какого-либо завода). В данном
случае под продукцией понимаются вещи или овеществленные результаты
работ или услуг (в частности, результат ремонта или иного улучшения вещи);
3) доходы - экономическое приращение имущества, прежде всего в
виде денег (доходы от акций или по вкладу, проценты от пользования
чужими денежными средствами и т.п.). Доходы могут иметь и натуральный
характер (например, арендная плата в соответствии с п. 2 ст. 614 ГК может
устанавливаться в виде части готовой продукции, полученной в результате
использования арендованного имущества).
3
46
Особым объектом гражданских прав являются деньги (валюта) и
ценные бумаги, поскольку их ценность определяется не их естественными
свойствами, а выраженной в купюре или монете денежной суммой и
удостоверенными ценной бумагой имущественными правами.
Основная функция денег состоит в том, чтобы служить средством
платежа. Законным платежным средством, обязательным к приему по
нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации,
является рубль, который состоит из 100 копеек. Случаи, порядок и условия
использования иностранной валюты на территории Российской Федерации
определяются Законом или в установленном им порядке.
Кроме того, деньги могут выступать самостоятельным предметом
некоторых сделок (заем, кредит). Деньги могут быть наличными (банкноты и
монеты) и безналичными - денежные средства на банковских счетах и в
банковских вкладах. Соответственно, различаются наличные и безналичные
расчеты.
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права,
осуществление или передача которых возможны только при его
предъявлении.
Ценная бумага характеризуется следующими признаками:
1) это строго формальный документ. Виды ценных бумаг
определяются законом, в котором определяется форма ценной бумаги и ее
обязательные реквизиты. Ст. 143 ГК РФ закрепляет перечень видов ценных
бумаг, который может быть расширен законом или в установленном им
порядке. К ним относятся:
- облигация (ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на
получение в предусмотренный срок ее номинальной стоимости и
зафиксированного процента);
- государственная облигация;
- вексель – ценная бумага, удостоверяющая обязательство указанного в
ней лица выплатить при наступлении предусмотренного срока полученные
взаймы денежные суммы;
- чек – ценная бумага, содержащая распоряжение чекодателя банку
произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю;
- депозитный и сберегательный сертификаты – ценная бумага,
удостоверяющая внесение на банковский счет определенной денежной
суммы;
- банковская сберегательная книжка на предъявителя;
- коносамент – документ, содержащий условия морской перевозки
груза. Это ценная бумага, предоставляющая ее держателю право
распоряжения грузом;
- акция – ценная бумага, удостоверяющая долевое участие в
предприятии, действующем в форме акционерного общества и дающая право
ее держателю на получение доли прибыли;
47
- приватизационные ценные бумаги.
2) ценная бумага удостоверяет имущественные права ее держателя.
Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами, определяются
нормативными актами. Например, вексель удостоверяет право на получение
денежной суммы, коносамент - право на груз, перевозимый по договору
морской перевозки. С передачей ценной бумаги переходят все
удостоверяемые ею права в совокупности. Невозможно передать лишь часть
удостоверяемых ценной бумагой прав;
3) признак "начало презентации" означает, что осуществление или
передача прав возможны только при предъявлении (презентации) ценной
бумаги. Другие документы, удостоверяющие имущественные права
(например, долговая расписка), служат доказательством наличия и
содержания права, их предъявление не является необходимым условием
осуществления права;
4) осуществить имущественные права может только легитимированное
лицо, т.е. лицо, признанное управомоченным по ценной бумаге;
5) закрепленное в ценной бумаге обязательство носит абстрактный
характер, поскольку отказ от исполнения обязательства, удостоверенного
ценной бумагой, со ссылкой на отсутствие основания обязательства либо на
его недействительность не допускается (п. 2 ст. 147 ГК РФ). Например,
несмотря на то что договор купли-продажи признан недействительным и
обязательство произвести платеж отпало, чек, предназначенный для оплаты
товаров по этому договору, все равно должен быть оплачен. Это правило
направлено на обеспечение надежности ценных бумаг.
В
зависимости
от
способа
легитимации
(обозначения)
управомоченного лица ценные бумаги делятся на:
- предъявительские. Ценной бумагой на предъявителя является бумага,
права из которой может осуществить любой ее держатель. Легитимация
основывается на одном факте предъявления бумаги обязанному лицу. Для
передачи другому лицу прав, удостоверенных ценной бумагой на
предъявителя, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу;
- ордерные. Ордерная ценная бумага - это бумага, права из которой
принадлежат названному в ней лицу, которое может само осуществить эти
права или назначить своим распоряжением (приказом) другое
управомоченное лицо;
- именные. Именная ценная бумага - это бумага, права из которой
принадлежат прямо названному в ней лицу. Способом легитимации является
удостоверение тождества владельца бумаги с лицом, в ней обозначенным.
Права, закрепленные именной ценной бумагой, передаются в порядке,
установленном для уступки требования, за исключением случаев, когда
передача прав по именной бумаге запрещена законом (например, согласно п.
2 ст. 880 ГК РФ именной чек не подлежит передаче). Лицо, передающее
право по именной ценной бумаге, не несет ответственности за его
48
неисполнение, оно отвечает лишь за недействительность соответствующего
требования (п. 2 ст. 146 ГК РФ).
Права по ордерной ценной бумаге передаются путем совершения на
этой бумаге передаточной надписи - индоссамента, которая обычно
учиняется на обороте (итал. in dosso - на спине, на обороте). Легитимация
основывается на предъявлении бумаги лицом, имя которого завершает
непрерывный ряд передаточных надписей. Лицо, совершившее индоссамент,
называется индоссант, лицо, которому или приказу которого передаются
права по ценной бумаге, называется индоссат.
Различают 3 вида индоссамента:
1) бланковый - без указания лица, которому должно быть произведено
исполнение. В этом случае легитимированным будет любой держатель
ценной бумаги. Он может передавать бумагу либо простым вручением, либо
совершением ордерного индоссамента;
2) ордерный - индоссамент, содержащий указание лица, которому или
приказу которого должно быть произведено исполнение;
3) препоручительный - индоссамент, который поручает осуществлять
права, удостоверенные ценной бумагой, без передачи этих прав индоссату. В
этом случае индоссат выступает в качестве представителя.
Ордерная ценная бумага является самой надежной в силу того, что, в
отличие от именной ценной бумаги, лица, передающие права из нее,
отвечают не только за недействительность требования, но и за его
неисполнение. Согласно п. 1 ст. 147 ГК РФ лицо, выдавшее ордерную
ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед ее
законным владельцем солидарно. При этом лицо, исполнившее требования
законного владельца, приобретает право обратного требования (регресса) к
остальным лицам, обязавшимся по ценной бумаге (ответственным перед
ним).
4
В качестве особого объекта гражданских правоотношений признаются
нематериальные блага и личные неимущественные права, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона.
Нематериальные блага характеризуются следующими признаками:
1) не имеют имущественного содержания и не подлежат точной
денежной оценке;
2) неразрывно связаны с личностью их носителя, поэтому не могут
быть отчуждены или переданы иным способом;
3) личные неимущественные права носят абсолютный характер,
управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц,
которые должны воздерживаться от нарушения нематериальных благ.
Перечень нематериальных благ, защищаемых гражданско-правовыми
способами, не носит исчерпывающего характера. Защите подлежит любое
нарушенное нематериальное благо, если его существо и характер
49
последствий этого нарушения допускает возможность использования
способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). Универсальным
способом защиты нарушенных нематериальных благ является компенсация
морального вреда.
Согласно ст. 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются
физические или нравственные страдания гражданина. Таким образом,
моральный вред является неимущественным вредом. Поскольку
восстановление положения, существовавшего до нарушения нематериальных
благ, зачастую невозможно, осуществляется компенсация причиненного
вреда в денежной форме.
Нравственные страдания гражданин может испытывать в связи с
разнообразными правонарушениями, однако компенсируются они только при
наличии правового основания. По общему правилу моральный вред
подлежит компенсации в случаях, когда он причинен действиями,
нарушающими личные неимущественные права гражданина либо
посягающие на принадлежащие ему другие нематериальные блага.
Компенсация морального вреда осуществляется в соответствии со статьей
151 ГК РФ, наличия специального закона для этого не требуется.
Основанием для компенсации морального вреда является:
во-первых, наличие физических или нравственных страданий лица, чье
нематериальное благо нарушено;
во-вторых, неправомерное действие (бездействие) причинителя вреда;
в-третьих, наличие причинной связи между действием и возникшим
вредом;
в-четвертых, наличие вины причинителя вреда.
Компенсация морального вреда независимо от вины возможна только в
случаях, предусмотренных ст. 1100 ГК РФ и иными законами (например, в
случае распространения сведений, порочащих честь, достоинство, деловую
репутацию, нравственные страдания этого гражданина подлежат
компенсации независимо от вины распространителя таких сведений).
В ст. 152 ГК РФ установлены специальные правила защиты чести,
достоинства гражданина и деловой репутации гражданина или юридического
лица. Честь - это социально значимая оценка гражданина со стороны
общественного мнения; достоинство - это самооценка гражданином своих
моральных, профессиональных и иных качеств. Под деловой репутацией
граждан и юридических лиц понимается сложившееся общественное мнение
о профессиональных достоинствах и недостатках лица (гражданина или
организации).
Основанием для применения правил ст. 152 ГК РФ является
распространение не соответствующих действительности сведений,
порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина либо
деловую репутацию юридического лица.
Под распространением порочащих сведений следует понимать
опубликование таких сведений в печати, трансляцию по радио и
50
телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других
средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с
использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в
служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях,
адресованных должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том
числе устной, форме хотя бы одному лицу. Сообщение таких сведений лицу,
которого они касаются, не может признаваться их распространением, если
лицом, сообщившим данные сведения, были приняты достаточные меры
конфиденциальности, с тем чтобы они не стали известными третьим лицам.
Не соответствующими действительности сведениями являются
утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности
во время, к которому относятся оспариваемые сведения.
Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие
утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом
действующего законодательства, совершении нечестного поступка,
неправильном, неэтичном поведении в личной, общественной или
политической
жизни,
недобросовестности
при
осуществлении
производственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности,
нарушении деловой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют
честь и достоинство гражданина или деловую репутацию гражданина либо
юридического лица.
В п. 1 ст. 152 ГК РФ закреплена презумпция несоответствия
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина или организации (презумпция добропорядочности).
На лицо, распространившее такие сведения, возлагается обязанность по
доказыванию соответствия их действительности.
Специальным способом гражданско-правовой защиты, направленным
непосредственно на восстановление нарушенного нематериального блага чести, достоинства или деловой репутации, устранение последствий
распространения порочащих сведений, является их опровержение. Если
установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию гражданина, невозможно, лицо, в отношении
которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с
заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими
действительности.
Закон устанавливает конкретные способы опровержения в двух
случаях. Если сведения распространены в средствах массовой информации,
они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации.
Если порочащие сведения содержатся в документе, исходящем от
организации, такой документ подлежит замене или отзыву. Однако простой
замены или отзыва документа недостаточно, необходимо, чтобы они
сопровождались
сообщением
о
несоответствии
действительности
содержащихся в них сведений (собственно опровержением). В иных случаях
порядок опровержения устанавливается судом, исходя из необходимости
51
максимального восстановления чести, достоинства и деловой репутации, его
соответствия условиям распространения сведений (например, если
порочащие сведения сообщались в письме конкретному лицу - направление
этому лицу нового письма с опровержением ранее изложенной информации).
Гражданин, в отношении которого распространены порочащие
сведения, вправе наряду с опровержением таких сведений требовать
возмещения
убытков
и
морального
вреда,
причиненных
их
распространением, а юридическое лицо - возмещения убытков. Такие
требования могут быть заявлены независимо от предъявления требования об
опровержении порочащих сведений.
Тема 5
СДЕЛКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
Основные вопросы темы
1. Понятие сделки и виды сделок.
2. Форма сделок.
3. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия.
4. Понятие и значение представительства.
5. Основания возникновения и виды представительства.
6. Доверенность.
1
Под сделками понимают действия субъектов гражданских
правоотношений, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК). Сделки делятся
на виды по ряду оснований. Так, в зависимости от числа сторон,
участвующих в сделке, они разделяются на односторонние, двусторонние и
многосторонние. Односторонней считают сделку, для совершения которой
достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК). Например,
выдача доверенности, составление завещания, публичное обещание награды,
принятие наследства, отказ от наследства. В такой сделке обязанности
возникают только у лица, совершившего сделку, а у другого лица,
участвующего в сделке, возникают лишь права. В двусторонней сделке
каждая из сторон должна выразить свою волю в виде соглашения при ее
заключении. Например, купля-продажа. В многосторонней сделке число
волеизъявлений должно быть не менее трех. Например, совместная
деятельность нескольких лиц (ст. 1041 ГК). Сделки, в которых участвуют две
и более стороны, называются договорами. В зависимости от того,
предусматривает сделка день ее исполнения или нет, сделки делятся на
срочные и бессрочные. Так, срочной является сделка, срок исполнения
которой указан в договоре. Бессрочной считается сделка, срок исполнения
которой не указан в договоре. Сделки, в которых наступление правовых
52
последствий ставится в зависимость от наступления определенных
обстоятельств (условий), делятся на условные и безусловные.
Безусловными сделками считаются сделки, исполнение которых не
ставится в зависимость от наступления определенных обстоятельств
(условий). Таких сделок большинство. Условными считаются сделки,
исполнение которых зависит от того, наступит определенное обстоятельство
или нет. Условные сделки, в свою очередь, делятся на два вида: сделки под
отлагательными условиями и сделки под отменительными условиями.
Сделкой под отлагательным условием называют сделку, возникновение прав
по которой связывается с возникновением определенных обстоятельств (п. 1
ст. 157 ГК). Например, владелец квартиры обязуется сдать ее на три месяца
по договору найма временным жильцам, если он уедет на этот срок в другой
город.
Сделкой под отменительным условием считают сделку, в которой
прекращение прав и обязанностей ставится в зависимость от наступления
определенных обстоятельств. Такие сделки начинают исполняться сразу же
после их заключения, но права и обязанности по ним могут прекратиться в
случае наступления условий, оговоренных при заключении сделки (п. 2 ст.
157 ГК). Например, в договоре найма жилого помещения на срок три месяца
включается условие о том, что этот договор может быть расторгнут
досрочно, если собственник квартиры вернется из другого города до
истечения трехмесячного срока. Особенностью условных сделок является то,
что о наступлении обстоятельств, с которыми стороны связывают
наступление или прекращение прав и обязанностей по сделке, в момент
заключения сделки ее участникам точно неизвестно. Наступление такого
условия проблематично: оно может наступить, а может и не наступить.
В зависимости от связанности сделки с правовым основанием
различают два вида сделок:
 каузальные – сделки, тесно связанные с правовым основанием
(например, договор займа);
 абстрактные, т.е. сделки, в которых отсутствуют правовые
основания (например, выдача коносамента, векселя). Большинство сделок
являются каузальными, а абстрактными являются лишь те сделки, о которых
указано в законе.
2
Под формой сделки следует понимать способ выражения воли ее
сторонами. Существуют три формы сделок: устная, конклюдентная и
письменная (ст. 158 ГК).
Устная форма сделки – это выражение воли ее участников словами,
произнесенными вслух. В такой форме может быть совершена любая сделка,
для которой законом не установлена письменная форма (п. 1 ст. 159 ГК), а
также сделка, исполняемая при ее заключении (п. 2 ст. 152 ГК). Из этого
правила существуют два исключения:
53
 стороны могут заключить такую сделку в письменной форме по
взаимной договоренности;
 устная форма не допускается в отношении сделок, хотя и
исполняемых при их совершении, но в отношении которых законом
установлена письменная форма.
Конклюдентная сделка – это сделка, совершенная путем молчания.
Например, покупка газеты в автомате, проход в метрополитене через
турникет по проездному документу. В такой форме могут совершаться
сделки лишь в случаях, когда об этом прямо указано в законе, в правилах, в
договоре.
Письменная форма сделки – это выражение воли сторон с помощью
письменных знаков (от руки либо с помощью технических средств,
например, на пишущей машинке) на бумаге, в том числе на бланках
установленного образца (накладные, квитанции) (ст. 160 ГК). Существуют
три вида письменных сделок:
 сделки в простой письменной форме, заключаемые без участия
официальных должностных лиц;
 сделки в нотариально удостоверенной форме – это сделки,
совершенные в письменной форме и удостоверенные нотариусом; некоторые
из них подлежат государственной регистрации;
 сделки, совершаемые в письменной форме, но подлежащие
обязательной государственной регистрации.
В простой письменной форме должны совершаться следующие сделки
(п. 1 ст. 161 ГК):
 сделки юридических лиц между собой и гражданами;
 сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 000 руб.;
 сделки, обязательность письменной формы которых установлена
законом независимо от суммы сделки. Это договоры о продаже
недвижимости (ст. 550 ГК), о продаже предприятий (ст. 560 ГК), договор
аренды на срок более одного года (п. 1 ст. 609 ГК), аренда транспортных
средств с экипажем (ст. 633 ГК) и другие (см. статьи 339, 362, 380, 651, 674,
802, 820, 836, 940, 1017, 1028 ГК РФ);
 сделки, простая письменная форма которых установлена
соглашением сторон (п. 1 ст. 169 ГК).
Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки:
 недопустимость свидетельских показаний в случаях спора между
сторонами, но допустимость использования иных доказательств, в частности,
кассовых и товарных чеков, технических паспортов, ярлыков (п. 1 ст. 162
ГК);
 недействительность самой сделки наступает лишь в случаях, прямо
указанных в законе.
Нотариальное удостоверение письменной сделки осуществляется
нотариусом либо должностными лицами в случаях, прямо указанных в
законе (ст. 163 ГК). К таким случаям относятся: оформление доверенности,
54
выдаваемой в порядке передоверия (п. 3 ст. 187 ГК) либо предназначенной
для совершения сделок, требующих нотариальной формы (п. 2 ст. 185 ГК);
договора об ипотеке (п. 2 ст. 339 ГК); договора ренты (ст. 584 ГК); завещания
(ст. 540 ГК РСФСР 1964 г.). Несоблюдение нотариальной формы в этих
случаях делает сделку недействительной (п. 1 ст. 165 ГК). Сделки,
практически совершенные, но не оформленные нотариально, могут быть
признаны судом действительными без последующего нотариального
удостоверения. В нотариальной форме можно совершить также сделки по
взаимной договоренности между сторонами (п. 2 ст. 163 ГК).
Государственная регистрация сделок, совершенных в простой
письменной форме, осуществляется в специальных органах, когда предметом
сделки является недвижимость (ст. 164 ГК). При этом взимается
государственная пошлина. Последствие не регистрирования сделки в
государственном органе, если она по закону обязательна: сделка может быть
признана судом действительной, но подлежит обязательной регистрации (п. 3
ст. 165 ГК).
3
Для действительной сделки характерны следующие признаки:
 объект сделки не должен быть изъят из гражданского оборота;
 субъекты сделки должны быть дееспособными;
 субъекты сделки должны обладать необходимым объемом
правоспособности;
 форма сделки должна соответствовать закону;
 воля сторон должна быть подлинной;
 содержание и правовой результат сделки не должны противоречить
закону.
Недействительной считается сделка, в которой хотя бы один из
указанных выше признаков имеет дефект.
Последствия признания сделки недействительной: такая сделка не
порождает юридических последствий. Признание недействительной части
сделки не влечет недействительности прочих ее частей (ст. 180 ГК). Судьба
полученного сторонами по недействительной сделке:
 двусторонняя реституция – возвращение сторонами друг другу
всего полученного по сделке в натуре или в деньгах;
 односторонняя реституция – возвращение в первоначальное
состояние только невиновной стороны, а подлежащее возвращению
виновной стороне взыскивается в доход государства;
 недопущение реституции – взыскание в доход государства
полученного обеими сторонами по сделке.
Недействительные сделки делятся на два вида: ничтожные и оспоримые.
Ничтожная сделка недействительна в силу несоответствия закону в
момент ее совершения без специального решения по этому поводу. Она не
55
должна исполняться (п. 2 ст. 166 ГК), однако в исключительных случаях суд
может признать ее действительной (ст. 171, 172 ГК).
Оспоримая сделка порождает правовые последствия в момент ее
совершения, но эти последствия могут быть аннулированы судом по
требованию определенного круга лиц (п. 1 ст. 167 ГК) по основаниям,
предусмотренным законом (п. 1 ст. 166 ГК).
Срок исковой давности для оспоримых сделок один год, а для
ничтожной – три года (ст. 181 ГК).
При изучении вопроса о недействительных гражданско-правовых
сделках необходимо составить список ничтожных (ст. 170–172 ГК) и
оспоримых (ст. 173, 175–179 ГК) сделок с целью уяснения содержания и
последствий каждого вида таких сделок.
4
1. Под представительством следует понимать совершение одним лицом
(представителем) в силу имеющихся у него полномочий от имени и в
интересах другого лица (представляемого) сделок и иных юридических
действий, в результате чего у представляемого создаются, изменяются и
прекращаются гражданские права и обязанности.
Институт представительства существовал уже в Древнем Риме. Возник
он в связи с тем, что субъекты гражданских правоотношений не всегда могли
участвовать в них лично. Предметом представительства являются
юридические действия, в частности сделки (ст. 182 ГК). Представляемыми
могут быть любые субъекты гражданского права: физические лица,
юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
и муниципальные образования.
Представителями
называются
лица,
осуществляющие
представительскую деятельность. Ими могут быть только два вида субъектов
гражданского правоотношения: граждане и юридические лица. Для этого
граждане должны быть дееспособными, а юридические лица,
осуществляющие представительство, не должны выходить за пределы своей
уставной правоспособности. Участники сделок (ими могут быть любые
субъекты гражданского правоотношения) должны проверять надлежащее
оформление полномочий представителей, через которых они осуществляют
сделки.
Полномочия представителя следует отличать от полномочия лица,
действующего также в чужом интересе, но от собственного имени. К таким
лицам относятся (п. 2 ст. 182 ГК):
 коммерческий посредник – лицо, способствующее совершению
сделки, но ее не совершающее;
 конкурсный управляющий – лицо, распоряжающееся имуществом
должника при его банкротстве;
 душеприказчик – лицо, совершающее действия для исполнения
завещания в интересах наследников;
56
 лицо, уполномоченное на вступление в переговоры относительно
возможных в будущем сделок;
 посыльный – лицо, передающее чужое волеизъявление;
 рукоприкладчик – лицо, подписывающее сделку за субъекта, не
способного подписаться собственноручно;
 комиссионер – лицо, обязующееся по поручению другой стороны
(комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок
от своего имени, но за счет комитента (ст. 190 ГК);
 третье лицо по договору в пользу третьего лица – лицо, имеющее
право требовать от должника исполнения обязательства в свою
пользу (ст. 430 ГК).
5
Закон предусматривает следующие основания возникновения
представительства:
 волеизъявление представляемого (оно может быть отражено либо
в доверенности, либо в договоре);
 юридические факты, указанные в законе (например, родители
являются законными представителями своих детей без специальных
полномочий в силу п. 1 ст. 64 Семейного кодекса РФ);
 акт уполномоченного органа, позволяющий действовать лицу в
качестве представителя;
 нахождение лица в определенной обстановке (например, нахождение
кассира магазина в помещении кассы).
В зависимости от наличия или отсутствия воли представляемого
различают два вида представительства:
 законное представительство – представительство, возникающее в силу
указания закона и независимое от воли представляемого (например,
профсоюзы являются представителями интересов работников);
 добровольное
представительство
–
представительство,
осуществляемое в соответствии с волеизъявлением представляемого
(например, адвокат – поверенный представительствует на основании
договора с конкретным лицом и ордера).
Разновидностью
добровольного
представительства
является
коммерческое представительство. Это новый институт. Он описан в п. 1 ст.
184 ГК. Особенностью его является то, что это лицо постоянно и
самостоятельно представительствует от имени предпринимателей при
заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности,
причем допускается одновременное представительство разных сторон по
одной и той же сделке. Институт этот возмездный. Форма заключения
договора должна быть письменной. Коммерческий представитель обязан
выполнять поручения и заботливо сохранять в тайне сведения, ставшие
известными ему в процессе совершения торговых сделок как во время
исполнения поручения, так и после его исполнения.
57
6
Доказательством уполномоченности добровольного представительства
является наличие у представителя доверенности. Под доверенностью
понимают письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (доверителем)
другому лицу (представляемому) для представительства перед третьими
лицами (п. 1 ст. 185 ГК). Оформление доверенности является односторонней
сделкой: для ее действительности не требуется согласие кого-либо. Однако
представитель, принимающий полномочия доверителя, должен быть
согласен с этими полномочиями.
Значение доверенности состоит в том, что она является средством,
удостоверяющим уполномочие ее владельца для совершения действий
в пользу другого лица. Требования к доверенности:
 форма доверенности определяется формой тех сделок, которые будут
заключаться представителем с ее помощью (например, доверенность
на совершение сделок, требующих нотариальной формы, должна
быть нотариально удостоверена);
 доверенность от имени юридического лица должна быть
удостоверена подписью его руководителя, а если это юридическое
лицо основано на государственной или муниципальной
собственности, то доверенность должна быть подписана также
главным (старшим) бухгалтером;
 доверенность «упрощенной формы» (на получение зарплаты, пенсии
и т.д.) может быть удостоверена по месту работы или учебы
доверителя,
а
также
администрацией
лечебного
учреждения, в котором находится на лечении доверитель.
Следует иметь в виду, что к нотариально удостоверенным
доверенностям приравниваются следующие доверенности:
 доверенности военнослужащих, удостоверенные начальником, его
заместителем, старшим или дежурным врачом госпиталя или
санатория;
 доверенности военнослужащих, удостоверенные командиром
воинской части в случае отсутствия в месте расположения этой части
нотариальной конторы;
 доверенности лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, удостоверенные начальником соответствующего места
лишения свободы;
 доверенности
совершеннолетних
дееспособных
граждан,
пребывающих в учреждениях социальной защиты населения,
удостоверенные администрацией этих учреждений (см. п. 3 ст. 185
ГК).
В зависимости от содержания и объема выделяют виды доверенностей:
 генеральная доверенность (выдаваемая для совершения всех сделок);
58
 специальная доверенность (выдаваемая для совершения ряда
однородных сделок);
 разовая доверенность (выдаваемая для совершения одной сделки).
 безотзывная доверенность (в которой доверитель указывает, что она
не может быть отозвана до окончания срока ее действия)
Доверенности выдаются на определенный срок. Доверенность, в которой
срок действия не оговорен, действует лишь в течение одного года.
Доверенность для совершения действий за границей, не содержащая
ограничения в сроке ее действия, действительна до ее отмены. Доверенность,
в которой не указана дата ее выдачи, недействительна (ничтожна) (ст. 186
ГК).
Требования к доверенности, выданной от имени юридического лица,
изложены в п. 5 ст. 185 ГК.
Требования к представителю, получившему доверенность:
 действия, предусмотренные в доверенности, должны совершаться
лично им (п. 1 ст. 187 ГК);
 передоверие полномочий, содержащихся в доверенности, возможно
лишь в двух случаях: если доверитель предусмотрел такую
возможность в самой доверенности либо если представитель
вынужден передоверить свои полномочия в силу сложившихся
обстоятельств в целях охраны интересов доверителя (п. 1 ст. 187 ГК);
 лицо, передавшее свои полномочия другому лицу, обязано сообщить
об этом доверителю (в противном случае доверенное лицо
становится ответственным за действия лица, которому он передал
свои полномочия) (п. 2 ст. 187 ГК);
 передоверие должно совершаться только в нотариальной форме, за
исключением «упрощенных» доверенностей (п. 3 ст. 187 ГК).
Права и обязанности доверителя и представителя аннулируются в случае
прекращения доверенности. Существуют следующие основания прекращения
доверенности (п. 1 ст. 188 ГК):
1) истечение срока доверенности;
2) отмена доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц,
выдавших доверенность совместно;
3) отказ лица, которому выдана доверенность, от полномочий;
4) прекращение юридического лица, от имени которого или которому
выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме
разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу;
5) смерть гражданина, выдавшего доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
6) смерть гражданина, которому выдана доверенность, признания его
недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) введение в отношении представляемого или представителя такой
процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает
право самостоятельно выдавать доверенности.
59
Последствия прекращения доверенности изложены в п. 1 ст. 189 ГК.
Прекращенная доверенность должна быть возвращена представителем
доверителю или его правопреемнику (в случае смерти доверителя) (п. 3 ст.
189 ГК).
Тема 6
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ.
ИСПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Основные вопросы темы
1. Возникновение субъективных гражданских прав и обязанностей.
2. Осуществление субъективных гражданских прав.
3. Защита субъективных гражданских прав.
4. Понятие и виды сроков как разновидности юридических фактов.
5. Понятие исковой давности и виды исковой давности.
6. Начало течения сроков исковой давности.
7. Перерыв, приостановление, восстановление сроков исковой
давности.
1
Тема посвящена третьему элементу гражданских правоотношений –
содержанию гражданских правоотношений
(первым элементом
гражданских
правоотношений
являются
субъекты
гражданских
правоотношений, вторым – объекты гражданских правоотношений, уже
рассмотренные нами ранее). Под содержанием гражданских правоотношений
понимают субъективные права и обязанности участников гражданского
правоотношения.
Субъективное гражданское право – это мера дозволенного поведения
субъекта гражданского правоотношения. Субъективное право состоит из
юридических возможностей, называемых правомочиями. Различают три вида
правомочий:
 правомочия требования;
 правомочия на собственные действия;
 правомочия на защиту.
Под субъективной обязанностью понимают меру должного поведения
участника гражданского правоотношения. Обязанность сводится к
совершению субъектом определенных действий либо к воздержанию от
вредных действий. Формой исполнения обязанности являются соблюдение
запретов, исполнение действий.
Гражданские права и обязанности возникают (ст. 8 ГК):
1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из
договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не
противоречащих ему;
2) из решений собраний в случаях, предусмотренных законом;
60
3) из актов государственных органов и органов местного
самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания
возникновения гражданских прав и обязанностей;
4) из судебного решения, установившего гражданские права и
обязанности;
5) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым
законом;
6) в результате создания произведений науки, литературы, искусства,
изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
7) вследствие причинения вреда другому лицу;
8) вследствие неосновательного обогащения;
9) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
10) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт
связывает наступление гражданско-правовых последствий.
В каждом случае требуется знать, когда возникло право и когда оно
прекратится.
2
Под осуществлением субъективного гражданского права понимают
реализацию управомоченным лицом возможностей, заключенных в этом
праве. Оно может быть личным или через представителя. Способы
осуществления субъективных гражданских прав делятся на две группы:
 фактические – действия, не порождающие юридических последствий
(например, использование собственником земельного участка для
выращивания овощей);
 юридические – действия, порождающие юридические последствия
(например, заключение сделок, в частности, принятие наследства).
Субъективные права должны осуществляться в определенных пределах:
в определенных временных рамках, формах, определенными средствами
защиты и по определенным правилам. Правила эти сводятся к следующим
положениям:
 осуществление гражданских прав происходит путем совершения
действий или воздержания от совершения определенных действий;
 граждане и юридические лица осуществляют свои права по своему
усмотрению и в соответствии со своим интересом;
 отказ субъекта от принадлежащего ему права не влечет прекращение
этого права, а иногда не имеет юридической силы;
 не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с
намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное
осуществление гражданских прав (злоупотребление правом);
 не допускается использование гражданских прав в целях
ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим
положением на рынке.
61
3
Защита гражданских прав является одним из правомочий
субъективного гражданского права. Варианты защиты гражданских прав:
 самозащита гражданских прав – совершение управомоченным лицом
действий, соразмерных нарушению права, не выходящих за пределы
необходимости
и
направленных
на
защиту
своих
прав
и интересов (ст. 14 ГК);
 применение мер оперативного воздействия – это юридические
средства
правоохранительного
характера,
применяемые
самим
управомоченным лицом без обращения за защитой к компетентным органам
(например, исполнение управомоченным лицом работы за счет должника изза невыполнения ее последним – п. 1 ст. 475 ГК, отказные действия,
расчетно-кредитные действия, применяемые в качестве санкций – ст. 359–
360 и п. 4 ст. 790 ГК);
 обращение в суд с требованием применить к правонарушителю меры
государственного принудительного характера.
Защита прав может осуществляться следующими способами (ст. 12 ГК):
 признанием права;
 восстановлением положения, существовавшего до нарушения права;
 пресечением действий, нарушающих право либо создающих угрозу
для его нарушения;
 признанием сделки действительной;
 признанием оспоримой сделки недействительной и применением
последствий ее недействительности;
 применением последствий недействительности ничтожной сделки;
 признанием недействительным акта государственного органа или
органа местного самоуправления;
 самозащитой права;
 принуждением к исполнению обязательства в натуре (например, п. 1
ст. 396 ГК);
 возмещением убытков (ст. 393 ГК);
 взысканием неустойки (ст. 394 ГК);
 компенсацией морального вреда (ст. 151 ГК);
 прекращением или изменением правоотношений;
 неприменением судом акта государственного органа или органа
местного самоуправления, противоречащего закону.
Защита гражданских прав осуществляется народным, арбитражным и
третейским судами в соответствии с подведомственностью дел,
установленной гражданским процессуальным законодательством (п. 1 ст. 11
ГК). Защита в административном порядке возможна лишь в случаях,
предусмотренных административным законодательством (п. 2 ст. 11 ГК).
Убытки, возникшие в результате нарушения права, подлежат возмещению в
полном объеме любым нарушителем права: гражданином, юридическим
62
лицом, государством (п. 1 ст. 15 ГК). В случаях, когда нарушителем права
является государственный или муниципальный орган или должностное лицо
этих органов, вред возмещает Российская Федерация, ее субъект или
муниципальное образование (ст. 16 ГК). Под убытками понимают расходы,
необходимые для восстановления нарушенного права, а также неполученные
доходы (ч. II, п.2 ст. 15 ГК).
4
Срок является разновидностью юридических фактов, он относится к
событиям. Понятие срока – это определенный момент или отрезок времени,
с истечением которого наступают юридические последствия. Срок может
определяться календарной датой, истечением периода времени, указанием на
событие, которое должно неизбежно наступить (ст. 190 ГК).
Исчисление сроков, являющихся периодом времени, производится по
определенным правилам:
 сроки могут исчисляться минутами, часами, днями, неделями,
месяцами, годами;
 течение срока начинается на следующий день после календарной
даты или события, с которым связано его начало (ст. 191 ГК);
 правила определения окончания срока зависят от единицы, которой
измеряется срок (например, если срок исчисляется годами, то он истекает в
соответствующий месяц и число последнего года срока – п. 1 ст. 192, 193
ГК).
Виды сроков разнообразны. Они классифицируются по следующим
основаниям:
 по субъекту установления сроки различаются как законные,
договорные, судебные;
 по правовым последствиям сроки делятся на правообразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие;
 по степени обязательности для сторон гражданского правоотношения
сроки делятся на императивные (неизменяемые) и диспозитивные
(изменяемые);
 по степени распространяемости сроки делятся на общие и
специальные;
 по степени определенности сроки делятся на абсолютно
определенные, относительно определенные и неопределенные;
 по назначению сроки делятся на сроки осуществления гражданских
прав, сроки исполнения обязанностей и сроки защиты гражданских прав;
 сроки осуществления гражданских прав делятся на сроки
существования гражданских прав, пресекательные сроки, претензионные
сроки, гарантийные сроки, сроки годности, сроки службы, сроки реализации
товаров, сроки хранения товаров;
 сроки исполнения обязанностей делятся на общие и промежуточные.
63
Сроки защиты гражданских прав – это сроки, установленные законом
для требования от компетентных органов принудительного осуществления
нарушенного права субъекта.
При изучении данной темы следует обратить внимание не только на
классификацию сроков, но и на их определение, порядок исчисления. При
ответе на экзамене и на зачете следует приводить примеры сроков,
изложенные в статьях ГК РФ.
5
Под исковой давностью понимают срок для защиты права по иску
лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК). В период исковой давности
государственные органы, в частности суд, должны способствовать
восстановлению нарушенного права субъекта путем удовлетворения
требования, указанного в его иске. Истечение срока давности погашает право
истца на защиту его интересов в принудительном юрисдикционном порядке.
Значение срока исковой давности как гражданско-правового института
заключается в том, что этот институт стимулирует своевременное
осуществление участниками гражданского оборота своих прав и тем самым
служит упорядочению и укреплению хозяйственного оборота. Правила,
касающиеся срока исковой давности (см. п. 2 ст. 199 ГК):
 требование о защите нарушенного права принимается к
рассмотрению судом независимо от истечения срока исковой давности;
 исковая давность применяется по заявлению стороны в споре;
 заявление о применении исковой давности должно быть сделано до
вынесения судом решения по делу;
 истечение срока исковой давности служит основанием для
отклонения ответчиком требования истца;
 при отсутствии заявления ответчика об истечении срока исковой
давности на суде иск подлежит удовлетворению, несмотря на то, что срок
исковой давности по требованию истек.
Понятие исковой давности связано с двумя понятиями: право на иск в
материальном смысле – это право добиваться от суда принудительной
защиты и право на иск в процессуальном смысле – это право на обращение в
суд. Разница между ними заключается в том, что право в материальном
смысле погашается по истечении определенного срока, а право на иск в
процессуальном смысле не ограничено во времени.
Существует два вида срока исковой давности: общий срок (он равен
трем годам – ст. 196 ГК) и специальные сроки – измененные по отношению к
общему сроку – ст. 197 ГК. Пример специальных сроков: для исков о
применении последствий недействительности ничтожных сделок (п. 1 ст. 181
ГК), для требования о безвозмездном устранении недостатков по договору
бытового подряда (п. 2 ст. 737 ГК), установлен срок и два, и пять, и десять
лет. Срок, равный одному году, установлен по искам кредиторов, не
получивших уведомления о продаже предприятия, а также о признании
договора о продаже предприятия недействительным (п. 3 ст. 562 ГК). Срок в
64
два года установлен для требования, вытекающего из договора
имущественного страхования (ст. 966 ГК). Имеются и другие случаи
специальных сроков.
Сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть
изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК).
Правила исковой давности распространяются на все гражданские
правоотношения. Исключения из правил (ст. 208 ГК):
 требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных
прав и личных неимущественных благ;
 требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
 требования о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью
граждан;
 требования собственника или другого владельца об устранении
нарушений его прав, не связанных с лишением владения.
На перечисленные выше требования срок исковой давности не
распространяется. Это значит, что они могут быть удовлетворены судом в
любое время.
6
По общему правилу срок исковой давности начинает исчисляться с
того дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права (п. 1 ст. 200 ГК). Исключения из этого правила могут быть лишь в
случаях, установленных законом. Например, это касается обязательственных
отношений:
 по обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока
исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательства;
 по обязательствам с неопределенным сроком исполнения или если срок
определен моментом востребования, течение срока исковой давности начинается
с момента возникновения у кредитора права предъявления своего требования к
должнику об исполнении обязательства;
 при предоставлении должнику льготного срока для исполнения
требования кредитора исчисление срока исковой давности начинается после
окончания льготного срока;
 при поставке товаров ненадлежащего качества течение срока исковой
давности начинается со дня установления покупателем недостатков в
поставленных ему товарах, а точнее, со дня составления соответствующего
акта об этих недостатках;
 по регрессным обязательствам течение срока исковой давности
начинается с момента исполнения основного обязательства;
 по требованиям, предъявляемым отправителями грузов к их
перевозчикам, течение срока исковой давности начинается с момента
получения ответа на претензию или по истечении срока, установленного для
ответа на претензию.
65
При проработке вопроса о начале течения сроков исковой давности
следует изучить ст. 200 (пп.2, 3), 314, 797 ГК РФ.
7
В
случае
возникновения
обстоятельств,
препятствующих
предъявлению
иска,
возможны
приостановление,
перерыв
и
восстановление срока исковой давности.
Срок исковой давности приостанавливается в следующих случаях
(п. 1 ст. 202 ГК):
 если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и
непредотвратимое обстоятельство – непреодолимая сила;
 если одна из сторон обязательства находится в составе Вооруженных
Сил, переведенных на военное положение;
 в случае установления Правительством РФ отсрочки исполнения
данного обязательства – моратория;
 в
силу
приостановления
действия
нормативного
акта,
регулирующего соответствующие отношения.
Перечисленные выше препятствия для предъявления иска
принимаются во внимание судом лишь в том случае, если они возникли в
последние шесть месяцев срока исковой давности, а если срок исковой
давности равен шести месяцам, то в течение всего срока исковой давности (п.
2 ст. 202 ГК).
Последствия приостановления срока исковой давности: после
прекращения обстоятельства, послужившего причиной приостановления
исковой давности, течение срока продолжается. При этом оставшаяся часть
срока исковой давности удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой
давности равен шести месяцам, то до конца этого срока (п. 3 ст. 202 ГК).
При перерыве исковой давности (ст. 203 ГК) время, истекшее до
наступления обстоятельства, послужившего основанием для перерыва, не
засчитывается в давностный срок. Он начинает течь заново и продолжается в
течение времени, предусмотренного законом. Основанием для перерыва
срока исковой давности являются следующие два обстоятельства:
 предъявление кредитором в суд иска;
 признание долга должником.
Пропущенный срок исковой давности может быть восстановлен судом,
если причина пропуска срока исковой давности будет признана судом
уважительной (ст. 205 ГК). Восстановление пропущенного срока исковой
давности является исключительной мерой и применяется лишь при
следующих условиях:
 пропуск срока был связан с личностью должника;
 обстоятельства, послужившие причиной пропуска срока исковой
давности, возникли в последние шесть месяцев срока исковой давности, а
если этот срок был равен шести месяцам, то в течение всего этого срока.
66
Должник, исполнивший обязательство по истечении срока исковой
давности, не вправе требовать исполненного обратно (ст. 206 ГК). При
истечении срока исковой давности по требованию, связанному с главным
обязательством, истекает срок требования и по дополнительному
обязательству, обеспечивающему исполнение главного обязательства (ст. 207
ГК).
Если иск оставлен судом без рассмотрения, то начавшееся течение
срока исковой давности до предъявления иска продолжается в общем
порядке (ст. 204 ГК).
Тема 7
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Основные вопросы темы:
1. Общие положения о праве собственности
2. Основания возникновения права собственности и других вещных
прав.
3. Прекращение права собственности и других вещных прав.
4. Право частной собственности
5. Право государственной и муниципальной собственности
6. Право общей собственности
7. Защита права собственности
1
В вещных правах реализуются отношения собственности. Под
вещным правом следует понимать право, обеспечивающее удовлетворение
интересов управомоченного лица путем непосредственного воздействия на
вещь, находящуюся у него, без содействия других лиц. Все вещные права
делятся на две группы:
 права собственников;
 права несобственников.
Вещным правам присущи следующие признаки:
 они абсолютны; носителю абсолютного права противостоит
неопределенное количество обязанных лиц, что означает: собственник может
потребовать от любого лица, чтобы он не совершал действия, мешающие ему
осуществлять
правомочия
собственника.
В обязательственном же праве уполномоченный субъект вправе требовать
содействия для осуществления своих прав лишь от конкретного обязанного
ему лица;
 объектами вещных прав являются вещи, а объектами
обязательственных прав – действия;
 для защиты всех вещных прав, независимо от того, в какой они
находятся группе, используются одни и те же способы защиты.
67
Между тем вещные права, входящие в две указанные группы,
различаются объемом полномочий: наиболее полные полномочия имеют
собственники – они могут совершать любые действия, не противоречащие
нормам права и не нарушающие права других лиц. Права же субъектов
других вещных прав ограничены законом. Вещные права бессрочны.
Требования, вытекающие из вещного права, удовлетворяются в первую
очередь по сравнению с требованиями, вытекающими из обязательственного
права. Вещное право существовало как в законодательстве царской России,
так и после Октябрьской революции (в ГК 1922 г. был специальный раздел,
посвященный вещному праву). Это понятие было исключено из
законодательства в 1961 г. Появилось оно вновь лишь в 1990 г. в Законе
РСФСР
«О собственности», а затем вошло в Основы гражданского законодательства
1991 г.
Значение вещного права состоит в том, что оно закрепляет отношение
лица к вещи, позволяя носителю вещного права удовлетворять свои интересы
с помощью этой вещи.
Собственность – это экономическая категория, отражающая отношения
между людьми по поводу вещей. Собственность характеризуется
следующими признаками:
 это общественное отношение;
 имущественное отношение;
 волевое отношение.
Понятие «право собственности» принято рассматривать в двух
смыслах: объективном и субъективном. Под правом собственности в
объективном смысле понимают совокупность правовых норм, регулирующих
отношения между людьми по поводу вещей. Эти нормы образуют
подотрасль гражданского права. Под правом собственности в субъективном
смысле понимают закрепленную за собственником возможность
осуществлять свои полномочия в своих интересах, не противореча закону.
Понятие «содержание права собственности» относится к праву
собственности в субъективном смысле. Содержание права собственности –
это:
 владение – фактическое обладание вещью (различают законное и
незаконное владение, титульное владение, добросовестное и
недобросовестное владение);
 пользование – право на извлечение из вещи ее полезных свойств в
процессе личного или производственного потребления;
 распоряжение – право определять юридическую судьбу вещи (п. 1 ст.
209 ГК).
Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором
(п. 1 ст. 228 ГК). Передача вещи осуществляется следующими способами:
68
 вручением самой вещи или символической передачей ее (например,
вручение ключей от квартиры ее покупателю);
 сдачей вещи на почту для ее отправки (например, при отправке
посылки, бандероли);
 сдачей вещи в транспортную организацию для доставки другому
лицу.
В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной
регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента
такой регистрации, если иное не установлено законом (п. 2 ст. 223 ГК). При
передаче вещи путем вручения вещь считается врученной приобретателю с
момента ее фактического поступления во владение приобретателя (п. 1 ст.
224 ГК). К передаче вещи приравнивается передача коносамента или иного
товарораспорядительного документа на нее (п. 3 ст. 224 ГК).
В процессе передачи вещи от одного лица другому возможна ее
случайная гибель в результате различных обстоятельств. И тогда встает
вопрос: кто будет нести убытки в связи с ее гибелью? Риск случайной гибели
или случайного повреждения имущества несет его собственник, если иное не
предусмотрено законом или договором. А собственником вещи считается тот
из участников договора, кто владел ею в момент ее гибели (ст. 211 ГК). На
собственнике лежит также бремя содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.
Понятие «форма права собственности» употребляется как в
Конституции РФ, так и в других законодательных актах. Однако определение
этого понятия в законодательстве отсутствует. Под формой права
собственности следует понимать особенность правового режима объекта
применительно к определенным видам субъектов гражданского права.
Различаются следующие формы права собственности:
 частная (она подразделяется на собственность граждан и
юридического лица);
 государственная (субъектами ее являются Российская Федерация, ее
субъекты, а также города федерального значения Москва и СанктПетербург);
 муниципальная
(субъектами
ее
являются
муниципальные
образования, в которых имеются органы самоуправления: города,
поселки и т.д.).
Наряду с понятием «форма права собственности» существует понятие
«вид права собственности». Определение этого понятия в законодательстве
также отсутствует. Под видом права собственности следует понимать
указание на то, какое количество субъектов владеет одним и тем же
объектом. Так, если вещью владеет один субъект, то это будет право личной
собственности, а если этой вещью владеют несколько субъектов, то это
будет право общей собственности. Право общей собственности, в свою
очередь, делится на две разновидности: право совместной собственности и
право долевой собственности.
69
2
Под основаниями возникновения права собственности понимают
определенные юридические факты. Основания делятся на две группы:
 первоначальные – не зависящие от прав предшествующего
собственника на данную вещь;
 производные – при которых право собственности основывается на
праве предшествующего собственника (чаще всего по договору
с ним).
К первоначальным основаниям возникновения права собственности
относятся следующие факты: изготовление новой вещи (п. 1 ст. 218 ГК);
переработка или спецификация (ст. 220 ГК); обращение в собственность
общедоступных для сбора вещей (ст. 221 ГК); приобретение права
собственности на бесхозяйное имущество (п. 3 ст. 218, ст. 225 и 226, п. 1 ст.
235, ст. 236 ГК); находка вещи (ст. 227–229 ГК); задержание безнадзорных
животных и содержание их (ст. 230–232 ГК); обнаружение клада (ст. 233 ГК);
приобретательская давность (ст. 234 ГК); приобретение права собственности
на самовольную постройку (ст. 222 ГК).
К производным основаниям возникновения права собственности
относятся следующие юридические факты: национализация (ч. III п. 2 ст.
235, ст. 306 ГК); приватизация (ст. 217, ч. II п. 2 ст. 235 ГК); приобретение
права собственности на имущество юридического лица при его
реорганизации и ликвидации (п. 7 ст. 63, п. 2 ст. 218 ГК); обращение
взыскания на имущество собственника по обязательствам (пп. 1, 2 ст. 238
ГК); реквизиция (ст. 242 ГК); конфискация (ст. 243 ГК); выкуп недвижимого
имущества в связи с изъятием земельного участка (ст. 239 ГК); выкуп
бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей (ст. 240 ГК); выкуп
домашних животных при ненадлежащем обращении с ними (ст. 241 ГК);
приобретение права собственности в порядке наследования (п. 2 ст. 218 ГК).
3
Под основанием прекращения права собственности понимают
юридические факты, перечисленные в ст. 235 ГК. Их следует изучить
самостоятельно.
Сравнивая перечни оснований возникновения и прекращения права
собственности, можно заметить, что некоторые из них повторяются. Это
объясняется тем, что у одних лиц приведенное основание прекращает право
собственности, а у других – способствует возникновению его.
4
Право собственности граждан относится к частной форме
собственности.
Понятие
«частная
собственность»
в
советском
законодательстве отсутствовало.
Под правом частной собственности в объективном смысле понимают
совокупность норм, регулирующих отношения по осуществлению
70
гражданами трех полномочий собственника. Эти нормы составляют институт
права собственности граждан.
Под правом собственности граждан в субъективном смысле понимают
предусмотренную законом возможность граждан своими действиями
осуществлять три полномочия собственника в пределах, установленных законом.
Основным источником возникновения права собственности гражданина
является его трудовая деятельность. Однако основания возникновения
права собственности и способы закрепления ее за ним зависят от трудового
статуса гражданина: является ли он наемным работником, либо
индивидуальным предпринимателем, либо предпринимателем, создавшим
юридическое лицо.
Так, если гражданин является наемным работником, то регистрация его
собственности, за исключением некоторых объектов (например, объектов
недвижимости, личного транспорта), не требуется. Если гражданин
занимается
предпринимательской
деятельностью
с
образованием
юридического лица, то это юридическое лицо подлежит государственной
регистрации.
В собственности граждан могут быть разные объекты. К основным
положениям, касающимся объектов права собственности граждан, можно
отнести:
 в собственности граждан могут быть любые объекты, за
исключением указанных в законе (п.1 ст. 213 ГК);
 количество и качество объектов, которые могут находиться у
граждан, не ограничено, кроме случаев, указанных в законе (п. 3 ст. 55
Конституции РФ, абзац 2 п. 2 ст.1; пп. 1, 2 ст. 213 ГК);
 ограничения в количестве и качестве объектов, которые могут быть в
собственности граждан, допускаются лишь в интересах защиты
конституционного строя, обороны страны, нравственности, здоровья и
интересов других лиц;
 сделки граждан с недвижимостью подлежат государственной
регистрации, а собственник недвижимости облагается налогом;
 транспортные средства и оружие, принадлежащие гражданам,
подлежат специальной регистрации;
 на приобретение некоторых объектов гражданам требуется получить
специальное разрешение (это касается, например, приобретения
огнестрельного охотничьего оружия, сильно действующих ядов и др.);
 граждане, содержащие домашний скот, должны соблюдать
ветеринарные и санитарные правила;
 граждане, являющиеся собственниками земельного участка, обязаны
заботиться о плодородии земли;
 правила, по которым граждане получают дивиденды от акционерного
общества, определяются учредительными документами акционерного
общества.
71
Осуществление права собственности гражданином происходит по
принципу: ему разрешено все, что не запрещено законом.
Законодатель выделяет права собственников и несобственников на два
недвижимых объекта: земельные участки и жилые помещения. Причем,
права на земельные участки регулируются не только ГК РФ, но и Земельным
кодексом РФ.
Права собственников на недвижимые объекты:
I. Права собственников на земельные участки. Эти права регулируются
гл. 17 ГК РФ, в качестве субъектов этих прав могут быть покупатели,
наследники, приватизаторы земельных участков. Суть этих прав:
а) собственник земельного участка вправе распоряжаться им, если
земля не исключена и не ограничена в обороте (п. 1 ст. 260 ГК РФ);
б) установленные цели использования земельного участка не должны
нарушаться его собственниками;
в) права собственности на земельные участки распространяются на его
поверхностный слой, водные объекты и растения, находящиеся на нем
(п. 2 ст. 261 ГК РФ), и на все, что находится на поверхности этого участка (п.
3 ст. 261 ГК РФ);
г) собственник земельного участка может возводить на ней здания и
сооружения, осуществлять их перестройку и снос, разрешать строительство,
но при условии соблюдения градостроительных и строительных норм, а
также требований о целевом назначении участка (п.1 ст. 263 ГК РФ);
д) при переходе права собственности на здание, принадлежащее
собственнику земельного участка, переходит право собственности на
земельный участок, занятый под этим зданием (ст. 273 ГК РФ);
е) собственник недвижимости, находящийся на чужом земельном
участке, и его преемники, могут пользоваться этим участком,
предоставленным под эту недвижимость (п. 1, п. 2 ст. 271 ГК РФ);
ж) обращение взыскания на земельный участок допускается только на
основании решения суда (ст. 278 ГК РФ);
з) земельный участок может быть изъят у его собственника для
государственных и муниципальных нужд.
II. Права собственников на жилые помещения. Эти права изложены в
главе 18 ГК РФ. Они сводятся к следующему:
а) собственник жилого помещения должен осуществлять три
полномочия собственника в соответствии с назначением жилого помещения,
т.е. использовать его только для проживания (п. 1 ст. 288 ГК РФ);
б) жилое помещение предназначено для проживания граждан – самого
собственника, членов его семьи, а также других граждан, которым он сдает
это помещение (п. 2 ст. 288 ГК РФ);
в) собственнику квартиры в многоквартирном доме принадлежит также
доля общего имущества дома (ст. 289, 290 ГК РФ);
г) собственники квартир в многоквартирном доме могут создавать
товарищества собственников жилья – юридическое лицо, обеспечивающее
72
эксплуатацию этого дома (ст. 291 ГК РФ). Товарищество собственников
жилья является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в
соответствии с законом о товариществах собственников жилья;
д) если собственник жилого помещения систематически нарушает
права и интересы соседей, либо обращается с жилым помещением
ненадлежащим образом, либо не производит ремонт этого помещения без
уважительной причины, орган местного управления может принять решение
о продаже такого помещения с публичных торгов и с выплатой собственнику
вырученных денег (ст. 293 ГК РФ).
Право собственности юридических лиц относится к частной форме
собственности. Юридические лица, за исключением унитарных предприятий
и учреждений, финансируемых собственником, являются единственными
собственниками своего имущества (пп. 3, 4 ст. 213 ГК). Это значит, что
никакой собственности (в том числе и долевой) у учредителей (участников)
юридического лица на его имущество по общему правилу не возникает.
Под правом собственности юридических лиц в объективном смысле
понимают совокупность правовых норм, закрепляющих три полномочия
собственника. Эти нормы образуют институт права собственности
юридических лиц. Под правом собственности юридических лиц в
субъективном смысле понимают предусмотренную законом возможность
юридических лиц своими действиями осуществлять три полномочия
собственника.
Основаниями приобретения и прекращения права собственности
юридических лиц являются общие основания, предусмотренные в ГК РФ.
Однако законом могут устанавливаться и иные способы формирования
собственности (п. 3 ст. 212 ГК), например, собственность благотворительных
организаций
может
формироваться
за
счет
благотворительных
пожертвований, средств, поступивших из государственного и местного
бюджетов. Указанные основания закреплены в законе (ст. 15 Закона РФ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).
Объектом права собственности юридических лиц может быть любое
имущество, за исключением того, которое по закону может быть только в
государственной или муниципальной собственности. В отношении объектов,
которые могут находиться в собственности юридических лиц, действуют
положения, указанные при рассмотрении вопроса об объектах права
собственности граждан. Это касается количества и стоимости вещей (пп. 1, 2 ст.
213 ГК). Кроме того, в ГК РФ сказано о том, что коммерческие и
некоммерческие организации, кроме государственных и муниципальных
предприятий, а также учреждений, финансируемых собственником, являются
собственниками не только имущества, переданного им в качестве вкладов их
учредителями (участниками), но и приобретенного этими юридическими
лицами по иным основаниям (п. 3 ст. 213 ГК).
Особое положение занимает имущество религиозных организаций. Эти
организации являются собственниками приобретенного ими имущества и
могут использовать его для достижения целей, предусмотренных их
73
учредительными документами. При ликвидации такой организации
имущество не возвращается их учредителям, поскольку они перестают быть
его собственниками в момент передачи другим организациям (п. 4 ст. 213 ГК).
Имущество юридических лиц, приобретенное незаконно, должно быть
отчуждено собственником в течение одного года (ст. 238 ГК). Это положение
распространяется и на других субъектов гражданского права.
Имущество юридических лиц делится на основные и оборотные
средства и подлежит бухгалтерскому учету юридического лица.
Особенности права собственности юридических лиц заключаются в
следующем:
 объем полномочий юридического лица как собственника своего
имущества зависит от того, является оно коммерческим или некоммерческим
(у коммерческих организаций объем полномочий больше, чем у
некоммерческих, поскольку первые обладают общей правоспособностью, а
вторые – специальной правоспособностью);
 юридические лица, собственники своего имущества, осуществляют
полномочия собственников в процессе деятельности их органов (например,
при голосовании членов этих юридических лиц по вопросу дивидендов на
общих собраниях);
 собственники юридического лица сами определяют пределы своих
полномочий, закладывая их в учредительные документы, руководствуясь
нормами права и своими интересами;
 учредители юридических лиц – собственников имущества не имеют
вещного права на имущество этих юридических лиц (они имеют лишь
обязательственные права).
Юридические лица различных организационно-правовых форм имеют
свои правила, регулирующие их полномочия как собственников. Они
касаются следующих организационно-правовых форм:
 хозяйственных обществ и товариществ;
 кооперативов;
 общественных, религиозных и благотворительных организаций;
 объединений юридических лиц.
5
Государство как субъект права собственности занимает особое
место среди других субъектов собственности.
Объясняется это следующими обстоятельствами:
 государство до 90-х годов прошлого века было собственником
подавляющей части имевшегося в стране имущества, а государственная
собственность признавалась ведущей по отношению к другим формам
собственности;
 государство как собственник имело ряд преимуществ по сравнению с
другими собственниками;
 государство как собственник было единым;
74
 в настоящее время положение изменилось: государство стало
множественным субъектом, часть его имущества передана другим субъектам,
а его полномочия собственника уравнены с полномочиями других субъектов.
Под правом государственной собственности в объективном смысле
понимают совокупность правовых норм, закрепляющих три полномочия
собственника Российской Федерации и ее субъектов по отношению к
государственному (общенародному) имуществу. Эти нормы образуют
институт
права
государственной
собственности.
Под
правом
государственной собственности в субъективном смысле понимают
принадлежащие государству три полномочия собственника, которые
осуществляются с учетом общенародных интересов. Государственное
имущество
должно
использоваться
субъектами
государственной
собственности по его целевому назначению.
Субъектами права государственной собственности являются:
Российская Федерация и субъекты Российской Федерации. К субъектам
Российской Федерации относятся республики, края, области, автономные
области, автономные округа, города федерального значения Москва, СанктПетербург, Севастополь. Часть субъектов, за исключением республик,
объединяется
двумя
понятиями:
«национально-государственные
образования» и «административно-территориальные образования».
Объекты права государственной собственности имеют свои
особенности:
 их круг не ограничен;
 в круг объектов права государственной собственности входит
имущество, составляющее исключительную собственность государства
(которая используется только в интересах народа или для обслуживания
особых государственных нужд, она не может находиться в частной
собственности). К таким объектам относятся недра, лесной фонд, водные
ресурсы, ресурсы континентального шельфа и другие природные объекты;
объекты культурно-исторического наследия, имущество государственной
казны, объекты ядерной энергетики, ядовитые и наркотические вещества и
т.д. Круг этих объектов определен в ст. 71 Конституции РФ. Правомерность
выделения объектов, являющихся достоянием народа (лечебнооздоровительные местности и курорты), и особо ценных объектов
национального наследия в особую группу объектов государственной
собственности ставится под сомнение некоторыми цивилистами, несмотря на
то, что этим объектам посвящены специальные законы;
 имущество, находящееся в собственности государства, делится на
две части: закрепленное за юридическими лицами на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления и не закрепленное за юридическими
лицами (оно составляет государственную казну);
 в государственную казну входят средства федерального бюджета,
Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования и других
75
внебюджетных фондов Российской Федерации, Фонда Центрального Банка
РФ, золотой запас, Алмазный фонд, валютный фонд;
 объектом взыскания кредиторов по долгам государства может быть
только имущество, не закрепленное за юридическими лицами. Таким
объектом являются средства бюджета;
 имущество, являющееся государственной собственностью, подлежит
пообъектной регистрации в соответствующем реестре федеральной
государственной собственности (собственности субъектов Российской
Федерации). Реестр этот ведется Росимуществом.
Основания (способы) возникновения и прекращения права
государственной собственности делятся на две группы:
 общегражданские (характерные и для других субъектов гражданского
права);
 специальные способы (характерные только для государства).
К специальным основаниям возникновения государственной
собственности относятся: национализация, реквизиция, взимание налогов и
обязательных платежей, переход государству по праву наследования
выморочного имущества, принудительное изъятие имущества, в том числе
путем выкупа его. Специальным основанием прекращения права на
государственное имущество является его приватизация. Правовое
регулирование приватизации осуществляется специальными законами.
Государство осуществляет права собственника, реализуя три
полномочия собственника. Действует оно при этом в хозяйственном обороте
через свои органы, обладающие соответствующей компетенцией. Главным
среди них является Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом (Росимущество).
Право муниципальной собственности так же, как и право
государственной
собственности,
относится
к
праву
публичной
собственности. Это самостоятельная форма права собственности. Три
полномочия собственника в данной форме права собственности
осуществляются представительным органом с учетом мнения населения
муниципального образования и в его интересах. Как уже вам известно,
муниципальным образованием является такое образование, в котором
имеется орган самоуправления. К таким образованиям относятся: города,
районы в городах, поселки, деревни и др.
Субъектами права
муниципальной
собственности являются
муниципальные образования. Управление муниципальной собственностью
осуществляется органами трех видов:
 представительными (выборными органами);
 органами местного самоуправления;
 муниципальными предприятиями и учреждениями, за которыми
закреплена муниципальная собственность на праве хозяйственного ведения
или оперативного управления.
76
Объекты права муниципальной собственности разнообразны по своему
составу: это средства местного бюджета, внебюджетные фонды, имущество
органов самоуправления, муниципальные земли, природные ресурсы,
находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия
и учреждения, муниципальные банки, муниципальный жилищный фонд и др.
Особенности муниципального имущества:
 муниципальное имущество, подобно государственному, делится на
две части: одна часть закреплена за муниципальными предприятиями и
учреждениями на праве хозяйственного ведения или праве оперативного
управления, вторая – составляет казну муниципального образования,
включающую в себя средства местного бюджета и иное муниципальное
имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и
учреждениями;
 среди объектов муниципальной собственности есть такие, которые
являются исключительно муниципальной собственностью, т.е. изъяты из
гражданского товарооборота. Это муниципальные учреждения образования,
здравоохранения, культуры, спорта;
 объекты муниципальной собственности предназначены для решения
вопросов местного значения: для удовлетворения жилищно-коммунальных,
социально-культурных, бытовых и иных потребностей населения данной
территории, т.е. имеют целевой характер.
Основания возникновения права муниципальной собственности
делятся на два вида: общегражданские и специальные. К специальным
основаниям относятся:
 поступление денежных средств от приватизации;
 денежные суммы, уплаченные в виде налогов и штрафов;
 плата за пользование природными ресурсами;
 государственное имущество, переданное в муниципальный фонд;
 денежные средства, отчисленные Российской Федерацией от
собранных налогов, и денежные средства, выделенные ею для реализации
отдельных государственных полномочий;
 имущество, которое не может принадлежать собственнику (ст. 238 ГК);
 имущество, выкупленное у собственника.
Полномочия органов местного самоуправления по управлению
муниципальной собственностью сводятся к следующим действиям:
 передача муниципальной собственности во временное или
постоянное пользование физическим лицам или ее отчуждение, т.е.
совершение сделок с муниципальным имуществом;
 создание муниципальных предприятий и учреждений;
 определение цели, условий, порядка деятельности предприятий и
учреждений, находящихся в муниципальной собственности;
 самостоятельное распоряжение средствами местного бюджета;
77
 осуществление
приватизации
недвижимого
муниципального
имущества (доходы от приватизации полностью поступают в местный
бюджет).
6
Под общей собственностью понимается принадлежность одного и того
же имущества одновременно нескольким лицам (сособственникам). Право
общей собственности возникает на неделимые вещи (ч. 1 ст. 133 ГК), а также
в силу указания закона (примером являются многие ценные бумаги). Общей
собственностью могут быть и делимые вещи, если это предусмотрено
законом либо соглашением сособственников (например, договором о
совместной деятельности).
Существует два вида общей собственности: долевая и совместная (п. 2
ст. 244 ГК). Долевой собственностью называют общую собственность, в
которой каждому сособственнику принадлежит определенная доля.
Совместной собственностью называют общую собственность, в которой доли
ее сособственников заранее не определены, но могут быть выделены при ее
разделе.
Особенности правового регулирования долевой собственности:
 доли сособственников считаются равными, если иное не вытекает из
закона (п. 1 ст. 245 ГК);
 при решении вопроса об осуществлении правомочий собственников
каждый сособственник имеет один голос;
 права сособственников должны осуществляться по взаимному
согласию всех сособственников (п. 1 ст. 246 ГК);
 разногласия сособственников по поводу осуществления ими прав
собственника разрешаются судом (п. 1 ст. 247 ГК);
 каждый сособственник распоряжается своей долей общей
собственности по своему усмотрению, но в случае отчуждения ее он
должен предложить свою долю сначала своему сособственнику (это
называется правом преимущественной покупки) и лишь после его
отказа может продать свою долю другому лицу (п. 2 ст. 246, п. 1 ст.
250 ГК);
 предложение покупки своему сособственнику должно быть сделано в
письменной форме, срок для ответа на предложение покупки
определен: 10 дней (для движимого имущества) и 30 дней (для
недвижимого имущества) (п. 2 ст. 250 ГК);
 при нарушении права преимущественной покупки любой
сособственник долевой собственности в течение трех месяцев имеет
право потребовать в судебном порядке перевода на себя прав
покупателя (п. 3 ст. 250 ГК);
 уступка преимущественного права покупки доли не допускается (п. 4
ст. 250 ГК);
78
 сособственник долевой собственности вправе требовать выдела
своей доли из общей долевой собственности в натуре, а в случае
невозможности этого – денежной компенсации своей доли (пп. 2, 3
ст. 252 ГК);
 плоды, продукция и доходы от использования имущества,
находящегося в долевой собственности, поступают в состав общего
имущества и распределяются между собственниками соразмерно их
долям (ст. 248 ГК);
 каждый сособственник обязан нести расходы соразмерно своей доле
имущества (ст. 249 ГК).
Особенности правового регулирования совместной собственности (п. 2,
3 ст. 253 ГК):
 участники совместной собственности сообща владеют и пользуются
общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением
между ними;
 совместной собственность может быть лишь в случаях,
предусмотренных законом. Она может быть переведена договором в
долевую собственность;
 совместная собственность может иметь место только лишь в трех
случаях: как собственность супругов; собственность членов
крестьянского (фермерского) хозяйства; имущество общего
пользования, приобретенное или созданное садоводческим,
огородническим или дачным некоммерческим товариществом (п. 2
ст. 4 Федерального закона РФ от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» - Закон утрачивает силу с 01.01.2019 г.);
 сособственники пользуются собственностью сообща;
 сделки по распоряжению совместным имуществом может совершить
каждый сособственник, согласие остальных сособственников на это
презюмируется. Однако совершение сделки в отношении совместной
собственности одним из сособственников без получения согласия
остальных является основанием для признания такой сделки
недействительной;
 доли в совместной собственности определяются лишь при ее разделе,
и, как правило, должны быть равными.
Особенности совместной собственности супругов: совместной
собственностью супругов считается лишь имущество, нажитое супругами в
период совместной жизни (все имущество, нажитое супругами до брака,
считается раздельной собственностью каждого из них). Взыскание по долгам
одного супруга может быть обращено лишь на имущество этого супруга, а на
общее имущество лишь в случае, если этот супруг делал долги в интересах
семьи (более подробно с правом совместной собственности супругов можно
будет ознакомиться при изучении семейного права) (ст. 256 ГК).
79
О совместной собственности членов крестьянского хозяйства
необходимо знать следующее (ст. 257, 258 ГК): совместной собственностью
членов крестьянского (фермерского) хозяйства считается имущество,
предназначенное для предпринимательской деятельности в целях извлечения
прибыли. В это имущество входят: земельный участок, насаждения,
постройки и сооружения, скот продуктивный и рабочий, транспортные
средства, сельскохозяйственная техника и др. Членами крестьянского
хозяйства являются трудоспособные члены семьи и другие граждане,
совместно ведущие это хозяйство (лица, не достигшие трудового
совершеннолетия, и лица пенсионного возраста не могут быть членами
крестьянского хозяйства). Особенности правомочий членов крестьянского
хозяйства как собственников:
 плоды, продукты и доходы, полученные в результате хозяйственной
деятельности, являются общим имуществом его членов;
 общее имущество используется членами крестьянского хозяйства по
взаимному соглашению;
 сделки по распоряжению имуществом хозяйства совершаются главой
хозяйства либо иным доверенным лицом;
 выдел имущества одному из участников крестьянского хозяйства
возможен лишь путем выплаты его доли (срок выплаты денежной
компенсации – пять лет), а не путем выделения имущества в натуре
(при этом все доли участников считаются равными);
 крестьянское хозяйство прекращает свою деятельность лишь в
случае выхода из него всех членов (при этом общее имущество и
земельный участок делятся поровну между участниками
крестьянского хозяйства);
 порядок наследования имущества крестьянского хозяйства определен
ст. 1179 ГК РФ.
7
Под гражданско-правовой формой защиты вещных прав понимают
совокупность средств, предусмотренных для этого гражданским
законодательством. Эти средства классифицируются на виды, образуя
систему средств защиты вещных прав.
Система гражданско-правовой защиты включает в себя следующие
три вида способов:
 вещно-правовые способы защиты. К этим способам относятся
виндикационный и негаторный иски;
 обязательственно-правовые способы защиты. К ним относятся
способы защиты, основанные на охране прав участников гражданской
сделки, а также способы, применяемые для возмещения причиненного вреда
собственнику, возврата неосновательно приобретенного или сбереженного
имущества. Суть этих способов заключается в подаче в суд соответствующих
исков;
80
 способы защиты прав собственника, вытекающие из общих норм
гражданского права. К ним относятся: иски о признании права
собственности, к которым относятся и иски об освобождении имущества от
ареста (иски об исключении имущества из описи); иски к органам
государственной власти и управления; иски о признании недействительным
акта, нарушающего право собственности; иски о неправомерном
прекращении
права
собственности;
иски о возмещении ущерба, причиненного изъятием имущества
у собственника.
2
Виндикационный иск – это иск об истребовании имущества его
собственником из чужого незаконного владения (ст. 301). Это внедоговорное
требование невладеющего собственника к фактическому владельцу
имущества о возврате последнего в натуре. В правилах, касающихся
виндикационного иска, необходимо выделить следующее:
 условия предъявления виндикационного иска;
 условия удовлетворения виндикационного иска;
 правила проведения расчетов при возврате имущества из
незаконного владения.
Рассмотрим эти положения.
Условия предъявления виндикационного иска:
 предметом иска должна быть индивидуально-определенная вещь;
 истребуемая вещь не должна быть измененной;
 вещь должна находиться во владении другого лица;
 истцом может быть не только собственник вещи, но и ее титульный
владелец;
 истец должен доказать свои права собственника на истребуемую
вещь;
 ответчиком по виндикационному иску должен быть незаконный
владелец, у которого находится вещь (это может быть лицо, самовольно
завладевшее
вещью,
либо
лицо,
которое
приобрело
вещь
у субъекта, не имевшего права распоряжаться этой вещью).
Условия удовлетворения виндикационного иска (п. 1 и 2 ст. 302 ГК РФ):
 вещь всегда может быть изъята из чужого незаконного
недобросовестного владения;
 вещь может быть изъята из чужого незаконного добросовестного
владения лишь в следующих двух случаях:
а)
если вещь была приобретена добросовестным владельцем
возмездно и при этом выбыла из владения собственника против его воли;
б)
если добросовестный владелец приобрел вещь безвозмездно у
лица, которое не имело право ее отчуждать.
Деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть изъяты у
добросовестного приобретателя (п. 3 ст. 302 ГК РФ).
81
Правила проведения расчетов при возврате имущества из незаконного
владения состоят в следующем (ст. 303 ГК РФ):
 недобросовестный владелец вещи обязан возвратить (возместить)
собственнику все полученные им за время пользования ею доходы, а
добросовестный владелец вещи обязан возместить лишь те доходы, которые
он получил с момента, когда узнал о неправомерности своего владения;
 незаконный владелец вещи, понесший расходы на ее улучшение,
вправе требовать от собственника компенсации независимо от того, является
он добросовестным или недобросовестным владельцем вещи;
 добросовестный владелец вещи, улучшивший ее, вправе оставить за
собой такое улучшение, если оно может быть отделено от вещи без ее
повреждения;
 за произведенное ухудшение вещи незаконный владелец, независимо
от того, является он добросовестным или недобросовестным владельцем
вещи, отвечает по правилам внедоговорного обязательства, возникающего
вследствие причинения вреда.
Негаторный иск – это иск собственника (титульного владельца) вещи с
требованием об устранении препятствий в осуществлении прав
собственности, которые хотя и не лишают собственника владения вещью,
однако мешают ему осуществлять правомочия собственника вещи (ст. 304,
305 ГК).
Глава 20 ГК РФ «Защита права собственности и других вечных прав»
заканчивается ст. 306 «Последствия прекращения права собственности в силу
закона». Из нее следует, что в случае принятия закона, прекращающего право
собственности на какой-то объект, убытки собственника возмещает
государство.
Тема 8
ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Основные вопросы темы:
1. Понятие и виды личных неимущественных прав
2. Осуществление и защита личных неимущественных прав
3. Отдельные виды личных неимущественных прав
1
Социальная ценность личных прав состоит главным образом в том, что
они сами по себе, а также гарантии их реального осуществления определяют
положение человека в обществе, а, следовательно, и уровень развития самого
общества. Признанием этого явилось принятие Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г. Всеобщей декларации прав человека, а также 16
декабря 1966 г. Международного пакта о гражданских и политических
правах, вступившего в действие для СССР и для России в 1976 г.
82
Следует иметь в виду, что целостная правовая регламентация
государством личных прав обусловлена не только соображениями
гуманитарного или политического характера, но и экономическими
причинами. Переход к экономике рыночного типа и связанная с ним свобода
предпринимательской деятельности создают основу экономической свободы
личности. Экономическая же свобода неизбежно порождает объективную
потребность в свободе личной, духовной.
Личные неимущественные права в объективном смысле представляют
собой комплексный правовой институт, включающий нормы различных
отраслей права. Основу правового регулирования этих прав составляют
нормы конституционного права, которые закрепляют в целом систему
личных прав граждан, а также устанавливают правовые гарантии их
реального осуществления (гл. 2 Конституции РФ). В соответствии с ч. 2 ст.
19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к
общественным объединениям, а также других обстоятельств. Нормы
уголовного права направлены на борьбу с общественно опасными
посягательствами на важнейшие личные права граждан, такие, как право на
жизнь, здоровье и телесную неприкосновенность, право на честь,
достоинство и деловую репутацию (гл. 16 – 20 УК РФ) и т.д. Нормы
административного, семейного и других отраслей права, жилищного,
экологического и иных отраслей законодательства определяют компетенцию
государственных органов по регулированию личных прав, устанавливают
границы вмешательства в личную сферу, что во многом позволяет
определить пределы осуществления личных прав.
Особую роль в правовом регулировании и охране личных
неимущественных прав призваны сыграть нормы гражданского права.
Регулирование личных прав нормами гражданского права непосредственно
связано с охраной частной (личной) сферы отдельных лиц. Например,
право на личную неприкосновенность можно выделить в государственноправовом смысле как провозглашение самого права и установление общих
гарантий его осуществления (ст. 22 Конституции РФ); в уголовнопроцессуальном смысле - как определение средств, позволяющих обеспечить
реализацию этого права в случае осуществления государством уголовного
преследования против какого-либо лица (ст. 108 УПК РФ), но также и в
гражданско-правовом аспекте, выражающемся, в частности, в существовании
права на неприкосновенность внешнего облика.
Вместе с тем в п. 2 ст. 2 ГК РФ подчеркивается, что неотчуждаемые
права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются
гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих
нематериальных благ.
83
Подавляющее
большинство
личных
неимущественных
(нематериальных) благ должно защищаться гражданским законодательством,
поскольку они, согласно ст. 128 ГК РФ, рассматриваются в качестве одного
из видов объектов гражданских прав. В ст. 150 ГК РФ ГК устанавливается,
что жизнь и здоровье, достоинство личности, личная неприкосновенность,
честь и доброе имя, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни,
неприкосновенность жилища, личная и семейная тайна, свобода
передвижения, свобода выбора места пребывания и жительства, имя
гражданина, авторство, иные нематериальные блага, принадлежащие
гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы
иным способом.
Личные неимущественные права в гражданско-правовом смысле
представляют собой урегулированные нормами права связи между
определенными субъектами по поводу личных неимущественных благ.
Следовательно, личные неимущественные права в гражданском
праве - это субъективные права граждан, возникающие вследствие
регулирования нормами гражданского права личных неимущественных
отношений, не связанных с имущественными.
Личные неимущественные права существуют как субъективные права
и регулируются гражданским правом независимо от их нарушения, поэтому
представление о том, что гражданское право может лишь защищать их, но не
в состоянии регулировать данные отношения, является необоснованным.
При характеристике личных неимущественных прав как субъективных
гражданских прав необходимо отметить, что эти права являются правами
строго личного характера. Это означает, что данные права, согласно ст. 150
ГК РФ, принадлежат гражданину от рождения или в силу закона, являются
неотчуждаемыми и непередаваемы другим лицам иным способом, кроме
случаев, предусмотренных законом, когда в установленном им порядке
личные неимущественные права и другие нематериальные блага,
принадлежавшие умершему, могут осуществляться и защищаться другими
лицами, в том числе наследниками правообладателя.
Кроме того, эти права могут принадлежать только гражданам. Какой
бы теории ни придерживаться при определении сущности юридического
лица, следует признать, что оно является искусственным субъектом права и
потому не может иметь личные права (право на деловую репутацию
непосредственно связано с его имущественными правами и интересами и не
может считаться неимущественным).
Далее, это права неимущественные, никоим образом не связанные с
имущественными правами. Закрепленный ст. 150 ГК РФ перечень
неимущественных благ как объектов гражданских прав с очевидностью
свидетельствует об этом. Важно иметь в виду, что указанный перечень не
является исчерпывающим, поэтому объектами гражданских прав могут
быть и иные нематериальные блага, лишь бы они принадлежали гражданину
от рождения или в силу закона.
84
По своему характеру личные неимущественные права являются
правами
абсолютными.
Следовательно,
управомоченному
лицу
противостоит неопределенный круг лиц, обязанных воздерживаться от каких
бы то ни было нарушений личных неимущественных прав граждан.
Суть гражданско-правовой охраны личной жизни состоит в
обеспечении свободы гражданина определять поведение в индивидуальной
жизнедеятельности по своему усмотрению, что исключает вмешательство в
его личную жизнь со стороны других лиц, кроме случаев, прямо
предусмотренных законом.
Управомоченное лицо осуществляет принадлежащие ему личные
неимущественные права своими фактическими действиями (например,
создает представление у окружающих о собственной репутации) вне рамок
права. В связи с этим для личных неимущественных прав характерно
наличие двух правомочий:
– во-первых, возможности управомоченного лица требовать от
неопределенного круга обязанных лиц воздерживаться от нарушения его
права;
– во-вторых, возможности прибегнуть в случае нарушения его права к
установленным законом мерам защиты.
Таким образом, личные неимущественные права в гражданском праве
представляют собой самостоятельный вид субъективных прав. Они
выполняют
роль
правового
средства
обеспечения
личной
(индивидуальной) сферы гражданина от постороннего вмешательства.
Личные неимущественные права, охраняемые гражданским правом,
должны отвечать определенным критериям, к которым относятся:
– во-первых, индивидуально-личностная направленность этих прав;
– во-вторых, возможность их восстановления или устранения
нарушения данных прав на будущее время.
Индивидуально-личностная направленность рассматриваемых прав
позволяет определить их основу в гражданской правоспособности (ст. 18 ГК
РФ). Поскольку рассматриваемые личные неимущественные права
индивидуализируют в различных аспектах личность гражданина, имеются
все основания отнести их к правам, возможность иметь которые входит в
содержание правоспособности граждан.
Возможность восстановления личных неимущественных прав или
устранения их нарушения на будущее время прямо связана с компенсаторновосстановительной функцией гражданско-правовых средств защиты как
одной из важнейших характеристик метода гражданско-правового
регулирования. Указанным обстоятельством во многом определяются общие
пределы регулирования личных неимущественных прав нормами
гражданского права: если гражданское право не в состоянии защитить те или
иные личные неимущественные права, то и их регулирование в его рамках
теряет всякий смысл. Такого рода отношения должны регулироваться с
помощью других отраслей права.
85
По структурно-функциональному признаку личные неимущественные
права в гражданском праве могут быть классифицированы следующим
образом:
1) личные неимущественные права, обеспечивающие физическое
существование гражданина (физического лица), в том числе право на жизнь,
право на здоровье, право на благоприятную окружающую среду, право на
свободу и личную неприкосновенность;
2) личные неимущественные права, обеспечивающие социальное
существование гражданина (физического лица), включая право на имя
(фамилию, отчество), право на честь, достоинство и деловую репутацию,
право на частную (личную) жизнь, право на свободу передвижения.
По целям осуществления рассматриваемых прав они могут быть
классифицированы следующим образом:
1) личные неимущественные права, обеспечивающие физическое и
психическое благополучие (целостность) личности, в том числе право на
жизнь, право на здоровье, право на физическую и психическую
неприкосновенность, право на благоприятную окружающую среду;
2) права, обеспечивающие индивидуализацию личности в обществе,
включая право на имя, право на индивидуальный облик и голос, право на
честь, достоинство и деловую репутацию;
3) права, обеспечивающие автономию личности (права на тайну и
неприкосновенность личной жизни);
4) права, обеспечивающие охрану результатов интеллектуальной
деятельности личности.
Исходя из предложенных критериев, определяющих предметную
принадлежность личных неимущественных прав гражданскому праву,
представляется возможной следующая их классификация:
1)
личные
неимущественные
права,
направленные
на
индивидуализацию личности управомоченного лица:
– право на имя;
– право на защиту чести и достоинства, а также тесно связанные с ним
право на опровержение и право на ответ;
2) личные неимущественные права, направленные на обеспечение
личной неприкосновенности граждан, включающие:
– право на телесную неприкосновенность и охрану жизни и здоровья
– право на неприкосновенность личного облика;
– право личного изображения;
3) личные неимущественные права, направленные на обеспечение
неприкосновенности и тайны личной жизни граждан:
– право на неприкосновенность жилища;
– право на неприкосновенность личной документации;
– право на тайну личной жизни, в том числе адвокатскую,
медицинскую тайну;
– право на тайну совершения нотариальных и следственных действий;
86
– право на тайну вкладов в банки и иные кредитные организации;
– право на тайну личного общения.
2
Субъект личного неимущественного права осуществляет его на основе
тех же принципов, что и обладатель иных прав абсолютного характера.
Управомоченное лицо в пределах, установленных законом, по своему
усмотрению использует личные блага. Обязанные лица, круг которых
заранее не определен, должны воздерживаться от нарушения
соответствующего личного неимущественного права (например, от
вторжения в личную жизнь гражданина).
Пределы осуществления личных неимущественных прав определяются
законом. Общие пределы устанавливаются ст. 9 и 10 ГК РФ. В то же время
закон при определении границ осуществления конкретных личных
неимущественных прав часто регламентирует не сами пределы возможного
поведения управомоченного лица, а устанавливает границы вмешательства
посторонних лиц в личную сферу. Так, не допускается использование
средств массовой информации для вмешательства в личную жизнь граждан,
посягательства на их честь и достоинство.
В тех случаях, когда закон регулирует рамки возможного поведения
управомоченного лица, они определяются в отдельных случаях также и
нормами морали. Например, неприкосновенность личного облика
гражданина будет защищаться от любых вмешательств со стороны третьих
лиц, кроме случаев, когда его внешний облик нарушает требования
законодательства или противоречит моральным нормам, действующим в
обществе.
Ряд личных неимущественных прав носит строго личный характер и
потому не может осуществляться через представителя. Такие права
прекращаются смертью гражданина и не могут передаваться по наследству.
На требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных
прав, кроме случаев, предусмотренных законом, не распространяется исковая
давность (ст. 208 ГК РФ).
Личные неимущественные права, как и иные права абсолютного
характера, регулируемые нормами гражданского права, существуют
независимо от их нарушения. При нарушении этих прав между
управомоченным лицом и правонарушителем возникают относительные
правоотношения охранительного характера. Порождающим их юридическим
фактом является правонарушение.
Ввиду того что рассматриваемые права возникают по поводу личных
неимущественных благ, они защищаются в основном способами, не
имеющими целью восстановление нарушенной имущественной сферы
потерпевшего лица. Вместе с тем если нарушением личных
неимущественных прав гражданину нанесен имущественный ущерб, то
87
применяются нормы гражданского права, регулирующие ответственность за
причинение вреда (гл. 59 ГК РФ).
Согласно ст. 12 ГК РФ такими способами являются: признание этих
прав; восстановление положения, существовавшего до нарушения права;
пресечение действий, нарушающих право или создающих условия его
нарушения; признание недействительным акта государственного органа или
органа
местного
самоуправления;
прекращение
или
изменение
правоотношения; неприменение судом акта государственного органа или
органа местного самоуправления, противоречащего закону, а также иные
способы, предусмотренные законом, например опровержение сведений,
порочащих честь и достоинство гражданина.
Характерной особенностью перечисленных способов защиты личных
неимущественных прав является то, что они применяются к
правонарушителю независимо от его вины.
Кроме того, в связи с нарушением личных неимущественных прав
потерпевший вправе требовать возмещения морального вреда (ст. 151, п. 5
ст. 152, ст. 1009 – 1101, п. 1 ст. 1251 ГК РФ). За нарушение отдельных
личных неимущественных прав компенсация морального вреда
осуществляется независимо от вины (например, если вред причинен
распространением сведений, порочащих честь и достоинство гражданина).
Компенсация морального вреда осуществляется согласно ст. 151 и 1101
ГК в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется
судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических
или нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда, и с учетом
требований разумности и справедливости.
3
Целью гражданско-правовой охраны личных неимущественных прав
граждан является предоставление их субъектам возможности иметь
определенную автономию от государства, общества, а также различного
рода социальных групп. Такая автономия может иметь двоякое выражение и
обеспечиваться предоставлением гражданину индивидуальной свободы и
неприкосновенности, а также охраной тайны личной жизни.
Индивидуальная
свобода
гражданина
обеспечивается
предоставлением ему ряда личных неимущественных прав, призванных
охранять от постороннего вмешательства различные стороны проявления его
личности (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом).
Например, это права, направленные на индивидуализацию личности
управомоченного лица (право на имя, право на защиту чести и достоинства),
и права, направленные на обеспечение личной неприкосновенности (право на
телесную неприкосновенность, право на охрану жизни и здоровья, право на
неприкосновенность личного облика, право на неприкосновенность личного
изображения).
88
Неприкосновенность и тайна личной жизни гражданина
обеспечиваются предоставлением ему таких личных неимущественных прав,
которые позволяют охранять от постороннего вмешательства его поведение в
индивидуальной жизнедеятельности, кроме случаев, когда такое
вмешательство допускается законом. К этим правам относятся: право на
неприкосновенность жилища, личной документации, право на тайну личной
жизни, включающее тайны личной информации, усыновления, вкладов в
банки и иные кредитные организации, личной корреспонденции и
телефонно-телеграфных сообщений, совершения нотариальных и некоторых
иных юридических действий, адвокатскую, медицинскую тайну и т.д.
Таким образом, несмотря на принципиальное единство отношений,
связанных с обеспечением индивидуальной свободы, неприкосновенности и
охраной тайны личной жизни граждан, они представляют собой
самостоятельные объекты охраны и требуют обособленного регулирования с
учетом их специфики.
Право на имя - одно из важнейших личных неимущественных прав
гражданина, направленных на индивидуализацию его личности. Оно
является весьма сложной юридической категорией и регулируется нормами
различных отраслей права. Так, порядок присвоения и изменения имени
устанавливается нормами административного и семейного права. Имя,
полученное гражданином при рождении, а также перемена имени (на
которую гражданин имеет право в соответствии с п. 2 и 3 ст. 19 ГК РФ)
подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации актов
гражданского состояния. Гражданин вправе обжаловать неправильное
указание его имени в избирательных списках, актах гражданского состояния.
Возможны случаи, когда право на имя охраняется одновременно с
другими личными неимущественными правами, которые регулируются
гражданским правом. Если, например, право на имя нарушается в связи с
нарушением чести и достоинства гражданина, то его защита осуществляется
через защиту чести и достоинства. В связи с этим в п. 5 ст. 19 ГК РФ
подчеркивается, что вред, причиненный гражданину в результате нарушения
его права на имя или псевдоним, подлежит возмещению в соответствии с ГК
РФ. При искажении имени гражданина либо при использовании имени
способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют
достоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать
опровержения, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации
морального вреда.
Вместе с тем право на имя, будучи правом строго личного характера,
нуждается в гражданско-правовом регулировании как с точки зрения правил
его использования самим обладателем в гражданском обороте, поскольку это
важно для его стабильности и определенности, так и с точки зрения охраны
от использования его третьими лицами без законных оснований. Гражданин,
согласно п. 1 ст. 19 ГК РФ, приобретает и осуществляет права и обязанности
под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также
89
отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая. Закон
(п. 4 ст. 19 ГК РФ) прямо запрещает приобретение прав и обязанностей под
именем другого лица. В настоящее время имена известных личностей все
более активно начинают использоваться для рекламных и иных
коммерческих целей, т.е. в сущности, становятся объектом своеобразных
лицензионных соглашений. В связи с этим очевидно, что использование
имени человека без его согласия в целях извлечения имущественной или
иной выгоды противоправно. В случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом, гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя).
Право на имя - один из существенных элементов субъективного авторского
права (подп. 3 п. 2 ст. 1255 ГК РФ).
Охрана имени человека бывает необходимой и в тех случаях, когда
третьи лица не получают от этого никакой выгоды. Например, согласно ст. 41
Закона РФ "О средствах массовой информации" (далее - Закон о СМИ)
редакция, средства массовой информации и журналист не вправе называть
лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за
исключением случаев, когда того требует суд.
Таким образом, в гражданском праве право на имя - это личное
неимущественное право гражданина, не связанное с имущественными
правами, оно представляет собой возможность гражданина приобретать и
осуществлять права и обязанности под своим именем, а также
требовать, чтобы его имя использовалось третьими лицами только с его
согласия, если в результате использования ими извлекается или может быть
извлечена имущественная выгода. В случаях, когда выгода не извлекается,
имя гражданина может быть использовано без его согласия лишь в пределах,
установленных законом.
Защита права на имя осуществляется согласно п. 5 ст. 19 ГК РФ с
помощью норм о возмещении вреда. Вред, причиненный гражданину в
результате неправомерного использования его имени, подлежит возмещению
в соответствии с гл. 59 ГК РФ.
Право на честь, достоинство и деловую репутацию - это личное
неимущественное право гражданина, которое получило наиболее
развернутую гражданско-правовую защиту. Право граждан на защиту чести и
доброго имени является их конституционным правом, предусмотренным ч. 1
ст. 23 Конституции РФ. Данное конституционное право гарантируется не
только гражданско-правовыми нормами, но и нормами других отраслей
права.
Согласно ст. 150 ГК РФ достоинство личности, честь и доброе имя, а
также деловая репутация являются объектами личных неимущественных
прав граждан. Под честью в теоретической литературе и в судебной
практике понимается общественная оценка социально значимых и
моральных качеств, присущих гражданину, а под достоинством самооценка гражданином этих качеств. Упоминаемое в ст. 150 ГК РФ
90
наряду с честью доброе имя, а также часто используемая в юридической
литературе категория "репутация" являются синонимами.
Что касается деловой репутации гражданина, то это общественная
оценка исключительно его профессиональных качеств, в том числе как
индивидуального предпринимателя. Учитывая это, необходимо подчеркнуть,
что деловой репутацией в равной мере обладают как индивидуальные
предприниматели, так и иные лица (рабочие, инженеры, педагоги, врачи,
лица творческих профессий и т.п.).
В гражданском праве право на честь, достоинство и деловую
репутацию как личное неимущественное право гражданина, не связанное с
имущественными правами, представляет собой закрепленную законом
возможность требовать от неопределенного круга обязанных лиц
воздерживаться от любых действий, направленных на умаление его
чести, достоинства или деловой репутации, а также возможность
обращения в суд за защитой своего права.
Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ действиями, направленными на умаление
чести, достоинства или деловой репутации гражданина, являются
распространение не соответствующих действительности сведений,
порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию.
Распространяемая
о
гражданине
информация
должна
не
соответствовать действительности, т.е. быть ложной. Защиты от
диффамации, представляющей собой распространение соответствующих
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию лица, путем их опровержения российское гражданское право по
общему правилу не предусматривает.
Однако согласно п. 3 ст. 152 ГК РФ гражданин, в отношении которого
средствами массовой информации были опубликованы сведения,
ущемляющие его права и охраняемые законом интересы, имеет право на
опубликование своего ответа (но не опровержения) в тех же СМИ, даже если
распространенные сведения соответствовали действительности. Если же
такие сведения были высказаны в оскорбительной форме, либо, например,
содержали персональные данные ограниченного доступа, относящиеся к
тайне личной жизни, на распространившее их в СМИ лицо может быть
возложена обязанность компенсации потерпевшему морального вреда (ст.
150, 151 ГК РФ).
Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство или
деловую репутацию гражданина, понимается доведение их до сведения
третьих лиц в любой доступной для их восприятия форме: опубликование
соответствующих сведений в печати и других средствах массовой
информации, распространение в сети Интернет, изложение в служебных
характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных
должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, форме хотя
бы одному лицу (кроме только того лица, которого они касаются).
Способами, определенными ст. 152 ГК РФ, не защищаются требования об
91
опровержении сведений, содержащихся в судебных решениях, приговорах,
постановлениях органов предварительного следствия и тому подобных
официальных документах, для обжалования которых предусмотрен иной
установленный законом порядок.
Порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина
считаются, в частности, сведения, содержащие сообщения о нарушении
гражданином действующего законодательства или моральных принципов
общества, например о совершении им нечестного поступка, неправильном,
неэтичном поведении в личной, общественной или политической жизни,
недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной и
предпринимательской деятельности, нарушении деловой этики или обычаев
делового оборота и т.п. (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24 февраля 2005 г. № 3).
Гражданину предоставляется право требовать опровержения не
соответствующих действительности, порочащих его честь, достоинство или
деловую репутацию сведений в судебном порядке. Следовательно,
опровержение таких сведений является специальным гражданско-правовым
способом защиты, связанным с необходимостью обращения потерпевшего
лица за защитой своего права к компетентным государственным органам и
имеющим целью восстановление личной сферы потерпевшего лица. Поэтому
оно должно рассматриваться в качестве одного из видов государственнопринудительных мер регулятивного характера. Конкретные способы
опровержения названных сведений установлены в ст. 152 ГК РФ.
Если такие сведения распространены в средствах массовой
информации, то они должны быть опровергнуты в тех же СМИ в порядке,
предусмотренном ст. 43 и 44 Закона о СМИ. В частности, опровержение в
периодическом печатном издании должно быть набрано тем же шрифтом и
помещено под заголовком "Опровержение", как правило, на том же месте
полосы, что и опровергаемое сообщение или материал. По радио и
телевидению опровержение должно быть передано в то же время суток и, как
правило, в той же передаче, что и опровергаемое сообщение или материал.
Объем опровержения не может более чем вдвое превышать объем
опровергаемого фрагмента распространенного сообщения или материала, но
не может быть короче одной стандартной страницы машинописного текста
(или занимать меньше эфирного времени, чем требуется для прочтения
диктором стандартной страницы машинописного текста).
В течение месяца со дня получения требования об опровержении либо
его текста редакция обязана в письменной форме уведомить
заинтересованных гражданина или организацию о предполагаемом сроке
распространения опровержения либо об отказе в его распространении с
указанием одного из оснований отказа, перечисленных в ст. 45 Закона о СМИ
(в частности, если требование об опровержении либо представленный текст
его поступили в редакцию по истечении одного года со дня распространения
92
опровергаемых сведений в данном средстве массовой информации). Такой
отказ может быть обжалован в суд.
Если указанные сведения содержатся в документе, исходящем от
организации, то такой документ подлежит замене или отзыву. Если эти
сведения распространены иными способами или в других формах,
адекватный им порядок опровержения в каждом конкретном случае
устанавливается судом. В связи с этим при удовлетворении иска суд в
резолютивной части решения обязан указать способ опровержения не
соответствующих действительности порочащих сведений и при
необходимости изложить текст такого опровержения, где должно быть
указано, какие сведения не соответствуют действительности, когда и как они
были распространены, а также определить срок (применительно к
установленному ст. 44 Закона о СМИ), в течение которого оно должно
последовать (п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24
февраля 2005 г. № 3).
Наряду с этим защита чести, достоинства и деловой репутации
гражданина может осуществляться также с помощью мер гражданскоправовой ответственности. В соответствии с п. 5 ст. 152 ГК РФ гражданин, в
отношении которого распространены сведения, порочащие его честь,
достоинство или деловую репутацию, вправе наряду с опровержением таких
сведений требовать возмещения убытков и морального вреда,
причиненных их распространением.
Истцами по делам об опровержении сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию, являются граждане, которые считают,
что о них распространены не соответствующие действительности порочащие
сведения. На них возлагается обязанность доказать факт распространения
таких сведений ответчиком, а также то, что данные сведения порочат их
честь, достоинство или деловую репутацию. При распространении
порочащих сведений в отношении несовершеннолетних или недееспособных
иски о защите их чести и достоинства в соответствии со ст. 37 и 52 ГПК РФ
могут предъявить их законные представители.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 152 ГК РФ с требованием о защите
чести и достоинства гражданина заинтересованные лица вправе обратиться
в суд и после его смерти. Причем заинтересованные лица в данном случае не
должны ассоциироваться только с родственниками умершего лица.
Заинтересованными лицами может признаваться гораздо более широкий круг
лиц (государственные органы, общественные и религиозные объединения,
иные организации, обладающие правами юридического лица, коллеги по
работе, соученики, фронтовые товарищи и т.п.).
Ответчиками по искам об опровержении сведений, порочащих честь,
достоинство или деловую репутацию, выступают лица, распространившие
эти сведения. Согласно п. 1 ст. 152 ГК РФ бремя доказывания соответствия
действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию гражданина, возлагается на распространившее их лицо.
93
В случаях, когда такие сведения были распространены в средствах
массовой информации, в качестве ответчиков привлекаются автор и
редакция соответствующего СМИ (а если она не является юридическим
лицом - учредитель СМИ). При наличии обстоятельств, которые могут
служить основанием для их освобождения от ответственности за
распространение таких сведений, к участию в деле должны быть привлечены
граждане и организации, от которых поступили соответствующие сведения.
На редакцию СМИ, привлеченную в качестве ответчика, в случае
удовлетворения иска может быть возложена обязанность сообщить о
решении суда и в том случае, когда имеются основания, исключающие ее
ответственность.
Если же недостоверные и порочащие гражданина сведения были
распространены работником от имени организации (например, в служебной
характеристике), она и становится ответчиком по иску (п. 5 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. N 3).
Если установить лицо, распространившее сведения, порочащие честь,
достоинство или деловую репутацию гражданина, невозможно (например,
при направлении анонимных писем или распространении сведений в сети
Интернет, распространившихся слухах и т.п.), гражданин, в отношении
которого такие сведения распространены, вправе обратиться в суд с
заявлением о признании распространенных сведений не соответствующими
действительности (п. 6 ст. 152 ГК РФ). В связи с отсутствием ответчика такие
требования рассматриваются в порядке особого производства (п. 2 ст. 262
ГПК РФ). Представляется, что речь при этом идет о самостоятельном,
специальном гражданско-правовом способе защиты права гражданина на
честь, достоинство и деловую репутацию.
Согласно ст. 208 ГК РФ на требования об опровержении сведений,
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, а также
о возмещении убытков и морального вреда, причиненных их
распространением, и о признании распространенных сведений не
соответствующими действительности исковая давность не распространяется.
Согласно ч. 3 ст. 45 Закона о СМИ отказ в опровержении либо нарушение
установленного этим законом порядка опровержения могут быть обжалованы
в суд в течение года со дня распространения опровергаемых сведений.
Данный сокращенный срок исковой давности подлежит применению только
в отношении специального порядка опровержения, определенного в ч. 1 – 3
ст. 44 Закона о СМИ.
Право на неприкосновенность внешнего облика представляет собой
личное неимущественное право гражданина, направленное на обеспечение
личной неприкосновенности человека. Действующее гражданское
законодательство не дает определения этого права. В литературе в одних
случаях под неприкосновенностью внешнего облика понимается защита от
незаконного воспроизведения его с последующим распространением
материальных носителей изобразительной информации, в других - охрана от
94
незаконного определения государственными органами и общественными
организациями требований к внешнему облику гражданина. Последняя точка
зрения более предпочтительна, поскольку достаточно широко очерчивает
границы этого права и позволяет рассматривать право на изображение в
качестве самостоятельного личного неимущественного права гражданина.
Требования
к
внешнему
облику
могут
определяться
законодательством, регулирующим трудовые отношения с отдельными
категориями работников. Как правило, это ведомственные нормативные
акты, в которых устанавливаются требования к форме одежды, внешнему
виду и т.п. в определенных сферах деятельности (например, торговля и
общественное питание, сфера предоставления гигиенических услуг,
хлебопекарная и мясо-молочная промышленность и т.д.).
В отдельных случаях, когда внешний облик человека оскорбляет
общественную нравственность и свидетельствует наряду с его действиями о
явном неуважении к обществу, возможно привлечение такого субъекта к
административной и даже уголовной ответственности (ст. 213 УК РФ).
Следовательно, право на неприкосновенность внешнего облика в
гражданском праве представляет собой возможность управомоченного лица
требовать устранения любых обстоятельств (в том числе незаконных
решений государственных органов и общественных организаций, а также
граждан), наносящих ущерб неприкосновенности его внешнего облика, если
законодательством не предусмотрены специальные требования к внешнему
облику гражданина либо его внешний облик противоречит требованиям
закона и нормам морали.
Право на неприкосновенность личного изображения прямо
предусмотрено ст. 152.1 ГК РФ. Оно было введено в закон по настоянию
ряда деятелей культуры, протестовавших против назойливого внимания к их
личности со стороны некоторых средств массовой информации.
Рассматриваемое право также направлено на обеспечение личной
неприкосновенности человека.
Оно заключается в том, что опубликование и использование
изображения гражданина, включая фотографии, видеозаписи и произведения
изобразительного искусства, в которых он изображен, допускаются лишь с
согласия изображенного, а после его смерти - с согласия его детей и
пережившего супруга (при их отсутствии - с согласия родителей). Таким
образом, распространение изображения гражданина может осуществляться
только с его согласия, а после его смерти - с согласия его ближайших
родственников.
Согласия изображенного лица на изображение не требуется, в
частности, если распространение осуществляется в государственных,
общественных или иных публичных интересах либо получено при съемке,
проводимой в местах, открытых для свободного посещения или на
публичных мероприятиях, а также в случаях, когда гражданин позировал за
плату.
95
Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья
– это фундаментальное личное неимущественное право человека,
направленное на обеспечение личной неприкосновенности. В гражданском
законе и юридической литературе глубоко разработан вопрос о гражданскоправовой защите этого права с помощью обязательств, возникающих из
причинения вреда. Защиту указанного права в определенных случаях может
обеспечивать также и институт договорной ответственности.
Гражданско-правовая охрана телесной неприкосновенности, жизни и
здоровья не может быть сведена только к возмещению причиненного вреда.
В настоящее время назрела необходимость в предоставлении гражданам
права требовать устранения любых обстоятельств, нарушающих здоровые и
безопасные условия их жизни.
Это право тесно связано с правом на здоровую окружающую среду,
являющимся предметом изучения представителями природоохранительного
(экологического) права и представляющим собой одно из важнейших прав
граждан-потребителей.
Формулировка этого права как абсолютного и обеспечение его защиты
гражданско-правовыми способами должны сыграть положительную роль в
создании человеку достойных условий существования. Кроме того, это не
препятствует гражданам требовать возмещения причиненного жизни и
здоровью вреда.
Право на неприкосновенность жилища - личное неимущественное
право гражданина, призванное обеспечить охрану одного из важнейших
элементов его личной жизни. Юридические границы данного элемента
личной жизни определяются имеющимся на законных основаниях у
гражданина жилищем. Данным обстоятельством определяется тесная связь
права на неприкосновенность жилища с правом на жилище. Однако при
внешней схожести это разные права, требующие различных средств
регулирования.
Право на неприкосновенность жилища не нашло пока отражения в
гражданском законе, что не умаляет его значения. Как и другие личные
неимущественные права, оно носит абсолютный характер и выражается в
возможности управомоченного лица определять условия доступа в
принадлежащее ему на законном основании жилище, требовать устранения
любых обстоятельств, нарушающих неприкосновенность его жилища.
Вместе с тем, если гражданину в результате нарушения указанного права
причинен имущественный ущерб, он вправе требовать его возмещения.
Законом могут предусматриваться случаи, когда на получение доступа
в жилище гражданина не требуется его согласия. Так, уголовнопроцессуальным законодательством определяется порядок доступа в жилище
граждан в связи с обыском, административным законодательством
регулируются случаи такого доступа в жилище при возникновении
аварийных ситуаций (пожар, аварии электро-, тепло- и газовых сетей и т.п.).
Однако представители соответствующих органов и организаций обязаны
96
строго
и
тщательно
соблюдать
требования,
предъявляемые
законодательством к основаниям, условиям и порядку получения доступа в
жилище гражданина без его согласия. Нарушение названных требований
должно служить основанием для применения к нарушителям
соответствующих мер защиты.
Право на неприкосновенность личной документации - одно из
немногих личных неимущественных прав граждан, обеспечивающих
неприкосновенность их личной жизни, которое нашло отражение в
некоторых гражданских законах советского периода (ст. 491 ранее
действовавшего ГК Казахстана, ст. 540 ранее действовавшего ГК
Узбекистана), однако в гражданском законодательстве России оно так и не
было сформулировано.
Это право определяется как возможность управомоченного лица
предоставлять по своему усмотрению право на опубликование,
воспроизведение или распространение сведений, содержащихся в его
личной документации (письмах, дневниках, записках и т.д.). По характеру
право на неприкосновенность личной документации является абсолютным,
поэтому неопределенный круг обязанных лиц должен воздерживаться от
действий, нарушающих рассматриваемое право. После смерти гражданина,
которому принадлежала документация, данное право переходит к его
ближайшим родственникам (детям, родителям, пережившему супругу).
Тайну личной жизни можно определить как сведения (информацию)
о различных сторонах индивидуальной жизнедеятельности человека,
разглашение (передача, утечка) которых может нанести ущерб
гражданину.
Она
охватывает
различные
стороны
индивидуальной
жизнедеятельности человека (интимные стороны, привычки и наклонности,
здоровье, физические и физиологические особенности, средства личного
общения, совершаемые человеком юридически значимые действия,
финансовые дела и т.п.).
В связи с этим право на тайну личной жизни включает в себя тайну:
- личной информации;
- усыновления;
- корреспонденции и телефонно-телеграфных сообщений;
- следственных действий;
- нотариальных действий;
- иных действий юрисдикционных органов;
- медицинскую тайну;
- адвокатскую тайну;
- банковскую тайну.
При всем многообразии проявлений личной жизни граждан
применительно к охране тайны личной жизни всех их объединяет то, что
речь идет об информации конфиденциального характера, доступ
посторонних лиц к которой возможен только либо с согласия гражданина,
97
либо в силу прямого указания закона без его согласия, но со строгим и
тщательным соблюдением оснований, условий и порядка ее получения и
использования.
Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без
согласия гражданина сбор, хранение, распространение и использование
любой информации о его частной жизни, в частности сведений о его
происхождении, о месте его пребывания или жительства, о личной и
семейной жизни (п. 1 ст. 152.2 ГК РФ).
С теоретической точки зрения тайна личной жизни представляет собой
абсолютное право, в силу которого управомоченное лицо вправе требовать
сохранения в тайне информации, полученной с его согласия либо в силу
закона без его согласия, а также прекращения ее распространения.
Предъявление управомоченным лицом требований в защиту этого права не
препятствует возможности требовать возмещения ущерба, возникшего в
результате нарушения права на тайну личной жизни.
Весьма важной проблемой является определение границ доступа иных
лиц (государственных органов, общественных организаций, должностных
лиц, граждан) к информации о личной жизни. Вместе с тем, каковы бы ни
были эти границы, любые нарушения закона, предусматривающего
основания, условия и порядок доступа к информации о личной жизни
граждан, должны быть поводом для предъявления ими требований в защиту
своих прав.
В случаях, когда информация о частной жизни гражданина, полученная
с нарушением закона, содержится в документах, видеозаписях или на иных
материальных носителях, гражданин вправе обратиться в суд с требованием
об удалении соответствующей информации, а также о пресечении или
запрещении дальнейшего ее распространения путем изъятия и уничтожения
без какой бы то ни было компенсации изготовленных в целях введения в
гражданский оборот экземпляров материальных носителей, содержащих
соответствующую информацию, если без уничтожения таких экземпляров
материальных носителей
удаление соответствующей
информации
невозможно (п. 4 ст. 152.2 ГК РФ).
Тема 10
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В
СОБСТВЕННОСТЬ
Основные вопросы темы
1. Договор купли-продажи. Разновидности договора купли-продажи
2. Договор мены
3. Договор дарения
4. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением
1
98
Купля-продажа - это основное обязательство, обеспечивающее
товарооборот. Оно относится к группе договорных обязательств,
направленных на передачу имущества в собственность.
Договор купли-продажи - это соглашение, в силу которого одна
сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой
стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить
за него определенную денежную сумму (цену). Данный договор является
консенсуальным, взаимным (двусторонне обязывающим) и возмездным.
Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель.
Лица, заключающие договор, должны обладать необходимым объемом
праводееспособности. В качестве продавца может выступать собственник
имущества или лицо, управомоченное на распоряжение вещью (например,
комиссионер, агент, доверительный управляющий). Покупателем может быть
любое лицо, управомоченное на совершение таких сделок.
Предметом договора купли-продажи могут быть любые вещи, не
изъятые из оборота. Вещи, ограниченные в обороте, подлежат отчуждению с
учетом их специального правового режима. Условие о товаре является
существенным и считается согласованным, если договор позволяет
определить наименование и количество товара. Причем предметом договора
может быть как товар, имеющийся в наличии у продавца в момент
заключения договора, так и товар, который будет создан или приобретен
продавцом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из
характера товара (например, сельскохозяйственная продукция, которая будет
выращена продавцом). Особенным предметом купли-продажи являются
также имущественные права. Общие положения применяются к их продаже с
учетом содержания и характера этих прав.
Форма договора купли-продажи подчиняется общим требованиям,
предъявляемым к форме сделок. Для отдельных видов предусмотрены
специальные правила их оформления.
Продавец обязан передать товар покупателю в собственность.
Исполнение данной обязанности может осуществляться различными
способами (ст. 458 ГК РФ): 1) вручение товара покупателю или указанному
им лицу, если договором предусмотрена обязанность продавца по доставке
товара; 2) предоставление товара в распоряжение покупателя, если товар
должен быть передан покупателю или указанному им лицу в месте
нахождения товара (например, п. 2 ст. 510 ГК РФ - выборка товаров). К
сроку, предусмотренному договором, товар должен быть готов к передаче в
надлежащем месте (идентифицирован для целей договора путем маркировки
или иным образом) и покупатель в соответствии с условиями договора
осведомлен о готовности товара к передаче; 3) сдача товара перевозчику или
организации связи для доставки покупателю, если договором не
предусмотрен способ передачи товара.
По общему правилу с момента исполнения продавцом обязанности
передать товар к покупателю переходит право собственности (ст. 223 ГК РФ)
99
и риск случайной гибели или случайного повреждения товара (ст. 495 ГК
РФ). Если товар был продан во время его нахождения в пути, то риск
случайной гибели переходит на покупателя с момента заключения договора
купли-продажи. Стороны могут по-иному определить момент перехода риска
случайной гибели товара.
Согласно ст. 463 ГК РФ, если продавец отказывается передать
покупателю проданный товар, покупатель, в свою очередь, вправе отказаться
от исполнения договора купли-продажи. Кроме того, если предметом
договора купли-продажи является индивидуально-определенная вещь, то
покупатель вправе истребовать ее у продавца или потребовать возмещения
убытков.
Исполнение продавцом обязанности передать товар должно
соответствовать ряду условий.
1. По общему правилу продавец обязан одновременно с передачей вещи
передать покупателю ее принадлежности, а также относящиеся к ней
документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по
эксплуатации и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами
или договором. Договором стороны могут освободить продавца от этой
обязанности.
2. Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц, как
вещных, так и обязательственных. Данное условие призвано обеспечить
беспрепятственное осуществление покупателем правомочий владения,
пользования и распоряжения вещью. Однако покупатель может согласиться
принять товар, обремененный правами третьих лиц (например, правом
аренды).
3. Продавец обязан передать товар в установленный договором срок.
Если срок договором не определен, то применяются правила. При
заключении договора купли-продажи с условием его исполнения к строго
определенному сроку (когда из договора ясно вытекает, что при нарушении
срока его исполнения покупатель утрачивает интерес к договору) продавец
вправе исполнять такой договор до наступления или после истечения
определенного в нем срока только с согласия покупателя.
4. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли-продажи. Согласно п. 2 ст. 469 ГК РФ
продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, ради
которых приобретается товар, если эти цели были сообщены продавцу при
заключении договора, и в любом случае товар должен быть пригодным для
использования по его общецелевому назначению.
При продаже товара по образцу и (или) по описанию продавец обязан
передать покупателю товар, который соответствует образцу и (или)
описанию.
Для продавца, осуществляющего предпринимательскую деятельность,
установлены повышенные требования в отношении качества товара. Он
обязан передать товар, соответствующий обязательным требованиям к
100
качеству продаваемого товара, предусмотренным законом или в
установленном им порядке (например, требования ГОСТов, носящие
обязательный характер). По соглашению между продавцом и покупателем
может быть передан товар, соответствующий повышенным требованиям к
качеству по сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными
законом или в установленном им порядке.
Законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями
государственных стандартов или договором купли-продажи может быть
предусмотрена обязанность продавца проверить качество товара (испытание,
анализ, осмотр и т.п.). В этом случае продавец должен предоставить
покупателю доказательства осуществления проверки качества товара.
Согласно п. 1 ст. 470 ГК РФ переданный товар в пределах разумного
срока должен быть пригодным для целей, для которых товары такого рода
обычно
используются.
Договором
может
быть
предусмотрено
предоставление продавцом гарантии качества товара, в этом случае продавец
обязан передать покупателю товар, который должен соответствовать
предъявляемым к нему требованиям в течение определенного времени,
установленного договором (гарантийного срока).
Гарантийный срок по общему правилу начинает течь с момента
передачи товара покупателю (если иное не предусмотрено договором куплипродажи). Однако если покупатель был лишен возможности использовать
товар по обстоятельствам, зависящим от продавца (например, не передана
инструкция по эксплуатации), то гарантийный срок исчисляется с момента
устранения соответствующих обстоятельств продавцом. Если товар в течение
определенного времени не мог использоваться из-за обнаруженных в нем
недостатков, то гарантийный срок продлевается на это время при условии
извещения продавца о недостатках товара в установленном порядке.
Установление гарантии имеет важное практическое значение, поскольку
влияет на распределение бремени доказывания времени и причин
возникновения недостатков товара.
По общему правилу продавец отвечает за недостатки товара, если
покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи
покупателю или по причинам, возникшим до этого момента. Если на товар
продавцом была предоставлена гарантия качества, то до истечения
гарантийного срока он отвечает за недостатки товара, если не докажет, что
недостатки товара возникли после его передачи покупателю вследствие
нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо
действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Установлен перечень товаров, в отношении которых обязательно
установление срока годности - срока, по истечении которого они считаются
непригодными для использования по назначению (продукты питания,
медикаменты, парфюмерно-косметические товары и т.п. потребляемые
товары). Срок годности товара определяется периодом времени,
исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого товар пригоден к
101
использованию, либо датой, до наступления которой товар пригоден к
использованию. Продавец обязан передать такой товар покупателю с таким
расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока
годности, если иное не предусмотрено договором.
Последствия передачи товара ненадлежащего качества зависят от
характера нарушения требований к качеству товара. Если недостатки
являются существенными (неустранимые недостатки, недостатки, которые не
могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, либо
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и
другие подобные недостатки), то покупателю предоставляется право по
своему выбору отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы или потребовать
замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
Если недостатки товара не являются существенными и не были
оговорены продавцом, то покупатель вправе по своему выбору потребовать
от продавца соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного
устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов
на устранение недостатков товара.
Покупатель вправе предъявить требования, связанные с недостатками
товара, при условии, что они обнаружены в сроки, установленные ст. 477 ГК
РФ. По общему правилу недостатки проданного товара должны быть
обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара
покупателю либо в пределах более длительного срока, когда такой срок
установлен законом или договором купли-продажи. Если на товар
установлен гарантийный срок, то покупатель вправе предъявить требования
при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока. В случаях,
когда недостатки товара обнаружены покупателем по истечении
гарантийного срока, но в пределах двух лет со дня передачи ему товара,
покупатель может предъявить требования на общих основаниях и
соответственно должен доказать, что недостатки товара возникли до
передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.
Согласно п. 4 ст. 477 ГК РФ в отношении товара, на который установлен
срок годности, покупатель вправе предъявить требования, связанные с
недостатками товара, если они обнаружены в течение срока годности товара.
5. Продавец обязан передать товар в обусловленном количестве.
Условие о количестве товара может быть согласовано: во-первых, в
соответствующих единицах измерения (меры веса, длины, площади и т.п.);
во-вторых, в денежном выражении (при этом изменение в процессе
исполнения договора цены товара, обусловленной договором, не влияет на
условие договора о количестве, если стороны не оговорили иное); в-третьих,
путем установления в договоре порядка его определения.
Если передано меньшее количество товара, то покупатель вправе либо
потребовать передать недостающее количество товара, либо отказаться от
переданного товара и от его оплаты, а если товар оплачен, потребовать
102
возврата уплаченной денежной суммы. Если передано большее количество
товара, то покупатель обязан известить об этом продавца. В случае, когда в
разумный срок после получения сообщения покупателя продавец не
распорядится соответствующей частью товара, покупатель вправе, если иное
не предусмотрено договором, принять весь товар и оплатить дополнительно
принятый товар по той же цене (определенной для товара, принятого в
соответствии с договором), если иная цена не определена соглашением
сторон.
6. Продавец обязан передать товар в согласованном ассортименте, т.е. в
определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам или иным
признакам.
В случаях, когда ассортимент переданных товаров не соответствует
договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они
оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
Если продавец передал покупателю наряду с товарами, ассортимент
которых соответствует договору купли-продажи, товары с нарушением
условия об ассортименте, покупатель вправе по своему выбору:
1) принять товары, соответствующие условию об ассортименте, и
отказаться от остальных товаров;
2) отказаться от всех переданных товаров;
3) потребовать заменить товары, не соответствующие условию об
ассортименте, товарами в ассортименте, предусмотренном договором; во
всех трех случаях покупатель вправе также отказаться от оплаты этих
товаров, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной
суммы;
4) принять все переданные товары (причем товары считаются
принятыми, если покупатель в разумный срок после их получения не
сообщит продавцу о своем отказе от товаров).
7. Продавец обязан передать товар в комплектности, определенной
договором, обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями. Под комплектностью понимается совокупность деталей,
узлов, отдельных составляющих товар частей (комплектующих изделий),
образующих единое целое, используемое по общему назначению.
В случае передачи некомплектного товара покупатель вправе по своему
выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены
или доукомплектования товара в разумный срок. Если же продавец не
выполняет это требование в разумный срок, то покупатель приобретает право
по своему выбору потребовать замены некомплектного товара на
комплектный либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
8. Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность
продавца передать покупателю определенный набор товаров в комплекте
(комплект товаров). Комплект представляет собой набор отдельных товаров,
обусловленный единством их применения, который согласуется сторонами.
103
Продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект,
одновременно, если же договором предусмотрена возможность передачи по
частям, обязательство считается выполненным с момента передачи всех
товаров, включенных в комплект. Если продавец нарушает условие договора
о передаче товаров в комплекте, то покупатель приобретает те же права, что
и при передаче некомплектного товара.
9. Продавец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке,
предусмотренной договором. При отсутствии в договоре требований к таре и
упаковке товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого
товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим
сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и
транспортирования. Продавец, осуществляющий предпринимательскую
деятельность, обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке,
соответствующих установленным обязательным требованиям к таре и (или)
упаковке (ГОСТы, ОСТы). Товар передается без тары и упаковки, если это
предусмотрено договором или вытекает из существа обязательства, а также
когда товар по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.
Договором купли-продажи может быть предусмотрена обязанность
продавца (или покупателя) страховать товар. В случае, когда сторона,
обязанная страховать товар, не осуществляет страхование в соответствии с
условиями договора, другая сторона вправе застраховать товар и потребовать
от обязанной стороны возмещения расходов на страхование либо отказаться
от исполнения договора.
Обязанность покупателя принять товар обусловлена взаимным
характером обязательства купли-продажи. С одной стороны, покупатель
имеет право требовать передачи ему товара, с другой - он обязан принять
переданный ему товар, поскольку в противном случае будет нарушен интерес
продавца в получении покупной цены.
Покупатель
обязан
совершить
все
необходимые
действия,
обеспечивающие принятие товаров, передаваемых в соответствии с
договором. Действия покупателя по принятию товаров зависят от способа их
передачи (например, в случае выборки товаров он должен обеспечить вывоз
товаров из места их нахождения). Если покупатель не принимает товар или
отказывается его принять без законных оснований, то продавец вправе
потребовать от покупателя принять товар или отказаться от исполнения
договора.
Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором
купли-продажи, а также совершить за свой счет действия, которые
необходимы для осуществления платежа (например, оформить платежное
поручение). Покупатель обязан уплатить продавцу цену переданного товара
полностью, если договором не предусмотрена рассрочка оплаты товара. Если
договор не предусматривает цену товара и не устанавливает порядка ее
определения, то оплата должна производиться по цене, которая при
сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
104
Оплата товара должна быть произведена в порядке и в срок,
предусмотренный договором. Возможны следующие варианты оплаты: 1)
оплата товара непосредственно до или после передачи ему продавцом товара
(общее правило); 2) оплата товара через определенный срок после передачи
товара (продажа в кредит). Денежная сумма может передаваться частями в
согласованные сроки (продажа товара в кредит с рассрочкой платежа); 3)
предварительная оплата.
При продаже товара в кредит в случае неоплаты покупателем
полученного товара в установленный срок, продавец вправе потребовать
оплаты переданного товара или возврата неоплаченных товаров, а также
уплаты процентов со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен,
до дня оплаты товара покупателем, если иное не предусмотрено законом или
договором. Договором может быть предусмотрена обязанность покупателя
уплачивать проценты на сумму, соответствующую цене товара, начиная со
дня передачи товара продавцом.
Важной гарантией прав продавца при продаже товара в кредит является
установленное законом право залога продавца на товар с момента его
передачи покупателю и до его оплаты (залог в силу закона). Кроме того,
договором может быть предусмотрено, что право собственности на
переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара
или наступления иных обстоятельств. Если в предусмотренный договором
срок покупатель не оплатит переданный товар или не наступят иные
обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю,
то продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если
иное не предусмотрено договором.
Для договора о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа
дополнительно установлены существенные условия: цена товара, порядок,
сроки и размеры платежей. При отсутствии со стороны покупателя
очередного платежа в установленный договором срок продавец вправе, если
иное не предусмотрено договором, отказаться от исполнения договора и
потребовать возврата проданного товара. Исключение составляют случаи,
когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает половину
цены товара.
Если договором предусмотрена предварительная оплата товара, но
покупатель не производит оплаты, то продавец вправе приостановить
исполнение или отказаться от исполнения и взыскать убытки. Если же
продавец получил сумму предварительной оплаты, но в установленный срок
не передал товар, то покупатель вправе потребовать передачи оплаченного
товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный
продавцом, а также уплаты на сумму предварительной оплаты процентов со
дня, когда по договору передача товара должна была быть произведена, до
дня передачи товара покупателю или возврата ему предварительно
уплаченной им суммы, если договором не установлено иное. Договором
105
может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать проценты на
сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя.
Законодатель выделяет семь видов договора купли-продажи, которые
регулируются специальными параграфами гл. 30 ГК РФ (розничная купляпродажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных или
муниципальных
нужд,
контрактация,
энергоснабжение,
продажа
недвижимости, продажа предприятия). Каждый вид договора купли-продажи
характеризуется специфическими признаками (субъектный состав, предмет),
которые обусловили необходимость его специального регулирования.
Следует подчеркнуть, что выделенные законодателем виды не исчерпывают
все многообразие отношений купли-продажи (например, договор куплипродажи недвижимости, заключенный между гражданами, регулируется
специальным параграфом; если же граждане заключают договор куплипродажи мебели, то он регулируется общими положениями о куплепродаже). Кроме того, некоторые виды являются разновидностью других
видов договора купли-продажи (например, контрактация - это разновидность
поставки).
Договор розничной купли-продажи – это соглашение, в силу которого
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже
товаров в розницу, обязуется передать покупателю в собственность товар,
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, а
покупатель обязуется принять товар и оплатить его.
Договор розничной купли-продажи - характеризуется особым
субъектным составом и предметом договора, а также способом организации
продажи.
В качестве продавца выступает лицо, для которого продажа товаров в
розницу составляет содержание его предпринимательской деятельности. Как
правило,
это
коммерческая
организация
или
индивидуальный
предприниматель. Однако продавцом по данному договору может быть и
некоммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую
деятельность. Покупателем может быть не только гражданин, но и
юридическое лицо, приобретающее указанный товар в розницу (например,
фирма приобретает в магазине канцелярские принадлежности).
Предметом договора купли-продажи является товар, предназначенный
для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Продажа товаров осуществляется в розницу.
Договор розничной купли-продажи является публичным договором, на
него распространяются все гарантии, установленные ст. 426 ГК РФ. К
отношениям по договору розничной купли-продажи с участием покупателягражданина, не урегулированным ГК РФ, применяются законы о защите прав
потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.
Договор поставки - это соглашение, в силу которого поставщикпродавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется
106
передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им
товары
покупателю
в
собственность
для
использования
в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием, а
покупатель обязуется принять товары и оплатить их.
Договор поставки - это вид договора купли-продажи, предназначенный
для использования в сфере предпринимательской деятельности.
Квалифицирующими признаками договора поставки являются:
1. Особый субъектный состав - продавец товаров именуется
поставщиком, им может быть только лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность (изготовитель товаров или посредник).
На стороне покупателя также по общему правилу выступают
предприниматели. Однако не исключается возможность заключения
договоров поставки некоммерческими организациями во исполнение своих
уставных целей (например, благотворительной организацией) или для
обеспечения организационной деятельности.
2. Цель приобретения товаров по договору поставки - использование в
предпринимательской деятельности и любые иные цели, не связанные с
личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. При этом
под целями, не связанными с личным использованием, следует понимать в
том числе приобретение покупателем товаров для обеспечения его
деятельности в качестве организации или гражданина-предпринимателя
(оргтехники, офисной мебели, транспортных средств, материалов для
ремонтных работ и т.п.).
3. По договору поставки товары передаются в обусловленный срок или
сроки. По смыслу ст. 506 ГК РФ срок поставки является существенным
условием договора поставки, которое в обязательном порядке должно быть
обусловлено сторонами в договоре.
Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд
является разновидностью поставки. Отличительные признаки:
1) в контракте участвует государственный или муниципальный заказчик,
действующий от имени Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в целях обеспечения
государственных или муниципальных нужд. Заказчиками могут выступать
соответственно федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, а
также получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными
органами (только бюджетные организации);
2) цель приобретения товаров - обеспечение государственных или
муниципальных нужд. Государственные нужды подразделяются на 2 уровня:
федеральные нужды и нужды субъектов Федерации. Государственные и
муниципальные нужды - это потребности соответствующего публичного
образования в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления
его функций, обеспечиваемые за счет средств соответствующего бюджета в
107
соответствии с расходными обязательствами данного публичного
образования. Государственные нужды обеспечиваются, кроме того, за счет
внебюджетных источников финансирования.
Отношения между поставщиком и заказчиком оформляются особым
видом договора - государственным или муниципальным контрактом на
поставку для государственных или муниципальных нужд.
Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров для
государственных или муниципальных нужд - это соглашение, в силу
которого
поставщик
(исполнитель)
обязуется
передать
товары
государственному или муниципальному заказчику либо по его указанию
иному лицу, а государственный или муниципальный заказчик обязуется
обеспечить оплату поставленных товаров. Контракт заключается на основе
заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд.
Кроме того, в тех случаях, когда товары должны поставляться другим
лицам, определяемым заказчиком, контрактом может быть предусмотрено
заключение между указанными лицами (покупателями) и поставщиком
договоров поставки для государственных или муниципальных нужд. Условия
договора поставки для государственных или муниципальных нужд
определяются в соответствии с условиями контракта. Однако стороны могут
более детально согласовать условия поставки с учетом потребностей
покупателя.
Таким образом, поставка товаров для государственных или
муниципальных нужд может оформляться двумя договорами государственным или муниципальным контрактом и договором поставки для
государственных или муниципальных нужд, которые поставщик заключает
соответственно с заказчиком и получателем товаров.
Договор контрактации - это соглашение, в силу которого
производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать
выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию
заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для
переработки или продажи, а заготовитель обязуется принять
сельскохозяйственную продукцию и оплатить ее. Договор контрактации
обладает следующими отличительными признаками:
1) предметом договора контрактации может быть только
сельскохозяйственная продукция, причем выращенная (произведенная)
стороной, выступающей продавцом в данном договоре. Как правило, договор
контрактации заключается на будущий товар - будущий урожай, приплод и
т.п.;
2) поставщиком должен быть производитель сельскохозяйственной
продукции. Как правило, им является сельскохозяйственная коммерческая
организация (производственный кооператив, хозяйственное товарищество
или общество) или индивидуальный предприниматель - глава крестьянского
(фермерского) хозяйства. Если поставщиком сельскохозяйственной
продукции является не производитель, а обыкновенный субъект
108
предпринимательской
деятельности,
такой
договор
не
может
квалифицироваться как контрактация, поскольку по своему субъектному
составу не отвечает требованиям ст. 563 ГК РФ, и должен быть оформлен как
поставка.
На стороне покупателя выступает заготовитель сельскохозяйственной
продукции (контрактант), который приобретает ее для использования в
предпринимательской деятельности. Следовательно, заготовителями могут
быть предприниматели, осуществляющие переработку или продажу
сельскохозяйственной продукции;
3) цель приобретения сельскохозяйственной продукции - ее дальнейшая
переработка или продажа.
Договор энергоснабжения - это соглашение, в силу которого
энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю)
через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать
принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим
ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его
ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и
оборудования, связанных с потреблением энергии.
Отличительными признаками договора энергоснабжения являются:
1) специфический предмет договора - энергия (электрическая, тепловая).
С точки зрения объектов гражданских прав электрическая, тепловая энергия
представляет собой специфическую вещь (товар), потребляемую при
передаче, определенную всегда родовыми признаками, делимую. Как товар
энергия обладает значительными особенностями: она представляет собой
определенное свойство материи - способность производить полезную работу.
Энергия не может складироваться, храниться, как другие товары, поэтому ее
производство и подача осуществляются постоянно. Энергия потребляется
при ее принятии и не может быть возвращена, например, в случае
ненадлежащего качества. В силу своих естественных свойств энергия
(особенно электрическая) может причинить вред жизни, здоровью человека
или имуществу, поэтому при регулировании данного договора особое
внимание обращается на качество энергии и обеспечение безопасности ее
передачи и использования. Наличие энергии в сети, количество
потребленной энергии может быть определено с помощью специальных
приборов;
2) специфический способ передачи предмета договора - энергия может
быть передана только через присоединенную сеть (электросети, тепловые
сети), которая представляет собой систему технических устройств,
обеспечивающих передачу и безопасное использование электроэнергии
потребителем;
3) стороны договора называются энергоснабжающая организация и
абонент (потребитель энергии).
Договор купли-продажи недвижимости - это соглашение, в силу
которого продавец обязуется передать в собственность покупателя
109
земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое
имущество, а покупатель обязуется принять указанное недвижимое
имущество и оплатить его.
Квалифицирующим признаком данного договора является его предмет недвижимое имущество, т.е. вещи, прочно связанные с землей, перемещение
которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Именно
особый предмет договора обусловил необходимость его специального
регулирования.
Существенными условиями договора продажи недвижимости являются
условия о предмете договора и о цене. Условие о предмете договора
считается согласованным только в том случае, если в договоре указаны
данные, позволяющие определенно установить недвижимое имущество,
подлежащее передаче покупателю, в том числе данные, определяющие
расположение недвижимости на соответствующем земельном участке либо в
составе другого недвижимого имущества.
В договоре продажи недвижимости в обязательном порядке должна быть
установлена цена недвижимого имущества. Считается, что установленная в
договоре цена здания, сооружения или другого недвижимого имущества,
находящегося на земельном участке, включает цену соответствующей части
земельного участка или права на нее, которые передаются с этим
недвижимым имуществом, если иное не предусмотрено законом или
договором продажи недвижимости.
Договор продажи недвижимости должен быть совершен в письменной
форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Таким
образом, обмен документами, а также совершение конклюдентных действий
в ответ на письменную оферту для договора продажи недвижимости
исключаются. Несоблюдение формы договора продажи недвижимости влечет
его недействительность.
Договоры продажи жилого помещения, предприятия подлежат
государственной регистрации и считаются заключенными с момента такой
регистрации. Договоры продажи жилого помещения, заключенный после
01.03.2013 г., не подлежат государственной регистрации. Договоры
продажи иного недвижимого имущества заключаются в простой письменной
форме и в государственной регистрации не нуждаются.
Переход права собственности на недвижимость к покупателю подлежит
государственной регистрации во всех случаях. Передача недвижимого
имущества оформляется передаточным актом.
Договор продажи предприятия - это соглашение, в силу которого
продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в
целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей,
которые продавец не вправе передавать другим лицам.
Состав предприятия как имущественного комплекса определен в ст. 132
ГК РФ (недвижимые и движимые вещи, права требования, долги, права на
средства индивидуализации, иные исключительные права).
110
Договор продажи предприятия заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами. К нему должны
быть приложены: акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение
независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, а также перечень
всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием
кредиторов, характера, размера и сроков их требований. Несоблюдение
формы договора продажи предприятия влечет его недействительность.
Кроме того, договор продажи предприятия подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Договоры продажи предприятия, заключенный после 01.03.2013 г., не
подлежат государственной регистрации. Регистрация сделок с
предприятием как имущественным комплексом проводится Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра и картографии.
Поскольку в состав предприятия входят долги, необходимо письменное
уведомление кредиторов по обязательствам, включенным в состав
продаваемого предприятия.
2
Договор мены, как и купля-продажа, относится к группе договоров,
направленных на передачу имущества в собственность. Он регулируется гл.
31 ГК РФ.
Договор мены - это соглашение, в силу которого каждая из сторон
обязуется передать в собственность другой стороны один товар в обмен на
другой.
В отличие от купли-продажи, при мене товар обменивается на другой
товар, а не на денежные средства. Если в обмен на передачу вещи
предусматривается иное встречное предоставление (выполнение работы,
оказание услуги, уступка права требования), то такой договор не может быть
квалифицирован как договор мены и должен рассматриваться как
смешанный договор.
Договор мены является консенсуальным, взаимным и возмездным.
Существенным условием договора является его предмет, стороны должны
определить наименование и количество обмениваемых товаров, в противном
случае договор считается незаключенным.
Предметами договора мены могут быть любые недвижимые и движимые
вещи, не изъятые из гражданского оборота, с учетом правил об
оборотоспособности объектов. Денежные средства не могут быть
самостоятельным предметом по договору мены, за исключением случаев,
когда денежные знаки выступают в качестве объектов коллекционирования.
ГК РФ не устанавливает требований о равном правовом режиме
обмениваемых товаров (например, недвижимая вещь может обмениваться на
движимую).
Товары, подлежащие обмену, предполагаются равноценными, если из
договора мены не вытекает иное. Если в соответствии с договором мены
111
обмениваемые товары признаются неравноценными, сторона, обязанная
передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен,
должна оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения
ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не предусмотрен
договором.
Форма договора мены подчиняется правилам о купле-продаже, а также
общим положениям о форме сделок. Например, если одним из обмениваемых
товаров является квартира, то договор подлежит государственной
регистрации.
Законодатель непосредственно не регулирует права и обязанности
сторон по договору мены. Гл. 31 ГК РФ содержит лишь специальные
правила, отражающие особенности договора мены по сравнению с договором
купли-продажи. По вопросам, не урегулированным гл. 31 ГК РФ,
применяются нормы о купле-продаже, если это не противоречит существу
мены и специальным нормам. При этом каждая из сторон признается
продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара,
который она обязуется принять в обмен. Расходы на передачу обмениваемых
товаров и их принятие осуществляются в каждом случае той стороной,
которая несет соответствующие обязанности.
Каждая сторона по договору мены обязана передать предусмотренный
договором товар свободным от прав третьих лиц, с принадлежностями и
документами, в обусловленном количестве, надлежащего качества, в
необходимых комплекте, комплектности, ассортименте и т.д. Другая сторона
вправе требовать передачи ей такого товара и, в свою очередь, обязана
передать товар.
Если в соответствии с договором мены сроки передачи обмениваемых
товаров не совпадают, то к исполнению обязательства той стороной, которая
должна передать товар после передачи товара другой стороной, применяются
правила о встречном исполнении обязательств, т.е. сторона может
приостановить передачу товара до надлежащего исполнения обязательств
другой стороной либо отказаться от исполнения обязательства и потребовать
возмещения убытков.
Ст. 570 ГК РФ содержит специальную норму, регулирующую момент
перехода права собственности на обмениваемые товары. Данное право
переходит к сторонам одновременно после исполнения обязательств
передать соответствующие товары обеими сторонами, если законом или
договором мены не предусмотрено иное. В отличие от общего правила,
согласно которому право собственности переходит к приобретателю по
договору с момента передачи вещи, для перехода права собственности по
договору мены необходима передача товаров обеими сторонами. Если по
договору мены передается недвижимое имущество, то право собственности у
приобретателя возникает с момента его государственной регистрации.
Например, при мене квартирами осуществляется государственная
112
регистрация договора и регистрация перехода права собственности на
каждый обмениваемый объект недвижимости.
3
Договор дарения - это соглашение, в силу которого одна сторона
(даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне
(одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требование)
к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от
имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом. Данный
договор регулируется гл. 32 ГК РФ.
Сторонами договора являются даритель и одаряемый. На любой из
сторон могут выступать граждане и юридические лица, а также публичные
образования. При этом нужно учитывать нормы ГК РФ о запрещении и
ограничении дарения. Юридические лица, которым вещь принадлежит на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления, вправе
подарить ее с согласия собственника, если законом не предусмотрено иное.
Это ограничение не распространяется на обычные подарки небольшой
стоимости.
По общему правилу не допускается совершение договора дарения: 1)
если и дарителем, и одаряемым выступают коммерческие организации; 2)
если одаряемыми являются работники лечебных, воспитательных
учреждений, учреждений социальной защиты и других аналогичных
учреждений, а дарителями - граждане, находящиеся в таких учреждениях на
лечении, содержании или воспитании, супруги и родственники этих граждан;
3) если одаряемыми являются государственные служащие и служащие
органов муниципальных образований, и дар передается гражданином или
юридическим лицом в связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей; 4) если дарителями являются
малолетние и граждане, признанные недееспособными, и договор
совершается от их имени их законными представителями. Исключение
составляют обычные подарки, стоимость которых не превышает трех тысяч
рублей.
Договор дарения опосредствует не только передачу вещи в
собственность одаряемого, но и передачу имущественного права или
освобождение от обязанности. Исходя из определения договора, его
предметом могут быть:
во-первых, вещь, которая передается в собственность одаряемого. По
договору дарения могут быть переданы любые вещи, не изъятые из
гражданского оборота, принадлежащие дарителю на праве собственности.
Ограниченно оборотоспособные вещи могут быть подарены с соблюдением
их правового режима;
во-вторых, имущественное право (требование) к дарителю. При этом
следует иметь в виду, что предоставление лицу права безвозмездного
пользования своим имуществом оформляется договором ссуды;
113
в-третьих, право требования к третьему лицу. Передача права
требования оформляется с учетом правил об уступке требования;
в-четвертых, освобождение одаряемого от имущественной обязанности
перед дарителем. Например, заимодавец освобождает заемщика от
обязанности возвращать долг;
в-пятых, освобождение одаряемого от имущественной обязанности
перед третьим лицом, которое возможно как в форме перевода долга
одаряемого на дарителя, так и в форме исполнения обязанности перед
третьим лицом без перевода долга. Если в соответствии с законом или
договором обязанность должна быть исполнена должником лично, то
кредитор вправе не принимать исполнение, предложенное другим лицом за
должника.
Квалифицирующим признаком договора дарения является его
безвозмездность, т.е. даритель обогащает одаряемого за свой счет, не
обусловливая свои действия встречным предоставлением со стороны
одаряемого. При наличии встречной передачи вещи или права либо
встречного обязательства договор не признается дарением. К такому
договору применяются правила, регулирующие сделку, которую стороны
действительно имели в виду, с учетом существа сделки. Поскольку дарение
является договором, для его заключения необходимо согласие одаряемого на
принятие дара.
Договор дарения может быть как реальным, так и консенсуальным, в
зависимости от этого строится правовое регулирование отношений дарителя
и одаряемого. Реальный договор дарения считается заключенным с момента
передачи вещи (права) одаряемому или освобождения его от обязанности.
Передача дара может осуществляться как посредством его вручения, так и
посредством символической передачи (вручение ключей и т.п.) либо
вручения правоустанавливающих документов. Реальный договор дарения
может быть совершен устно, за исключением случаев, когда дарителем
является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи рублей.
Консенсуальный договор дарения - договор, который содержит
обещание безвозмездно передать кому-либо вещь или имущественное право
либо освободить кого-либо от имущественной обязанности (обещание
дарения). Договор считается заключенным, если обещание сделано в
письменной форме и содержит ясно выраженное намерение совершить в
будущем безвозмездную передачу вещи или права конкретному лицу либо
освободить его от имущественной обязанности. Предмет консенсуального
договора должен быть четко определен, обещание подарить все свое
имущество или часть всего своего имущества без указания на конкретный
предмет дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности
ничтожно.
Отличие консенсуального договора дарения от завещания состоит в том,
что воля дарителя направлена на передачу вещи (права) при его жизни,
договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти
114
дарителя, ничтожен. К такого рода дарению применяются правила
гражданского законодательства о наследовании.
Несоблюдение в необходимых случаях письменной формы договора
дарения влечет его ничтожность. Таким образом, обещание подарить
имущество, высказанное в устной форме, не дает одаряемому права
требовать передачи такого имущества. Договор дарения любого
недвижимого имущества подлежит государственной регистрации. Договор
дарения недвижимости не требует государственной регистрации, если он
заключен после 01.03.2013 г. Государственной регистрации подлежит
переход права собственности на недвижимость.
Реальный договор дарения не порождает обязательственного
правоотношения. Поскольку он является основанием для перехода права
собственности на переданную вещь к одаряемому, его называют договором с
вещным эффектом.
Консенсуальный договор дарения порождает обязанность дарителя
передать дар и обязанность одаряемого принять дар и соответствующие им
права требования другой стороны. Права одаряемого по договору дарения не
переходят к его наследникам (правопреемникам), поскольку безвозмездная
передача дарителем имущества, как правило, обусловлена для него личными
качествами одаряемого. Иное может быть предусмотрено договором дарения.
Обязанности дарителя, напротив, переходят к его наследникам
(правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.
ГК РФ предоставляет одаряемому право в любое время до передачи ему
дара отказаться от него, но с возмещением дарителю реального ущерба,
причиненного отказом принять дар. Таким образом, одаряемый несет
ограниченную ответственность за неисполнение обязанности принять дар
(возмещает только реальный ущерб). В этом случае договор дарения
считается расторгнутым. Отказ от дара должен быть совершен в письменной
форме. В случае, когда договор дарения недвижимого имущества
зарегистрирован, отказ от принятия дара также подлежит государственной
регистрации.
С учетом безвозмездного характера договора дарения, дарителю
предоставлено право отказаться от исполнения договора без возмещения
убытков, причиненных этим одаряемому, в случаях:
1) если после заключения договора имущественное или семейное
положение либо состояние здоровья дарителя изменилось настолько, что
исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению
уровня его жизни;
2) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь коголибо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно
причинил дарителю телесные повреждения. В случае смерти дарителя право
на отказ от исполнения договора реализуют его наследники.
Отказ от исполнения договора дарения не может быть осуществлен, если
обещан подарок небольшой стоимости.
115
Даритель может отменить дарение, в этом случае одаряемый обязан
возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту
отмены дарения. В отличие от отказа от исполнения договора дарения,
отмена дарения осуществляется в случаях, когда дар уже передан
одаряемому; следовательно, возможна как при консенсуальном, так и при
реальном договоре дарения. Даритель вправе отменить дарение в случаях:
1) если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, жизнь коголибо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно
причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения
жизни дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения
принадлежит наследникам дарителя;
2) если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей
для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее
безвозвратной утраты;
3) если даритель переживет одаряемого, но только в случаях, когда в
договоре дарения предусмотрено право дарителя отменить дарение в этом
случае.
Однако дарение не может быть отменено в случае совершения обычного
подарка небольшой стоимости.
Кроме того, суд может по требованию заинтересованного лица отменить
дарение,
совершенное
индивидуальным
предпринимателем
или
юридическим лицом в нарушение положений закона о несостоятельности
(банкротстве) за счет средств, связанных с его предпринимательской
деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших объявлению
такого лица несостоятельным (банкротом).
Даритель обязан возместить вред, причиненный жизни, здоровью или
имуществу одаряемого гражданина вследствие недостатков подаренной
вещи, если доказано, что эти недостатки возникли до передачи вещи
одаряемому, не относятся к числу явных и даритель, хотя и знал о них, не
предупредил о них одаряемого.
Особой разновидностью дарения является пожертвование, которое
обладает следующими отличительными признаками:
1) оно осуществляется в общеполезных целях;
2) предметом пожертвования могут быть вещь или право;
3) одаряемыми могут быть граждане, некоммерческие организации,
(фонды, общественные и религиозные организации, учреждения), публичные
образования. На принятие пожертвования не требуется чьего-либо
разрешения или согласия;
4) пожертвование имущества гражданину должно быть, а юридическим
лицам может быть обусловлено жертвователем использованием этого
имущества по определенному назначению;
5) к пожертвованию не применимы общие основания для отмены
дарения, а также нормы о правопреемстве.
4
116
Договор ренты - это соглашение, в силу которого одна сторона
(получатель ренты) передает в собственность другой стороне (плательщику
ренты) имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное
имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде
определенной денежной суммы либо предоставления средств на его
содержание в иной форме.
В ГК РФ предусмотрены три вида ренты: во-первых, постоянная рента,
при которой обязанность по выплате ренты устанавливается бессрочно; вовторых, пожизненная рента, срок выплаты которой определяется сроком
жизни получателя ренты; в-третьих, пожизненное содержание с иждивением
- разновидность пожизненной ренты, при которой плательщик ренты
обеспечивает удовлетворение потребностей получателя ренты в жилище,
питании, одежде и т.п.
Договор постоянной ренты и денежной пожизненной ренты являются
для российского гражданского законодательства новыми видами договоров
об отчуждении имущества.
Договор ренты можно охарактеризовать как реальный, односторонний и
возмездный. Для его заключения необходима передача получателем ренты
имущества плательщику ренты, после чего получатель ренты наделяется
правами, а плательщик ренты несет обязанности, поэтому договор является
односторонне обязывающим. Отношения сторон носят длящийся характер.
Сторонами договора ренты являются плательщик ренты и получатель
ренты. Получателями ренты выступают, как правило, граждане независимо
от их возраста, трудоспособности, состояния здоровья, а постоянной ренты также и некоммерческие организации, если это не противоречит закону и
соответствует целям их деятельности (общественные и религиозные
организации, фонды и др.). Плательщиками ренты могут быть как граждане,
так и юридические лица.
Договор ренты относится к группе договоров по передаче имущества в
собственность наряду с куплей-продажей, меной и дарением. По договору
купли-продажи покупатель обязан уплатить за переданное ему имущество
заранее определенную денежную сумму, даже при оплате его в рассрочку. По
договору мены считается, что обмен производится равноценными товарами,
стоимость которых сторонами заранее определена, а если товары признаются
неравноценными, то производится оплата разницы в ценах на них. В отличие
от вышесказанного, по договору ренты общий размер платежей является
неопределенным, поскольку при постоянной ренте обязанность по ее
выплате действует бессрочно, а при пожизненной ренте - на срок жизни
получателя ренты. В данном случае каждая из сторон рискует получить
фактически меньше, чем сама предоставила, поэтому договор ренты относят
к алеаторным сделкам, т.е. сделкам, основанным на риске. От договора
дарения рента отличается возмездностью передачи имущества.
117
Предметом договора ренты может быть любое недвижимое и движимое
имущество, в том числе денежные средства, с учетом правил об
оборотоспособности объектов гражданских прав.
Имущество, отчуждаемое под выплату ренты, может передаваться ее
получателем в собственность плательщика ренты за плату или бесплатно. В
первом случае имущество отчуждается с условием не только предоставления
периодических рентных платежей, но и передачи определенной денежной
суммы. К отношениям сторон по передаче и оплате имущества в этом случае
применяются правила о купле-продаже, а в случае, когда такое имущество
передается бесплатно, - правила о договоре дарения постольку, поскольку
иное не установлено специальными нормами гл. 32 ГК РФ и не противоречит
существу договора ренты.
Поскольку получатель ренты является слабой стороной в договоре, ГК
РФ устанавливает гарантии осуществления его прав. Для договора ренты
установлена нотариальная форма. Договор, который предусматривает
отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, кроме того,
подлежит государственной регистрации. Договор, предусматривающий
отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, не требует
государственной регистрации, если он заключен после 01.03.2013 г.
Государственной регистрации подлежит переход права собственности на
недвижимость.
Рента обременяет недвижимое имущество, переданное под ее выплату
(земельный участок, предприятие, здание, сооружение, дом, дачу, квартиру и
другое). Если плательщик ренты произведет отчуждение такого имущества,
то его обязательства по договору ренты переходят на приобретателя
имущества. Кроме того, бывший плательщик ренты, который передал
обремененное рентой недвижимое имущество в собственность другому лицу,
несет субсидиарную ответственность по требованиям получателя ренты,
возникшим в связи с нарушением договора ренты. Законом или договором
может быть установлена солидарная ответственность первоначального
плательщика ренты и нового собственника недвижимого имущества.
ГК РФ устанавливает обязательное обеспечение выплаты ренты. Если
предметом договора ренты является недвижимое имущество, то получатель
ренты обладает правом залога на эту недвижимость, обеспечивающим
обязательство плательщика ренты. Право залога возникает у получателя
ренты при заключении договора ренты в силу нормативного указания,
которое носит императивный характер, поэтому стороны своим соглашением
не могут устранить данное право. Регистрирующий орган одновременно с
регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество от
плательщика ренты к его приобретателю производит регистрацию
обременения (ипотеки) без предоставления отдельного заявления и без
оплаты государственной регистрации.
Если под выплату ренты передается денежная сумма или иное движимое
имущество, то существенным условием договора ренты является условие,
118
устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение
исполнения его обязательств одним из способов, предусмотренных в ст 329
ГК РФ (залог, поручительство, банковская гарантия), либо застраховать в
пользу получателя ренты риск ответственности за неисполнение либо
ненадлежащее исполнение этих обязательств.
В случае невыполнения плательщиком ренты данной обязанности, а
также при утрате обеспечения или ухудшения его условий не по вине
получателя ренты последний имеет право на расторжение договора ренты и
возмещение возникших вследствие этого убытков.
Постоянная рента. Получателями постоянной ренты могут быть как
граждане, так и некоммерческие организации, если это не противоречит
закону и соответствует целям их деятельности.
Обязанность по выплате этой ренты не ограничена каким-либо
определенным сроком, даже сроком жизни ее получателя. Вследствие этого
закон предусматривает возможность перехода прав получателя ренты к
другим гражданам или некоммерческим организациям в результате сделки
(уступки требования) либо наследования или правопреемства при
реорганизации юридических лиц, если иное не установлено законом или
договором.
Выплата постоянной ренты производится в денежной форме в размере,
определенном договором. Однако договором может быть предусмотрена ее
выплата также путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания
услуг, которые соответствуют по стоимости денежной сумме ренты. Размер
выплачиваемой ренты подлежит увеличению пропорционально увеличению
установленного законом минимального размера оплаты труда, если иное не
предусмотрено договором.
Периодичность выплаты постоянной ренты определяется договором, при
отсутствии в нем такого условия, рента должна выплачиваться по окончании
каждого календарного квартала.
Хотя постоянная рента по определению носит бессрочный характер,
правоотношение может быть прекращено в случае отказа плательщика от
дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа, а также в случае требования
такого выкупа со стороны получателя ренты.
Право плательщика на выкуп постоянной ренты не может быть
исключено договором (такое условие будет ничтожным), однако может быть
ограничено путем установления срока, до истечения которого плательщик не
может выкупить ренту (данный срок не должен превышать 30 лет с момента
заключения договора, за исключением случая, когда он определен периодом
жизни получателя ренты.
Плательщик вправе отказаться от выплаты ренты путем ее выкупа не
ранее чем через 3 месяца с момента письменного заявления получателю об
отказе, если более длительный срок не предусмотрен договором.
Обязанность по выплате ренты прекращается только с момента передачи
всей суммы выкупа, если иной порядок выкупа не предусмотрен договором.
119
Кроме того, выкуп постоянной ренты может быть произведен по
требованию получателя при наступлении обстоятельств, нарушающих его
интересы, в частности при просрочке плательщиком ее выплаты более чем на
один год, если иное не предусмотрено договором; в случае нарушения
плательщиком своих обязанностей по обеспечению выплаты ренты и др.
Выкуп постоянной ренты как по инициативе плательщика, так и по
требованию получателя, производится по цене, установленной договором.
При отсутствии в договоре условия о выкупной цене она определяется в
зависимости от условий передачи имущества - за плату или бесплатно. Если
имущество было передано за плату, то выкуп производится по цене, которая
соответствует годовой сумме ренты. Если же имущество передано под
выплату ренты бесплатно, то в выкупную цену наряду с годовой суммой
рентных платежей должна включаться и цена переданного имущества,
которая определяется исходя из цены, которая обычно взимается за
аналогичное имущество. Для договора постоянной ренты установлены
специальные нормы, посвященные риску случайной гибели или случайного
повреждения имущества. Если имущество передано под выплату постоянной
ренты бесплатно, то такой риск несет плательщик ренты, т.е. плательщик
обязан выплачивать ренты даже после гибели имущества. Случайная гибель
или случайное повреждение имущества, переданного за плату, дает
плательщику право требовать соответственно прекращения обязательства по
выплате ренты либо изменения условий ее выплаты. Если гибель или
повреждение имущества произошли по вине плательщика ренты или третьих
лиц, то он не может реализовать указанное право.
В отличие от постоянной ренты, получателями пожизненной ренты
могут быть только граждане. Она устанавливается на период жизни
гражданина, который передает имущество под выплату ренты, либо другого
указанного им гражданина.
Поскольку пожизненная рента ограничена периодом жизни гражданина,
в случае смерти ее получателя обязательство по ее выплате прекращается. В
отличие от постоянной ренты, право на получение пожизненной ренты не
переходит по наследству и не может быть передано путем уступки права
требования.
Пожизненная рента может быть установлена в пользу нескольких
граждан, доли которых в праве на ее получение признаются равными, если
иное не установлено договором. Такое обязательство прекращается в случае
смерти последнего ее получателя. Если умирает один из получателей
пожизненной ренты, то его доля в праве на ее получение переходит к
пережившим его получателям, если иное не установлено договором.
Пожизненная рента определяется в договоре в виде денежной суммы,
которая периодически выплачивается получателю ренты в течение его
жизни. Причем ее размер, определяемый в договоре, в расчете на месяц
должен быть не менее минимального размера оплаты труда, установленного
законом, и подлежит индексации с учетом уровня инфляции.
120
Поскольку пожизненная рента, как правило, предназначается для
обеспечения жизни ее получателя, она должна выплачиваться по окончании
каждого календарного месяца.
При существенном нарушении договора пожизненной ренты ее
плательщиком получатель имеет право требовать от него выкупа ренты либо
расторжения договора и возмещения убытков.
Получатель ренты вправе требовать возврата квартиры, жилого дома или
иного имущества, если оно отчуждено под выплату ренты бесплатно, с
зачетом его стоимости в счет выкупной цены.
При случайной гибели или случайном повреждении имущества, которое
передано под выплату пожизненной ренты, плательщик ренты не
освобождается от обязанности по ее выплате на условиях, определенных
договором, независимо от того, за плату передавалось имущество или
бесплатно.
Пожизненное содержание с иждивением как разновидность
пожизненной ренты характеризуется определенными особенностями и
регулируется специальными нормами ГК РФ, направленными на усиление
защиты интересов получателя ренты.
Договор пожизненного содержания с иждивением - это соглашение, в
силу которого получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему
жилой дом, квартиру, земельный участок или иную недвижимость в
собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять
пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им
третьего лица или лиц. Договор пожизненного содержания с иждивением
характеризуется следующими отличительными признаками.
1. Получателем пожизненного содержания с иждивением может быть
только гражданин, независимо от возраста, трудоспособности, состояния
здоровья. Однако в большинстве случаев такой договор заключают граждане,
нуждающиеся в посторонней помощи и уходе (пожилые, инвалиды и т.п.).
2. Предметом данного договора является только недвижимое имущество.
3. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с
иждивением может включать обеспечение потребности получателя в
жилище, питании, одежде, а если этого требует состояние здоровья
гражданина, также обеспечения ухода за ним. Кроме того, договором может
быть предусмотрена также оплата ритуальных услуг. Приведенный перечень
потребностей является примерным и должен быть конкретизирован в
договоре.
В случае передачи под выплату ренты жилого помещения, потребность
получателя ренты в жилище может обеспечиваться как путем дальнейшего
проживания в данном жилом помещении (его части), так и путем
предоставления иного жилого помещения.
В договоре должна быть определена стоимость всего объема содержания
с иждивением. В отличие от пожизненной ренты, стоимость общего объема
121
содержания в месяц не может быть менее двух минимальных размеров
оплаты труда, установленных законом.
Договором может быть предусмотрена возможность замены
предоставления содержания с иждивением в натуре выплатой в течение
жизни гражданина периодических платежей в деньгах. Закон не
устанавливает, в каком порядке и по чьей инициативе допускается такая
замена, эти вопросы должны регулироваться договором. Однако условия
договора не должны нарушать интересы получателя ренты.
Ст. 604 ГК РФ устанавливает дополнительные меры защиты
имущественных интересов получателя ренты при отчуждении и
использовании имущества, переданного для обеспечения пожизненного
содержания.
Плательщик ренты имеет право отчуждать, сдавать в залог или иным
способом обременять недвижимое имущество, полученное им в обеспечение
пожизненного содержания, только с предварительного согласия получателя
ренты.
При существенном нарушении плательщиком своих обязанностей
получатель ренты имеет право потребовать возврата недвижимого
имущества, которое передано под выплату пожизненного содержания с
иждивением, либо выплаты ему выкупной цены на условиях,
предусмотренных ст. 594 ГК РФ. Плательщик ренты при этом не может
требовать компенсации расходов, которые понесены в связи с содержанием
получателя ренты.
Тема 11
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В
ПОЛЬЗОВАНИЕ
Основные вопросы темы
1. Общие положения договора аренды.
2. Разновидности договоров аренды
3. Договор найма жилого помещения
4. Договор ссуды
1
1. По договору аренды одна сторона (арендодатель) обязуется
предоставить другой стороне (арендатору) имущество во временное владение
и пользование или во временное пользование за плату (ст. 606 ГК).
Этот договор входит в группу договоров, направленных на передачу
имущества в пользование.
Понятия «аренда» и «имущественный наем» в действующем ГК
являются синонимами. Характеристика договора аренды: консенсуальный,
взаимный, возмездный.
В ГК РФ предусмотрено только пять видов договоров аренды (хотя
фактически можно выделить гораздо большее количество видов):

договор проката;
122

договор аренды транспортных средств;

договор аренды зданий и сооружений;

договор аренды предприятия;

договор финансовой аренды (лизинга).
Сторонами этого договора являются арендодатель и арендатор. В
роли сторон могут выступать все субъекты гражданских правоотношений:
физические и юридические лица, а также государство (последнее выступает в
арендных отношениях через свои органы).
Субъект, выступающий в роли арендодателя, должен быть либо
собственником имущества, передаваемого им в пользование, либо лицом,
уполномоченным законом или собственником имущества на сдачу этого
имущества в аренду (ст. 608 ГК). При этом лицо, владеющее имуществом на
праве оперативного управления, может сдать его в аренду лишь с согласия
собственника этого имущества (п. 1 ст. 297, п. 2 ст. 285 ГК).
Арендатором же может быть любое лицо, однако в некоторых видах
аренды субъектный состав может быть ограничен законом. Так, в договоре
аренды предприятия и договоре лизинга обе стороны должны быть
предпринимателями (ст. 656 и 665 ГК), а в договоре бытового проката
предпринимателем должна быть лишь одна сторона – арендодатель (п. 1 ст.
626 ГК).
Предметом договора аренды является индивидуально определенная
вещь, как движимая, так и недвижимая, не теряющая своих свойств в
процессе ее использования. Сдача некоторых вещей в аренду может быть
ограничена законом (например, оружие может сдаваться в аренду лишь при
наличии специального разрешения у сторон). Аренда природных объектов
должна осуществляться с учетом не только норм ГК, но и специальных
законов. Так, например, ст. 53 Земельного кодекса требует соблюдения
арендатором целевого назначения полученного им земельного участка.
Природные объекты, как правило, могут быть получены в аренду при
наличии специальных лицензий у будущих арендаторов. Условие о предмете
договора является существенным.
Форма договора аренды зависит от ее срока и состава участников
договора. Так, если договор заключен на срок более одного года, а также в
случае, когда одна из сторон является юридическим лицом, форма его
должна быть письменной (п. 1 ст. 609 ГК). В случае, если предметом
договора аренды является недвижимое имущество, договор должен быть
зарегистрирован соответствующим государственным органом.
Порядок заключения договора аренды имеет две особенности. Первая
особенность заключается в том, что договор этот может заключаться на
торгах, на которых продается право на заключение договора в результате
проведения конкурса между лицами, претендующими на право быть
арендаторами (договор заключается с лицом, выигравшим торги). Вторая
особенность в том, что арендатор имеет преимущественное право на
123
заключение договора на новый срок после истечения первоначального срока
договора (ст. 621 ГК).
Цена договора определяется по соглашению сторон. В случае, если она
не определена при заключении договора, применяется обычная арендная
плата (п. 3 ст. 424, п. 1 ст. 614 ГК). Арендная плата может быть установлена в
следующем виде:

в определенной денежной сумме, вносимой единовременно или
периодически;

в доле продукции, плодов или доходов, полученных в результате
использования арендованного имущества;

в виде определенных услуг;

в передаче арендодателю в собственность или аренду
определенной вещи;

в возложении на арендатора затрат с целью улучшения
арендуемого им имущества (ст. 614 ГК).
Срок договора аренды может быть как определенный (п. 1 ст. 610 ГК),
так и неопределенный (п. 2 ст. 610 ГК). Если срок в договоре не указан, он
считается заключенным на неопределенный срок. Особенностью договора с
неопределенным сроком является то, что каждая из его сторон может
отказаться от договора в любое время, предупредив своего контрагента за
один месяц в случае, если предметом договора является движимое
имущество, либо за три месяца в случае, если предметом договора является
недвижимое имущество. Однако эти сроки могут быть изменены
участниками договора или законом (абз. 2 п. 2 ст. 610 ГК). В случае
заключения договора на срок, превышающий пределы срока, установленного
законом, договор считается заключенным на предельный срок (п.3 ст. 610
ГК).
Арендодатель во исполнение заключенного договора обязан:

предоставить
арендатору
имущество
в
состоянии,
соответствующем его назначению и условиям договора (п. 1 ст. 611 ГК);

снабдить
имущество,
передаваемое
арендатору,
всеми
принадлежностями и документами, относящимися к нему;

передать арендатору имущество в срок, установленный
договором;

предупредить арендатора об обязательственных правах третьих
лиц на переданное ему имущество;

производить за свой счет капитальный ремонт имущества,
переданного в аренду.
Арендодатель имеет право:

требовать от арендатора арендную плату;

возврата предмета аренды после окончания срока договора;

досрочного расторжения договора, если арендатор использует
имущество не в соответствии с условиями договора или с назначением
имущества.
124
Арендатор обязан:

пользоваться арендованным имуществом в соответствии с
условиями договора аренды либо назначением имущества (п. 1 ст. 615 ГК);

использовать арендованное имущество только сам;

не сдавать арендованное имущество в субаренду без согласия
арендодателя;

своевременно вносить арендную плату (п. 1 ст. 614 ГК);

вернуть арендодателю имущество после окончания договора в
состоянии нормального износа вместе с принадлежностями и документами,
относящимися к нему (ч. 1 ст. 622 ГК);

поддерживать арендуемое имущество в исправном состоянии;

производить текущий ремонт арендуемого имущества;

нести расходы по содержанию арендуемого имущества.
Арендатор имеет право:

требовать от арендодателя передачи ему предмета аренды;

уменьшения арендной платы, если состояние арендуемого
имущества существенно ухудшилось (п. 1 ст. 614 ГК);

претендовать на плоды, продукцию, доходы, полученные в
результате аренды, если иное не предусмотрено договором (ст. 606 ГК);

на выкуп арендованного имущества, если он был предусмотрен
договором (ст. 621 ГК);

на сдачу арендованного имущества в субаренду (права
субарендатора ограничены правами арендатора, в частности срок субаренды
не может быть больше срока аренды);

на заключение договора на новый срок преимущественно перед
другими лицами (ст. 612 ГК);

на перевод в течение одного года на себя права на заключение
нового договора в случае, если арендодатель отказал ему в заключении
договора на новый срок, но при этом заключил договор с другим лицом (абз.
1 ст. 621 ГК).
Праву пользования арендатора присуще право следования за вещью:
переход права собственности на предмет аренды не прекращает договора (п.
1 ст. 617 ГК).
Арендодатель отвечает:

за риск случайной гибели или повреждения имущества, сданного
в аренду, поскольку является его собственником (п. 4 ст. 614 ГК);

недостатки имущества, сданного в аренду, если они
препятствуют пользованию им (п. 1 ст. 612 ГК);

неисполнение своих обязанностей, предусмотренных договором
и законом.
Арендатор отвечает:

за просрочку арендной платы;
125

несвоевременный возврат имущества (он обязан уплатить
арендную плату за время просрочки, а также уплатить штрафную неустойку);

неисполнение других обязанностей, предусмотренных договором
и законом.
Основания прекращения договора аренды:

исполнение договора;

ликвидация юридического лица в случае, если оно является
арендатором или арендодателем (ст. 419 ГК), смерть же гражданина –
участника договора аренды не прекращает договора: права и обязанности
умершего переходят к его наследнику;

соглашение сторон о расторжении договора;

исковое требование в суд одной из сторон и др.
Основания для расторжения договора аренды судом по требованию
арендодателя:

использование
арендатором
арендуемого
имущества
с
нарушением условий договора или назначения имущества (п. 2 ст. 450 ГК);

существенное ухудшение арендатором арендуемого имущества;

просрочка двух сроков платежа арендной платы;

невыполнение арендатором обязанности по проведению
текущего ремонта или несению расходов по содержанию арендованного
имущества.
Особенность предъявления арендодателем искового заявления в
арбитражный суд: он должен предъявить копию документа о
предупреждении им арендатора о нарушении его обязанностей (ст. 104, 108
АПК).
Основания для расторжения договора аренды судом по требованию
арендатора (ст. 620 ГК):

непредоставление арендодателем предмета аренды арендатору;

предоставление арендодателем имущества с недостатками,
препятствующими его использованию;

невыполнение арендодателем обязанностей по проведению
капитального ремонта имущества, переданного им в аренду;

непригодность арендуемого имущества для использования в силу
обстоятельств, за которые арендатор не отвечает.
2
Особенности договора проката:
 предметом договора проката является движимое имущество;
 арендодателем договора проката может быть только предприниматель;
 этот договор является публичным и срочным (максимальный срок
договора – один год);
 договор регулируется ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если
арендатором является гражданин;
 арендная плата устанавливается только в твердой денежной сумме;
126
 форма договора должна быть письменной;
 оба вида ремонта (и текущего, и капитального) обязан осуществлять
арендодатель;
 арендодатель обязан устранять недостатки, возникшие в имуществе,
переданном в прокат, в течение десяти дней (п. 1 ст. 629 ГК);
 арендодатель обязан проверить исправность имущества, сдаваемого в
аренду, в присутствии арендатора и ознакомить последнего с правилами
эксплуатации этого имущества, либо выдать соответствующую инструкцию
(ст. 628 ГК);
 арендатор не имеет права совершать с арендуемым имуществом
сделки, в том числе сдавать его в субаренду, в безвозмездное пользование,
сдавать в залог, вносить в качестве вклада в хозяйственные товарищества и
общества или паевого взноса в производственные кооперативы (п. 2 ст. 631
ГК);
 задолженность с арендатора взыскивается в бесспорном порядке на
основе исполнительной надписи нотариуса
 арендатор в любое время может расторгнуть договор, предупредив об
этом арендодателя за десять дней (ст. 619 ГК);
 при досрочном прекращении договора по требованию арендатора
арендодатель обязан возвратить часть арендной платы;
 понятие договора проката сформулировано в ст. 626 ГК РФ.
Особенности договора аренды транспортных средств:
 ГК РФ регулирует только два вида договора аренды транспортных
средств: а) аренду транспортных средств с экипажем; б) аренду
транспортных средств без экипажа;
 понятия этих видов договоров даны в ст. 632 (договор этот называется
фрахтованием на время) и в ст. 642 ГК РФ;
 предметом договора аренды транспортных средств являются только
транспортные средства – устройства, предназначенные для перевозки грузов,
пассажиров и багажа. А предмет договора аренды транспортных средств с
экипажем состоит из двух элементов: а) транспортного средства; б) оказания
услуг экипажем;
 различие в правовом регулировании двух видов договоров, указанных
выше, состоит в том, что в первом случае обязанности по управлению
технической эксплуатацией транспорта сохраняются за арендодателем (ст.
635 ГК), а во втором – они переходят на арендатора (ст. 645 ГК);
 договоры аренды транспортных средств регулируются не только ГК
РФ, но и еще транспортными уставами и кодексами (ст. 641, 649 ГК);
 экипаж транспортного средства, переданного в аренду, оказывается в
двойном подчинении: арендатора и арендодателя;
 плата, вносимая арендатором, называется фрахтом;
 предельные сроки этого вида договора законом не установлены;
127
 арендатор вправе без согласия арендодателя заключать сделки,
связанные с эксплуатацией арендованного транспортного средства;
 правила ответственности за причинение вреда арендованным
транспортным средствам сформулированы законодателем с учетом того, что
последнее является источником повышенной опасности;
 ответственность при нанесении вреда третьему лицу арендованным
транспортным средством при аренде его без экипажа несет арендатор, если
не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла
потерпевшего (ст. 648 ГК), а при аренде его с экипажем – арендодатель (ст.
1079 и 640 ГК);
 ответственность по договору тайм-чартер необычна: в случае гибели
арендованного транспортного средства арендатор обязан возместить
арендодателю причиненные убытки, если последний не докажет, что вред
произошел по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в
соответствии с законом или договором (ст. 639 ГК);
 ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора
наступает и при отсутствии вины, поскольку стороны являются
предпринимателями (п. 3 ст. 401 ГК).
Особенности аренды зданий и сооружений:
 определение понятия договора содержится в ст. 650 ГК РФ;
 предметом договора является здание или сооружение целиком;
 предмет договора характеризуется высокой стоимостью и особой
значимостью для гражданского оборота;
 арендатором жилых зданий может быть только юридическое лицо (п. 2
ст. 671 ГК);
 нормы об аренде нежилых помещений в ГК РФ отсутствуют, поэтому
их аренда регулируется общими положениями о договоре аренды;
 существенными условиями договора являются предмет договора и
размер арендной платы (она устанавливается в денежной форме из расчета за
1 кв. м площади);
 плата за аренду здания включает в себя плату за пользование
земельным участком (если это положение не изменено договором);
 оплата осуществляется либо помесячно, либо поквартально, при этом
часто практикуется предварительная форма оплаты;
 договор на срок более одного года подлежит государственной
регистрации (передача предмета аренды возможна лишь после этой
регистрации);
 передача здания или сооружения должна происходить по
передаточному акту в течение десяти дней либо месяца после подписания
договора (п. 1 ст. 655 ГК);
 передаче подлежит не только недвижимость, но и право на земельный
участок под ней;
128
 при продаже земельного участка, на котором находится арендуемый
объект, у арендатора сохраняется право пользования участком, находящимся
под ним (ст. 653, п. 1 ст. 657 ГК);
 в соответствии с разъяснениями Высшего Арбитражного Суда РФ не
запрещено проведение конкурса на заключение договора аренды помещения
до истечения срока ранее заключенного договора (но новый договор может
быть заключен только после истечения срока действия первоначального
договора), при этом преимущественное право арендатора на заключение
нового договора сохраняется.
Особенности аренды предприятия:
 это разновидность договора аренды недвижимости;
 сторонами договора являются предприниматели;
 существенными условиями договора являются его предмет и размер
арендной платы (п. 2 ст. 650, п. 1 ст. 654 ГК);
 предметом договора является предприятие как имущественный
комплекс;
 поскольку предприятие является сложным объектом, его состав
определяется на основе акта инвентаризации, аудиторского заключения о его
стоимости, баланса, отражающего активы и пассивы предприятия, а также
перечня обязательств, в частности долгов;
 в составе предприятия выделяют основные и оборотные средства, а
также его исключительные права;
 договор об аренде должен быть представлен документом, подписанным
обеими сторонами;
 арендодатель обязан уведомить кредиторов предприятия о передаче им
в аренду своего предприятия с целью получения их согласия на перевод
долга, причитающегося им от собственника предприятия, на арендатора;
 кредитор, получивший от арендодателя извещение о передаче своего
предприятия в аренду, имеет право в течение трех месяцев предъявить
требование к арендодателю о расторжении с ним кредитного договора.
Кредитор, не получивший такого уведомления, имеет право на это
требование в течение одного года со дня, когда он узнал о передаче
предприятия в аренду;
 арендатор предприятия имеет широкие права в отношении предмета
договора: он имеет право без согласия кредитора совершать сделки с
имуществом (сдавать в субаренду, продавать, обменивать арендованное
имущество, однако эти права не распространяются на природные ресурсы),
совершать действия, направленные на увеличение стоимости арендуемого
имущества (ст. 660 ГК);
 неотделимые улучшения, совершенные арендатором без разрешения
арендодателя, подлежат возмещению арендодателем, за исключением случая,
когда они неразумны (ст. 662 ГК);
129
 за долги, переданные арендатору вместе с предприятием, наступает
солидарная ответственность арендатора и арендодателя перед кредитором (п.
4 ст. 657 ГК);
 в случае признания договора недействительным возврат сторонам всего
полученного по сделке возможен лишь в случае, если это не нарушает
существенно права участников договора, других лиц и не противоречит
общественным интересам.
3
1. Понятие жилищного правоотношения охватывает правоотношения
по использованию жилых помещений несобственниками и тесно связанные с
ними правоотношения, возникающие в ходе управления и эксплуатации
жилого фонда – обеспечение его сохранности, учет нуждающихся в жилье
граждан и распределение жилой площади.
Правоотношения собственности не включаются в число жилищных.
Правоотношения
по
использованию
жилых
помещений
несобственниками строятся на началах равенства и носят гражданскоправовой характер. Правовая связь пользователя жилого помещения с его
собственником или управомоченным органом носит обязательственный
характер. К вещным правам относятся: право члена кооператива на квартиру
и права членов его семьи; права членов семьи собственника жилого
помещения; право на жилое помещение получателя ренты; право на жилое
помещение в силу завещательного отказа. Этим правам присущ абсолютный
характер защиты.
В зависимости от правового режима жилых помещений они делятся на
фонды,
имеющие
разные
основания
возникновения
жилищных
правоотношений по их использованию. Так, в зависимости от формы
собственности жилые помещения страны подразделяется на частный
жилищный фонд (находится в собственности граждан и юридических лиц),
государственный (находится в собственности РФ и субъектов РФ) и
муниципальный (находится в собственности муниципальных образований).
По целям использования выделяют фонд социального использования
(совокупность жилых помещений, предоставленных по договорам
социального найма в домах государственного и муниципального жилищных
фондов), специализированный жилищный фонд (совокупность жилых
помещений, предоставленных по договорам найма специализированного
жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищных
фондов), индивидуальный жилищный фонд (совокупность жилых
помещений в домах частного жилищного фонда, используемых для
проживания граждан-собственников и членов их семей, а также иных
граждан на условиях безвозмездного пользования), фонд коммерческого
использования (совокупность жилых помещений в домах частного,
государственного и муниципального жилищных фондов, используемых для
130
проживания граждан на условиях возмездного пользования и по другим
основаниям).
Принадлежность жилого помещения к соответствующему фонду
определяет особенности его правового режима, в том числе договорные
формы его использования. В их числе:
1) договор социального найма жилого помещения;
2) договор найма специализированного жилого помещения (они могут
заключаться только в государственном и муниципальном жилищном фондах
и регулируются Жилищным кодексом;
3) договор найма (коммерческого найма) жилого помещения (наиболее
распространенный в частном жилищном фонде и регулируемый нормами
гл. 35 ГК).
Каждый из указанных договоров является одним из главных оснований
возникновения различных видов жилищных правоотношений, которые, как
правило, возникают из сложного юридического факта.
Правовое регулирование жилищных правоотношений осуществляется в
соответствии со ст. 72 Конституции РФ, которая закрепила принцип
совместного ведения данной сферой Российской Федерации и субъектов РФ.
В силу этого, основными нормативными актами являются Гражданский
кодекс РФ (гл. 35), Жилищный кодекс РФ 2005 г., другие федеральные
законы, указы Президента РФ, постановлений Правительства РФ,
нормативные правовые акты субъектов РФ. Органы местного
самоуправления в пределах своих полномочий, предусмотренных
Жилищным кодексом, также могут принимать нормативные правовые акты,
регулирующие жилищные отношения.
2. Договор найма жилого помещения социального использования.
Жилищный кодекс РФ регулирует основания и условия предоставления
жилых помещений по договору социального найма только из
муниципального жилищного фонда. Через социальный наем реализуется
конституционное положение о праве малоимущих граждан быть
обеспеченными жильем бесплатно или за доступную плату (ч. 3 ст. 40
Конституции РФ).
Условием предоставления жилого помещения по договору социального
найма муниципального жилищного фонда является отнесение гражданина к
числу малоимущих по решению органа местного самоуправления. Для этого
учитываются два критерия: доход, приходящийся на каждого члена семьи, и
стоимость подлежащего налогообложению имущества, находящегося в
собственности членов семьи.
При определении перечня видов доходов, подлежащих учету, органы
местного самоуправления ориентируются на постановление Правительства
РФ 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи» (ред. от 07.10.2015) //
СЗ РФ. – 2003. – № 34. – Ст. 3374.
131
Предоставление
жилых
помещений
в
домах
социального
использования государственного жилищного фонда возможно на основе
специальных законов, которые могут определять иные, кроме малоимущих,
категории граждан, нуждающихся в получении государственного жилья, а
также дополнительные основания нуждаемости в социальном жилье.
Жилищный кодекс устанавливает следующие основания, по которым
малоимущие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых
помещениях по договору социального найма:
- отсутствие у малоимущих жилого помещения, занимаемого по
договору социального найма либо находящегося в собственности;
- обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена
семьи менее учетной нормы (она устанавливается каждым ОМСУ
самостоятельно и представляет собой размер общей площади жилого
помещения, на основе которого определяется нуждаемость в жилых
помещениях;
- проживание в помещении, которое не отвечает установленным для
жилых
помещений
требованиям
(санитарно-эпидемиологических,
технических, противопожарных и др.);
- проживание в квартире больных, страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
с ними в одной квартире.
Учет граждан, нуждающихся в социальном жилье, осуществляется по
месту жительства органом местного самоуправления на основании личных
заявлений граждан либо их законных представителей. Перечень оснований
для отказа в принятии на учет содержится в ст. 54 ЖК и носит
исчерпывающий характер.
Жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете,
только в порядке общей очереди. Вне очереди жилье по договору соцнайма
предоставляется только тем категориям малоимущих нуждающихся граждан,
которые указаны в ч. 2 ст. 57 ЖК.
Жилые помещения по договору соцнайма предоставляются по
решению ОМСУ (а не на основании ордера, как это предусматривал ЖК
РСФСР 1983 г.).
Предоставляемое жилое помещение должно находиться в черте того же
населенного пункта, а его общая площадь, т.е. площадь жилых и
вспомогательных помещений (за исключением лоджий, балконов и т.п.),
должна быть не менее нормы предоставления. Норма предоставления
площади жилого помещения устанавливается органом местного
самоуправления и зависит от уровня обеспеченности жилыми помещениями
в домах фонда социального использования.
Понятие договора соцнайма. Он представляет собой соглашение, по
которому одна сторона – собственник жилого помещения государственного
или муниципального жилищного фонда (действующие от их имени
уполномоченные
государственный
орган
или
орган
местного
132
самоуправления) либо управомоченное собственником лицо (наймодатель)
обязуется передать другой стороне – гражданину (нанимателю) жилое
помещение во владение и в пользование для проживания в нем на
определенных условиях (ст. 60 ЖК). Основанием возникновения права
пользования государственной и муниципальной жилой площадью выступает
юридический состав – решение о предоставлении жилого помещения и
договор социального найма жилого помещения.
Нанимателем по договору социального найма может выступать только
гражданин РФ как физическое лицо, если международным договором РФ не
предусмотрено иное. Юридическим лицам жилое помещение может быть
предоставлено на основе договора аренды или иного договора.
Предоставленное юридическому лицу жилое помещение должно
использоваться только для проживания граждан (ст. 671 ГК).
Наймодателем по договору соцнайма выступает юридическое лицо –
собственник государственного (муниципального) жилищного фонда либо
действующие от его имени уполномоченные органы либо управомоченные
лица.
Договор соцнайма жилого помещения является бессрочным. В этом
проявляется одна из важнейших гарантий реализации конституционного
права граждан на жилище.
Форма договор соцнайма – письменная. Типовой договор социального
найма жилого помещения, утв. постановлением Правительства РФ от 21 мая
2005 г. № 315, предусматривает необходимость его подписания сторонами,
что предполагает простую письменную форму договора, несоблюдение
которой не влечет его недействительности, но лишает стороны права (в
случае спора) ссылаться на свидетельские показания (ст. 162 ГК).
Предметом договора соцнайма является жилое помещение, которым
может быть жилой дом (одноквартирный), квартира, часть жилого дома или
квартиры, комната. При этом жилое помещение должно отвечать ряду
требований:
1) быть изолированным (что предполагает наличие отдельного входа);
2) являться недвижимым имуществом (т.е. находиться в доме
капитального типа);
3) быть пригодным для постоянного проживания (т.е. отвечать
установленным санитарным, техническим и иным правилам и нормам).
Содержание договора соцнайма составляют права и обязанности его
сторон.
Права и обязанности наймодателя (ст. 65 ЖК):
- имеет право требовать своевременного внесения платы за жилое
помещение и коммунальные услуги;
- обязан передать нанимателю жилое помещение, свободное от прав
иных лиц и пригодное для проживания. В таком помещении должен быть
произведен текущий ремонт, за исключением случаев, когда оно
предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию доме;
133
- должен принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте
общего имущества в многоквартирном доме, в котором находится сданное
внаем жилое помещение;
- обязан осуществлять капитальный ремонт жилого помещения;
- должен обеспечить предоставление нанимателю необходимых
коммунальных услуг надлежащего качества.
Наймодатель помимо указанных выше обязанностей несет и другие,
предусмотренные жилищным законодательством и договором социального
найма жилого помещения.
Права и обязанности нанимателя (ст. 67 ЖК):
Наниматель жилого помещения по договору соцнайма вправе:
1) вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц;
2) сдавать жилое помещение в поднаем;
3) разрешать проживание в жилом помещении временных жильцов;
4) осуществлять обмен или замену занимаемого жилого помещения;
5) требовать от наймодателя своевременного проведения капитального
ремонта жилого помещения, надлежащего участия в содержании общего
имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных
услуг;
Обязанности нанимателя:
1) использовать жилое помещение по назначению и в пределах,
которые установлены жилищным законодательством;
2) обеспечивать сохранность жилого помещения;
3) поддерживать надлежащее состояние жилого помещения;
4) проводить текущий ремонт жилого помещения;
5) своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные
услуги;
6) информировать наймодателя в установленные договором сроки об
изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым
помещением по договору социального найма.
Наниматель жилого помещения по договору соцнайма помимо
указанных выше прав и обязанностей может иметь и другие,
предусмотренные жилищным законодательством и договором.
Ответственность нанимателя и наймодателя жилого помещения.
Виновные наниматели и члены их семей несут административную,
гражданско-правовую и жилищно-правовую ответственность.
КоАП РФ предусматривает, в частности, ответственность нанимателя
за порчу жилых помещений, оборудования, самовольную перепланировку
жилых помещений в многоквартирных домах (ст. 7.21). Наймодатель,
виновный в нарушении правил содержания и ремонта жилых домов, также
может быть привлечен к административной ответственности (ст. 7.22 КоАП
РФ). Жилищно-правовая ответственность нанимателей социального жилья –
это выселение нанимателей из занимаемых жилых помещений в случае их
виновного поведения.
134
За нарушение обязательства по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги установлена гражданско-правовая ответственность
нанимателя в виде неустойки (пени). Размер пени составляет 1/300 ставки
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент оплаты, от не
выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со
следующего дня после наступления установленного срока по день
фактической выплаты включительно. Увеличение размера пени не
допускается. Наниматель и наймодатель могут требовать также возмещения
убытков в случае нарушения их прав.
Расторжение и прекращение договора соцнайма жилого помещения.
Расторжение договора соцнайма по инициативе нанимателя может
иметь место в любое время и по любым причинам. Оно обусловливается
лишь одним – получением согласия членов семьи нанимателя на выезд,
которое, во избежание споров, должно быть получено в письменной форме.
В случае выезда нанимателя и членов его семьи на другое место жительства
договор соцнайма расторгается со дня такого выезда.
По требованию любой из сторон договор соцнайма может быть
расторгнут в судебном порядке в случае признания жилого помещения
непригодным для проживания.
По инициативе наймодателя договор соцнайма может быть расторгнут
только в судебном порядке и в силу виновного поведения нанимателя.
Жилищный кодекс выделяет пять оснований для такого расторжения:
1) невнесение нанимателем платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги в течение 6 и более месяцев подряд;
2) разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или
другими гражданами, за действия которых он отвечает;
3) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей,
которое делает невозможным совместное проживание в одном жилом
помещении; невозможность совместного проживания в одном жилом
помещении детей и родителей, лишенных родительских прав;
4) использование жилого помещения не по назначению;
5) самовольное переустройство и (или) перепланировка, нарушающие
права и законные интересы граждан либо создающие угрозу их жизни или
здоровью, при отказе суда сохранить жилое помещение в переустроенном
(перепланированном) виде и отказе нанимателя привести его в прежнее
состояние.
3. Договор найма (коммерческого найма) жилого помещения
Жилые помещения, которые используются их собственниками для
проживания граждан на условиях коммерческого найма, образуют
жилищный фонд коммерческого использования, который согласно ст. 19 ЖК
может находиться не только в частном, но также и в государственном, и в
муниципальном жилищных фондах. Наем жилого помещения в таком фонде,
получивший в юридической литературе название коммерческого найма,
урегулирован нормами гл. 35 ГК.
135
Договор коммерческого найма является гражданско-правовым
договором в чистом виде, тогда как договор социального найма является,
квазидоговором, поскольку его заключение и все его элементы, права и
обязанности сторон предопределены нормативными правовыми актами
жилищного законодательства. Для свободного волеизъявления сторон, что
наиболее характерно для гражданско-правового договора, в нем, как было
показано выше, почти не остается места.
Следует отметить, что термин "коммерческий наем" законодательством
не предусмотрен. Используется он только в юридической литературе (не
нормативной) для того, чтобы отделить его от привычного договора найма
жилого помещения, применявшегося в прежнем жилищном законодательстве
и сохранившемся в несколько измененном виде в действующем.
Согласно ст. 671 ГК по договору найма жилого помещения одна
сторона – собственник жилого помещения или управомоченное им лицо
(наймодатель) – обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое
помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.
Сторонами договора коммерческого найма являются наймодатель и
наниматель. Наймодателями по договору коммерческого найма могут
выступать не только юридические лица, но и граждане, а нанимателями –
только граждане.
Особенности договора коммерческого найма:
- может быть заключен с любым лицом и в отличие от договора
соцнайма не требует предварительного признания гражданина малоимущим
и нуждающимся в жилом помещении;
- наниматель и члены его семьи не рассматриваются в качестве
сонанимателей по договору, если иное не установлено их соглашением;
- заключению договора коммерческого найма не предшествует
обязательное для соцнайма принятие собственником жилого помещения
решения о предоставлении конкретной жилой площади тому или иному
лицу;
- в отличие от договора соцнайма площадь предоставляемого в
коммерческий наем жилого помещения определяется по соглашению сторон
и не нормируется;
- коммерческий наем заключается на срок до 5 лет, в том числе и тогда,
когда указание на срок в договоре отсутствует. Возможен краткосрочный
наем до одного года;
- коммерческий наем всегда возмездный договор, в то время как по
социальному найму жилые помещения для малоимущих предоставляются
бесплатно. Согласно ст. 682 ГК размер платы за жилое помещение и сроки ее
внесения устанавливаются, как правило, соглашением сторон. В отсутствии
такого соглашения плата вносится в порядке, предусмотренном Жилищным
кодексом. Иные вопросы внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги по договору коммерческого найма также регулирует
Жилищный кодекс.
136
Форма договора – письменная, несоблюдение которой не влечет его
недействительности. Переход права собственности на занимаемое по
договору найма жилое помещение не влечет расторжения или изменения
ранее заключенного договора. В этом случае новый собственник становится
наймодателем на условиях ранее заключенного договора коммерческого
найма.
Права и обязанности сторон в договоре найма жилого помещения.
Они аналогичны правам и обязанностям наймодателя по договору соцнайма.
Вместе с тем иное распределение обязанностей может предусматриваться
соглашением сторон в конкретном договоре найма.
Наниматель и постоянно проживающие с ним граждане (ст. 677, 679
ГК). В отличие от договора соцнайма, ГК не называет вселяющихся с
нанимателем (к нанимателю) лиц членами его семьи. Вселяться с
нанимателем либо к нанимателю и проживать вместе с ним могут любые
граждане, но они должны быть указаны в договоре коммерческого найма.
Независимо от того, в каких родственных (сестра, мать) или иных (супруг,
иждивенец) отношениях состоит наниматель с этим лицом, его вселение
требует соблюдения двух условий: согласия наймодателя и граждан,
постоянно проживающих с нанимателем. Вселение возможно при условии
соблюдения требований о норме общей площади, приходящейся на каждого
проживающего. Исключением является вселение несовершеннолетних детей
любого лица, постоянно проживающего в жилом помещении. Они вселяются
независимо от согласия наймодателя, нанимателя и других лиц, постоянно
проживающих с нанимателем.
Граждане, постоянно проживающие совместно с нанимателем,
обладают равными правами пользования жилым помещением. Вместе с тем
по общему правилу ответственность этих граждан по обязательствам,
вытекающим из договора коммерческого найма, не является солидарной:
ответственность за их действия, связанные с нарушением условий договора
коммерческого найма, несет сам наниматель. Это не исключает возможности
заключить соглашение с нанимателем, по которому граждане, постоянно с
ним проживающие, обязуются нести солидарную ответственность перед
наймодателем; последний должен быть уведомлен о состоявшемся
соглашении.
Изменение договора коммерческого найма (ст. 686 ГК). В ГК
предусматривается
единственное
основание
изменения
договора
коммерческого найма: замена первоначального нанимателя другим
совершеннолетним лицом, постоянно проживающим с нанимателем. Такая
замена возможна по требованию нанимателя и граждан, постоянно
проживающих с нанимателем, и с согласия наймодателя. Нанимателем может
стать любой гражданин из числа постоянно проживавших с нанимателем,
если будет достигнуто соглашение между ними. В противном случае все
постоянно проживающие становятся сонанимателями, а заключенный ранее
договор продолжает действовать на тех же условиях.
137
Право нанимателя на заключение договора на новый срок (ст. 684 ГК).
Окончание срока договора коммерческого найма не является безусловным
основанием для его расторжения. В целях защиты прав нанимателя как более
слабой стороны договора ГК предусматривает его преимущественное право
заключить договор на новый срок. Вместе с тем наймодатель вправе
предложить нанимателю заключить договор на иных условиях.
На тех же условиях и на тот же срок договор продлевается:
1) если наниматель не отказался от продления договора;
2) если наймодатель не позднее чем за 3 месяца до окончания срока
договора не предложил нанимателю заключить договор на иных условиях.
Для продления договора на других условиях, в том числе и по сроку
его действия, необходимо согласие нанимателя. При согласовании условий
договора наниматель не вправе требовать увеличения числа лиц, постоянно с
ним проживающих.
Дополнительной
гарантией
защиты
прав
нанимателей
от
необоснованного отказа наймодателя продлить ранее заключенный договор
служит положение п. 4 ст. 684 ГК, в соответствии с которым отказ от
пролонгации договора обусловливается невозможностью для наймодателя в
течение года сдавать это жилое помещение внаем. Невыполнение данной
обязанности и сдача внаем жилого помещения другому лицу может повлечь
за собой признание такого договора недействительным в судебном порядке
по требованию первоначального нанимателя. Кроме того, наниматель вправе
требовать возмещения убытков.
Обязанности нанимателя (ст. 678 ГК):
- обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать его в
надлежащем состоянии;
- своевременно вносить наймодателю плату за жилое помещение (плату
за наем). Что касается платы за содержание и ремонт жилого помещения, а
также за коммунальные услуги, то она вносится управляющей организации,
если многоквартирный дом, в котором находится сданное в коммерческий
наем жилое помещение, управляется такой организацией (ч. 4 ст. 155 ЖК).
Основания расторжения договора коммерческого найма:
- по заявлению нанимателя, которое может быть сделано в любое время
с согласия проживающих с ним граждан, но при условии, что
соответствующее заявление будет сделано наймодателю не менее чем за 3
месяца;
- по требованию наймодателя договор коммерческого найма может
быть расторгнут только в судебном порядке и по следующему
исчерпывающему перечню оснований:
 невнесение нанимателем платы за жилое помещение в течении за 6
месяцев;
 разрушение или порча жилого помещения нанимателем или
гражданами, за действия которых он отвечает, однако его регламентация в
отличие от договора соцнайма имеет особенности (расторжению договора в
138
этом случае предшествует назначение судом срока (до года) для устранения
повреждений. Если в течение назначенного судом срока допущенные
нарушения не будут устранены, суд (по повторному обращению
наймодателя) принимает решение расторгнуть договор найма);
 если наниматель либо другие граждане, за действия которых он
отвечает, используют жилое помещение не по назначению, а также
систематически (т.е. неоднократно) нарушают права и интересы соседей. При
этом суд также может предоставить срок (до года) для устранения
нарушений и отсрочку исполнения своего решения на этот же срок.
ГК предусматривает ряд случаев, когда требование о расторжении
договора коммерческого найма в судебном порядке может быть заявлено и
нанимателем, и наймодателем. К их числу относятся аварийность жилья,
иная непригодность его для постоянного проживания. Последствием
расторжения договора является выселение нанимателя и всех граждан,
проживающих с ним, без предоставления другой жилой площади.
4
1. По договору ссуды одна сторона (ссудодатель) обязуется передать
вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне
(ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том
состоянии, в каком ее получила, с учетом нормального износа или в
состоянии, обусловленном договором (п. 1 ст. 689 ГК).
Характеристика договора ссуды: реальный или консенсуальный,
безвозмездный, взаимный.
Этот договор относится к группе договоров по передаче имущества в
пользование, он регулируется статьями гл. 36 ГК РФ, а также рядом статей
ГК РФ, посвященных аренде: п. 1 ст. 603, абз. 1 п. 2 ст. 610, пп. 1, 3 ст. 615, п.
2 ст. 621, пп. 1, 3 ст. 623 ГК РФ, а также специальными законами, например,
ст. 5–10 Федерального закона 1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с
посл. измен. и дополн.), ст. 36 Лесного кодекса РФ 2006 г. (с посл. измен. и
дополн.). К договору безвозмездного пользования (ссуды) объектом
культурного наследия применяются также правила, предусмотренные ст. 609
ГК РФ.
2.
Сторонами договора
ссуды
являются
ссудодатель
и
ссудополучатель. Участниками этого договора могут быть любые субъекты
гражданского права, однако ссудодателем может быть только либо
собственник вещи, либо лицо, уполномоченное собственником или законом
предоставлять имущество в ссуду (п. 1 ст. 690 ГК РФ), кроме того,
законодатель несколько ограничивает права коммерческих организаций: они
не имеют права ссужать принадлежащее им имущество учредителю и
участнику своей организации, а также лицам, осуществляющим контроль за
этой организацией (п. 2 ст. 690 ГК). Смена ссудодателя в договоре не
прекращает договора ссуды: его права и обязанности переходят к его
преемнику (правила, касающиеся изменения субъекта сторон см. в ст. 700
ГК).
139
Предметом договора ссуды являются вещи. Требования к предмету
договора ссуды те же, что и к предмету договора аренды. Предмет договора
ссуды является его существенным условием (п. 3 ст. 607 ГК).
Форма договора ссуды должна быть письменной лишь в случаях, когда
стоимость предмета ссуды превышает в десять тысяч рублей, либо когда хотя
бы один из участников договора является юридическим лицом (т.е. правила в
соответствии с п. 1 ст. 161; правила ст. 609 ГК, устанавливающие
специальные условия для формы договора аренды, к договору ссуды не
применяется, за исключением договора безвозмездного пользования (ссуды)
объектом культурного наследия). В тех случаях, когда предметом договора
является недвижимость, договор подлежит государственной регистрации.
Безвозмездность договора ссуды является его существенным условием.
Срок договора ссуды может быть как определенным, так и
неопределенным (пп. 1, 2 ст. 610 ГК). При неопределенном сроке договора
извещение об отказе от договора должно быть сделано за один месяц (п. 1 ст.
699 ГК).
3. Обязанности ссудодателя:
 передать вещь ссудополучателю без недостатков, а в том случае,
если они имеются, оговорить их;
 предупредить ссудополучателя о правах третьих лиц на вещь,
переданную ему (ч. 2 ст. 694 ГК);
 предоставить вещь в состоянии, соответствующем условиям
договора и ее назначению;
 снабдить
передаваемую
вещь
принадлежностями
и
относящимися к ней документами (ст. 691 ГК).
Права ссудодателя:
 заменить переданную ссудополучателю вещь в случае, если
последний требует устранить недостатки в ней (п. 2 ст. 693 ГК);
 потребовать от ссудополучателя возврата вещи после
прекращения договора ссуды.
Обязанности ссудополучателя:
 пользоваться вещью в соответствии с условиями договора или
назначением вещи (п. 1 ст. 615 ГК);
 поддерживать полученную по договору вещь в исправном
состоянии, в том числе проводить текущий и капитальный ремонты (ст.
693 ГК);
 нести расходы по содержанию вещи, полученной по договору (ст.
693 ГК);
 не передавать полученную вещь третьим лицам без согласия
ссудодателя (из ст. 696–698 ГК);
 вернуть полученную вещь в том же состоянии с учетом
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (п. 1
ст. 689 ГК).
140
Права ссудополучателя:
 потребовать
от
ссудодателя
непредставленных
им
принадлежностей к вещи и относящихся к ней документов (п. 2 ст. 691
ГК);
 в случае непередачи предмета договора ссудодателем
потребовать расторжения договора и возмещения реального ущерба (ст.
692 ГК);
 потребовать от ссудодателя возмещения своих расходов на
устранение недостатков в переданной ему вещи или безвозмездного
устранения их в случае, если ссудодатель несет за эти недостатки
ответственность, либо досрочного расторжения договора и понесенного
им реального ущерба (ч. 1 ст. 693 ГК).
Ответственность сторон по договору ссуды
Ссудодатель отвечает:
 за недостатки вещи, которые он (умышленно или по грубой
неосторожности) не оговорил при заключении договора ссуды (п. 1 ст.
693 ГК), но не отвечает за недостатки, которые были им оговорены,
были известны заранее ссудополучателю либо обнаружены им при
заключении договора или передаче вещи (п. 3 ст. 693 ГК);
 за вред, причиненный третьему лицу в результате использования
вещи ссудополучателем, если не докажет, что вред был причинен
вследствие умысла или грубой неосторожности ссудополучателя или
третьего лица (ст. 697 ГК).
Ссудополучатель отвечает:
 за риск случайной гибели или случайное повреждение вещи в
случае, если мог предотвратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей
вещью, но предпочел сохранить ее (ст. 696 ГК);
 за случайную гибель или случайное повреждение вещи, если она
погибла или была испорчена в связи с тем, что он использовал ее не в
соответствии с договором или назначением либо передал ее третьему
лицу без согласия ссудодателя (ст. 696 ГК).
Основания прекращения договора ссуды:
 истечение срока договора;
 прекращение
ссудополучателя
(смерть
гражданина
–
ссудополучателя
или
ликвидации
юридического
лица
–
ссудополучателя) в случае, если иное не предусмотрено договором (ст.
751 ГК);
 односторонний отказ от договора, заключенного без указания
срока (для этого необходимо отказывающейся стороне известить об
этом другую сторону за один месяц, если договором не предусмотрен
иной срок извещения – ст. 699 ГК).
Основаниями для досрочного расторжения договора ссудодателем
могут быть (п. 1 ст. 698 ГК):
141
 использование ссудополучателем вещи не в соответствии с
договором или назначением ее;
 невыполнение обязанности ссудополучателем по поддержанию
вещи в исправном состоянии либо обязанности по ее содержанию;
 существенное ухудшение состояния вещи;
 передача предмета ссудодателем третьему лицу без согласия
ссудодателя.
Основаниями для досрочного расторжения договора ссудополучателем
могут быть (п. 2 ст. 698 ГК):
 обнаружение недостатков в вещи, делающих ее использование
невозможным в случае, если он не знал о них в момент заключения
договора;
 полученная вещь по договору оказалась непригодной для
использования по назначению;
 при передаче вещи ссудодатель не предупредил его о правах
третьих лиц на нее;
 при передаче вещи ссудодатель не передал принадлежности и
документы, относящиеся к ней.
Тема 12
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ,
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ
Основные вопросы темы:
1. Договор подряда. Разновидности договоров подряда
2. Транспортные договоры
3. Договор возмездного оказания услуг
4. Расчетные и кредитные отношения
5. Договор хранения
6. Договор условного депонирования (эскроу)
7. Договор страхования
1
1. По договору подряда подрядчик обязуется выполнить по заданию
заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик
обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК).
Договор подряда консенсуальный, двусторонний, возмездный.
Подряд относится к таким обязательствам, в которых должник
обязуется что-либо сделать и передать результат, имеющий вещественное и
обособленное от исполнителя выражение. Подряд охватывает и отношения
производства материальных благ.
В отличие от поставки, рассчитанной на удовлетворение потребностей
общества в типизированных видах товаров, подрядные отношения
направлены на удовлетворение индивидуальных запросов.
142
В регламентации трудовых отношений в отличие от подрядных, где
подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения
результата, основное внимание уделяется регулированию процесса труда. По
трудовому договору подлежит оплате сам процесс работы, а подрядчик
получит вознаграждение лишь в том случае, если в ходе выполнения работы
достигнет оговоренного соглашением результата.
Виды договора подряда названы в п. 2 ст. 702 ГК (бытовой подряд,
строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских
работ, подрядные работы для государственных или муниципальных нужд),
общие нормы о подряде применяются к ним, если иное не предусмотрено
федеральными законами, содержащими правила об этих договорах.
Если из закона или договора не вытекает обязанность подрядчика
лично исполнить предусмотренную договором работу, он вправе привлечь к
исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае
подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Он несет перед
заказчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по
договору подряда.
Форма договора подряда должна соответствовать общим правилам о
форме сделок (ст. 158–161 ГК).
2. Предмет договора подряда – изготовление или переработка
(обработка) вещи или выполнение другой работы с передачей ее результата
заказчику. Результат работы должен существовать отдельно от исполнителя
и быть им гарантирован. Вид результата и его качество определяются
сторонами в договоре (п. 1 ст. 703, ст. 721 ГК).
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки
выполнения работы. Стороны могут предусмотреть также сроки завершения
отдельных этапов работ. Подрядчик отвечает за нарушение начального,
конечного и промежуточного сроков выполнения работы (ст. 708 ГК). То же
касается и наступления последствий просрочки должника, указанных в п. 2
ст. 405 ГК.
В договоре указываются цена подлежащей выполнению работы или
способы ее определения. Цена включает компенсацию издержек подрядчика
и причитающееся ему вознаграждение. Цена может быть определена
составлением сметы, которая является частью договора. Цена работы (сметы)
может быть приблизительной или твердой. Последняя предполагается при
отсутствии других указаний в договоре (пп. 1–4 ст. 709 ГК). Порядок
уточнения приблизительной цены при необходимости в проведении
дополнительных работ и увеличения любой цены при существенном
возрастании стоимости материалов, оборудования и оказываемых
подрядчику третьими лицами услуг определен пп. 5, 6 ст. 709 ГК.
Подрядчик обязан выполнить определенную работу и сдать ее
результат заказчику в установленный договором срок. Работа должна быть
143
выполнена в соответствии с заданием заказчика, по общему правилу, из
материалов подрядчика, его силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК) и
доброкачественно. В процессе выполнения работы подрядчик несет ряд
информационных обязанностей (ст. 716 ГК), должен обеспечивать
сохранность предоставленного ему заказчиком имущества (ст. 714 ГК) и
экономно и расчетливо использовать предоставленный заказчиком материал
(ст. 713 ГК).
Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены в
договоре, с участием подрядчика осмотреть и принять результат
выполненной работы (п. 1 ст. 720 ГК). При уклонении заказчика от принятия
выполненной работы подрядчик вправе в порядке, предусмотренном п. 6 ст.
720 ГК, продать результат работы. Порядок заявления о недостатках в
выполнении заказа, зависящий от их вида (явные, скрытые), определен пп. 1–
5 ст. 720 ГК. Если договором не предусмотрена предварительная оплата,
заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после
окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена
надлежащим образом и в согласованный срок либо с согласия заказчика
досрочно (п. 1 ст. 711 ГК).
Заказчик вправе во время выполнения работы проверять ход и качество
работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность (п. 1
ст. 715 ГК). Если при этом выявится, что окончание ее к сроку явно
невозможно или она явно не будет выполнена надлежащим образом,
заказчику предоставляются права, предусмотренные соответственно пп. 2, 3
ст. 715 ГК.
Заказчик обязан в случаях, в объеме и порядке, предусмотренных
договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы
(ст. 718, 719 ГК).
Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы
отказаться от исполнения договора с последствиями, предусмотренными ст.
717 ГК.
Последствия нарушения договора подряда по срокам выполнения
работ; неисполнения заказчиком предусмотренных договором обязанностей
по содействию подрядчику в выполнении работы, отказа от уплаты цены
либо иной суммы, причитающейся подрядчику (ст. 395, 406, 712 ГК),
предусмотрены рядом статей ГК (соответственно 397, 405, п.2 ст. 715, 406,
пп. 6, 7 ст. 720, 395, 406, 712).
Наиболее детально гл. 37 ГК регулирует вопрос о последствиях
выполнения работ с недостатками (п. 3 ст. 715, ст. 723). При ненадлежащем
качестве работы заказчик вправе по своему выбору потребовать от
подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков,
когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.
144
Если недостатки работы в установленный заказчиком разумный срок
не были устранены либо являются существенными и неустранимыми,
заказчик вправе отказаться от договора и потребовать возмещения
причиненных убытков.
Ст. 724 ГК устанавливает предельные, если иное не установлено
законом или договором подряда, сроки обнаружения скрытых недостатков
результата работы, а ст. 725 ГК устанавливает сокращенный срок исковой
давности в один год для требований заказчика по качеству выполненных
подрядных работ (кроме зданий и сооружений) и в изъятие из общего
правила предусматривает начало течения срока давности со дня приемки
работы.
3. По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий
соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить
по заданию гражданина – заказчика определенную работу, предназначенную
удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а
заказчик обязуется принять и оплатить работу (п. 1 ст. 730 ГК).
Подрядчик
–
лицо,
осуществляющее
предпринимательскую
деятельность в виде выполнения работ по заказам граждан. Заказчик –
гражданин, заказывающий выполнение работ для удовлетворения
собственных бытовых или иных личных потребностей. Особый субъектный
состав и цель использования результата работы составляют специфические
признаки этого договора.
К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным ГК,
применяется законодательство о защите прав потребителей, в частности
Закон РФ 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (гл. 1, 3); Правила
бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1025 (ред. от 04.10.2012); Правила
оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и
ремонту автомототранспортных средств, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 11.04.2001 г. № 290 (ред. от 31.01.2017). Следует иметь
в виду и правило п. 2 ст. 702 ГК.
ГК и законодательство о защите прав потребителей возлагают на
подрядчика ряд информационных обязанностей перед заказчиком.
Закон РФ 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
предусматривает взыскание неустойки в случае нарушения сроков начала и
окончания выполнения работы, устранения недостатков выполненной работы
и удовлетворения других, основанных на законе требований заказчика. Ст. 15
этого Закона предусматривает возможность компенсации морального вреда,
причиненного потребителю вследствие нарушения подрядчиком прав
заказчика – потребителя.
4. По договору строительного подряда подрядчик обязуется в
установленный договором срок построить по заданию заказчика
определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик
145
обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ,
принять их результат и уплатить обусловленную сумму (п. 1 ст. 740 ГК).
Наряду с правилами, специально рассчитанными на строительный
подряд, к нему применяются и общие положения о подряде. Среди других
федеральных законов, имеющих отношение к строительному подряду,
Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с
посл. измен. и дополн.) // СЗ РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096; Федеральный
закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» (с посл. измен. и дополн.) // СЗ РФ. – 1999. – № 28. – Ст. 3493;
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. (с посл. измен. и дополн.) //
СЗ РФ. – 2005. – № 1(1). – Ст. 16; Федеральный закон 17.11.1995 г. № 169-ФЗ
«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» (с посл. измен. и
дополн.) // СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4473. Нормы о строительном
подряде содержатся также в постановлении Правительства РФ от 05.03.2007
№ 145 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с посл.
измен. и дополн.) // СЗ РФ. – 2007. – № 11. – Ст. 1336. Важную роль в
рассматриваемой области отношений играют нормативные акты Госстроя
России, в особенности Строительные нормы и правила (СНиПы),
содержащие нормативно-технические нормы.
Существенные условия договора строительного подряда: предмет,
цена и сроки выполнения работ.
Предметом договора строительного подряда могут быть строительство
или реконструкция объекта, его капитальный ремонт, выполнение монтажа
специального оборудования и иных, неразрывно связанных со строящимся
объектом работ. Цена определяется путем составления сметы, сроки –
календарными планами и графиками.
Договор строительного подряда заключается в виде единого документа,
подписываемого сторонами. Составными частями договора являются
техническая документация, смета, календарные планы, графики. Широко
применяется система генерального подряда. Договоры могут заключаться как
в обычном порядке, так и с проведением подрядных торгов, именуемых
тендером (соревнование представленных письменных предложений о
заключении договора с точки зрения их соответствия требованиям тендерной
документации). С победителем торгов заказчик заключает договор
строительного подряда.
Подрядчик обязан осуществлять строительные работы в соответствии с
технической документацией, определяющей объем и содержание работ, и
сметой, определяющей цену работ. Договором строительного подряда
должны быть определены состав и содержание технической документации и
предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна представить
соответствующую
документацию.
Документация
согласовывается
сторонами. Пункты 3–5 ст. 743 ГК о содействии заказчика применительно к
146
строительному подряду получают развитие в ст. 747 и 750 ГК, а положения
ст. 715 ГК о проверке заказчиком хода и качества работы, выполняемой
подрядчиком, – в ст. 747, 749 ГК.
Важнейший этап правоотношений по строительному подряду – сдача и
приемка работ (ст. 720, 753 ГК). Согласно п. 6 ст. 753 ГК заказчик вправе
отказаться от приемки результата работ лишь в случае обнаружения
недостатков, которые исключают возможность его использования для
указанной в договоре цели и не могут быть устранены подрядчиком или
заказчиком. Другие явные недостатки должны быть оговорены в акте
приемки (п. 2 ст. 720 ГК). При необоснованном отказе заказчика от приемки
объекта она оформляется односторонним актом подрядчика (п. 4 ст. 753 ГК).
Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от
требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных
для сторон строительных нормах и правилах, кроме мелких отступлений,
которые не влияют на качество объекта строительства, и за недостижение
указанных в технической документации показателей объекта строительства
(ст. 723, 753, 754 ГК). В случае обнаружения в процессе эксплуатации
объекта скрытых недостатков наряду с правилами ст. 724 ГК применяются
правила ст. 755, 756 ГК.
Договором строительного подряда может быть предусмотрена
обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет
недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности (ст. 757 ГК).
5. По договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется
по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или)
выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить
их результат. Обязанности сторон по этому договору определены ст. 760, 762
ГК.
Согласно ст. 761 ГК подрядчик несет ответственность за ненадлежащее
качество технической документации и выполненных изыскательских работ,
включая недостатки, обнаруженные в ходе строительства и в процессе
эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и
данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической
документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию
заказчика обязан безвозмездно передать техническую документацию или
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также
возместить заказчику причиненные убытки в полном объеме, если законом
или договором не установлено иное.
6. По государственному или муниципальному контракту на
выполнение работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик
обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со
строительством
и
ремонтом
объектов
производственного
и
непроизводственного характера работы и передать их государственному или
муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик
147
обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их
оплату (п. 2 ст. 763 ГК).
Государственным заказчиком выступают государственный орган,
обладающий инвестиционными ресурсами, или организация, наделенная
соответствующим органом правом распоряжаться такими ресурсами.
Основания и порядок заключения государственного контракта определяются
ст. 527 и 528 ГК, а его содержание – ст. 766 ГК.
К отношениям по этому договору помимо ряда статей ГК РФ
применяются нормы ФЗ от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (ред. от 03.08.2018), Федеральный
закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном
заказе» (ред. от 29.07.2018), постановление Правительства РФ от 13 сентября
2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной программ» (ред. от 24.03.2018) и
некоторые другие.
2
1. Транспортными называются обязательства по перевозке грузов,
пассажиров и багажа, а также иные обязательства по оказанию
транспортных услуг, связанные с перевозкой, либо направленные на
перемещение грузов иным способом.
Объектом транспортных обязательств являются услуги, и прежде всего
услуги по перемещению груза, пассажира и багажа в согласованное место.
Транспортная деятельность не создает новых вещей, так как услугами
являются действия, результаты которых неотделимы от самих этих действий
и потребляются в процессе их совершения.
Обязательство перевозки, будучи ядром транспортных обязательств,
является товарным и строится на возмездных началах, причем основная
часть перевозок осуществляется публичными перевозчиками, специально
созданными для оказания транспортных услуг всем и каждому.
В транспортную систему входит железнодорожный, автомобильный,
внутренний водный, морской и воздушный транспорт.
ГК РФ определяет лишь наиболее принципиальные правила,
касающиеся перевозок и иных транспортных обязательств (гл. 40 и 41 ГК).
Общие условия перевозки определяются транспортными уставами и
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними
правилами. В настоящее время действуют: Воздушный кодекс РФ от 19
февраля 1997 г. – с посл. измен. и дополн. (далее – ВК); Кодекс торгового
мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. – с посл. измен. и дополн. (далее –
КТМ); Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. – с
посл. измен. и дополн. (далее – КВВТ); Устав железнодорожного транспорта
РФ от 10 января 2003 г. – с посл. измен. и дополн. (далее – УЖТ); Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта от 8 ноября 2007 г. – с посл. измен. и дополн. (далее – УАТ).
148
Отношения по перевозке урегулированы и другими федеральными
НПА, принятых в последние годы. Так, в отношении перевозки пассажиров и
багажа действует соответствующее законодательство о защите прав
потребителей. Кроме того, сферу транспортно-экспедиционной деятельности
регулирует Федеральный закон от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортноэкспедиционной деятельности» (с посл. измен. и дополн.). Область
систематической (предпринимательской) перевозки грузов и пассажиров
подпадает под регулирование Федерального закона от 8 августа 2001 г. №
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с посл. измен. и
дополн.).
Перевозочная
деятельность
урегулирована
также
рядом
международных правовых актов. Среди них особое место занимает
Конвенция о договоре международной перевозки грузов от 19 мая 1956 г.
Кроме того, Российская Федерация является участницей Соглашения о
Международном железнодорожном грузовом сообщении от 1 ноября 1951 г.
На международном уровне существует также Конвенция Организации
Объединенных Наций о морской перевозке грузов (Гамбург, 1 марта 1978 г.),
которая, однако, не действует для Российской Федерации.
2. Заключение договора перевозки груза требует наличия
организационных предпосылок. При разовых перевозках грузов необходима
подача заявок в установленные сроки до начала перевозок. При
систематических перевозках грузов на долгосрочной основе заключается
договор об организации перевозок (ст. 798 ГК). В соответствии с принятой
заявкой или договором об организации перевозок перевозчик обязан подать
отправителю груза под погрузку исправные транспортные средства в
состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза в
согласованных количестве, сроках и местах (ст. 791 ГК). Грузоотправитель
же обязан предъявить груз к перевозке. Указанные действия носят
преддоговорный характер по отношению к договору перевозки груза. Сам же
этот договор является реальным и считается заключенным лишь после
передачи груза перевозчику. По договору перевозки груза перевозчик
обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и
выдать его управомоченному на получение груза лицу, а отправитель
обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (ст. 785 ГК).
Договор перевозки груза имеет строго формальный характер. Он
оформляется составлением и выдачей отправителю груза транспортной
накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного
транспортным законодательством, определяющим и его реквизиты).
Большинство цивилистов квалифицируют договор перевозки груза как
договор в пользу третьего лица.
Договоры грузовой перевозки в зависимости от числа транспортных
организаций, участвующих в транспортировке груза, бывают трех видов.
Местная перевозка осуществляется одной транспортной организацией в
пределах территориальных границ ее деятельности. Перевозка в прямом
149
сообщении осуществляется несколькими транспортными организациями
одного вида транспорта по единому транспортному документу. Прямая
смешанная перевозка осуществляется не менее чем двумя видами транспорта
по единому транспортному документу. Порядок организации таких
перевозок
определяется
соглашениями
между
организациями
соответствующих видов транспорта (ст. 788 ГК). Между организациями
различных видов транспорта могут заключаться договоры об организации
работы по обеспечению перевозок грузов и не только в связи с прямыми
смешанными
перевозками
(узловые
соглашения,
договоры
на
централизованный завоз (вывоз) грузов и др. – ст. 799 ГК).
Субъектами
обязательства
грузовой
перевозки
являются
грузоотправитель, перевозчик и грузополучатель. Предмет договора
перевозки – услуги по доставке вверенных перевозчику материальных
ценностей в пункт назначения. Срок в обязательстве перевозки – это
промежуток времени, в течение которого груз должен быть доставлен в
пункт назначения (ст. 792 ГК).
Права и обязанности сторон перевозки груза:

обязанности по погрузке и выгрузке распределяются между
сторонами в соответствии с транспортными уставами и кодексами (пп. 2, 3
ст. 791 ГК). По общему правилу, перевозчик осуществляет погрузку и
выгрузку в местах общего пользования, а в местах не общего пользования –
грузоотправитель, грузополучатель;

основная обязанность грузоотправителя – внесение провозной
платы и иных платежей (ст. 790 ГК);

основная обязанность перевозчика – доставка груза в
сохранности и в установленный срок;

перевозчик должен выдать прибывший груз, а грузополучатель
принять его. Последний обязан принять на ответственное хранение и
прибывший в его адрес незаказанный груз. Получение груза удостоверяется
на накладной (коносаменте). При просрочке принятия груза взимается плата
за хранение, а по истечении установленных сроков хранения
невостребованный груз подлежит реализации.
3. Железнодорожный транспорт находится в федеральной
собственности. Железные дороги являются государственными унитарными
предприятиями. Договор перевозки груза оформляется транспортной
железнодорожной накладной, составляемой грузоотправителем по
утвержденной МПС форме. Она сопровождает груз на всем пути следования
и сдается грузополучателю вместе с грузом. В подтверждение приема груза к
перевозке железная дорога обязана предоставить в транспортной
железнодорожной
накладной
календарный
штемпель
и
выдать
грузоотправителю квитанцию о приеме груза (ст. 31 УЖТ).
Плата за перевозку и другие причитающиеся железной дороге платежи
вносятся грузоотправителем до момента отправления груза с
железнодорожной станции.
Окончательные
расчеты
производятся
150
грузополучателем до выдачи груза (ст. 36 УЖТ). Тарифы на перевозки
грузов, погрузочно-разгрузочные работы регулируются федеральными
органами исполнительной власти.
Сроки доставки грузов исчисляются в соответствии с нормами ст. 39
УЖТ и приказа Минтранса России от 07.08.2015 г. № 245 «Об утверждении
Правил исчисления сроков доставки грузов, порожних грузовых вагонов
железнодорожным транспортом» (ред. от 28.12.2017).
На внутреннем водном транспорте перевозки осуществляются
пароходствами и портовым флотом (местные). Перевозки могут
осуществляться самоходным и несамоходным флотом. Как и на железной
дороге, перевозка оформляется накладной и квитанцией (ст. 67 КВВТ),
аналогично решаются и вопросы исполнения сторонами обязанностей по
договору. Однако федеральные органы исполнительной власти здесь
регулируют лишь тарифы на погрузочно-разгрузочные работы в портах и
портовые сборы. Есть особенности, вызванные тем, что речной транспорт не
имеет столь развитой инфраструктуры, как железнодорожный, что навигация
длится только в течение определенного срока (ст. 102 УВВТ) и др.
Договор морской перевозки грузов может быть заключен:

с условием предоставления для морской перевозки груза всего
судна, части его или определенных судовых помещений (чартер);

без такого условия (п. 2 ст. 115 КТМ).
Наличие и содержание договора морской перевозки груза могут
подтверждаться чартером, коносаментом или другими письменными
доказательствами (ст. 117 КТМ). Содержание чартера определяется ст. 120
КТМ. Чартер – консенсуальная разновидность договора перевозки.
Поскольку его заключение не свидетельствует о приеме груза к перевозке, то
это обстоятельство может подтверждаться выдачей коносамента. Отношения
между перевозчиком и получателем груза определяются коносаментом
(ст. 119 КТМ). При отсутствии чартера после приема груза к перевозке
перевозчик обязан выдать отправителю коносамент на основании документа,
подписанного отправителем, и содержащего данные, необходимые для
включения в коносамент (ст. 142 КТМ). Требования к содержанию
коносамента установлены ст. 144 КТМ. После погрузки груза на судно
взамен первоначального может быть выдан бортовой коносамент.
Коносамент является товарораспорядительной ценной бумагой.
На морском транспорте применяется договор аренды судна на время с
экипажем (тайм-чартер) и без экипажа (бербоут-чартер) (ст. 198 и 211
КТМ).
Все
причитающиеся
перевозчику
платежи
осуществляются
отправителем или фрахтователем (при чартере). Размер фрахта
устанавливается соглашением сторон (ст. 163, 164 КТМ).
Перевозчик обязан доставить груз в срок и маршрутом, которые
установлены соглашением сторон (ст. 152 КТМ).
151
Статьи 154–156 КТМ предусматривают основания одностороннего
отказа от договора морской перевозки груза, а ст. 157 КТМ – основания
прекращения такого договора вследствие невозможности его исполнения.
На воздушных перевозках перевозчиком является эксплуатант,
который имеет лицензию на осуществление воздушной перевозки на
основании договоров воздушной перевозки. Эксплуатант – гражданин или
юридическое лицо, имеющее воздушное судно на законном основании,
использующее указанное воздушное судно для полетов и имеющее
сертификат эксплуатанта (п. 3 ст. 61, ст. 100 ВК). Договор воздушной
перевозки груза (почты) удостоверяется грузовой (почтовой) накладной
установленной формы (ст. 105 ВК). Применяется также договор фрахтования
воздушного судна (воздушный чартер) (ст. 104 ВК).
На автомобильном транспорте применяются централизованные (ст. 38
УАТ) и децентрализованные перевозки. Грузоотправитель должен
представлять на предъявляемый к перевозке груз товарного характера
товарно-транспортную накладную. Прием грузов нетоварного характера
оформляется актом замера или актом взвешивания. Пользование
автомобилем с оплатой его работы по повременному тарифу оформляется
записями грузоотправителя (грузополучателя) в путевом листе с указанием
пробега и времени нахождения автомобиля в его распоряжении (ст. 47 УАТ).
Прием груза товарного характера к перевозке от грузоотправителя
удостоверяется подписью шофера-экспедитора во всех четырех экземплярах
товарно-транспортной
накладной,
один
из
которых
вручается
грузоотправителю (ст. 51 УАТ). Получение груза удостоверяется подписью и
печатью (штампом) грузополучателя в трех экземплярах товарнотранспортной накладной, два из которых остаются у шофера-экспедитора (ч.
2 ст. 72 УАТ).
4. Статья 794 ГК и соответствующие статьи транспортных уставов и
кодексов (ст. 105 УЖТ) регулируют ответственность перевозчика за
неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданных
транспортных средств. Перечень обстоятельств, предусмотренный в ГК,
уставах и кодексах, освобождающих от ответственности за эти нарушения,
рассматривается как исчерпывающий (ст. 106, 107 УЖТ). Это означает, что
ответственность за них наступает независимо от вины. ВК и КТМ норм по
этому вопросу не содержат, значит, следует руководствоваться ст. 794 ГК.
Статья 796 ГК и соответствующие статьи транспортных уставов и
кодексов (в частности, ст. 108–110 ТУЖД) устанавливают ответственность
перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза. В этом случае
условием ответственности перевозчика является вина, а размер
ответственности ограничивается размером реального ущерба. Наряду с
возмещением ущерба, вызванного несохранностью груза, перевозчик
возвращает провозную плату, взысканную за перевозку утраченного,
недостающего, испорченного или поврежденного груза, если эта плата не
входит в стоимость груза.
152
Ответственность за просрочку в доставке груза устанавливается в
транспортных уставах, кодексах и соглашением сторон (в частности, ст. 111
УЖТ, ст. 120 ВК). Условием такой ответственности является вина
перевозчика.
Не является ответственностью распределение убытков при общей
аварии на морском транспорте. Согласно ст. 284 КТМ общей аварией
признаются убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно
произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей
безопасности, в целях сохранения имущества, участвующего в общем
морском предприятии, – судна, фрахта и перевозимого судном груза. Общая
авария распределяется между судном, грузом и фрахтом соразмерно их
стоимости во время и в месте окончания общего морского предприятия.
Статья 297 КТМ указывает случаи частной аварии, убытки в форме частной
аварии несет тот, кто их потерпел, или тот, кто несет ответственность за их
причинение.
До предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза,
обязательно предъявление к нему претензии в порядке, предусмотренном
транспортным уставом или кодексом (в частности, ст. 135, 137, 138, 139, 14
ТУЖД; ст. 403, 405–407 КТМ). Иск к перевозчику может быть предъявлен в
случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию
либо неполучения от перевозчика ответа в тридцатидневный срок. Срок
исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза,
устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с
транспортными уставами и кодексами (в частности, ст. 408 КТМ).
5. По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти
пассажира в пункт назначения, а пассажир обязуется уплатить
установленную плату за проезд. По договору перевозки багажа перевозчик
обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать его
управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить
плату за провоз багажа (ст. 786 ГК). Заключение этих договоров
удостоверяется билетом и багажной квитанцией.
В настоящее время государством регулируются только тарифы на
перевозку пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте и на всех
видах общественного городского и пригородного транспорта. Перевозки в
пригородном железнодорожном транспорте обязательному регулированию
не подлежат.
Правам пассажира посвящены п. 3 ст. 786 ГК, соответствующие нормы
транспортных уставов и кодексов (в частности, ст. 106, 108 ВК, ст. 81, 82
УАТ). К перевозкам граждан и багажа применяются нормы Закона «О защите
прав потребителей», в соответствии с которым постановлением
Правительства РФ от 02.03.2005 г. № 111 утверждены Правила оказания
услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также
грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд,
153
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (ред. от
17.06.2015).
Статьи 795, 796 ГК и соответствующие нормы транспортных уставов и
кодексов (в частности, ст. 126–130 УЖТ; 118–120 ВК) предусматривают
ответственность перевозчика за задержку отправления транспортного
средства или за опоздание его в пункт назначения, за просрочку доставки
багажа, за несохранность багажа при перевозке. Статья 797 ГК не
предусматривает обязательного предъявления к перевозчику претензий,
вытекающих из перевозки пассажира и багажа.
6. По договору буксировки владелец одного судна обязуется за
вознаграждение буксировать другое судно или иной плавучий объект на
определенное расстояние либо для выполнения определенного маневра на
акватории порта. В первом случае имеет место морская буксировка, а во
втором – портовая буксировка (ст. 225 КТМ). Сходное определение содержит
ст. 88 КВВТ. Договор морской буксировки заключается в письменной форме,
а портовой буксировки – в устной форме. При предъявлении плота или судна
к речной буксировке его владелец обязан предоставить пароходству
накладную, а пароходство обязано выдать квитанцию (ст. 88 КВВТ, ст. 227
КТМ и ст. 128 УВВТ). Предмет договора буксировки – услуги по
перемещению объекта с помощью тяги или толкания.
Каждая из сторон договора обязана заблаговременно привести свое
судно или иной плавучий объект в состояние, годное для буксировки. При
речной буксировке экипаж буксируемого плота или судна подчиняется в
оперативном отношении капитану буксирующего судна (ст. 89 КВВТ).
Пароходство несет ответственность за вред, причиненный им буксируемому
судну или плоту (ст. 117 КВВТ). Морская буксировка осуществляется под
управлением капитана буксирующего судна, а портовая буксировка – под
управлением капитана буксируемого суда или иного плавучего объекта.
Ответственность за ущерб несет владелец судна или иного плавучего
объекта, капитан которого управляет буксировкой (ст. 229, 230 КТМ).
7. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор)
обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента –
грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать
выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с
перевозкой груза.
Предметом этого договора являются услуги, связанные с перевозкой
груза.
Форма договора – простая письменная. Клиент должен выдать
экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его
обязанностей.
Цену договора составляет вознаграждение экспедитора, определяемое
по соглашению сторон.
Основные обязанности экспедитора:
154

организовать перевозку груза определенным транспортом в
требуемом направлении;

заключить договор перевозки от своего имени или от имени
клиента;

обеспечить отправку и получение груза.
Могут быть предусмотрены и дополнительные услуги.
Обязанности клиента:

передача грузов экспедитору и получение у него поступивших
грузов;

возмещение понесенных экспедитором расходов и уплата
предусмотренного договором вознаграждения;

предоставление экспедитору документов и другой информации о
свойствах груза, об условиях его перевозки и иной необходимой для
экспедитора информации.
В соответствии со статьей 806 любая из сторон вправе отказаться от
исполнения договора транспортной экспедиции, предупредив об этом другую
сторону в разумный срок.
Экспедитор
несет
ответственность
по
общим
правилам
ответственности предпринимателей, т.е. в полном объеме и независимо от
вины. Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано
ненадлежащим исполнением договоров перевозки, то ответственность
экспедитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым
перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик (ст. 803 ГК), т.е.
будет иметь место ограничение ответственности экспедитора.
3
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по
заданию заказчика совершить определенное действие или осуществить
определенную деятельность, а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1
ст. 779 ГК).
Этот вид договора является новым для гражданского законодательства,
а потому недостаточно разработанным. Наиболее близок к нему договор
подряда.
Характеристика договора: консенсуальный, двусторонне-обязывающий,
возмездный.
Виды обязательств по оказанию услуг дифференцируются по характеру
деятельности исполнителя:

медицинские;

ветеринарные;

консультационные;

аудиторские;

информационные;

по обучению и иные.
Перечень этих услуг не закрыт, однако к ним не относятся услуги,
оказываемые по договорам, предусмотренным остальными главами ГК РФ.
155
Особенность правового регулирования возмездного оказания услуг:

положения гл. 39 ГК РФ, посвященные регулированию
возмездного оказания услуг, не распространяются на те услуги, которые
самостоятельно урегулированы ГК РФ, в частности на договоры комиссии,
поручения, банковского вклада, банковского счета, на обязательства по
расчетам;

допускается применение к регулированию возмездного оказания
услуг общих положений о подряде и бытовом подряде, если это не
противоречит ст. 779–782 ГК РФ, а также особенностям предмета договора
возмездного оказания услуг.
Кроме ГК РФ, рассматриваемые нами договоры регулируются
следующими правовыми актами:

Законом 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с посл.
измен. и дополн.); Федеральным законом 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» (с посл. измен. и дополн.), Федеральным законом 2003 г. №
126-ФЗ «О связи» (с посл. измен. и дополн.), Федеральным законом 1996 г.
№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»
(с посл. измен. и дополн.) и др.;

Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от
09.10.2015 г. № 1085; Правилами оказания услуг телефонной связи,
утвержденными постановлением Правительства РФ 09.12.2014 г. № 1342 (с
последующими измен. и дополн.); Правилами предоставления платных
медицинских
услуг
населению
медицинскими
учреждениями,
утвержденными постановлением Правительства РФ 04.10.2012 г. № 1006;
Правилами бытового обслуживания населения в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства РФ 1997 г. № 1025 (с посл.
измен. и дополн.) и др.
2. Сторонами договора возмездного оказания услуг являются:
исполнитель и заказчик. Требования установлены лишь применительно к
личности исполнителя:

он должен иметь лицензию на свою деятельность для оказания
услуг связи, аудиторских, правовых и некоторых других;

для получения лицензии, в свою очередь, требуется наличие
высшего образования в соответствующей области его деятельности и
определенного стажа работы по специальности;

услуга в ряде договоров должна быть исполнена лично.
Предметом договора возмездного оказания услуг являются
нематериальные услуги, т.е. действия, не имеющие овеществленного
выражения и не гарантированные исполнителем. Например, репетитор
оказывает услугу по подготовке школьника к поступлению в вуз, однако
гарантировать его поступление репетитор не может.
156
Цена услуг определяется исполнителем и представлена им в виде
прейскурантов или тарифов. Оплата производится в сроки и порядке,
указанные в договоре (п. 1 ст. 781 ГК).
Срок исполнения услуги определяется сторонами.
Содержание договора составляют права и обязанности сторон:
исполнитель должен выполнить услугу, заказчик должен оплатить ее в
порядке и сроки, определенные в договоре. Риск невыполнения договора
лежит на заказчике (это положение необычно: в договоре подряда, как
известно, риск неисполнения лежит на подрядчике).
Заказчик отвечает:

за невыполнение услуги исполнителем в случае его вины; услуга
подлежит оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено договором
или законом (п. 2 ст. 781 ГК);

фактически понесенные расходы исполнителем в случае, когда
невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна
из сторон не отвечает (п. 3 ст. 781 ГК).
Односторонний отказ от исполнения договора возможен, если:

заказчик оплатит исполнителю фактически понесенные им
расходы;

исполнитель полностью возместит заказчику убытки (п. 2 ст. 782
ГК).
Правовое регулирование возмездного оказания конкретного вида услуг
мы рассмотрим на примере договора услуг почтовой связи.
3. Оказание почтовых услуг регулируется Правилами оказания услуг
почтовой связи, утвержденными постановлением Правительства РФ от
31.07.2014 г. № 234 (с посл. измен. и дополн.). Разработаны они на основе
Федерального закона 2003 г. № 126-ФЗ «О связи», Федерального закона 1999
г. № 176-ФЗ «О почтовой связи» и Закона РФ 1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей».
Правила регулируют отношения между оператором почтовой связи,
оказывающим почтовые услуги, и пользователями. Назначение их: они
определяют порядок оказания услуг почтовой связи, права и обязанности, а
также ответственность участников этих отношений.
Операторами почтовой связи могут быть как юридические лица, так и
индивидуальные предприниматели. Они действуют на основании лицензии,
выданной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
управление деятельностью в области почтовой связи.
Оператор имеет право:

использовать в своем наименовании слово «почта» (право это
исключительное);

самостоятельно определять перечень услуг почтовой связи,
оказываемых организациями почтовой связи (почтамтами, узлами почтовой
связи, отделениями пересылки почты) с учетом нормативов почтовой связи,
предусмотренных законодательством.
157
Руководитель организации федеральной почтовой связи имеет право
распорядиться о задержании и вскрытии почтовых отправлений при явных
признаках порчи вложения (п. 141).
При проведении оперативно-розыскных мероприятий право вскрытия
почтовых отправлений имеет представитель правоохранительного или
судебного органа (п. 144).
Оператор обязан обеспечивать:

пересылку письменной корреспонденции пользователей в
контрольные сроки;

сохранность почтовых отправлений и денежных средств,
принятых от пользователей;

качество услуг почтовой связи, соответствующее стандартам,
установленным нормативными документами и условиями договора;

качество информации об условиях оказания услуг почтовой
связи, предоставляемой оператором.
Оператор обязан:

соблюдать тайну связи (ч. 2 п. 142);

содействовать правоохранительным органам при проведении ими
оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;

надлежащим образом оборудовать объект почтовой связи:
снабдить его вывеской, почтовым ящиком, информацией об объекте
почтовой связи и правилах его работы, о наличии лицензии, об
ответственности перед пользователями и др. (пп. 4–9);

обрабатывать, пересылать и доставлять безвозмездно внутренние
и международные отправления и переводы.
Объекты, в отношении которых оказываются почтовые услуги,
называются в Правилах «объектами почтовых отправлений», которые
делятся на следующие виды:

внутренние и международные;

местные и иногородние;

с объявленной ценностью и обычные;

оплаченные пользователем и неоплаченные (наложенным
платежом);

простые и ускоренные;

регистрируемые и переводы с уведомлением о вручении;

правительственные, воинские, служебные.
Для внутренних почтовых отправлений установлены размеры и
предельный вес писем, открыток, бандеролей, посылок.
Среди видов международных почтовых отправлений названы
отправления
электронной
почтой,
консигнация,
спектрограмма,
сгруппированные отправления наряду с мешками, мелкими пакетами и т.д.
Для этих видов отправлений также установлены предельный вес и размеры в
упаковке.
158
Цена универсальных почтовых услуг определяется по тарифам,
утвержденным федеральными органами исполнительной власти, плата за
остальные услуги определяется по тарифам, устанавливаемым на договорной
основе. Оплата производится либо наличными деньгами, либо безналичными
расчетами. Государственным знаком почтовой оплаты являются марки,
наклеивание которых входит в обязанность отправителя. Доставку
отправлений с объявленной ценностью оплачивает либо отправитель, либо
адресат. Не полностью оплаченные письма, опущенные в почтовый ящик, не
посылаются адресату, а возвращаются отправителю. Кроме марок в качестве
знаков почтовой оплаты используются оттиски государственных знаков
оплаты, наносимые типографским способом и франкировальными
машинами. Проданные марки обратно не принимаются и не обмениваются.
Не могут использоваться для оплаты почтовых услуг испорченные
иностранные марки.
Пользователь имеет право:

распорядиться о возврате его почтовых отправлений или
переводов ему или другому лицу до выдачи их адресату;

продлить до двух месяцев со дня поступления срок хранения
почтового отправления или перевода на объекте почтовой связи места
назначения;

пользоваться за плату ячейками абонементного почтового шкафа;

бесплатно удостоверять в организации почтовой связи
доверенности на получение их представителями почтовых отправлений,
поступивших на их имя (п. 139).
Адресат имеет право распорядиться:

о хранении в течение двух месяцев на объекте почтовой связи
почтовых отправлений и почтовых переводов, поступающих на его имя;

отправить почтовые отправления и почтовые переводы,
поступившие ему, по другому адресу;

доставить ему домой отправления или переводы, поступившие на
его имя до востребования.
Он может отказаться от получения перевода или отправления,
поступивших в его адрес.
Оператор отвечает за ненадлежащее исполнение обязанностей по
оказанию услуг почтовой связи в размерах:

объявленной ценности и суммы платы за пересылку почтовых
отправлений (за исключением платы за объявленную ценность);

объявленной ценности недостающей или испорченной части
вложения, указанного в описи;

суммы невыплаченного почтового перевода и суммы платы за его
пересылку;

двукратном размере суммы платы за пересылку в случае утраты
почтового отправления (п. 146);
159

неустойки в размере 3% платы за услугу почтовой связи по
пересылке за каждый день задержки пересылки почтовых отправлений и
переговоров, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Вред, причиненный оператором, возмещается им либо добровольно,
либо в судебном порядке. Выплата возмещения вреда должна производиться
по месту приема или выдачи почтового отправления или перевода не позднее
десяти дней со дня признания претензии.
Оператор не отвечает:

за ненадлежащее исполнение услуг вследствие непреодолимой
силы либо свойств вложения почтового отправления;

отсутствие вложения в почтовом отправлении, если не нарушена
его внешняя упаковка и оно было принято в закрытом виде;

нарушения, не связанные с исполнением договора об оказании
услуг почтовой связи.
4
1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется
передать в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи,
определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик
обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или
равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких
же ценных бумаг.
Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор
считается заключенным с момента передачи суммы займа или другого
предмета договора займа заемщику или указанному им лицу (п. 1 ст. 807 ГК).
С 01.06.2018 года договор займа может быть как реальным, так и
консенсуальным. В реальном договоре займа права и обязанности сторон
возникают с момента передачи заемщику оговоренных сумм или вещей.
Если займодавец в силу договора займа обязался предоставить заем, он
вправе отказаться от исполнения договора полностью или частично при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленный заем не будет возвращен в срок.
Заемщик по договору займа, в силу которого займодавец обязался
предоставить заем, вправе отказаться от получения займа полностью или
частично, уведомив об этом займодавца до установленного договором срока
передачи предмета займа, а если такой срок не установлен, в любое время до
момента получения займа, если иное не предусмотрено законом, иными
правовыми актами или договором займа, заемщиком по которому является
лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
Предметом договора займа могут быть не только деньги, иностранная
валюта и валютные ценности (последние – при соблюдении правил статей
140, 141 и 317 ГК), но вещи, определенные родовыми признаками. Сумма
займа или другой предмет договора займа, переданные указанному
заемщиком третьему лицу, считаются переданными заемщику (п. 5 ст. 807
160
ГК). По истечении договора заемщик обязан вернуть не ту же вещь (как по
договору аренды), а вещь того же рода и качества.
Договор займа может быть заключен путем размещения облигаций.
Если договор займа заключен путем размещения облигаций, в облигации или
в закрепляющем права по облигации документе указывается право ее
держателя на получение в предусмотренный ею срок от лица, выпустившего
облигацию, номинальной стоимости облигации или иного имущественного
эквивалента.
Сторонами в договоре займа, в том числе в качестве заимодавца, могут
быть любые физические и юридические лица. Заемщик – юридическое лицо
вправе привлекать денежные средства граждан в виде займа под проценты
путем публичной оферты либо путем предложения делать оферту,
направленного неопределенному кругу лиц, если законом такому
юридическому лицу предоставлено право на привлечение денежных средств
граждан (п. 6 ст. 807 ГК). Правило п. 6 ст. 807 ГК не применяется к выпуску
облигаций.
Заемщиком могут являться Российская Федерация и ее субъекты (п. 1
ст. 817 ГК).
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной
форме в тех случаях, когда его сумма превышает десять тысяч рублей. Если
заимодавцем является юридическое лицо, договор займа должен быть
облечен в письменную форму независимо от суммы займа. Расписка
заемщика или иной документ (например, письменная просьба об отсрочке
возврата долга), удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной
денежной
суммы
(определенного
количества
вещей),
является
подтверждением заключения договора займа.
Несоблюдение письменной формы договора займа не лишает его
юридической силы, но стороны по общему правилу, установленному ст. 162
ГК, лишаются права подтвердить заключение данного договора
свидетельскими показаниями.
Договор займа может быть возмездным или безвозмездным
(беспроцентным). Если иное не предусмотрено законом или договором
займа, займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за
пользование займом в размерах и в порядке, определенных договором. При
отсутствии в договоре условия о размере процентов за пользование займом
их размер определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
соответствующие периоды.
Размер процентов за пользование займом может быть установлен в
договоре с применением ставки в процентах годовых в виде фиксированной
величины, с применением ставки в процентах годовых, величина которой
может изменяться в зависимости от предусмотренных договором условий, в
том числе в зависимости от изменения переменной величины, либо иным
путем, позволяющим определить надлежащий размер процентов на момент
их уплаты (п. 2 ст. 809 ГК).
161
Данный
договор
займа
предполагается
беспроцентным
(безвозмездным), если в нем прямо не предусмотрено иное, в случаях, когда
он заключен между гражданами, в том числе индивидуальными
предпринимателями, на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, а также
если по договору займа передаются не деньги, а другие вещи, определенные
родовыми признаками.
Если в договоре не предусмотрено иное, сумма заемных средств
погашается в таком порядке: ранее погашаются установленные проценты за
пользование чужими денежными средствами, а затем – основная сумма.
Заемщику предоставлено право оспаривать договор займа, доказывая,
что предмет договора займа не были переданы заимодавцем или были
переданы в меньшем количестве, чем обусловлено в договоре. Если договор
займа должен быть совершен в письменной форме (статья 808), оспаривание
займа по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за
исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана,
насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств, а также
представителем заемщика в ущерб его интересам. В случае оспаривания
займа по безденежности размер обязательств заемщика определяется исходя
из переданных ему или указанному им третьему лицу сумм денежных
средств или иного имущества (п. 2 и 3 ст. 812 ГК).
Договором займа, в том числе заключенным между гражданами, может
быть предусмотрено предоставление заемщиком обеспечения возврата
заемных средств (поручительство, залог, другое обеспечение). В силу статьи
813 ГК, если предусмотренное обеспечение не будет предоставлено,
заимодавец вправе потребовать досрочного возврата суммы займа и
причитающихся на момент возврата процентов за пользование займом, если
иное не предусмотрено договором займа. Причитающиеся за пользование
займом проценты уплачиваются заемщиком по правилам пункта 2 статьи 811
ГК. Эти же последствия предусмотрены в том случае, когда произошла
утрата обеспечения (например, поручитель обанкротился) либо ухудшились
условия обеспечения по обстоятельствам, за которые заимодавец не отвечает
(произошло, к примеру, обесценение предмета залога) (п. 2 ст. 814 ГК).
Основной обязанностью заемщика является возврат заимодавцу
полученной суммы займа и установленных процентов в срок,
предусмотренный договором. Договором определяется порядок возврата
суммы займа (ежемесячно равными долями, по окончании займа – иным
образом). При отсутствии в договоре условий о сроках и порядке возврата
займа вся сумма займа и установленные проценты должны быть возвращены
не позднее 30 дней со дня предъявления заемщику соответствующих
требований (ст. 810 ГК).
Обязанность заемщика по возврату сумм займа считается
возвращенным в момент передачи его займодавцу, в том числе в момент
поступления соответствующей суммы денежных средств в банк, в котором
162
открыт банковский счет займодавца, если иное не предусмотрено законом
или договором (п. 3 ст. 810 ГК).
В случае невозвращения в установленный срок суммы займа заемщик
обязан сверх указанной суммы займа и процентов за пользование денежными
средствами уплатить заимодавцу проценты на сумму займа со дня, когда
денежные средства должны были быть возвращены, до дня их возврата
заимодавцу. В этом случае сумма денежных средств, подлежащая возврату в
случае нарушения заемщиком своих обязательств, состоит из сумм: займа;
процентов, установленных за пользование заемными средствами; процентов,
начисленных за нарушение срока возврата заемных сумм.
Если законом или договором не предусмотрены проценты либо
неустойка за нарушение срока возврата заемных средств, уплате подлежат
проценты на сумму займа в размере, предусмотренном п. 1 ст. 395 ГК (п. 1
ст. 811 ГК). При этом проценты начисляются только на соответствующую
сумму денежных средств и не должны начисляться на проценты за
пользование излишними денежными средствами, если иное не
предусмотрено законом.
В случае невозвращения заемщиком денежных средств на сумму займа
начисляются проценты со дня, когда денежная сумма должна быть
возвращена, до дня ее возврата, независимо от уплаты процентов за
пользование чужими денежными средствами в размере и порядке,
установленными п. 1 ст. 395 ГК.
Положения договора об исключении применения ст. 395 ГК за
просрочку исполнения денежного обязательства не имеют юридической
силы.
Невозвращение заемных сумм в установленные сроки может
причинить ущерб заимодавцу (например, он вынужден был получить
кредит). В этом случае заемщик обязан возместить причиненный ущерб в
части, не покрытой процентами, начисленными за нарушение срока возврата
займа.
В тех случаях, когда условиями договора предусмотрено возвращение
займа по частям, нарушение заемщиком срока возврата очередной части
займа дает право заимодавцу потребовать досрочного возврата всей
оставшейся суммы займа вместе с процентами за пользование займом,
причитающимися на момент его возврата (п. 2 ст. 811 ГК).
Проценты, установленные договором или п. 1 ст. 395 ГК за
пользование чужими денежными средствами сверх сроков, предусмотренных
договором, носят зачетный характер. Стороны не вправе устанавливать
условиями договора обязанность заемщика по возмещению убытков сверх
суммы начисленных процентов.
В тех случаях, когда условиями договора предусмотрено возвращение
займа по частям, нарушение заемщиком срока возврата очередной части
займа дает право заимодавцу потребовать досрочного возврата всей
оставшейся суммы займа и установленных процентов.
163
2. По кредитному договору банк или иная кредитная организация
(кредитор), обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в
размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется
возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты за
пользование ею, а также предусмотренные кредитным договором иные
платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита.
В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности (в том числе кредита,
обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой), ограничения,
случаи и особенности взимания иных платежей, указанных в абзаце первом
настоящего пункта, определяются законом о потребительском кредите
(займе) (п. 1 ст. 819 ГК).
Если кредит используется должником полностью или частично для
исполнения обязательств по ранее предоставленному тем же кредитором
кредиту и в соответствии с договором кредит используется без зачисления на
банковский счет должника для исполнения ранее предоставленного кредита,
такой кредит считается предоставленным с момента получения должником
от кредитора в порядке, предусмотренном договором, сведений о погашении
ранее предоставленного кредита (п. 1.1 ст. 819 ГК).
Кредитором могут быть только банки и иные кредитные организации.
Кредитный договор – консенсуальный, т.е. он вступает в силу с момента его
подписания (ст. 820 ГК). Заемщик вправе потребовать предоставления
кредита в соответствии с заключенным договором.
Независимо от суммы кредита кредитный договор должен быть
облечен в письменную форму. Несоблюдение установленной формы влечет
недействительность кредитного договора. Такой договор является
ничтожным (ст. 820 ГК).
К отношениям по кредитному договору применяются нормы,
регулирующие договор займа, если иное не установлено правилами
параграфа 2 главы 42 ГК и не вытекает из существа кредитного договора (п. 2
ст. 819 ГК).
Кредитный договор, как и договор займа, может предусматривать
целевое использование кредита. Кредит может быть предоставлен в
иностранной валюте (п. 2 ст. 807 ГК). Кредит в иностранной валюте должен
соответствовать требованиям валютного законодательства. Предоставление
валютного кредита юридическим и физическим лицам, за исключением
уполномоченных банков, должно осуществляться исключительно в
безналичной форме через текущие валютные счета заемщиков в
уполномоченных банках.
Кредитный договор является возмездным. Кредитор имеет право на
получение с заемщика процентов за пользование кредитными средствами в
размере, установленном договором. При отсутствии в договоре условий о
размере процентов за пользование кредитными средствами его размер
определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в
164
соответствующие периоды. Проценты за пользование кредитными
средствами начисляются с момента поступления кредитных средств на счет
заемщика, а не с момента заключения кредитного договора, поскольку
проценты выплачиваются за время реального пользования кредитными
суммами.
Предоставление
кредита
является
обязанностью
кредитора,
подписавшего кредитный договор. Кредитор вправе не выполнять данное
обязательство лишь в случае признания заемщика неплатежеспособным либо
при наличии доказательств, свидетельствующих о том, что заемщик не
сможет выполнить свое обязательство по возврату кредитных средств и
установленных процентов. В то же время ГК (п. 2 ст. 821) предоставляет
заемщику право отказаться от получения кредита полностью или частично,
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или
условиями кредитного договора. В этом случае заемщик обязан уведомить
кредитора об отказе от получения кредита до наступления срока его
предоставления. В кредитном договоре может быть указан минимальный
срок до наступления момента предоставления кредитных сумм, по истечении
которого отказ заемщика от получения кредита не имеет юридической силы.
Кредитный договор может предусматривать запрещение отказа заемщика от
кредита либо обязанность заемщика возместить кредитору убытки,
вызванные односторонним расторжением кредитного договора.
Одним из условий кредитного договора, как правило, являются
обязательства заемщика по обеспечению возврата кредитных средств. В
случае нарушения этого условия кредитор, так же как и заимодавец (ст. 813
ГК), вправе, если иное не установлено кредитным договором, потребовать
досрочного возвращения кредитных средств и предусмотренных процентов.
В случае нарушения заемщиком обязанности по возврату кредитных
средств в установленный договором срок он обязан заплатить кредитору
сверх суммы кредита и процентов за пользование заемными средствами
проценты, начисляемые за нарушение срока возврата заемных сумм, в
размере, установленном условиями кредитного договора. При отсутствии в
договоре этих условий заемщик обязан уплатить со дня, когда заемные
средства должны были быть возвращены, до дня их возврата.
Кредитор вправе требовать досрочного возврата кредита в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, а при
предоставлении кредита юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю также в случаях, предусмотренных кредитным договором
(ст. 821.1 ГК).
По договору товарного кредита одна сторона (кредитор) берет на
себя обязанность предоставить другой стороне вещи, определенные
родовыми признаками, а вторая сторона (заемщик) обязуется возвратить в
установленный срок полученные вещи и заплатить кредитору обусловленное
договором вознаграждение. Объектом договора товарного кредита являются
не денежные средства, а вещи, определенные родовыми признаками. К
165
такому договору применяются правила, регулирующие отношения,
вытекающие из договора займа, если иное не предусмотрено договором
товарного кредита и не вытекает из существа обязательства (ст. 822 ГК).
Договор товарного кредита должен быть заключен в письменной
форме. Поскольку объектом договора являются вещи, законодатель
предусматривает, если иное не установлено в договоре, что качество,
ассортимент, комплектность и количество передаваемых вещей, их тара и
упаковка регулируются нормами договора о купле-продаже.
В отличие от предоставления займа коммерческое кредитование
производится не по самостоятельному договору, а во исполнение
обязательств по реализации товаров, выполнению работ или оказанию услуг.
Коммерческий кредит может быть предоставлен покупателем продавцу в
виде аванса или предварительной оплаты товаров либо, наоборот, продавцом
покупателю путем предоставления отсрочки (рассрочки) оплаты
приобретаемых товаров.
К коммерческому кредиту применяются общие нормы, регулирующие
кредитный договор. Так, коммерческий кредит предоставляется на
возмездной основе, если это не противоречит сущности договора. Проценты,
взимаемые по коммерческому кредиту, являются платой за пользование
чужими денежными средствами. Например, в договоре, по которому
предоставляется коммерческий кредит в форме предварительной оплаты,
может быть предусмотрена обязанность заемщика уплатить проценты на
сумму предоплаты со дня получения денежных средств. При отсутствии в
договоре такого условия проценты за пользование суммами коммерческого
кредитования не взимаются.
К коммерческому кредиту применяются правила ст. 809 ГК, в
соответствии с которыми в случае, когда в договоре не установлен размер
процентов за предоставление коммерческого кредита, кредитор вправе
требовать проценты на сумму коммерческого кредита в размере и порядке,
установленными ст. 395 ГК. Если продавец, получивший коммерческий
кредит в форме предварительной оплаты, не исполнил обязательство по
передаче оговоренного товара, он должен выплатить проценты на сумму
предварительной оплаты в соответствии со ст. 395 ГК. Продавец также
обязан оплатить проценты согласно ст. 395 ГК в случае правомерного отказа
покупателя от товара, за который была осуществлена предоплата, при
просрочке возврата полученной суммы кредита.
Проценты за пользование коммерческим кредитом должны
начисляться с момента, установленного договором или законом.
Если в условиях договора о коммерческом кредитовании указана
договорная неустойка, кредитор вправе предъявить требование о ее уплате.
Проценты, предусмотренные ст. 395 ГК, в этом случае не подлежат
взысканию.
Допускается предоставление коммерческого кредита в иностранной
валюте.
166
3. Финансирование под уступку денежного требования (договор
факторинга), является новым институтом российского гражданского права.
По данному договору одна сторона (клиент) обязуется уступить другой
стороне - финансовому агенту (фактору) денежные требования к третьему
лицу (должнику) и оплатить оказанные услуги, а финансовый агент (фактор)
обязуется совершить не менее двух следующих действий, связанных с
денежными требованиями, являющимися предметом уступки:
1) передавать клиенту денежные средства в счет денежных требований, в
том числе в виде займа или предварительного платежа (аванса);
2) осуществлять учет денежных требований клиента к третьим лицам
(должникам);
3) осуществлять права по денежным требованиям клиента, в том числе
предъявлять должникам денежные требования к оплате, получать платежи от
должников и производить расчеты, связанные с денежными требованиями;
4) осуществлять права по договорам об обеспечении исполнения
обязательств должников (п. 1 ст. 824 ГК).
Обязательства финансового агента (фактора) по договору факторинга
могут включать ведение для клиента бухгалтерского учета, а также
предоставление клиенту иных услуг, связанных с денежными требованиями,
являющимися предметом уступки.
В части, не урегулированной главой 43 ГК, к отношениям, связанным с
уступкой права требования по договору факторинга, применяются правила
главы 24 ГК.
Договор финансирования под уступку денежного требования вступает
в силу с момента его подписания, т.е. является консенсуальным. После
подписания договора каждая из сторон вправе требовать от контрагента
исполнения его обязательств.
Если в силу договора факторинга финансовый агент (фактор) несет
обязанности по оплате цены приобретенных им денежных требований, по
предоставлению клиенту займа (кредита) или по оказанию клиенту услуг, к
отношениям сторон по договору факторинга применяются правила
соответственно о купле-продаже, займе (кредите), возмездном оказании
услуг постольку, поскольку это не противоречит положениям настоящей
главы и существу отношений по договору факторинга (п. 5 ст. 824 ГК).
В качестве финансового агента договоры факторинга могут заключать
коммерческие организации (ст. 825 ГК).
Предметом уступки по договору факторинга могут быть денежное
требование или денежные требования:
1) по существующему обязательству, в том числе по обязательству,
возникшему из заключенного договора, срок платежа по которому наступил
либо не наступил (существующее требование);
2) по обязательству, которое возникнет в будущем, в том числе из
договора, который будет заключен в будущем (будущее требование) (статья
388.1 ГК).
167
Объектом уступки может быть не одно, а несколько денежных
требований, например, все требования в отношении одного должника.
Объектом уступки могут быть только конкретные требования, а не любые
обязательства должника. Идентифицировать переданные финансовому
агенту требования можно по сумме и срокам выплаты, другим признакам
каждого переуступленного требования.
Денежное требование переходит к финансовому агенту (фактору) в
момент заключения договора факторинга, если иное не установлено таким
договором. При этом будущее требование переходит к финансовому агенту
(фактору) с момента его возникновения, если договором не предусмотрено,
что будущее требование переходит позднее.
Если договор факторинга заключен ранее момента перехода денежного
требования к финансовому агенту (фактору), дополнительное оформление
перехода денежного требования не требуется (пункты 2 и 3 ст. 826 ГК).
Переуступка финансовому агенту денежного требования будет
действительной и при наличии в договоре, на котором основано требование,
переуступленное финансовому агенту, соглашения между клиентом и
должником либо между клиентом и лицом, уступившим ему право
требования, о запрете или ограничении переуступки (п. 1 ст. 828 ГК).
Должник лишь вправе требовать от клиента (но не финансового агента)
исполнения оговоренных обязательств либо возложения на него
предусмотренной в договоре ответственности за переуступку, совершенную
в нарушение условий договора между ними (п. 2 ст. 828 ГК).
Если уступка денежного требования финансовому агенту (фактору)
осуществлена в целях приобретения им указанного требования, последующая
уступка денежного требования финансовым агентом (фактором) допускается,
если договором факторинга не предусмотрено иное.
Если уступка денежного требования финансовому агенту (фактору)
осуществлена в целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед
финансовым агентом (фактором) или в целях оказания финансовым агентом
(фактором) клиенту услуг, связанных с денежными требованиями,
являющимися предметом уступки, последующая уступка денежного
требования финансовым агентом (фактором) не допускается, если договором
факторинга не предусмотрено иное (ст. 829 ГК).
В соответствии с положениями российского законодательства
обязанность должника клиента совершить платеж финансовому агенту
наступает при условии его письменного уведомления об уступке конкретного
денежного требования данному финансовому агенту. Должнику
предоставлено право потребовать от финансового агента доказательств
переуступки ему денежного требования. Если финансовый агент в разумный
срок не представит таких доказательств, должник вправе произвести платеж
клиенту (п. 2 ст. 830 ГК). Платеж по переуступленному требованию
освобождает должника от соответствующих обязательств перед клиентом.
168
В отличие от Конвенции о международном факторинге ГК не
предусматривает закрытый факторинг, при котором должнику клиента не
сообщается об уступке денежных требований.
Наиболее распространенный вид нераскрытого факторинга – когда
должник платит не финансовому агенту, которому перешли денежные
требования, а клиенту – прежнему кредитору.
Клиент обязан передать денежные средства, полученные по
переуступленным требованиям, финансовому агенту в соответствии с
условиями договора.
При осуществлении должником платежа финансовому агенту он вправе
зачесть свои требования к клиенту, если таковые уже имелись у должника к
тому времени, когда он узнал об уступке требования финансовому агенту (п.
1 ст. 832 ГК). Данное правило следует иметь в виду при покупке финансовым
агентом денежного требования без права регресса к клиенту (п. 1 ст. 831 ГК).
В случае неисполнения клиентом своих обязательств по договору,
заключенному с должником, последний не вправе требовать от финансового
агента (фактора) возврат уплаченных ему сумм. Соответствующее
требование может быть предъявлено должником клиенту (ст. 833 ГК).
Одним из условий комментируемого договора является размер
вознаграждения финансового агента за предоставляемые услуги. Размер
вознаграждения определяется в зависимости от суммы и сроков
финансирования клиентов, наличия обстоятельств, ставящих под сомнение
оплату должником переуступленных требований, оказания клиенту
дополнительных услуг.
В соответствии с гражданским законодательством клиент несет
ответственность перед финансовым агентом за недействительность
уступаемого денежного требования, но не отвечает за его неисполнение или
ненадлежащее исполнение, если иное не предусмотрено договором (п. 1 и 3
ст. 827 ГК).
Клиент передает финансовому агенту счета (фактуры), другие
документы, подтверждающие тот факт, что уступаемое денежное требование
является действительным, поскольку клиент осуществил в адрес должника
поставку товаров либо оказал ему услуги (произвел работы), которые
подлежат оплате в соответствии с уступленным требованием. Таким образом,
если иное не предусмотрено договором, риск неисполнения переданного
требования лежит на финансовом агенте.
Договор банковского вклада оформляет отношения между банком и
физическими и юридическими лицами по внесению ими в банк, хранению и
возврату банком денежных сумм. По договору банковского вклада одна
сторона (банк) обязуется возвратить денежную сумму, поступившую от
другой стороны (вкладчика) либо для вкладчика, и выплатить обусловленные
договором проценты. Если иное не предусмотрено законом, по просьбе
вкладчика-гражданина банк вместо выдачи вклада и процентов на него
169
должен произвести перечисление денежных средств на указанный
вкладчиком счет. (п. 1 ст. 834 ГК).
Договор банковского вклада является односторонним (обязанности
несет только банк), возмездным (банк выплачивает обусловленные
договором проценты), реальным (договор возникает с момента передачи денег
банку).
Право на привлечение денежных средств во вклады имеют не любые
кредитные организации, а лишь банки, получившие в установленном порядке
лицензию ЦБ РФ на совершение данных операций. Этим правом могут
воспользоваться те банки, с момента регистрации которых прошло не менее
двух лет. Небанковские кредитные организации не вправе привлекать
денежные средства физических лиц во вклады в целях их размещения от
своего имени и за свой счет.
Вкладчиком может быть любое юридическое или физическое лицо.
Особенность договора банковского вклада, когда вкладчиком является
гражданин, заключается в том, что он отнесен к публичным договорам (п. 2
ст. 834 ГК). Следовательно, банк не вправе отказать физическим лицам в
приеме вклада при наличии возможности оказать данную услугу (п. 3 ст. 426
ГК). При необоснованном уклонении банка от принятия вклада у гражданина
последний вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить
договор банковского вклада и возмещении убытков, причиненных отказом в
принятии вклада (п. 4 ст. 445 ГК).
Отношения, вытекающие из договора банковского вклада,
регулируются ГК (гл. 44). Если иное не предусмотрено нормами,
регулирующими данные отношения, и не вытекает из существа договора
банковского вклада, права и обязанности банка и вкладчика основываются на
положениях о банковском счете. Особенность договора банковского вклада
заключается в том, что он не предназначен для осуществления расчетных
операций. Так, ч. 2 п. 3 ст. 834 ГК содержит норму о запрещении
юридическим лицам перечислять другим лицам денежные средства,
находящиеся во вкладах (депозитах). С 1 июня 2018 г. указанная норма
является диспозитивной – иное может быть предусмотрено законом.
В соответствии с разъяснениями Верховного суда РФ на отношения
сторон по договору банковского вклада, когда вкладчиком является
гражданин, распространяется Закон о защите прав потребителей.
Вклады бывают до востребования и срочные. Разновидностью
срочного вклада являются целевые и условные вклады. Так, сберегательные
банки принимают целевые вклады, которые вносятся на имя ребенка до
достижения им 16 лет.
Условными считаются вклады, вносимые на имя другого лица,
которому предоставлено право распоряжаться суммами вклада при
наступлении оговоренного события (условия), например, после вступления в
брак, рождения ребенка и т.д.
Новым видом договора банковского вклада является договор вклада в
170
драгоценных металлах, введенный в действие с 1 июня 2018 г.
По договору банковского вклада, предметом которого является
драгоценный металл определенного наименования (вклад в драгоценных
металлах), банк обязуется возвратить вкладчику имеющийся во вкладе
драгоценный металл того же наименования и той же массы либо выдать
денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла, а также
выплатить предусмотренные договором проценты (п. 1 ст. 844.1 ГК).
В соответствии с п. 2 ст. 844.1 ГК договор банковского вклада в
драгоценных металлах должен содержать обязательное указание на
наименование драгоценного металла, размер процентов по вкладу и форму
их получения вкладчиком, а также порядок расчета суммы денежных
средств, подлежащих выдаче, если возможность такой выдачи
предусмотрена договором.
Права вкладчика в значительной мере зависят от вида вклада.
По вкладу до востребования сумма вклада и установленные договором
проценты должны быть выплачены банком по первому требованию
вкладчика. По срочному вкладу установленные договором проценты на
сумму вклада выплачиваются лишь в том случае, если вклад истребован по
истечении определенного договором срока.
В соответствии с п. 2 ст. 837 ГК в редакции, действующей с 1 июня
2018 г., по договору вклада любого вида, заключенному с гражданином,
банк в любом случае обязан выдать по первому требованию вкладчика сумму
вклада или ее часть и соответствующие проценты (за исключением вкладов,
внесение которых удостоверено сберегательным сертификатом, условия
которого не предусматривают право вкладчика на получение вклада по
требованию).
Сроки и порядок выдачи суммы вклада или ее части и
соответствующих процентов юридическому лицу по договору вклада любого
вида определяются договором банковского вклада.
Согласно п. 4 ст. 837 ГК условие договора об отказе гражданина от
права на получение срочного вклада или вклада до востребования по его
требованию ничтожно, за исключением случая, когда внесение вклада
удостоверено сберегательным сертификатом, условия которого не
предусматривают право вкладчика на получение вклада по требованию.
В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его
требованию до истечения срока либо до наступления иных обстоятельств,
указанных в договоре банковского вклада, проценты по вкладу
выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов,
выплачиваемых банком по вкладам до востребования, если договором
банковского вклада не предусмотрен иной размер процентов (п. 5 ст. 837 ГК).
В соответствии с пунктами 6 и 7 ст. 837 ГК в случаях, когда вкладчик
не требует возврата суммы срочного вклада по истечении срока либо по
наступлении предусмотренных договором обстоятельств, договор считается
продленным на условиях вклада до востребования, если иное не
171
предусмотрено договором. В случае, когда внесение вклада удостоверено
сберегательным или депозитным сертификатом, все права по договору
банковского вклада принадлежат владельцу соответствующего сертификата.
Договор банковского вклада должен быть заключен в простой
письменной
форме.
Несоблюдение
письменной
формы
влечет
недействительность договора банковского вклада. Такой договор является
ничтожным. Договор банковского вклада считается заключенным с
соблюдением письменной формы и в тех случаях, когда банк выдал
вкладчику
сберегательную
книжку,
сберегательный
(депозитный)
сертификат либо иной документ, отвечающий требованиям закона либо
банковским правилам и применяемыми в банковской практике обычаями. В
соответствии с договором банковского вклада вкладчику – гражданину
может быть выдана сберегательная книжка, которая является ценной
бумагой.
В соответствии с п. 1 ст. 843 ГК договором банковского вклада с
гражданином может быть предусмотрена выдача именной сберегательной
книжки.
Выдача вклада, выплата процентов по нему и исполнение
распоряжений вкладчика о перечислении денежных средств со счета по
вкладу другим лицам осуществляются банком при предъявлении
сберегательной книжки. Если именная сберегательная книжка утрачена или
приведена в негодное для предъявления состояние, банк по заявлению
вкладчика выдает ему новую сберегательную книжку (п. 1 ст. 843 ГК).
Нормы ГК о сберегательной книжке на предъявителя утратили силу
с 1 июня 2018 г.
Факт внесения вкладчиком в банк денежных средств и его права на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и
обусловленных процентов может быть удостоверен сберегательным
(депозитным) сертификатом.
Новеллами ГК являются также нормы, вступившие в силу с 1 июня
2018 г., что сберегательный и депозитный сертификаты является именными
ценными бумагами (ранее могли быть предъявительскими или именными).
В соответствии с абзацами 2 и 3 п. 1 ст. 844 ГК владельцем
сберегательного сертификата может быть только физическое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель. Сумма вклада, внесение которой
удостоверено сберегательным сертификатом, подлежит страхованию в
соответствии с законом о страховании вкладов физических лиц.
Владельцем депозитного сертификата может быть только юридическое
лицо (абзац 4 п. 1 ст. 844 ГК).
Банк вправе выдавать сберегательные и депозитные сертификаты,
условия которых не предусматривают право владельца соответствующего
сертификата на получение вклада по требованию, при этом такой сертификат
должен содержать указание на отсутствие права вкладчика на досрочное
получение вклада по требованию.
172
Кроме того, новеллами ГК являются положения п. 5 ст. 844 ГК,
вступившие в силу с 1 июня 2018 г., что сберегательные или депозитные
сертификаты могут выдаваться на условиях обездвижения (статья 148.1), в
том числе обездвижения путем их хранения в выдавшем банке при условии,
что такой банк в соответствии с законом вправе осуществлять хранение
документарных ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги. В случае
обездвижения такие сертификаты не выдаются на руки их владельцам, а
права владельцев таких сертификатов закрепляются в одном сертификате,
реквизиты которого устанавливаются Банком России.
Определенный договором банковского вклада размер процентов на
вклад, внесенный гражданином на условиях его выдачи по истечении
определенного срока либо по наступлении предусмотренных договором
обстоятельств, не может быть односторонне уменьшен банком, если иное не
предусмотрено законом. По договору такого банковского вклада,
заключенному банком с юридическим лицом, размер процентов не может
быть односторонне изменен, если иное не предусмотрено законом или
договором. По договору банковского вклада, внесение вклада по которому
удостоверено сберегательным или депозитным сертификатом, размер
процентов не может быть изменен в одностороннем порядке (п. 3 ст. 838 ГК).
Закон (п. 1 ст. 839 ГК) обязывает банк начислять проценты на сумму
вклада со дня, следующего за днем поступления сумм вклада в банк, до дня,
предшествующего возврату вкладчику либо списанию с его счета по иным
основаниям сумм вклада. Следовательно, день передачи банку сумм вклада и
день их выдачи исключаются из периода, в течение которого начисляются
установленные проценты.
Порядок и сроки выплаты процентов устанавливаются условиями
договора. При отсутствии данных условий банк обязан по требованию
вкладчика начислять проценты на сумму вклада по истечении каждого
квартала.
Интересам вкладчиков служит правило, в соответствии с которым на
счет вкладчика зачисляются денежные суммы, поступившие в банк на его
имя от третьих лиц, если договором банковского вклада не предусмотрено
иное (ст. 841 ГК). Ничтожен договор банковского вклада в пользу
гражданина, умершего к моменту заключения договора, либо заключенный в
пользу юридического лица, не существующего к этому моменту (ничтожной
является сделка, недействительность которой вытекает из самого факта ее
совершения) (ст. 166 ГК).
К договору банковского вклада в пользу третьего лица применяются
правила о договоре в пользу третьего лица (ст. 430 ГК), если это не
противоречит нормам ГК, регулирующим вклады в пользу третьих лиц (ст.
842 ГК), и существу договора банковского вклада.
Для вкладчиков наиболее важно, чтобы закон обеспечивал сохранность
их вкладов. С этой целью установлена обязанность банков по обеспечению
возврата вкладов путем обязательного страхования, а в предусмотренных
173
законом случаях и иными способами (п. 1 ст. 840 ГК). Указанные правила не
применяются к отношениям по договору банковского вклада в драгоценных
металлах, о чем гражданин должен быть уведомлен в письменной форме до
заключения договора банковского вклада в драгоценных металлах (п. 4
ст. 844 ГК).
В том случае, когда гражданин хранит денежные средства в банках, в
уставных капиталах которых более половины акций или долей участия
принадлежит Российской Федерации и (или) ее субъектам либо
муниципальным образованиям, возврат вкладов граждан гарантируется
также субсидиарной ответственностью соответственно РФ и (или) ее
субъектов либо муниципальных образований по требованиям вкладчиков к
банку о возврате сумм вклада и установленных процентов (ч. 2 п. 1 ст. 840
ГК).
При заключении договора банковского вклада с юридическим лицом в
договоре должен быть предусмотрен способ обеспечения возврата вклада.
Это может быть неустойка, залог либо иной способ обеспечения исполнения
обязательств (гл. 23 ГК). Банк обязан предоставить вкладчику информацию
об обеспеченности возврата вклада.
ГК (п. 4 ст. 840) устанавливает, что в случае невыполнения банком
своих обязанностей по обеспечению возврата вклада вкладчик вправе
односторонне расторгнуть договор и потребовать от банка немедленного
возврата сумм вклада и уплаты установленных процентов за весь период
пользования банком средствами вкладчика. Если в этом случае вкладчик
понес убытки (например, вынужден был вложить свои средства на худших
условиях и т.д.), он вправе также потребовать от банка сверх суммы
процентов возмещения причиненных убытков. Те же последствия
предусмотрены (п. 4 ст. 840 ГК) при утрате обеспечения или ухудшения его
условий (например, погибло имущество, составляющее предмет залога,
которым обеспечивается возврат сумм вклада).
Закон (ст. 835 ГК) устанавливает ответственность за привлечение
денежных средств лицами, которым такое право не предоставлено
(например, банками, не получившими лицензию на деятельность такого
рода).
Если таким лицом приняты на условиях договора банковского вклада
денежные средства юридического лица, такой договор считается
недействительным (ч. 2 п. 2 ст. 835 ГК).
2. По договору банковского счета банк обязуется открыть клиенту
счет, зачислять на него поступающие от клиента и третьих лиц денежные
средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче
соответствующих сумм со счета, осуществлять другие операции по счету
(п. 1 ст. 845 ГК).
ГК устанавливает обязанность банка заключить договор банковского
счета с лицом, обратившимся к нему с таким предложением (п. 2 ст. 846 ГК).
Банк вправе отказать в открытии счета лишь в тех случаях, когда у банка нет
174
возможности принять на банковское обслуживание либо когда такой отказ
допускается законом или иными правовыми актами (ч. 2 п. 2 ст. 846 ГК). При
необоснованном уклонении банка от заключения договора банковского счета
клиент вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить
договор.
Банк обязан предоставить клиенту возможность беспрепятственного
распоряжения средствами, находящимися на его счете. Интересам клиентов
соответствует введенный ГК (п. 3 ст. 845) запрет на определение и контроль
со стороны банка направления использования клиентами денежных средств,
а также на установление не предусмотренных законом или договором
банковского счета ограничений по распоряжению денежными средствами
клиента, находящимися на его счете.
Виды банковских операций по счету, которые обязан совершить банк,
определяются условиями договора, положениями закона, установленными в
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской
практике обычаями делового оборота.
С 1 июня 2018 г. вступили в силу новеллы части второй ГК РФ о новых
видах договора банковского счета (договора банковского счета в
драгоценных металлах, договора совместного банковского счета,
договора публичного депозитного счета), введенные в действие
Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Определение договора содержится в п. 1 ст. 860.11 ГК РФ: по договору
публичного депозитного счета, заключаемому для целей депонирования
денежных средств в случаях, предусмотренных законом, банк обязуется
принимать и зачислять в пользу бенефициара денежные средства,
поступающие от должника или иного указанного в законе лица (депонента),
на счет, открытый владельцу счета (нотариусу, службе судебных
приставов, суду и иным органам или лицам, которые в соответствии с
законом могут принимать денежные средства в депозит).
Договор консенсуальный, двусторонний, возмездный. За пользование
денежными средствами, находящимися на публичном депозитном счете,
банк уплачивает проценты (по общему правилу, в размере, который
уплачивается по вкладам до востребования), сумма которых зачисляется на
счет.
В качестве сторон договора публичного депозитного счета могут
выступать лишь указанные в законе лица. Так, счет можно открыть только в
российской кредитной организации, величина собственных средств
(капитала) которой составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.
Банк должен обладать таким объемом капитала как в момент заключения
договора, так и после. Если значение собственного капитала банка будет
меньше указанной суммы, то владелец счета обязан закрыть депозитный счет
и открыть новый в другом банке, соответствующем требованию
175
достаточности капитала, в течение одного месяца со дня, когда ему стало
известно или должно было стать известно о том, что величина капитала
кредитной организации составила менее указанной суммы.
Владельцем счета может быть нотариус, служба судебных приставов,
суд и иной орган или лица, которые в соответствии с законом могут
принимать денежные средства в депозит.
Депозитный счет открывается для целей депонирования денежных
средств в случаях, предусмотренных законом1: по этому счету могут
совершаться только операции по перечислению или выдаче депонированных
средств бенефициару и возврату этих средств депоненту или по его указанию
другому лицу (п. 1 ст. 860.11, п. 1 ст. 860.12 ГК РФ).
По договору банковского счета в драгоценных металлах банк
обязуется принимать и зачислять поступающий на счет, открытый клиенту
(владельцу счета), драгоценный металл, а также выполнять распоряжения
клиента о его перечислении на счет, о выдаче со счета драгоценного металла
того же наименования и той же массы либо о выдаче на условиях и в
порядке, которые предусмотрены договором, денежных средств в сумме,
эквивалентной стоимости этого металла (п. 1 ст. 859.1 ГК РФ).
Договор консенсуальный, двусторонний, возмездный.
Характерные особенности договора банковского счета в драгоценных
металлах:

владелец счета размещает на счете не денежные средства, а
драгоценный металл. В соответствии со ст. 1 Федерального закона РФ от
26.03.1998 г. № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»
(ред. от 23.05.2018) драгоценные металлы – золото, серебро, платина и
металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий);

со счета можно снять драгоценный металл либо денежную
сумму, эквивалентную стоимости этого металла;

договор должен содержать наименование драгоценного металла
(закон не обязывает указывать пробу металла) и порядок расчета суммы
денежных средств, подлежащих выдаче со счета, если возможность их
выдачи предусмотрена договором;

к отношениям по договору банковского счета в драгоценных
металлах правила п. 1 ст. 840 ГК РФ об обеспечении возврата вкладов
граждан путем осуществляемого в соответствии с законом страхования
вкладов физических лиц не применяются, о чем клиент-гражданин должен
быть уведомлен в письменной форме до заключения договора банковского
счета в драгоценных металлах, а банк должен получить от гражданина
подтверждение того, что такое уведомление было совершено.
Новеллой ГК РФ, введенной в действие с 1 июня 2018 г., является
также совместный счет – договор банковского счета, заключенный с
несколькими клиентами, которыми могут быть только физические лица с
1
Исполнение обязательства внесением долга в депозит урегулировано ст. 327 ГК РФ.
176
учетом установленных валютным законодательством РФ ограничений (п. 5
ст. 845 ГК РФ в ред. Закона № 212-ФЗ).
Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются
принадлежащими клиентам банка в долях, определяемых пропорционально
суммам денежных средств, внесенных каждым из клиентов или третьими
лицами в пользу каждого из клиентов, если иное не предусмотрено
договором
банковского
счета
(договором
установлена
непропорциональность). Если же договор банковского счета заключен
клиентами-супругами, права на денежные средства, находящиеся на
совместном счете, являются общей совместной собственностью, если иное не
предусмотрено брачным договором, о заключении которого клиенты-супруги
уведомили банк.
В силу п. 2 ст. 858 ГК РФ (в ред. Закона № 212-ФЗ) не допускается
арест денежных средств на совместном счете по обязательствам одного из
владельцев такого счета в размере, превышающем установленную договором
или законом долю денежных средств, принадлежащих этому владельцу
совместного счета. В случае, когда договор совместного банковского счета
заключен клиентами-супругами, между которыми не заключен брачный
договор, арест денежных средств на совместном счете осуществляется в
соответствии с правилами семейного законодательства об обращении
взыскания на имущество супругов по общим обязательствам супругов и по
обязательствам одного из них.
Совместный счет, номинальный счет, публичный депозитный счет и
иные виды банковских счетов, предусмотренных законом, могут быть
счетами в драгоценных металлах (п. 4 ст. 859.1 ГК РФ в ред. Закона № 212ФЗ).
Кредитование счета происходит по правилам кредитного договора,
если договором банковского счета не предусмотрено иное (п. 2 ст. 850 ГК).
По общему правилу иное может быть установлено договором банковского
счета. Взаимоотношения банка и клиента строятся на возмездной основе.
Взаимные требования банка и клиента, связанные с кредитованием счета,
оплатой услуг банка, требованиями клиента об оплате процентов за
пользование его средствами прекращаются зачетом требований, если иное не
предусмотрено договором. Зачет требований осуществляет банк, о чем
ставит в известность клиента (ст. 853 ГК).
Одной из существенных обязанностей банка является обязанность
хранить банковскую тайну, т.е. сведения о банковском счете, банковском
вкладе, об операциях по счету и о клиенте (п. 1 ст. 857 ГК). Закон о банках
(ст. 26) распространяет обязанность хранить банковскую тайну на иные
кредитные организации, ЦБ РФ и аудиторские организации.
Служащие кредитных организаций должны также хранить тайну об
иных сведениях, касающихся клиентов и корреспондентов, устанавливаемых
кредитной организацией в процессе осуществления банковских операций.
Указанная информация может быть предоставлена по правилам,
177
установленным законом. В соответствии с Законом о банках (ст. 26) справки
по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,
выдаются клиентам, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате
РФ, органам Государственной налоговой службы и Налоговой полиции,
таможенным органам в случаях, предусмотренных законодательными актами
об их деятельности. Указанные сведения предоставляются с согласия
прокурора органам предварительного следствия по делам, находящимся в их
производстве. Сведения о счетах и вкладах физических лиц выдаются этим
лицам, судам, а при наличии согласия прокурора – органам
предварительного следствия по делам, находящимся в производстве.
В случае смерти клиента справки по счетам и вкладам выдаются лицам,
казанным в завещательном распоряжении, нотариальным конторам по
находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших
вкладчиков, а сведения относительно счетов иностранных граждан –
иностранным консульским учреждением.
За разглашение банковской тайны виновные лица могут быть
привлечены к ответственности и будут обязаны возместить клиенту, чьи
интересы нарушены, причиненные убытки (п. 3 ст. 857 ГК).
Важной гарантией прав и интересов клиентов являются положения п. 1
ст. 858 ГК, в соответствии с которыми ограничение распоряжения
денежными средствами, находящимися на счете, не допускается, за
исключением наложения ареста на денежные средства, находящиеся на
счете, или приостановления операций по счету, в том числе блокирования
(замораживания) денежных средств в случаях, предусмотренных законом.
Иное может быть предусмотрено законом или договором.
Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете,
регулируется Законом о банках (ст. 27). Так, в соответствии с ч. 1 ст. 27
Закона о банках на денежные средства и иные ценности юридических и
физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в
кредитной организации, а также на остаток электронных денежных средств
арест может быть наложен не иначе как судом и арбитражным судом, судьей,
а также по постановлению органов предварительного следствия при наличии
судебного решения.
Новеллами ГК, веденными в действие с 1 июня 2018 г., являются также
положения пунктов 2 и 3 ст. 845 ГК: не допускается арест денежных средств
на совместном счете по обязательствам одного из владельцев такого счета в
размере, превышающем установленную договором или законом долю
денежных средств, принадлежащих этому владельцу совместного счета. В
случае, когда договор совместного банковского счета заключен клиентамисупругами, между которыми не заключен брачный договор, арест денежных
средств на совместном счете осуществляется в соответствии с правилами
семейного законодательства об обращении взыскания на имущество
супругов по общим обязательствам супругов и по обязательствам одного из
178
них. Расторжение договора банковского счета не является основанием для
снятия ареста, наложенного на денежные средства, находящиеся на счете,
или отмены приостановления операций по счету. В этом случае указанные
меры по ограничению распоряжения счетом распространяются на остаток
денежных средств на счете (пункт 5 статьи 859).
В соответствии с условиями договора банковского счета банк
исполняет распоряжение о списании денежных средств при недостаточности
денежных средств на банковском счете, если этот счет включен в
соответствии с договором банковского счета в группу банковских счетов, в
том числе принадлежащих разным лицам, и на всех банковских счетах,
включенных в указанную группу, достаточно денежных средств для
исполнения распоряжения клиента. При этом такое списание не является
кредитованием счета (п. 3 ст. 847 ГК).
Договором банковского счета может быть предусмотрено
удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на
счете, электронными средствами платежа и иными способами с
использованием в них аналогов собственноручной подписи (пункт 2 статьи
160), кодов, паролей и других средств, подтверждающих, что распоряжение
дано уполномоченным на это лицом (п. 4 ст. 847 ГК).
Новеллами ГК, веденными в действие с 1 июня 2018 г., являются также
положения пунктов 2 и 3 ст. 848 ГК, в соответствии с которыми законом
могут быть предусмотрены случаи, когда банк обязан отказать в зачислении
на счет клиента денежных средств или их списании со счета клиента. Если
иное не установлено законом, договором банковского счета могут быть
предусмотрены случаи, когда банк обязан отказать в зачислении на счет
клиента денежных средств или в их списании со счета клиента.
Списание денежных средств без распоряжения клиента может быть
осуществлено по решению суда, а также в случаях, установленных законом
или предусмотренных договором между банком и клиентом (ст. 854 ГК).
Исключением из этого правила являются случаи поступления на счета
организаций и учреждений бюджетных средств, предназначенных на
выплату заработной платы. Данные денежные суммы не могут быть списаны
в безакцептном порядке или направлены по иному назначению.
Списание денежных средств со счета клиента по требованию третьих
лиц, в том числе и в тех случаях, когда такое условие содержится в договоре
клиента с этими лицами, может иметь место лишь по письменному указанию
клиента, в котором содержатся сведения об этих лицах и указывается, в
каких случаях (поставка определенного товара, оказание соответствующих
услуг или выполнение конкретных работ) банк производит списание со счета
клиента.
ГК (ст. 855) устанавливает очередность списания денежных средств со
счета клиента. При наличии на счете клиента денежных средств в
количестве, достаточном для удовлетворения всех требований, списание этих
179
средств
по общему правилу осуществляется в порядке поступления
документов в банк плательщика, если иное не предусмотрено законом.
В том случае, когда денежных средств не хватает для удовлетворения
всех требований, списание денежных средств осуществляется в порядке,
установленном ст. 855 ГК.
ГК (ст. 856) устанавливает, что в случае несвоевременного (позднее
следующего дня после поступления расчетного документа) зачисления
банком на счет клиента поступивших клиенту денежных средств либо их
необоснованного списания со счета, а также невыполнения или
несвоевременного выполнения указаний клиента о перечислении денежных
средств со счета либо об их выдаче со счета банк обязан уплатить на эту
сумму проценты в порядке и в размере, которые предусмотрены статьей 395
ГК, независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи
852 ГК.
Если в результате ненадлежащего выполнения банковских операций
клиенту были причинены убытки, банк обязан возместить их в части, не
покрытой процентами, выплачиваемыми клиенту на основании ст. 856 ГК.
Клиенту предоставлено право в одностороннем порядке расторгнуть
договор банковского счета в любое время. Основанием расторжения
договора является заявление клиента (п. 1 ст. 859 ГК).
В соответствии с п. 2 ст. 859 ГК при отсутствии в течение двух лет
денежных средств на счете клиента - гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, и операций по этому счету банк вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора банковского
счета, предупредив клиента об этом в письменной форме или иным
предусмотренным договором способом, если договором банковского счета не
предусмотрен отказ банка от этого права. Договор банковского счета
считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления
банком такого предупреждения, если на счет клиента в течение этого срока
не поступили денежные средства.
При отсутствии в течение двух лет или в течение иного
предусмотренного договором банковского счета срока операций по этому
счету клиента - юридического лица или индивидуального предпринимателя
банк вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
банковского счета, предупредив клиента об этом в письменной форме или
иным способом, предусмотренным договором, если договором банковского
счета не предусмотрен отказ банка от этого права. При этом указанный срок
в любом случае не может быть менее шести месяцев. Договор банковского
счета считается расторгнутым по истечении двух месяцев со дня направления
банком такого предупреждения.
Согласно п. 4 ст. 859 ГК суд может расторгнуть договор банковского
счета по требованию банка в следующих случаях:
180
если в течение месяца после предупреждения клиента сумма
средств, находящихся на счете клиента, окажется ниже минимального
размера, предусмотренного банковскими правилами;

при отсутствии операций по счету в течение года, если иной срок
не предусмотрен договором.
В случае расторжения договора банковского счета в иностранной
валюте банк обязан осуществить продажу иностранной валюты, а в случае
расторжения договора банковского счета в драгоценных металлах
осуществить продажу драгоценного металла по курсу, установленному этим
банком на день продажи иностранной валюты и (или) драгоценного металла,
и перечислить денежные средства в валюте Российской Федерации на
указанный счет в Банке России (п. 6 ст. 859 ГК).
Нормы о расторжении договора банковского счета по инициативе
банка носят императивный характер. Условия договора, предусматривающие
иные основания расторжения договора по требованию банка, являются
недействительными.
В случае расторжения договора банк обязан выдать средства клиенту
либо перевести их на другой счет. Эти операции банк совершает не позднее
семи дней после получения письменного указания клиента, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 858 ГК (п. 5 ст. 859 ГК). При
нарушении указанного срока банк несет ответственность в соответствии со
ст. 856 ГК.
3. Чек как средство платежа является одним из инструментов
безналичных расчетов. Гражданский кодекс РФ (п. 1 ст. 877) определяет чек
как ценную бумагу, которая содержит ничем не обусловленное распоряжение
чекодателя банку произвести платеж чекодержателю указанной в чеке
суммы.
Чек, как любая ценная бумага, в отношении которой не установлены
исключения, может быть именным, ордерным и на предъявителя. Чеку
присущи абстрактность, публичная достоверность и безусловность
платежа.
Абстрактный характер платежа по чеку означает независимость
обязательства оплатить указанную в чеке сумму от условий и
действительности сделки, во исполнение которой выдан чек.
Недействительность данной сделки не является основанием для отказа
произвести платеж по чеку. Так, если покупатель выдал продавцу чек, то
обнаруженные недостатки товара не влияют на действительность чека и
обязательство выплатить чекодержателю сумму, указанную в чеке.
Публичная достоверность чека означает, что чекодержатель не должен
доказывать свою добросовестность иными документами, на основании
которых выписан чек.
Безусловный характер платежа по чеку, как и по векселю, означает, что
чек подлежит оплате вне зависимости от каких-либо обстоятельств. Если в
тексте чека содержатся условия, ограничивающие исполнение чекового

181
обязательства (например, чек подлежит оплате после отгрузки товаров и
т.п.), то данный документ не является чеком, а отношения, основанные на
нем, не регулируются нормами чекового законодательства.
Чек должен содержать установленные ГК обязательные реквизиты:
наименование «чек», включенное в текст документа; поручение плательщику
выплатить определенную денежную сумму; наименование плательщика и
указание счета, с которого должен быть произведен платеж; указание валюты
платежа; указание даты и места составления чека; подпись лица (чекодателя).
Отсутствие какого-либо из указанных реквизитов лишает данный документ
силы чека (п. 1 ст. 878 ГК). В том случае, если в чеке отсутствует место его
составления, считается, что такой чек подписан в месте нахождения
чекодателя. Указанная в чеке сумма подлежит выплате без каких-либо
процентов. Указание о процентах, содержащееся в чеке, не имеет силы.
Наличие в чеке дополнительных реквизитов не влияет на силу чека.
Ордерный чек, как и ордерный вексель, может неоднократно
передаваться. Передача прав по чеку за небольшими исключениями
соответствует общим правилам передачи прав по ценным бумагам,
установленным ст. 146 ГК. Передача прав по чеку имеет ряд особенностей.
Именной чек передаче не подлежит (п. 2 ст. 880 ГК). Индоссамент,
совершенный плательщиком чека, является недействительным. Индоссамент
на плательщика переводного чека означает расписку в получении платежа.
Индоссамент должен быть написан на обороте чека или на
присоединенном к нему листке, содержать подпись индоссанта и дату
совершения индоссамента. Индоссамент может быть именным, если в нем
указано лицо, которому передается чек, и бланковым, если такое лицо не
указано. Передача чека посредством индоссамента может быть совершена
любому лицу. Число индоссаментов не ограничивается.
Индоссамент не может быть обусловлен каким-либо обстоятельством.
Любое ограничивающее его условие не имеет юридической силы.
Индоссант несет ответственность за оплату чека солидарно с
чекодателем, авалистами, другими индоссантами.
Содержанием чекового аваля является гарантия (поручительство)
платежа по чеку.
В качестве чекового авалиста может выступать любое лицо, за
исключением плательщика. Аваль должен быть проставлен на лицевой
стороне чека или на дополнительном листке. Чековая гарантия состоит из
слов «считать аваль», указаний, кем дан аваль (Ф.И.О. физического лица и
его местожительство либо наименование юридического лица и его адрес) и за
кого. В противном случае считается, что аваль дан за чекодателем. Если
платеж по чеку гарантируется частично, об этом должно быть указание
наряду с другими реквизитами аваля (ст. 881 ГК). Аваль должен быть
подписан и указана дата его проставления.
Ответственность авалиста определяется ответственностью того лица, за
которого дана гарантия. Гарантия платежа по чеку может быть дана за
182
чекодателя либо индоссанта. Авалист освобождается от ответственности
лишь в случае, если несоблюдение формы (например, отсутствие какого-либо
из
обязательных
реквизитов)
лишает
документ
силы
чека.
Недействительность обязательства, вытекающего из чека, по другим
основаниям (помимо дефекта формы) не исключает ответственности
авалиста. Авалист после оплаты чека приобретает право регресса к тому, за
кого дана гарантия, и против лиц, обязанных перед последним.
Чекодержателем может быть любое физическое или юридическое лицо.
Плательщиком по чеку выступает только банк, в котором чекодатель имеет
счет и который выдал ему чековую книжку.
Чек не является платежным средством. Его выдача не означает
совершение платежа, а лишь указывает на замену предшествовавшего
отношения новым, которое возникает между чекодателем, чекодержателем и
иными обязанными по чеку лицами. Обязанность должника по обязательству,
во исполнение которого был выдан чек (например, обязанность покупателя
оплатить товар), прекращается лишь после совершения платежа по чеку.
Чекодержателя и плательщика не связывают какие-либо обязательства.
Прежде чем осуществить платеж, плательщик обязан проверить
подлинность чека и законность его владения (легитимацию чекодержателя).
Банковские правила уточняют указание ГК о необходимости проверить
чек всеми доступными плательщику способами (ч. 1 п. 3 ст. 879 ГК).
В случае оплаты чека, не отвечающего установленным требованиям,
либо чека, содержащего сведения, не соответствующие данным чековой
карточки, убытки, возникшие в результате оплаты такого чека, несет банкплательщик. Во всех случаях, когда вина плательщика в оплате чека,
предъявленного к оплате недобросовестным приобретателем, не доказана,
убытки несет чекодатель (п. 4 ст. 879 ГК).
Для оплаты чека его, как любую ценную бумагу, следует предъявить
плательщику в установленный срок (п. 2 ст. 879 ГК).
Отказ от оплаты чека может быть удостоверен не только протестом
нотариуса, но и соответствующей отметкой на чеке, которую вправе сделать
как плательщик, так и инкассирующий банк. В отметке должна быть
проставлена дата представления чека к оплате (п. 1 ст. 883 ГК).
Протест чека совершается путем предъявления неоплаченного чека в
нотариальную контору по месту нахождения плательщика. Нотариус обязан
предъявить чек к оплате. В случае отказа плательщика от платежа нотариус
составляет акт о протесте по установленной форме, делает запись в реестре, а
также отметку о протесте на чеке.
В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе
предъявить исковые требования к каждому или ко всем обязанным по чеку
лицам (к чекодателю, индоссантам и авалистам). Чекодержатель вправе
требовать сумму чека, проценты на сумму чека в размере ставки
рефинансирования, установленной ЦБ РФ (ст. 395 ГК), а также своих
183
расходов, связанных с получением оплаты (например, стоимость протеста
чека).
Для предъявления чекодержателем иска к обязанным по векселю лицам
установлен сокращенный срок исковой давности – шесть месяцев со дня
окончания срока предъявления чека к платежу. Требования в порядке
регресса лица, оплатившего чек другим обязанным лицам, должны быть
предъявлены в течение шести месяцев со дня удовлетворения им требований
по оплате чека либо со дня предъявления ему иска (п. 3 ст. 885 ГК).
5
1. По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить
вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту
вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК).
Договор этот относится к договорам по оказанию фактических услуг.
Характеристика договора хранения: он может быть как реальным, так и
консенсуальным, как возмездным, так и безвозмездным, взаимным.
Виды договоров хранения зависят от вида хранения.
Различают следующие виды хранения:

обычное хранение и специальное хранение:
а)
на товарном складе;
б)
в ломбарде;
в)
в камере хранения в транспортной организации;
г)
в гардеробе;
д)
в гостинице и в других местах временного проживания (в
санатории) и местах нахождения (в бане);
е)
вещей, являющихся предметом спора (секвестр);
ж) нотариальный депозит;
з)
культурных ценностей, принадлежащих частным лицам либо
музеям;

регулярное (обычное) хранение (после окончания такого договора
поклажедателю возвращается та самая вещь, которую он сдал на хранение) и
иррегулярное хранение – хранение с обезличением (после окончания такого
договора поклажедателю возвращается вещь того же рода, вида, количества и
качества, что он сдал на хранение);

профессиональное хранение (услугу оказывает организация, для
которой хранение является целью ее профессиональной деятельности) (п. 2
ст. 886 ГК) и непрофессиональное хранение (услугу оказывает гражданин
либо организация, для которой хранение не является целью ее деятельности);

хранение, возникшее при обычных условиях гражданского
оборота, и хранение, возникшее при чрезвычайных обстоятельствах
(стихийных бедствиях, военных действиях);

хранение, возникшее из договора, и хранение, возникшее в силу
закона (например, хранение находки – ст. 277 ГК, безнадзорных животных –
ст. 230 ГК, незаконного товара и др.).
184
Договор хранения регулируется ГК РФ (ст. 886–904), в котором
выделяются общие положения этого договора и отдельные виды договоров
(общие положения применяются как к отдельным видам этого договора – ст.
905 ГК, так и к обязательствам, возникшим в силу закона – ст. 906 ГК).
Кроме того, отдельные виды договора регулируются законами (например,
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г. № 4462-1 (с посл. измен. и дополн.), Федеральный закон от 26 мая
1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях
Российской Федерации» (с посл. измен. и дополн.)), положениями о
юридических лицах, осуществляющих хранение (например, Положений о
Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности
музеев в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства РФ 12 февраля 1998 № 179 (с посл. измен. и дополн.),
уставами юридических лиц, осуществляющих хранение и т.п.
Предметом договора хранения являются фактические услуги по
хранению, оказываемые хранителем поклажедателю.
Объектом услуг договора хранения являются движимые вещи и лишь в
качестве исключения недвижимые вещи (в случаях прямого указания закона,
например, секвестр – п. 3 ст. 926 ГК), вещи индивидуально определенные и
определяемые родовыми признаками.
Сроков в договоре хранения может быть несколько:

срок, в течение которого хранитель обязан хранить вещь (по
этому основанию различают договоры срочные и до востребования –
бессрочные);

сроки, в которые хранитель в консенсуальном договоре обязуется
принять вещь на хранение;

сроки, в течение которых поклажедатель в консенсуальном
договоре обязуется предоставить хранителю имущество на хранение.
Цена является элементом договора лишь в возмездных договорах. Она
устанавливается на основе тарифов, ставок.
Форма договора хранения определена ст. 887 ГК РФ. Письменная
форма обязательна для договоров хранения, заключаемых:

между юридическими лицами;

между юридическим лицом и гражданином;

между гражданами, если стоимость объекта хранения не
превышает 10 МРОТ;

между любыми субъектами в договорах, заключение которых для
хранителя обязательно.
Прием вещи на хранение удостоверяется выдачей хранителем
поклажедателю либо соответствующего документа (сохранной расписки,
квитанции, свидетельства и др.), либо соответствующего знака (номерного
жетона) (п. 2 ст. 887 ГК).
185
Несоблюдение письменной формы договора лишает стороны права
ссылаться на свидетельские показания в отношении факта сделки, но не в
отношении тождества возвращаемого объекта (п. 3 ст. 887 ГК). Данное
правило не применяется в случаях, когда договор был заключен при
чрезвычайных обстоятельствах.
2. Обязанности хранителя:

принять вещь на хранение (эта обязанность касается лишь
консенсуальных договоров – п. 2 ст. 886 ГК);

хранить вещь в течение срока, обусловленного договором (п. 1
ст. 889 ГК);

обеспечить сохранность вещи, принятой на хранение (ст. 891 ГК);

изменить условие хранения вещи или продать ее в случае
невозможности хранения (с возмещением расходов поклажедателю) (п. 1 ст.
893 ГК);

заботиться в безвозмездных договорах хранения об имуществе
поклажедателя так же, как в отношении своего имущества (п. 3 ст. 891 ГК);

не использовать вещь, полученную на хранение, без согласия
поклажедателя (ст. 892 ГК);

выполнять обязательство по хранению лично (ст. 895 ГК);

возвратить немедленно поклажедателю вещь, переданную на
хранение, после его требования, если договором не предусмотрено
обезличение ее (п. 1 ст. 900 ГК);

возвратить вещь в том состоянии, в котором она была принята на
хранение с учетом изменения ее вследствие естественных свойств (п. 2 ст.
900 ГК);

одновременно с возвратом вещи передать плоды и доходы,
полученные от нее (п. 3 ст. 900 ГК);

выдать поклажедателю соответствующие документ или знак,
свидетельствующие о принятии вещи на хранение (п. 2 ст. 887 ГК);

передать поклажедателю денежную сумму, вырученную им от
продажи объекта хранения, вычтя из нее сумму причитающихся ему средств
за хранение и продажу объекта.
Права хранителя:

получать плату за хранение в возмездных договорах хранения;

получать возмещение за просрочку поклажедателем срока
хранения (п. 4 ст. 896 ГК);

продать самостоятельно или на аукционе (ст. 447–449 ГК)
хранимую вещь без согласия поклажедателя в случае изменившихся условий
хранения и невозможности получить такое согласие от поклажедателя (п. 1
ст. 893 ГК);

прервать договор досрочно, если поклажедатель допустил
просрочку уплаты за хранение вещи более чем за половину периода хранения
186
в случаях, если периодичность оплаты была предусмотрена договором (п. 2
ст. 896 ГК);

потребовать от поклажедателя хранимую им по договору вещь до
востребования после истечения обычного срока хранения;

производить чрезвычайные расходы, связанные с хранением, и
требовать от поклажелателя их оплаты;

не принимать по консенсуальному договору вещи с опасными
свойствами (ст. 894, 903 ГК) и др.
Хранитель не вправе пользоваться вещью, полученной на хранение, и
не вправе без согласия поклажедателя передавать ее на хранение третьему
лицу (ст. 895 ГК).
Обязанности поклажедателя:

предупредить хранителя о свойствах вещи и особенностях ее
хранения (ст. 894, 901, 903 ГК);

забрать объект хранения (ст. 899 ГК);

выплатить хранителю вознаграждение, если оно предусмотрено
законом или договором (ст. 896 ГК); возместить расходы по хранению (п. 1
ст. 897, п. 1 ст. 898 ГК).
Права поклажедателя:

забрать у хранителя объект хранения досрочно даже в срочном
договоре (ст. 904 ГК);

отказаться от вещи, изменившейся в процессе хранения.
3. Поклажедатель отвечает:

за убытки, причиненные хранителю опасными свойствами вещи,
сданной на хранение, в случае, если он не предупредил хранителя о них (ст.
894, 903 ГК);

убытки, причиненные в связи с непредоставлением вещи
хранителю на хранение по консенсуальному договору (ч. 2 п. 1 ст. 888 ГК);

несвоевременную уплату вознаграждения за хранение и за
несвоевременное возмещение расходов за хранение (п. 1 ст. 896,897, 898 ГК)
в виде штрафов, предусмотренных договором, либо уплатой процентов за
пользование чужими деньгами в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Хранитель отвечает:

за отказ принять вещь на хранение в случае, если договор
является консенсуальным (вред, причиненный поклажедателю, возмещается
в полном объеме);

утрату, недостачу, повреждение вещи, принятой на хранение (при
этом непрофессиональный хранитель отвечает лишь при наличии своей
вины, а профессиональный – независимо от ее наличия, поскольку является
предпринимателем – п. 3 ст. 401, пп. 1, 3 ст. 902 ГК), а в случае, если это
произошло
после
истечения
обусловленного
срока
хранения,
ответственность наступает лишь при наличии умысла или грубой
неосторожности хранителя (п. 2 ст. 901 ГК);
187

досрочное прекращение хранения (п. 3 ч. 2 ст. 896 ГК);

незаконное пользование вещью без согласия поклажедателя (ст.
892 ГК);

действия третьего лица, которому хранитель передал вещь на
хранение (п. 3 ст. 895 ГК).
Размер ответственности хранителя:

за вред, причиненный утратой или повреждением вещи, по
возмездному договору возмещаются реальный ущерб и упущенная выгода
либо сумма оценки вещи, определенная при приемке ее на хранение (п. 1 ст.
902 ГК), по безвозмездному договору возмещается стоимость утраченных
или недостающих вещей и сумма, на которую понизилась стоимость
поврежденных вещей (п. 2 ст. 902 ГК);

нарушение других обязанностей должен быть предусмотрен в
договоре.
Договор прекращается по первому требованию поклажедателя
возвратить ему вещь (ст. 904 ГК).
Условия исполнения договора могут быть изменены хранителем с
уведомления поклажедателя либо самостоятельно (ст. 892 ГК).
Выше мы рассмотрели лишь общие положения договора хранения.
Особенности отдельных видов этого договора студенты должны изучить
самостоятельно, используя для этого указанную ниже учебную литературу, а
также материал, изложенный в консультационном курсе.
6
С 01.06.2018 г. вступили в силу новеллы части второй ГК РФ о новом
виде договора – договоре условного депонирования (эскроу), введенные в
действие Федеральным законом от 26.07.2017 г. № 212-ФЗ.
Указанным законом часть вторая ГК РФ дополнена главой 47.1.
«Условное депонирование (эскроу)». Это новый тип поименованного в
ГК РФ договора (нормы, регулирующие счет эскроу включили в ГК РФ
ранее норм, регулирующих договор эскроу).
Определение договора условного депонирования (эскроу) содержится в
абз. 1 п. 1 ст. 926.1 ГК РФ: по договору условного депонирования (эскроу)
депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в
целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в
пользу которого осуществляется депонирование имущества (бенефициару), а
эскроу-агент обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать
его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований.
В указанной норме определена цель осуществления передачи
имущества эскроу-агенту – исполнение обязанности депонента перед
бенефициаром.
Договор эскроу заключается между тремя сторонами:
депонентом – лицом, обязанным передать имущество эскроуагенту;
188
бенефициаром – лицом, в пользу которого осуществляется
депонирование имущества;
эскроу-агентом – лицом, которое принимает от депонента
имущество, обеспечивает его сохранность и передает бенефициару при
возникновении указанных в договоре оснований. Эскроу-агент – это третье
лицо, посредник между депонентом и бенефициаром, пользующееся
доверием у последних. Им может быть любое физическое или юридическое
лицо, в частности, банк, нотариус. Соответственно, с 01.06.2018 г. деньги
можно будет передать нотариусу не только в депозит, но и на депонирование
(это разные понятия).
Выполняя функции эскроу-агента, нотариус выступает гарантом
исполнения обязательств депонента и проведения расчетов между сторонами
соглашения, однако непосредственно стороной сделки не является (изъятие
из общего правила, предусмотренного п. 1 ст. 926.1 ГК РФ).
В абз. 1 п. 1 ст. 926.2 ГК РФ закреплена презумпция возмездности
договора эскроу (норма диспозитивная, поэтому стороны могут
предусмотреть в договоре, что он является безвозмездным), однако, эскроуагент не вправе засчитывать или удерживать полученное от депонента
имущество в счет оплаты или обеспечения оплаты своего вознаграждения,
если иное не предусмотрено договором.
Размер платы в возмездном договоре эскроу определяется по
усмотрению сторон. Вместе с тем, следует учесть, что п. 8.2 и 8.3 ст. 22.1
Основ, за принятие на депонирование нотариусом движимых вещей,
безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг
взимается нотариальный тариф в размере 0,5 процента принятой денежной
суммы, рыночной стоимости ценных бумаг или заявленной депонентом
стоимости имущества, но не менее 1000 рублей. В случае если на
депонирование нотариусом приняты денежные средства в целях исполнения
обязательств сторон по нотариально удостоверенной сделке, нотариальный
тариф взимается в размере 1500 рублей.
По умолчанию обязательство депонента и бенефициара по уплате
вознаграждения эскроу-агенту является солидарным (абз. 2 п. 1 ст. 926.2 ГК
РФ), поэтому эскроу-агент вправе потребовать уплаты вознаграждения в
полном объеме как от депонента, так и от бенефициара. Данная норма также
является диспозитивной и может быть изменена по соглашению сторон.
Таким образом, договор условного депонирования (эскроу) является
консенсуальным, трехсторонним, возмездным (общее правило) или
безвозмездным.
Существенным условием является предмет договора – передача на
депонирование эскроу-агенту имущества в целях исполнения обязательства
депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется
депонирование имущества.
Объектом депонирования могут быть движимые вещи (включая
наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные
189
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги (п. 3 ст. 926.1 ГК
РФ). Объектом депонирования не может быть недвижимое имущество, но
можно депонировать деньги за него (например, покупатель депонирует
деньги за недвижимость, а продавец получает деньги после передачи
недвижимости покупателю).
Договор эскроу должен предусматривать срок депонирования
имущества, который не должен превышать пять лет. Договор эскроу,
заключенный на больший срок или без указания срока, считается
заключенным на пять лет.
Форма договора – нотариальная, за исключением случаев
депонирования безналичных денежных средств и (или) бездокументарных
ценных бумаг.
Обязательство депонента по передаче бенефициару имущества
считается исполненным с момента передачи этого имущества эскроу-агенту.
7
1. Страхование – это соглашение между страховщиком и
страхователем на основе договора или закона о защите имущественных
интересов страхователя или застрахованного.
Сторонами страховых интересов являются страховщик и страхователь.
Принимая во внимание то, что страховая деятельность является
предпринимательской деятельностью, страховщиками могут быть
коммерческие организации, для которых основной целью деятельности
является извлечение прибыли. Из числа коммерческих организаций
страховщиками чаще всего выступают публичные и непубличные
акционерные общества. Например, Росгосстрах – акционерное общество,
100% акций которого принадлежит государству. Некоммерческие
организации могут заниматься только одним видом страхования – взаимным
(Общества взаимного страхования). Для того чтобы заниматься другими
видами страхования, они должны изменить свою организационно-правовую
форму, т.е. стать коммерческой организацией. Юридические лица,
занимающиеся страховой деятельностью, не могут вести торговопосредническую или банковскую
деятельность.
Таким образом
законодательство ограничивает предпринимательский риск страховщика, его
способность поставить под угрозу интересы страхователя.
Страховщиками могут быть только те юридические лица, которые
имеют специальное разрешение (лицензию). При этом необходимо
учитывать, что лицензия выдается для занятий каждым видом страхования. В
соответствии со ст. 32 Закона от 21.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» (ред. от 03.08.2018 г.) лицензии на
осуществление страховой деятельности выдаются органом страхового
надзора, каковым с 2013 г. является Центральный Банк России. Сделки,
которые страховая организация заключала без лицензии, считаются
оспоримыми.
190
Страхователями могут быть физические и юридические лица,
заключившие договор страхования, либо являющиеся страхователями в силу
закона (при обязательной форме страхования) и уплачивающие страховые
взносы (по договору или закону).
Страхователи вправе заключать со страховщиками договоры о
страховании других лиц (застрахованных) или в пользу третьих лиц и
назначать выгодоприобретателей для получения страховых выплат, а также
заменять их по своему усмотрению до наступления страхового случая.
Застрахованным является лицо, в жизни которого может произойти
событие, влекущее за собой обязанность страховщика уплатить страхователю
(выгодоприобретателю) страховую сумму.
Выгодоприобретатель – это лицо, назначаемое страхователем в
качестве получателя страховой суммы (т.е. определенной договором
страхования или установленной законом суммы, исходя из которой
устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты).
Страховой взнос – это плата страхователя за страхование, которую он обязан
внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом, а
страховая выплата – это выплата страховой суммы (части ее) страхователю
или застрахованному (при личном страховании) или страховое возмещение
(при имущественном страховании) при наступлении страхового случая (т.е.
совершившегося события, предусмотренного договором страхования или
законом, с наступлением которого связывалось возникновение у
страховщика обязанности произвести страховую выплату страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю).
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.
Вступая в любой страховой договор, стороны должны обладать
определенным интересом. В этом случае страховым интересом является мера
материальной заинтересованности в страховании, которая выражается в
страховой сумме и условиях страхового полиса.
В соответствии с договором страхования страхователь должен
выплатить страховщику определенную плату за страхование, т.е. страховую
премию.
Перестрахование – система экономических отношений вторичного
страхования, при которой страховщик (цедент) передает часть своей
ответственности по объекту страхования другому страховщику
(цессионарию) с целью создания сбалансированного страхового портфеля.
Другими словами, риск выплаты страхового возмещения или страховой
суммы, принятой на себя страховщиком по договору страхования, может
быть им застрахован полностью или частично у другого страховщика
(страховщиков). Страховщик по договору страхования (основному договору),
заключивший договор перестрахования, считается в этом последнем
договоре страхователем. Однако он все равно остается ответственным перед
191
страхователем по основному договору страхования за выплату страхового
возмещения или страховой суммы.
Сострахование – способ разделения риска между двумя или более
страховщиками путем отнесения на каждого из них заранее обусловленной
доли возможных убытков и причитающейся страховой премии.
Непременным условием сострахования является его осуществление в
отношении одного и того же объекта на случай наступления одного и того же
события (страхового случая).
ГК устанавливает сокращенный срок исковой давности по
требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, – два
года.
2. Порядок заключения договора страхования подчиняется общему
для всех гражданско-правовых договоров положению, закрепленному в п. 1 ст.
432 ГК: договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто
соглашение по всем существенным условиям.
Статья 942 ГК определяет условия, признаваемые существенными для
договора страхования. Для договора имущественного страхования
существенными являются условия об объекте страхования – определенном
имуществе либо ином имущественном интересе, о страховом случае –
характере события, на случай наступления которого осуществляется
страхование, о размере страховой суммы и сроке действия договора. Для
договора личного страхования существенными являются – страховой случай,
страховая сумма, срок действия договора, условие о застрахованном лице.
Договор страхования заключается составлением одного документа,
подписанного сторонами, т.е. страхователем и страховщиком. Кроме этого,
ст. 940 ГК РФ указывает в качестве альтернативы заключение договора с
помощью полиса (к нему приравниваются, как указано в Кодексе,
документы, именуемые свидетельствами, сертификатами, квитанциями).
Страховой полис согласно п. 2 ст. 940 – это документ, который
исходит от определенной стороны договора – страховщика и вручается
контрагенту – страхователю в соответствии с его предварительно
направленным страховщику письменным или устным заявлением. ГК особо
выделяет страхование по генеральному полису. Пункт 1 ст. 941 ГК конкретно
определяет условия использования такой конструкции. Имеется в виду
систематическое страхование разных партий однородного товара на сходных
условиях в течение определенного срока.
Условия, на которых заключается договор страхования, могут быть
определены в стандартных правилах страхования, принятых, одобренных или
утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков. При
заключении договора страхования стороны могут договориться об изменении
или исключении отдельных положений, правил страхования, а также об их
дополнении.
При заключении договора страхования страхователь обязан сообщить
страховщику
известные
страхователю
обстоятельства,
имеющие
192
существенное значение для определения вероятности наступления
страхового случая и размера возможных убытков от его наступления, если
эти обстоятельства не известны и не должны быть известны страховщику.
Строгого критерия того, какие сведения являются существенными,
законодатель не устанавливает, указывая только на то, что они обязательно
должны быть оговорены страховщиком в стандартной форме договора
страхования или в его письменном запросе.
В том случае, если договор страхования был заключен при отсутствии
ответов страхователя на какие-либо вопросы страховщика, последний не
может требовать впоследствии расторжения договора либо признания его
недействительным по этим основаниям.
Договор страхования, если в нем не предусмотрено иное, вступает в
силу в момент уплаты страховой премии или первого ее взноса.
3. Содержание договора страхования составляют права и
обязанности его сторон.
Страховщик обязан при наступлении страхового случая произвести
страховую выплату в установленные сроки. Размер и порядок страховой
выплаты определяются в соответствии с условиями договора страхования на
основании заявления страхователя.
Страховщик имеет право самостоятельно выяснять причины и
обстоятельства страхового случая.
Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения или
страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие умысла
страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица, за
исключением выплаты страхового возмещения по договору страхования
гражданской ответственности за причинение вреда жизни или здоровью, если
вред причинен по вине ответственного за него лица, а также вследствие
самоубийства застрахованного лица, если к этому времени договор
страхования действовал уже не менее двух лет.
Законом могут быть предусмотрены случаи освобождения страховщика
от выплаты страхового возмещения по договорам имущественного
страхования при наступлении страхового случая вследствие грубой
неосторожности страхователя или выгодоприобретателя.
Страховщик также освобождается от выплаты страхового возмещения
и страховой суммы, если страховой случай наступил вследствие:

воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения;

военных действий, а также маневров или иных военных
мероприятий;

гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок;

убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, реквизиции,
ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению
государственных органов, если иное не установлено договором (п. 2 ст. 964).
193
Законом или договором могут быть предусмотрены и иные основания
для отказа в страховой выплате.
Решение страховщика об отказе в страховой выплате может быть
обжаловано в суде.
Страховщик обязан соблюдать тайну страхования (ст. 946 ГК).
К обязанностям страхователя относится уплата страховых взносов в
установленные договором сроки.
Кроме этого, страхователь обязан в случаях существенных изменений
первоначальных обстоятельств, которые имели место при заключении
договора, незамедлительно сообщить об этом страховщику. В случае
невыполнения этой обязанности страховщик имеет право потребовать не
только расторжения договора, но и возмещения причиненных расторжением
договора убытков. Смысл этой нормы заключается в том, что обстоятельства,
сообщенные страхователем при заключении договора, имеют исходное
значение не только при определении размера страховой премии, но и для
решения вопроса о том, заключать ли вообще договор со страхователем.
Страховщику в этом случае предоставляется право требовать изменения
условий договора, в том числе уплаты дополнительной страховой премии.
К обязанностям страхователя также относится незамедлительное
сообщение о наступлении страхового случая в сроки, установленные
договором. Аналогичная обязанность возлагается и на выгодоприобретателя.
При нарушении этой обязанности страхователем (выгодоприобретателем) у
страховщика возникает право отказаться от выплаты страхового возмещения.
Однако законодатель предоставляет страхователю возможность доказывать,
что страховщик сам, к тому же своевременно, узнал о наступлении
страхового случая, либо то, что отсутствие у страховщика соответствующих
сведений не могло в действительности сказаться на его обязанности
выплатить страховое возмещение (п. 2 ст. 961 ГК).
Договор страхования прекращает свое действие по окончании срока
или при досрочном расторжении.
Договор страхования может быть досрочно расторгнут в случаях:

если после его вступления в силу возможность наступления
страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам иным, чем страховой случай (п. 1 ст. 958 ГК). К таким
случаям относится гибель застрахованного имущества по причинам иным,
чем наступление страхового случая, а также прекращение в установленном
порядке предпринимательской деятельности лицом, застраховавшим
предпринимательский риск или риск гражданской ответственности,
связанный с этой деятельностью;

одностороннего
отказа
от
договора
страхователя
(выгодоприобретателя);

если страховщик требует расторжения договора на основании
отказа страхователя (выгодоприобретателя) от его изменения или от доплаты
страховой премии вследствие увеличения страхового риска (ст. 959 ГК).
194
4. Виды страхования:

имущественное;

личное.
В соответствии со ст. 929 при имущественном страховании одна
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному
лицу, в пользу которого заключен договор, причиненные вследствие этого
события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными
имущественными
интересами
страхователя
(выплатить
страховое
возмещение) в пределах определенной договором суммы.
Законом устанавливаются интересы, страхование которых не
допускается:

противоправные интересы;

страхование убытков от участия в играх, лотереях и пари;

страхование расходов, к которым лицо может быть принуждено в
целях освобождения заложников.
Особенностью договора имущественного страхования является
наличие
особого
имущественного
интереса
у
страхователя
(выгодоприобретателя) в заключении договора.
Такими имущественными интересами могут быть: риск утраты
(гибели), недостачи или повреждения определенного имущества (ст. 930 ГК);
риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях,
предусмотренных законом, также ответственность по договорам – риск
гражданской ответственности (ст. 931 и 932 ГК); риск убытков от
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности
по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск
неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский риск (ст. 933 ГК).
Основной целью имущественного страхования является компенсация
понесенных убытков, а не извлечение прибыли. Поэтому величина
страхового возмещения не может превышать действительного размера
понесенных убытков.
По договору личного страхования страховщик взамен уплаченной
страхователем премии обязуется выплатить единовременно или выплачивать
периодически обусловленную договором страховую сумму (страховое
обеспечение) в случае причинения вреда жизни или здоровью страхователя
или застрахованного лица, достижения им определенного возраста или
наступления в его жизни иного предусмотренного договором события.
Договор личного страхователя считается заключенным страхователем в
пользу застрахованного лица (в том числе самого страхователя), если в
договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо.
195
Договоры личного страхования подразделяются на рисковые и
накопительные.
Рисковые договоры предполагают страховую выплату только при
наступлении страхового случая, например страхование от несчастных случаев.
В накопительных договорах выплата производится всегда, поскольку
один из указанных рисков неизбежно превратится в страховой случай.
Например – страхование жизни, которое предполагает периодическую
уплату страховых взносов, а при дожитии до окончания срока договора –
уплату оговоренной суммы, превышающей сумму взносов. При этом
страховая выплата производится и тогда, когда смерть наступила до
окончания срока договора.
Страхование может осуществляться в обязательной и добровольной
формах.
Добровольное страхование осуществляется по воле сторон.
Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона (п.
1 ст. 3 Закона РФ 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»). В соответствии со ст. 927 ГК под обязательным
страхованием понимается такая форма страхования, при которой на
страхователя законом возлагается обязанность страховать жизнь, здоровье
или имущество других лиц либо свою гражданскую ответственность перед
другими лицами за свой счет или за счет заинтересованных лиц.
Тема 13
ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Вопросы темы:
1. Обязательства, возникающие из односторонних действий.
2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
3. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения.
1
Обязательства могут возникать из односторонних действий как
юридического, так и фактического характера, в частности, из односторонних
сделок, действий в чужом интересе без поручения и др.
Особенность таких односторонних действий состоит в том, что при их
совершении одним лицом права, а иногда и обязанности, возникают у
другого лица.
Согласно ГК обязательства из односторонних действий порождают:
– действия в чужом интересе без поручения;
– публичное обещание награды;
– публичный конкурс;
– проведение игр и пари.
Обязательство из действия в чужом интересе можно определить как
такое внедоговорное обязательство, которое возникает в силу добровольного,
196
осознанного совершения одним лицом (гестором) фактических или
юридических действий к очевидной пользе другого лица (доминуса) и
порождает обязанность последнего возместить гестору необходимые
расходы или понесенный им ущерб, а иногда и выплатить соразмерное
вознаграждение.
Предметом обязательства является действие в чужом интересе.
Содержание обязательства из действия в чужом интересе образуют
права и обязанности гестора и доминуса.
Действия
в
чужом
интересе
без
поручения порождают
соответствующее обязательство не во всех случаях, а лишь тогда, когда
имеется ряд установленных законом условий:

если действия предпринимаются по собственной инициативе
лица, совершающего такие действия;

действия должны быть совершены в интересах другого лица, т.е.
быть объективно выгодными этому лицу (п. 1 ст. 980 ГК);

действия в чужом интересе не должны преследовать
противоправных целей;

действия в чужом интересе не должны входить в противоречие с
реальными или вероятными намерениями заинтересованного лица;

действия должны совершаться с необходимой заботливостью и
осмотрительностью, т.е. они не должны сопровождаться грубыми ошибками
или явной небрежностью действующего лица.
Действия в чужом интересе регулируются гл. 50 ГК постольку,
поскольку их совершение не входит в служебные обязанности действующего
лица. Поэтому данные правила не применяются в тех случаях, когда действия
совершаются служащими государственных и муниципальных органов,
обязанными действовать в интересах других лиц. Например, деятельность
работников пожарной охраны по тушению пожара, должностных органов
социальной защиты по передаче или переводу пенсий для лиц, имеющих
право на получение пенсий, и т.д.
Одно из основных требований к лицу, действующему в чужом
интересе, заключается в том, что оно обязано немедленно известить о своих
действиях заинтересованное лицо и, совершив минимум необходимого,
приостановить свои действия (если это возможно) и выждать в течение
разумного срока решения заинтересованного лица об одобрении или
неодобрении предпринятого. Если же промедление способно повлечь
серьезный ущерб, действующее лицо имеет право до уведомления или до
реакции на него со стороны заинтересованного лица совершить все
необходимое для предотвращения этого ущерба.
Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия, одобрит
эти действия, то к отношениям сторон в дальнейшем применяются правила о
договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру
предпринятых действий, даже если это одобрение было устным.
Основные обязанности доминуса сводятся к следующему.
Заинтересованное лицо должно возместить гестору необходимые расходы и
иной реальный ущерб, понесенный последним (п. 1 ст. 984 ГК). Данную
обязанность доминус несет и тогда, когда им не одобрены действия гестора,
197
но имеются все необходимые условия для возникновения рассматриваемого
обязательства, а гестором выполнены лежащие на нем обязанности.
Неодобрение предпринятых действий снимает с заинтересованного лица
соответствующую обязанность лишь в отношении действий, которые будут
совершены вопреки его воле в дальнейшем.
Обязанность по возмещению необходимых расходов и иного реального
ущерба сохраняется и в том случае, если действия в чужом интересе не
привели к предполагаемому результату. Например, лицо, добровольно
принявшее участие в тушении пожара чужого дома и понесшее при этом
определенные потери, вправе рассчитывать на их возмещение и тогда, когда
дом спасти не удалось. При этом если действия в чужом интересе были
направлены на предотвращение ущерба имуществу другого лица, размер
возмещения не должен превышать стоимости имущества (абз. 1 п. 2 ст. 984 ГК).
Помимо возмещения необходимых расходов и иного реального ущерба
заинтересованное лицо должно выплатить гестору вознаграждение за его
действия. Однако указанная обязанность возникает у доминуса не во всех
случаях, а лишь при одновременном наличии двух условий. Во-первых,
необходимо, чтобы действия в чужом интересе привели к положительному
для заинтересованного лица результату. Если, несмотря на очевидную
разумность предпринятых мер, они оказались безрезультатными,
обязанности доминуса ограничиваются возмещением необходимых расходов
или иного реального ущерба. Во-вторых, требуется, чтобы выплата
вознаграждения
была
предусмотрена
законом,
соглашением
с
заинтересованным лицом или обычаями делового оборота. Например, в
случае одобрения заинтересованным лицом выполненных в его пользу работ
к отношениям сторон применяются правила о договоре подряда, в том числе
и норма о возмездности данного договора.
В случае причинения гестором вреда заинтересованному лицу либо
третьим лицам отношения сторон по возмещению вреда регулируются
правилами о деликтных обязательствах (гл. 59 ГК). Это, в частности,
означает, что если в результате ошибочных действий гестора имуществу
доминуса причинен ущерб, то при наличии вины гестора в форме умысла или
грубой неосторожности последний должен будет возместить доминусу
причиненные убытки. Вопрос о возмещении вреда, причиненного третьим
лицам, разрешается либо на основе правил о последствиях причинения вреда
в состоянии крайней необходимости (ст. 1067 ГК), либо иных норм,
соответствующих взаимоотношениям сторон.
Публичное обещание награды – это односторонняя сделка, в силу
которой лицо, публично объявившее о выплате денежного вознаграждения
или выдаче иной награды тому, кто совершит указанное в объявлении
правомерное действие в определенный в нем срок, обязано выплатить
обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие, в
частности отыскал утраченную вещь или сообщил лицу, объявившему о
награде, необходимые сведения.
198
Такое обещание должно отвечать определенным условиям:

– оно должно быть публичным, т.е. адресовано неопределенному
кругу лиц;

– награда устанавливается за выполнение правомерных действий;

– объявление должно давать возможность определить лицо,
обещавшее награду;

– обещанное вознаграждение должно быть имущественным, т.е.
денежным или иным, имеющим стоимостное выражение, например
предоставление вещи, туристической путевки и т.д. Обещание награды,
лишенной имущественного содержания, например награждение дипломом,
присвоение почетного звания и т.д., порождает не гражданско-правовые, а
иные отношения.
Обещание награды может быть выражено в любой форме (письменно,
устно, в печати, по радио и т.д.). Важно, чтобы оно было доступно для
восприятия неопределенным кругом лиц, которые в случае необходимости
могут потребовать письменного его подтверждения.
Если в обещании о награде не указан ее размер, она может быть
определена соглашением сторон, а в случае спора – судом. В последнем
случае суд должен учитывать положение ГК, устанавливающее размер
вознаграждения в некоторых схожих случаях, например при находке (ст. 229
ГК).
В случаях, когда действие, указанное в объявлении, совершили
несколько лиц, право на получение награды приобретает тот из них, кто
совершил соответствующее действие первым. При невозможности
установить, кто первым совершил обусловленные в объявлении действия,
или если эти действия совершены одновременно несколькими лицами,
награда делится между ними поровну или в ином предусмотренном
соглашением между ними размере (абз. 2 п. 5 ст. 1055 ГК).
Лицо, публично объявившее награду за достижение обусловленного
результата, вправе отменить свое обещание (право отсутствия). Такая
отмена, однако, не должна нарушать интересы потенциальных соискателей
награды. Поэтому закон устанавливает условия, которые должны быть
соблюдены при отмене обещания. Такой отказ не может иметь места:
а) когда в самом объявлении предусмотрена или из него вытекает
недопустимость отказа;
б) до истечения срока, установленного для совершения действия, за
которое обещана награда;
в) если к моменту объявления об отказе одно или несколько
отозвавшихся лиц уже выполнили указанное в объявлении действие.
Сообщение об отмене награды должно быть сделано в той же форме,
что и обещание о награде. Отмена публичного обещания награды не
освобождает того, кто ее объявил, от возмещения отозвавшимся на обещание
лицам расходов, понесенных ими в связи с совершением действия,
направленного на достижение результата в пределах указанной в объявлении
награды (ст. 1056 ГК). Он освобождается от этой обязанности, если докажет,
что понесенные указанными лицами издержки обеспечивали такую
деятельность, которая заведомо и не могла увенчаться успехом.
199
Публичный конкурс. В соответствии со ст. 1057 ГК РФ лицо,
объявившее публично о выплате денежного вознаграждения или выдаче иной
награды за лучшее выполнение работы или достижение иных результатов,
должно выплатить (выдать) обусловленную награду тому, кто в соответствии
с условиями проведения конкурса признан его победителем.
Конкурс как разновидность публичного обещания награды
предусматривает:

– что обещание вознаграждения за лучшее выполнение
определенной работы или достижение иных результатов должно быть
публичным, т.е. обращенным к неопределенному кругу лиц. По этому
признаку конкурсы делятся на открытые и закрытые. При открытом конкурсе
предложение принять в нем участие обращено ко всем желающим, и каждый
откликнувшийся на него может стать участником конкурса. При закрытом
конкурсе предложение принять участие направляется определенному кругу
лиц по выбору организатора конкурса. В этом случае круг участников
конкурса всегда ограничен и известен его организатору;

– направленность публичного конкурса на достижение какихлибо общественно полезных целей;

– вознаграждение как специально установленную премию,
которая выплачивается победителю за достигнутый результат независимо от
его права на получение других видов вознаграждения за свой труд. При этом
премия должна быть денежной либо вещевой (например, путевка,
автомашина);

– соответствие работы условиям конкурса.
Объявление о проведении конкурса, т.е. акт, в котором выражается
публичное обещание премии за лучшее выполнение определенной работы,
может быть сделано в различной форме: путем публикации в газете, выпуска
рекламного проспекта или специального информационного листка
(бюллетеня), вывешивания соответствующего объявления в общественных
местах, извещения по радио, телевидению и т.д.
Сведения (условия), которые должно содержать конкурсное
объявление, определены законом (ст. 1057 ГК). Они делятся на
обязательные, т.е. такие, которые должны быть указаны при объявлении
любого конкурса, и факультативные, т.е. такие, которые указываются по
свободному усмотрению устроителя конкурса, а их количество и характер
зависят от особенностей конкурса. При отсутствии обязательных условий
или хотя бы одного из них конкурс считается необъявленным. К числу этих
условий относятся: сведения о существе задания; срок выполнения задания;
порядок представления работ или иных достижений; место представления
работ; критерий, порядок и срок сравнительной оценки работ; размер
вознаграждения (премии); порядок и срок объявления результатов конкурса.
Факультативные условия конкурса чаще всего касаются оформления
представляемых на конкурс работ; состава жюри; порядка и сроков выплаты
вознаграждения; порядка использования премированных произведений
науки, литературы или искусства и выплаты авторам произведений гонорара;
порядка возврата участникам конкурса работ, не удостоенных премий, и т.д.
Закон допускает возможность изменения условий конкурса и его
отмену только в пределах первой половины срока, установленного для
200
представления работ. Правомерность внесенных во второй половине
указанного срока изменений условий конкурса не устраняется лишь тогда,
когда они улучшают положение будущих его соискателей (например,
увеличивается размер и количество премий).
Устроитель конкурса вправе внести изменения в его условия и тогда,
когда кто-либо из соискателей в пределах первой половины установленного
срока уже представил работу. При таких обстоятельствах исполнитель
работы не может требовать допуска его к участию в конкурсе на
первоначально установленных условиях или признания недействительными
внесенных в них изменений.
Изменение условий конкурса либо его отмена должны быть доведены
до сведения возможных соискателей, т.е. тех лиц, на которых было
рассчитано объявление о конкурсе.
Право на получение награды (премии) возникает у соискателя лишь в
случае признания его работы лучшей и (или) достойной вознаграждения в
соответствии с условиями конкурса. Если указанные в объявлении
результаты достигнуты в работе, выполненной совместно двумя или более
лицами, награда распределяется в соответствии с достигнутым между ними
соглашением. Если такое соглашение не достигнуто, порядок распределения
награды определяется судом (п. 2 ст. 1059 ГК).
Решение о результатах конкурса и выплате премий должно быть
вынесено в срок, установленный объявлением о конкурсе. Нарушение этой
обязанности устроителем конкурса дает соискателям, работы которых будут
признаны удовлетворяющими условиям конкурса, право требовать в
судебном порядке вознаграждения за свой труд и возмещения расходов,
понесенных в связи с выполнением конкурсного задания.
Решение о выплате премий должно быть сообщено соискателям в
порядке и в сроки, указанные в объявлении о конкурсе. Обычно это делается
путем рассылки победителям конкурса письменного извещения и
публикации результатов конкурса в печати.
Конкурсные работы, не удостоенные награды, устроитель конкурса
обязан возвратить его участникам немедленно по объявлении результатов.
Неисполнение данной обязанности дает участникам конкурса право
требовать возврата своих работ, а в случае их утраты или повреждения –
возмещения убытков. В условиях конкурса может быть, однако,
предусмотрено, что представленные на конкурс работы не подлежат возврату
либо возмещаются только по требованию участников конкурса.
Невозможность возврата работы может вытекать и из характера
выполненной работы.
Проведение игр и пари. Сделки из игр и пари относятся к так
называемым рисковым сделкам, которые представляют собой двустороннее
соглашение, последствия которого в отношении как выгодоприобретателя,
так и потерпевшего зависят от неопределенности обстоятельств.
201
Игра – это обязательство, в силу которого организаторы обещают
одному из участников получение определенного выигрыша, зависимого, с
одной стороны, от случая, а с другой – от сноровки, ловкости, умения,
способностей участников игры. В игре участники имеют возможность
влиять на ее результаты.
Пари – это обязательство, в котором одна сторона утверждает, а другая
отрицает наличие определенного обстоятельства. Само же обстоятельство
наступает независимо от них. Сторона лишь констатирует его наступление.
В соответствии со ст. 1062 ГК требования граждан и юридических лиц,
связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат
судебной защите. Причем это правило относится как к участникам, так и к
организаторам в равной мере. Однако закон делает некоторые исключения,
связанные с принципом защиты слабой стороны, и определяет случаи, когда
требования из игр и пари подлежат судебной защите, – это требования,
связанные с участием в играх и пари под влиянием обмана, насилия, угрозы
или злонамеренного соглашения представителя с организатором игр и пари.
Потерпевший при этом может требовать в суде признания сделки
недействительной (ст. 179 ГК), возвращения ему другой стороной всего
полученного по сделке, а также возмещения реального ущерба; требования,
связанные с невыплатой или несвоевременной выплатой выигрыша
организатором игр, а также с возмещением причиненных убытков (п. 5 ст.
1063 ГК).
Проводимые государством, муниципальными образованиями либо
по их поручению лотереи, тотализаторы и другие, основанные на риске
игры имеют специальную регламентацию.
Лотерея – массовая игра, в ходе которой организатор лотереи
проводит между участниками лотереи – собственниками лотерейных билетов
розыгрыш призового фонда лотерей. При этом выигрыш любого из
лотерейных билетов не зависит от воли и действий всех субъектов
лотерейной деятельности, он является делом случая и никем не может быть
специально устроен.
Тотализатор – игра, в которой участник делает прогноз (заключает
пари) на возможный вариант игровой ситуации, где выигрыш зависит от
частичного или полного совпадения прогноза с наступившими
последствиями, документально подтвержденными фактами.
Системная (электронная) игра – игра, в которой фиксация ставок и
прогнозов участников проводится с помощью электронных устройств.
Закон определяет круг организаторов игр: публично-правовые
образования (Российской Федерации, субъекты РФ, муниципальные
образования), юридические лица и граждане, получившие разрешение в
установленном законом порядке.
Лицо, организующее и проводящее игру, должно получить лицензию,
которая в зависимости от вида игры выдается различными органами.
202
Разрешения на проведение региональных и местных лотерей выдаются
органами исполнительной власти РФ и администрациями краев, областей,
автономных образований, городов федерального значения, которые, в свою
очередь, могут передать эти функции специально созданному органу.
Все игры, проводимые на территории РФ, должны быть
зарегистрированы и внесены в единый реестр.
2
Обязательства из причинения вреда – это внедоговорные
обязательства, возникающие вследствие нарушения имущественных и
личных неимущественных прав потерпевшего, носящих абсолютный
характер, призванные обеспечить наиболее полное восстановление этих прав
за счет причинителя вреда либо за счет иных лиц, на которых законом
возложена обязанность возмещения вреда.
Необходимым условием возникновения обязательств из причинения
вреда является наличие самого вреда, т.е. нарушение или умаление какоголибо имущественного права или материального блага.
Вред может выражаться в уничтожении или повреждении имущества,
потере прибыли, лишении или уменьшении способности потерпевшего к
труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, призванных обеспечить
жизнедеятельность потерпевшего как полноценной личности, причинении
физических или нравственных страданий.
Для наступления деликтной ответственности необходимо
наличие состава правонарушения, который включает:

– наступление вреда;

– противоправность деяния причинителя вреда;

–
причинную
связь между наступлением
вреда и
противоправностью поведения;

– вину причинителя вреда.
Перечисленные основания являются общими, поскольку для
возникновения деликтного обязательства их наличие требуется во всех
случаях, если иное не установлено законом. Например, владелец источника
повышенной опасности несет ответственность независимо от вины.
Вред – это материальный ущерб, который выражается в уменьшении
имущества потерпевшего в результате нарушения принадлежащего ему
материального права и (или) умалении нематериального блага (жизнь,
здоровье человека и т.д.).
Объем возмещения, по общему правилу, должен быть полным, т.е.
потерпевшему возмещается как реальный ущерб, так и упущенная выгода. В
законе также предусмотрены случаи изъятия из принципа полного
возмещения вреда в сторону его уменьшения. В частности, это может иметь
место в случаях причинения вреда в состоянии крайней необходимости, при
этом возможно даже полное освобождение от обязанности возмещения
вреда. В случаях грубой неосторожности потерпевшего размер возмещения
вреда подлежит уменьшению либо в его возмещении отказывают совсем (ст.
1083 ГК). В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не
203
нарушают нравственные принципы общества. Не подлежит возмещению
вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом не
были превышены ее пределы. Суд может также возложить обязанность по
возмещению вреда в случае его причинения в состоянии крайней
необходимости на третье лицо, в интересах которого действовал
причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или
частично как это третье лицо, так и причинившего вред.
Одним из способов защиты гражданских прав является пресечение
деятельности, создающей угрозу нарушения чужого права. Поэтому
законодатель признает возможность наступления в будущем вредоносного
результата достаточным основанием для обращения в суд с иском о
запрещении деятельности, создающей подобную опасность (ст. 1065 ГК).
Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) госорганов, органов
местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, в том
числе в результате издания не соответствующего закону или иному
правовому акту акта государственного органа или органа местного
самоуправления, подлежит возмещению за счет, соответственно, казны
Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального
образования.
Незаконное действие (бездействие) – это деяния, противоречащие
не только законам, но и иным нормативным актам. Ими могут быть
различные приказы, распоряжения, указания и иные властные
предписания (причем не имеет значения, сделаны они в письменной или
устной форме), которые направлены гражданам и юридическим лицам и
подлежат обязательному исполнению.
В соответствии со ст. 1069 ГК ответственность несет не любой
работник государственных органов и местного самоуправления, а только
должностное лицо. Понятие должностного лица дано в ст. 170 УК РФ.
В п. 1 ст. 1079 ГК, а также в п. 18 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 26 января 2010 г. «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина» указывается, что
источником повышенной опасности следует признать любую деятельность,
осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда
из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, а также
деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов,
веществ и других объектов производственного, хозяйственного или иного
назначения, обладающих такими же свойствами.
Согласно п. 1 ст. 1079 ГК возместить вред, причиненный источником
повышенной опасности, обязан его владелец. Под владельцем источника
повышенной опасности следует понимать юридическое лицо или
гражданина, осуществляющих эксплуатацию источника повышенной
опасности в силу принадлежащего им права собственности, права
204
хозяйственного ведения, оперативного управления либо по другим
основаниям (договору аренды, по доверенности на управление транспортным
средством, в силу распоряжения компетентного органа о передаче источника
повышенной опасности и т.п.).
Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред,
причиненный этим источником, если докажет, что источник выбыл из его
обладания в результате противоправных действий других лиц.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности,
в таких случаях несут лица, противоправно завладевшие источником. При
наличии вины владельца источника повышенной опасности в
противоправном изъятии источника из его обладания ответственность может
быть возложена как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее
источником повышенной опасности.
Ответственность владельца источника повышенной опасности может
наступить, в частности, тогда, когда по его вине не была обеспечена
надлежащая охрана источника с помощью обычных средств (например,
машина оставлена владельцем незапертой, с ключом зажигания).
Лицом, управомоченным на возмещение вреда, является потерпевший,
т.е. лицо, имуществу или здоровью которого причинен вред. В случае смерти
потерпевшего право на возмещение вреда возникает у его иждивенцев в
связи с потерей кормильца.
В соответствии с гражданским законодательством за вред,
причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет, отвечают его
законные
представители
(родители,
усыновители,
опекуны),
образовательные, воспитательные, лечебные и иные учреждения, под
надзором которых малолетние находились в момент причинения вреда, а
также лица, осуществляющие за ними надзор на основании договора. Для
возложения ответственности необходимо, чтобы между действиями
малолетних и вредом имелась причинная связь.
Для возложения ответственности не имеет значения, проживают
родители совместно или раздельно, так как в соответствии с
законодательством они несут равные права и обязанности по
воспитанию ребенка. Однако родитель может быть освобожден от
ответственности, если по вине другого родителя он был лишен
возможности принимать участие в воспитании ребенка.
Причинитель вреда жизни и здоровью, ответственность за действия
которого несут (несли) его родители или другие граждане и который стал
полностью дееспособным, может быть наказан при наличии совокупности
обстоятельств, указанных в п. 4 ст. 1073 ГК (смерти родителей и других
граждан; отсутствии у названных лиц достаточных средств для возмещения
вреда, причиненного жизни и здоровью потерпевшего; обладании такими
средствами самим причинителем вреда и т.п.).
С иском в суд о возложении такой ответственности может обратиться
как потерпевший, так и гражданин, несущий ответственность за действия
205
малолетнего и не имеющий достаточных средств для возмещения вреда. Суд
вправе с учетом установленных обстоятельств возложить обязанность на
возмещение вреда:

– на причинителя полностью;

– на причинителя и субъект ответственности по принципу
долевой ответственности.
Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут
ответственность за причиненный вред на общих основаниях.
В том случае, если у несовершеннолетнего нет доходов или имущества,
достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью
или в недостающей части его родителями (усыновителями), попечителями, а
также лечебным учреждением, учреждением социальной защиты населения
или другим аналогичным учреждением, которое в силу закона является его
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по его вине.
Обязанность
родителей
(усыновителей),
попечителя
и
соответствующего учреждения по возмещению вреда прекращается по
достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у
него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное
имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до
достижения совершеннолетия приобрел полную дееспособность.
Приобретение полной дееспособности до достижения 18 лет возможно
в случаях:

– вступления несовершеннолетнего в брак;

– признания его эмансипированным в соответствии со ст. 21 ГК.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить
ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в
течение трех лет после лишения родительских прав, если поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего
осуществления родительских прав.
Гражданское законодательство устанавливает ответственность за вред,
причиненный гражданином, признанным недееспособным, опекуна или
организации, обязанной осуществлять за ним надзор, если они не докажут,
что вред возник не по его вине.
Недееспособными являются граждане, признанные таковыми на
основании ст. 29 ГК. Они не несут ответственности за вред, причиненный
после признания их судом недееспособными.
Вина опекуна и соответствующей организации выражается в
неосуществлении ими должного наблюдения за недееспособным в момент
причинения вреда.
Обязанность опекуна и соответствующей организации по возмещению
вреда не прекращается в случае последующего признания причинителя вреда
дееспособным, и они в силу п. 4 ст. 1081 ГК не имеют права регресса к
последним.
Если опекун умер или не имеет достаточных средств для возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель
обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения
206
потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств по делу
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за
счет самого причинителя вреда.
Вред, причиненный гражданином, ограниченным судом в
дееспособности вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим
причинителем вреда.
В соответствии со ст. 1080 ГК лица, совместно причинившие вред,
отвечают перед потерпевшим солидарно.
Солидарный характер ответственности лиц, совместно причинивших
вред, объясняется неделимостью результата их вредоносных действий и
необходимостью создания условий для восстановления нарушенного права
потерпевшего. Под совместным причинением вреда понимаются действия
двух или нескольких лиц, находящихся в причинной связи с наступившими
вредными последствиями, например при дорожных преступлениях и при
совместных преступлениях.
Новеллой является положение ГК, что лицо, неправомерно
завладевшее чужим имуществом, которое в дальнейшем было повреждено
или утрачено вследствие действий другого лица, действовавшего независимо
от первого лица, отвечает за причиненный вред. Указанное правило не
освобождает непосредственного причинителя вреда от возмещения вреда
(ч. 3 ст. 1080 ГК).
Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении
договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной
службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей,
возмещается по правилам, предусмотренным гл. 59 ГК, если законом или
договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.
В случае причинения гражданину увечья или при ином повреждении
его здоровья возмещению подлежит утраченный им заработок (доход),
который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно
понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья.
Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка
(дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку
(доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты
потерпевшим профессиональной трудоспособности – степени утраты общей
трудоспособности.
В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все
виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как
по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые
подоходным налогом. При этом не учитываются выплаты, которые носят
единовременный характер, например компенсация за неиспользованный
отпуск
и
выходное
пособие
при
увольнении.
Доходы
от
предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются
207
в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской
деятельности включаются на основании данных налоговой полиции.
Если повреждение здоровья было причинено лицам, не достигшим
совершеннолетия, то лицо, ответственное за причиненный вред, обязано
возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.
Помимо
расходов,
вызванных
повреждением
здоровья,
несовершеннолетнему потерпевшему возмещается также вред, связанный с
утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из пятикратного
установленного законом минимального размера оплаты труда.
Если ко времени повреждения здоровья несовершеннолетний имел
заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка. Если
несовершеннолетний потерпевший после начала трудовой деятельности
получил рабочую специальность, то размер возмещения пересчитывается с
учетом полученного им заработка или заработка работника той же
квалификации по месту его работы (по просьбе потерпевшего).
Статья 1088 ГК устанавливает, что в случае смерти потерпевшего
(кормильца) право на возмещение вреда имеют:

– нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего,
или лица, имевшие ко дню его смерти право на получение от него
содержания;

– ребенок умершего, родившийся после его смерти;

– один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо
от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за
находившимися на иждивении умершего детьми, внуками, братьями,
сестрами, не достигшими 14-летнего возраста либо достигшими указанного
возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися в
постоянном уходе;

– лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие
нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.
Один из родителей, супруг либо другой член семьи, независимо от его
трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на
иждивении умершего детьми, внуками, братьями, сестрами умершего и
ставший нетрудоспособным в этот период, сохраняет право на возмещение
вреда по окончании ухода за этими лицами.
Вред возмещается:

– несовершеннолетним – до восемнадцати лет;

– учащимся старше восемнадцати лет – до получения
образования по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет;

– женщинам старше пятидесяти лет, а мужчинам старше
шестидесяти лет – пожизненно;

– инвалидам – на срок инвалидности;

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи,
занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми,
внуками, братьями и сестрами – до достижения ими четырнадцати лет либо
при изменении состояния здоровья.
Статья 1090 ГК устанавливает основания, в соответствии с которыми
размер возмещения может быть изменен в случае соответствующего
изменения степени утраты трудоспособности потерпевшим. Увеличение
(снижение) размера платежей может быть произведено по требованию
208
заинтересованного лица в добровольном порядке, а в случае возникновения
спора – судом.
Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного
жизни или здоровью потерпевшего, подлежат изменению пропорционально
росту установленной в соответствии с законом величины прожиточного
минимума на душу населения в соответствующем субъекте Российской
Федерации по месту жительства потерпевшего, а при отсутствии в
соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины
данные суммы должны быть не менее установленной в соответствии с
законом величины прожиточного минимума на душу населения в целом по
Российской Федерации.
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего,
обязаны возместить необходимые расходы на погребение лицу, понесшему
эти расходы. Пособие на погребение, полученное гражданами, их
понесшими, в счет возмещения вреда не засчитывается.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу граждан либо
имуществу юридического лица вследствие конструктивных, рецептурных
или иных недостатков товара или вследствие недостоверной или
недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению
продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или
оказавшим услугу (исполнителем), независимо от их вины и от того, состоял
потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Поэтому требовать
возмещения вреда может не только покупатель товара, заказчик работы или
услуги, но и любое другое лицо, здоровью или имуществу которого был
причинен вред.
ГК распространил действие правил о возмещении вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ и услуг, не только на граждан, но и на
юридические лица, но только в случае использования товара, работы (услуги)
в потребительских целях.
Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги,
подлежит возмещению по выбору потерпевшего соответственно продавцом
или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или оказавшим
услугу.
Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги,
подлежит возмещению в течение установленного срока годности или срока
службы товара (работы, услуги), а если срок годности или срок службы не
установлен, то в течение десяти лет со дня производства товара, работы
(услуги).
Независимо от времени причинения вред подлежит возмещению, если:
в нарушение требований закона срок годности или срок службы
не установлен;
лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена
работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о
необходимых действиях по истечении срока годности или срока службы и
209
возможных последствиях при невыполнении указанных действий либо ему
не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре (работе,
услуге).
Продавец или изготовитель товара, исполнители работы или услуги
освобождаются от ответственности в случае, если докажут, что вред возник
вследствие
непреодолимой
силы
или
нарушения
потребителем
установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги
или их хранения.
Под моральным вредом понимается причинение физических или
нравственных страданий (ст. 151 ГК).
Моральный вред может быть причинен нарушением как
имущественных прав, так и личных нематериальных благ. Моральный вред,
причиненный нарушением нематериального блага, подлежит компенсации
независимо от того, есть ли специальный закон, предусматривающий в
соответствующих случаях компенсацию морального вреда. В тех случаях,
когда моральный вред подлежит компенсации, она осуществляется
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
В случаях, предусмотренных законом, компенсация морального
вреда осуществляется независимо от вины причинителя вреда. Случаи
эти перечислены в ст. 1100 ГК, причем их перечень не является
исчерпывающим.
На требования компенсации морального вреда не распространяется
исковая давность.
Причиненный вред должен быть возмещен в полном объеме.
Закрепляя данный принцип, законодатель в то же время устанавливает
изъятия из него, предусматривая в некоторых случаях выплаты сверх
возмещения вреда. Например, п. 1 ст. 1064, ст. 1084, где говорится, что
вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении
договорных обязанностей, а также при исполнении обязанностей
военной службы, службы в милиции и других соответствующих
обязанностей, возмещается по правилам, предусмотренным гл. 59 ГК,
если законом или договором не предусмотрен более высокий размер
ответственности.
3
Понятие обязательства из неосновательного обогащения вытекает
из п. 1 ст. 1102 ГК. По этому обязательству лицо, неосновательно
обогатившееся в результате приобретения или сбережения имущества за счет
другого
лица
(приобретателя),
обязано
возвратить
последнему
(потерпевшему) неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.
Обязательство вследствие неосновательного обогащения является
одной из двух разновидностей внедоговорных обязательств (другой
разновидностью являются деликтные обязательства). Называется оно
кондикционным, т.е. охранительным.
210
Этот институт применяется в тех случаях, когда потерпевший
не может защищать свои права с помощью виндикационных исков или
исков по поводу недействительных сделок.
Приведем
несколько
примеров
таких
обязательств.
Так,
обязательствами вследствие неосновательного обогащения являются:

– исполнение мнимым должником обязательства, которое
фактически не существует;

– повторное исполнение обязательства должником одному и тому
же кредитору по ошибке;

– исполнение обязательства должником по ошибке не кредитору,
а постороннему лицу;

– увеличение имущества приобретателем помимо его воли
(бревна, сплавлявшиеся артелью по реке, были выброшены на земельный
участок постороннего лица);

– присвоение кассиром забытой покупателем сдачи в кассе
магазина;

– предоставление потерпевшим своего имущества другому лицу
(приобретателю) для целей, которые не были осуществлены (передача
жениху приданого отцом невесты в случае, если свадьба не состоялась);

– передача имущества по договору дарения или по завещанию,
которые впоследствии были признаны недействительными.
Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения:

– обогащение одного лица должно произойти за счет другого;

– обогащение должно произойти из-за отсутствия законных
оснований к тому (так, не может быть речи о неосновательном обогащении в
случае возникновения права собственности у гражданина на находку или
пригульный скот, поскольку такое основание предусмотрено законом: см. ст.
225, 231 ГК).
Обязательство неосновательного обогащения может возникнуть как в
результате правомерных, так и неправомерных действий его сторон, причем
независимо от наличия или отсутствия у них на это воли.
В ГК указано четыре основания возникновения обязательства из
неосновательного обогащения:

– приобретение имущества одним лицом за счет другого лица (ст.
1102 ГК);

– сбережение своего имущества одним лицом за счет утраты
имущества другим лицом (ст. 1102 ГК);

– временное пользование чужим имуществом без намерения
приобрести его (п. 2 ст. 1105 ГК). Пример: хранитель вещи пользуется вещью
поклажедателя без разрешения последнего;

– приобретение прав, принадлежащих другому лицу, в порядке
уступки требований или иным образом на основании несуществующего или
недействительного обязательства (ст. 1106 ГК) (это частный случай
возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения).
Виды обязательств из неосновательного обогащения имуществом:

– обязательства из неосновательного приобретения имущества;

– обязательства из неосновательного сбережения имущества.
Различия между этими видами состоят в следующем:

– в обязательстве первого вида имущество приобретателя
увеличивается, а имущество потерпевшего уменьшается. Например, посылка
на почте, либо груз на железнодорожной станции, либо подарок в
учреждении выдан лицам, которым они не предназначались;

– в обязательстве второго вида имущество приобретателя
остается в неизменном виде за счет того, что оно уменьшается у
211
потерпевшего. Например, человек оплатил доставку груза, который он не
получал, либо оплатил переговоры по телефону, которые он не вел.
Случай, предусмотренный п. 2 ст. 1105, представляет исключение: у
приобретателя имеется сбережение без умаления имущества у потерпевшего.
Регулирование обязательств, возникших вследствие неосновательного
обогащения, осуществляется только Гражданским кодексом РФ (гл. 60, ст.
1102–1109). При этом положения, изложенные в этой главе, применяются к
гражданско-правовым требованиям, перечисленным в других главах ГК РФ.
Речь идет о следующих требованиях (ст. 1103):

– возврате исполненного по недействительным сделкам;

– истребовании имущества собственником из чужого
незаконного владения;

– возврате исполненного в связи с этим обязательством одной
стороной в обязательстве к другой;

–
возмещении
вреда,
в
том
числе
причиненного
недобросовестным поведением обогатившегося лица.
Элементами неосновательного обогащения являются субъекты,
предмет, объект.
Субъектами обязательства неосновательного обогащения являются
приобретатель (должник) и потерпевший (кредитор). В качестве сторон
этого обязательства могут выступать все субъекты гражданского права:
физические и юридические лица, государство. Физические лица должны быть
дееспособны.
Предметом обязательства являются действия должника по возврату
приобретенного им сбережения или имущества.
Объектом обязательства является имущество. Понятие имущества
включает в себя два объекта: материальные предметы, которые в данном
обязательстве должны определяться родовыми признаками, поскольку
требование возврата индивидуально-определенной вещи возможно лишь с
помощью виндикационного иска; и имущественные права (ст. 1106 ГК).
Содержанием обязательства неосновательного обогащения являются
обязанности приобретателя и права потерпевшего.
Приобретатель обязан:

– возвратить неосновательно полученное имущество в натуре;

– возместить действительную стоимость имущества на момент
его приобретения в случае невозможности возврата имущества в натуре (п. 1
ст. 1105 ГК);

– возместить потерпевшему убытки в случае изменения
стоимости имущества, если он не возместил их немедленно после того, как
узнал о неосновательности своего обогащения (п. 2 ст. 1104 ГК);

– заплатить проценты, если обогащение имело денежное
выражение, за незаконное пользование чужими деньгами (согласно ст. 395
ГК) (п. 2 ст. 1107);

– приобретатель, пользовавшийся чужим имуществом без
намерения приобрести его, должен возместить потерпевшему то, что он
сберег по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и
в том месте, где оно происходило (п. 2 ст. 1105 ГК);

– лицо, передавшее принадлежащее ему право путем уступки
требования или иным образом на основании недействительного
обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положения, в том
212
числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное право (ст.
1106 ГК);

– лицо, неосновательно сберегшее имущество, обязано
возвратить все доходы с него с момента, когда оно узнало о своем
неосновательном обогащении (п. 1 ст. 1607 ГК).
Приобретатель имеет право требовать от потерпевшего возмещения
понесенных затрат на содержание и сохранение имущества с того времени, с
которого он обязан возвратить доходы с учетом полученных им выгод. Такое
право утрачивается, если приобретатель умышленно удержал имущество,
подлежащее возврату (ст. 1108 ГК).
Потерпевший имеет право требовать возврата имущества и несет
обязанность по возмещению расходов приобретенного в соответствии со ст.
1108 ГК.
Ответственность сторон по данному обязательству представлена в
действующем ГК в виде обязанностей сторон. Однако имеется один пункт (п.
2 ст. 1104 ГК), в котором специально сказано об ответственности
приобретателя, причем вопрос об ответственности зависит от наличия или
отсутствия вины и момента, когда возникло ухудшение имущества.
Приобретатель отвечает перед потерпевшим:

– за недостатки, в том числе случайную недостачу или
ухудшение имущества, происшедшие после того, как он узнал о
неосновательности обогащения, т.е. независимо от наличия его вины;

– недостатки и ухудшение имущества, возникшие до момента,
когда приобретатель узнал о неосновательности обогащения, он отвечает
лишь за умысел и грубую неосторожность, т.е. при наличии своей вины.
Из изложенного выше ясно, что имущество, приобретенное вследствие
неосновательного обогащения, подлежит возврату потерпевшему. Однако
есть случаи, когда законодатель освобождает выгодоприобретателя от такой
обязанности (они перечислены в ст. 1109 ГК):

– если имущество передается во исполнение обязательства до
наступления срока исполнения;

– имущество передано во исполнение обязательства по истечении
срока исковой давности;

– денежные суммы предоставлены гражданину в качестве средств
существования
(зарплата,
пенсия,
алименты)
при
отсутствии
недобросовестности с его стороны и счетной ошибки;
– лицо, требующее возврата имущества, предоставленного во
исполнение несуществующего обязательства, знало об отсутствии
обязательства либо предоставляло имущество с благотворительными целями.
Тема 14
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Основные вопросы темы
1. Понятие и значение наследования и наследственного права.
Источники регулирования.
2. Способы (основания) наследования.
3. Порядок приобретения наследства.
213
4. Особенности наследования отдельных видов имущества; гражданскоправовая ответственность наследников.
1
Приступая к изучению данной темы, следует иметь в виду следующие
обстоятельства:
 тема посвящена целой (четвертой) подотрасли гражданского права,
поэтому объемна;
 знание положений темы необходимо каждому человеку, а не только
будущим юристам;
 при изучении данной темы необходимо усвоить большое количество
новых понятий и следующую структуру материала:
а)
понятие наследования, наследственного права, наследственного
правоотношения;
б)
законодательство о наследовании;
в)
этапы (стадии) наследования;
г)
правомочия и ответственность наследников.
Следует различать следующие этапы наследования:

открытие наследства;

охрана наследства;

выражение наследником своего отношения к открывшемуся
наследству: принятие его или отказ от него;

вступление в наследство.
Основной правовой источник, регулирующий наследование, –
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья, вступившая в
юридическую силу с 1 марта 2002 г.
1. Под наследованием понимают переход имущества и имущественных
прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к живым лицам
(наследникам). Такой переход называется правопреемством (ст. 1110 ГК).
Примером другого вида правопреемства является уступка права требования
живым лицом другому лицу. Особенностью наследственного правопреемства
является его универсальность: все права умершего переходят как единое
целое, причем одновременно и без посредничества третьих лиц. В результате
правопреемства возникает наследственное правоотношение. Наследственное
правоотношение имеет следующую структуру: объекты, субъекты,
содержание (полномочия наследников). Кроме того, выделяют основание
возникновения наследственного правоотношения.
Объектом наследственного правоотношения являются вещи,
принадлежащие наследодателю на день открытия наследства, а также
имущественные права, которые не связаны с личностью умершего. Так, не
переходит по наследству к жене умершего обязанность последнего
выплачивать алименты сыну от первого брака. Совокупность переходящих
прав и обязанностей называют наследством либо «наследственной массой»
(ст. 1112 ГК). Важнейшим имущественным правом является право
собственности на имущество. В этом имуществе различают следующие его
виды: недвижимость (квартира, дом, дача), денежные сбережения, в
214
частности вклады в банках, транспортные средства (автомобиль, яхта),
личные вещи умершего, предметы домашней обстановки и обихода.
Открывшееся, но не принятое наследниками наследство называют
«лежачим». Оно бессубъектно в этот период.
Субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель
и наследник. Наследодателем может быть только физическое лицо. В тех
случаях, когда наследодатель составляет завещание, он должен быть
дееспособен. У одного и того же наследодателя может быть несколько
наследников. Наследственные доли таких наследников предполагаются
равными.
Наследниками могут быть все субъекты гражданского права:
физические и юридические лица, государство (ст. 1116 ГК).
Государство может быть наследником в следующих четырех случаях:
 если имущество завещано ему наследодателем;
 у наследодателя отсутствуют наследники;
 все наследники лишены завещанием права наследования;
 все наследники отказались от наследования.
В тех случаях, когда физическое лицо ограничено либо полностью
лишено дееспособности, в наследство вступают его представители:
попечители и опекуны. Наследники делятся на «обычных», «необходимых» и
«недостойных». К «необходимым» относятся наследники, за которыми
законом определена доля наследования независимо от содержания
завещания. К ним относятся следующие лица: несовершеннолетние и
нетрудоспособные дети и супруг, родители и иждивенцы наследодателя (ст.
1148 ГК). Таким наследникам положено не менее 1/2 той доли, которую они
получили бы, если бы наследовали по закону (ст. 1140 ГК).
Недостойными наследниками называются лица, отстраненные от
наследования либо законом, либо завещателем. К ним относятся (ст. 1117
ГК):
 родители, лишенные родительских прав, а также родители, злостно
уклоняющиеся от содержания детей (они не могут наследовать после своих
детей по закону);
 наследники, способствовавшие умышленными, противозаконными
действиями к призванию их к наследству (действия должны быть
направлены либо против наследодателя, либо против других наследников).
Такой факт должен быть установлен судом. Примеры противозаконных
действий: составление фиктивного завещания, принуждение другого
наследника отказаться от наследства в свою пользу.
Выделяют еще наследников по праву представления. Это потомки
наследников, умерших до открытия наследства (ст. 1146 ГК).
Основанием возникновения наследственного правоотношения является
открытие наследства. Юридическими фактами, порождающими открытие
наследства, является смерть наследодателя либо решение суда о признании
его умершим.
215
Значение наследования состоит в том, что оно является основанием
(способом) возникновения права собственности на чужое имущество.
Понятие «наследственное право» употребляется в двух смыслах:
объективном и субъективном. Наследственное право в объективном смысле
– это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и
обязанностей умершего гражданина другим лицам. Эти нормы образуют
подотрасль гражданского права. Наследственное право в субъективном
смысле – это право лица быть признанным к наследованию и его права на
имущество после принятия наследства.
Значение наследственного права в объективном смысле проявляется в
следующем:
 оно реально гарантирует охрану частной собственности государством,
предусмотренную ст. 35 Конституции РФ, поскольку содержит юридические
гарантии правомерного осуществления перехода права собственности от
одного лица к другому;
 стимулирует практическую деятельность физического лица по
приобретению права собственности на имущество, поскольку создает
уверенность его в том, что нажитое имущество после его смерти перейдет
близким ему людям.
Источники, регулирующие наследование, относятся к различным
отраслям права, т.е. носят комплексный характер. Это следующие
нормативные акты:
 Конституция РФ 1993 г.;
 Гражданский кодекс РФ. Часть третья // СЗ РФ. – 2001. – № 49;
 Федеральный закон 2001 г. № 147–ФЗ «О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса РФ» // СЗ РФ. – 2001. – Ст. 4553;
 Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462
// Ведомости РФ и ВС РФ. – 1993. – Ст. 357;
 Консульский устав РФ: Федеральный закон 2010 г. № 154-ФЗ //
Российская газета. 2010. – 7 июля.
 приказ Минюста России от 06.06.2017 г. № 97 «Об утверждении
Инструкции о порядке совершения нотариальных действий главами местных
администраций поселений и специально уполномоченными должностными
лицами
местного самоуправления поселений,
главами
местных
администраций муниципальных районов и специально уполномоченными
должностными лицами местного самоуправления муниципальных районов».
При разрешении споров о наследстве используются нормы:
 Семейного кодекса РФ (п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60);
 Гражданско-процессуального кодекса РФ 2002 г.;
 других частей Гражданского кодекса РФ.
Однако самым главным источником наследственного права является
Гражданский кодекс РФ, часть третья. Будучи новым нормативным актом, он
воспроизводит основные идеи и положения предыдущего кодекса –
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г., но при этом некоторые из положений
216
существенно изменились, а некоторые являются полностью новыми. Следует
четко представлять структуру третьей части Гражданского кодекса РФ. Эта
часть кодекса состоит из пяти глав:
Гл. 61. Общие положения о наследовании.
Гл. 62. Наследование по завещанию.
Гл. 63. Наследование по закону.
Гл. 64. Приобретение наследства.
Гл. 65. Наследование отдельных видов имущества.
Во всех этих главах вместе содержится 75 статей.
2
Существуют два способа (основания) наследования: по завещанию и по
закону (ст. 1111 ГК), а с 1 января 2019 г. – наследование будет возможно и по
наследственному договору.
Наследование по завещанию имеет место тогда, когда умершее лицо
оставило распоряжение в отношении своего имущества на случай
наступления своей смерти. Это распоряжение называется завещанием.
Составление завещания – это односторонняя сделка, так как в нем выражена
воля одного лица – составителя. Сделка эта условная, так как распоряжение
вступит в силу лишь в случае наступления смерти его составителя.
Поскольку моментом вступления ее в силу будет момент смерти составителя,
сделку эту следует считать «условной, совершенной под отлагательным
условием». Выбор наследников и принципа распределения имущества между
наследниками – прерогатива только наследодателя. В этом проявляется
«свобода завещания» (ст. 1119 ГК). Она ограничена правилами об
обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК), которая должна быть не
меньше половины доли, которая бы причиталась лицу при наследовании им
по закону (п. 1 ст. 1149 ГК).
Завещание может быть оформлено следующим образом:
 удостоверено нотариусом (ст. 1125 ГК);
 удостоверено должностным лицом, указанным в законе (ст. 1127 ГК);
 составлено в простой письменной форме в присутствии двух
свидетелей при чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК) и передано
нотариусу в заклеенном конверте, такое завещание называется закрытым (ст.
1126 ГК).
Существуют следующие специальные приемы распоряжений,
применяемые при составлении завещания:
 подназначение запасного наследника на случай смерти основного к
моменту вступления в силу завещания (ст. 1121 ГК);
 возложение на наследника обязанности совершения общественно
полезных действий (ст. 1139 ГК);
 назначение исполнителя завещания – душеприказчика (ст. 1133 ГК);
217
 завещательный отказ (легат) – возложение на наследника исполнения
обязательства в пользу конкретного лица (отказополучателя) – (ст. 1137, 1138
ГК).
Тайна составления и содержания завещания охраняется законом (ст.
1123 ГК). Завещатель должен быть дееспособен и совершать завещание
лично. Завещание как всякая сделка может быть признана недействительной
как в целом, так и в части (ст. 1131 ГК). На недействительные завещания и
последствия их недействительности распространяются правила об исковой
давности. Завещание может быть изменено и отменено завещателем при
жизни (ст. 1130 ГК). Исправления в нем не допускаются.
Наследование по закону возникает в том случае, если умершее лицо не
оставило завещания. В качестве наследников тогда выступает ограниченный
круг лиц – только указанные в законе.
Круг наследников по закону разбит на следующие очереди:
 в первую очередь наследуют дети, супруг, родители наследодателя.
Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления (ст.
1142 ГК);
 во вторую очередь наследуют братья и сестры наследодателя, его
дедушки и бабушки. Племянники и племянницы наследодателя наследуют по
праву представления (ст. 1143 ГК);
 в третью очередь наследуют дяди и тети наследодателя. Двоюродные
братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления (ст. 1144
ГК);
 в четвертую очередь наследуют прадедушки и прабабушки
наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК);
 в пятую очередь наследуют двоюродные внуки и внучки и
двоюродные дедушки и бабушки наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК);
 в шестую очередь наследуют двоюродные правнуки и правнучки, а
также двоюродные дяди и тети наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК);
 в седьмую очередь наследуют пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
наследодателя (п. 2 ст. 1145 ГК);
 в восьмую очередь наследуют нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, не входящие в круг наследников, но только в случае
отсутствия других наследников (п. 3 ст. 1148 ГК).
Порядок наследования по закону: наследники каждой последующей
очереди призываются к наследованию только в том случае, если отсутствуют
или отпали наследники предыдущей очереди (п. 1 ст. 1141 ГК). При этом
наследники одной очереди наследуют в равных долях за исключением
наследников по праву представления (п. 2 ст. 1141, ст. 1146 ГК) и
пережившего супруга (ст. 1150 ГК).
В особом порядке наследуют нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя. Так, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя разбиты на
две группы: в первую группу включены иждивенцы, предусмотренные ст.
1142–1145 ГК РФ, т.е. со второй по седьмую очередь включительно; во
218
вторую группу включены иждивенцы, не относящиеся к числу наследников
по закону. Иждивенцы, включенные в первую группу, но не входящие в круг
наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют
наравне с наследниками той очереди, которая призвана к наследованию, но
при условии, что они не менее одного года находились на иждивении
наследодателя (п. 1 ст. 1148 ГК). Такое же правило действует в отношении
иждивенцев, отнесенных во вторую группу, при условии, что имеются
другие наследники. Однако при отсутствии других наследников они
наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди (п. 3 ст.
1148 ГК).
Право на обязательную долю в наследстве рассмотрено в ст. 1149 ГК
РФ.
Исключением из общего правила призвания наследников по закону
является следующее правило: наследник по закону, проживающий совместно
с наследодателем до его смерти, имеет преимущественное право на предметы
обычной домашней обстановки за счет его наследуемой доли (ст. 1169 ГК).
Три категории родственников наследуют поровну в той доле, которая
причиталась бы по закону их умершему родителю:

внуки и правнуки;

племянники и племянницы;

двоюродные братья и сестры.
При наследовании по закону действует «принцип представления». Он
состоит в том, что доля умершего наследника переходит к его потомкам в
случае, если наследник умер раньше наследодателя (ст. 1146 ГК). Доли
наследников по закону предполагаются равными, но доля пережившего
супруга всегда больше, так как он в соответствии с Семейным кодексом РФ
имеет право на половину имущества, нажитого им совместно с умершим
супругом – наследодателем (ст. 1150 ГК). При обоих способах наследования
действует принцип «наследственной трансмиссии», согласно которому права
наследника, умершего в период вступления в наследство, переходят к его
наследникам (ст. 1156 ГК).
3
Приобретение наследства – процесс длящийся. Он включает в себя:

подачу наследниками заявления о принятии наследства;

подачу наследниками заявления о выдаче им свидетельства на
право на наследство;

получение наследником свидетельства о праве на наследство.
Но приобретению наследства предшествуют еще два юридических
факта: открытие наследства и принятие мер по его охране.
Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом
гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и
смерть гражданина (ст. 1113 ГК).
219
Открытие наследства происходит в момент смерти наследодателя
либо с момента объявления судом наследодателя умершим, либо в день и
момент предполагаемой гибели наследодателя от несчастного случая.
Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного
правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга,
если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При
этом к наследованию призываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1115
ГК). Момент и день смерти наследодателя подтверждается медицинской
справкой либо решением суда.
Со временем открытия наследства связано определение следующих
обстоятельств:
 круга наследников, призываемых к наследству;
 состава наследуемого имущества;
 сроков на предъявление претензий кредиторами;
 момента возникновения права наследников на наследуемое имущество;
 срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
 законодательства, подлежащего применению при наследовании.
Местом открытия наследства признается последнее место жительства
наследодателя, а если оно неизвестно, то местонахождение его имущества
(ст. 1115 ГК). Оно доказывается справками жилищно-коммунальных органов,
местных администраций, отделений милиции, справкой с места работы
наследодателя, а также выпиской из домовой книги. В случае, когда место
жительства наследодателя неизвестно, оно устанавливается в судебном
порядке.
Место открытия наследства определяет место подачи заявления о
принятии наследства или отказе от него, место организации охраны
наследственного имущества, место выдачи свидетельства о праве на наследство
и др.
Охрана открывшегося наследства необходима в целях его сохранения,
потому что между моментом его открытия и вступлением в наследство
наследников проходит половина года.
Меры по охране открывшегося наследства принимают нотариусы либо
должностные органы исполнительной власти, уполномоченные совершать
нотариальные действия (в местности, где нет нотариуса). Охрана
осуществляется по месту открытия наследства. Основанием для совершения
охранных действий является заявление граждан либо инициатива указанных
должностных лиц. Порядок принятия охранных мер регулируется ст. 1172 ГК
РФ, основаниями законодательства о нотариате, Инструкцией о порядке
совершения нотариальных действий и другими нормативными актами. Суть
их сводится к следующему: нотариус описывает наследственное имущество
(опись передается на хранение наследникам) и передает наследуемое
имущество в доверительное управление лицу, назначенному им (см. ст. 1026,
1178 ГК) на основе договора, либо душеприказчику, назначенному
наследодателем в завещании по договору хранения. Хранитель,
220
доверительный управляющий предупреждаются об ответственности за
ненадлежащее исполнение этих договоров (см., например, ст. 1022 ГК). Лица,
осуществляющие охрану, вправе получить от наследников вознаграждение за
их труд. Этим лицам также положено возмещение расходов, понесенных с
охраной наследственного имущества, за вычетом полученной ими выгоды
(см., например, ст. 1023, 1174 ГК). Если наследство охраняет один из
наследников, его труд не обязаны оплачивать другие наследники.
Подача заявления о принятии наследства происходит в нотариусу по
месту жительства наследодателя. Оно составляется в письменной форме и
должно содержать следующие реквизиты: имя, отчество, фамилию заявителя,
дату открытия наследства, адрес наследодателя, желание заявителя
относительно принятия наследства. Срок подачи заявления ограничен: до
шести месяцев со дня открытия наследства.
Подача заявления о принятии наследства может быть заменена
фактическим вступлением во владение, пользование и распоряжение
имуществом. Это выражается в поддержании имущества в надлежащем
состоянии, уплате за него различных платежей (налогов, коммунальных
услуг и т.д.). Такой наследник не вправе отчуждать наследственное
имущество до получения свидетельства на наследство.
Если наследник умрет до принятия наследства, причитавшаяся ему
наследственная доля переходит к его наследнику (наследственная
трансмиссия – ст. 1156 ГК). Заявление о новых наследниках должно быть
сделано в оставшуюся часть срока (6 месяцев), а если он меньше трех
месяцев, то срок этот должен быть увеличен до трех месяцев.
Наследник вправе отказаться от наследства; недействительность такого
отказа может быть признана только в судебном порядке, при условии, что он
был сделан под влиянием обмана, насилия, угрозы. Отказ может быть сделан
в пользу конкретного лица, который обязательно должен быть наследником
этого же наследодателя и не должен быть признан недостойным наследником
(ст. 1157 ГК).
Отказ – это односторонняя сделка. Он должен быть сделан письменно,
отказавшееся лицо должно быть дееспособно. Отказ бесповоротен.
Акт принятия наследства является односторонней сделкой, он носит
универсальный (распространяется на все имущество, где бы оно ни
находилось), безоговорочный (принятие наследства под условием не
допускается), безотзывный (лицо, подавшее нотариусу заявление о принятии
наследства, не может его взять обратно – ст. 1152 ГК) характер, ему
придается обратная сила (наследство считается принятым с момента
открытия наследства, а не с момента его принятия). Для принятия наследства
установлен шестимесячный срок (в случае его пропуска утрачивается право
на принятие наследства – ст. 1154 ГК).
Пропущенный срок может быть восстановлен судом при признании им
причины пропуска срока уважительной (ст. 1155 ГК).
Наследство может быть принято двумя способами:
221
 путем подачи нотариусу либо уполномоченному на это должностному
лицу заявления о принятии наследства либо заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство;
 путем фактического принятия наследства (в случае, если наследник
уже владеет и управляет наследственным имуществом либо охраняет его и
несет расходы в связи с этим – ст. 1153 ГК).
При принятии наследства несколькими наследниками происходит раздел
наследства. Он осуществляется по соглашению наследников, а в случае
отсутствия такого соглашения – судом (ст. 1165 ГК). При невозможности
выделить имущество в натуре соответственно доле каждого наследника
производится взаиморасчет путем выплаты компенсации наследнику,
которому досталось имущество меньшей стоимости. При наличии зачатого,
но еще не родившегося наследника раздел наследства приостанавливается до
его рождения (ст. 1166 ГК).
При заявлении о выдаче свидетельства о праве на наследство заявитель
обязан предоставить нотариусу следующие документы: о наличии самого
наследства, о характере своих отношений с наследодателем; о наличии
своего родства или брака с наследодателем, о том, что он был на иждивении
умершего, о своем несовершеннолетии и др. Свидетельство о праве на
наследство выдается по месту открытия наследства либо одно на всех
наследников, либо каждому наследнику в отдельности (в соответствии с их
желанием). В случае выявления нового наследственного имущества после
выдачи свидетельства выдается дополнительное свидетельство (ст. 1162 ГК).
Свидетельство о праве наследования выдается нотариусом по истечении
шести месяцев со дня открытия наследства либо раньше, если нотариус
уверен в том, что кроме лиц, выразивших желание получить наследство,
других наследников нет (ст. 1163 ГК). Получение свидетельства – право, а не
обязанность наследника. Однако без него быть собственником имущества
практически невозможно, оно является правоустанавливающим документом.
Свидетельство должно иметь определенные реквизиты: содержать данные о
нотариусе, о наследнике, о наличии родства наследника с наследодателем, о
наследственном имуществе, о сумме уплаченной государственной пошлины.
Свидетельство, выданное нотариусом, может быть аннулировано только
судом.
Отказ нотариуса в выдаче свидетельства наследнику может быть
обжалован в суде. Суд рассматривает этот отказ в порядке особого
производства либо по правилам гл. 32 ГПК (в случае представления
наследником нотариусу всех документов, требуемых законом), либо по
правилам гл. 27 ГПК (в случае, если у наследника отсутствуют документы,
необходимые для получения свидетельства).
При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону и по
завещанию нотариусами или должностными лицами органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, уполномоченными на это в
соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или)
222
законодательными актами субъектов Российской Федерации, в соответствии
со ст. 333.24 Налогового кодекса РФ взимается следующий размер
государственной пошлины:
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным
братьям и сестрам наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого
имущества, но не более 100 000 рублей;
- другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого
имущества, но не более 1 000 000 рублей.
Следует иметь ввиду, что ст. 333.38 Налогового кодекса РФ
предусмотрены льготы по уплате пошлины. К примеру, освобождаются от
уплаты следующие лица:
 наследники вкладчиков банка;
 наследники страховых сумм по договорам страхования;
 наследники авторского вознаграждения;
 несовершеннолетние наследники;
 наследники, признанные недееспособными;
 финансовые и налоговые органы при получении ими свидетельства о
праве государства на наследство и др.
Помимо государственной пошлины наследник до 1 января 2006 года
также нес еще один вид расходов: он уплачивал налог на полученное им
имущество (делает это уже после получения свидетельства), но с указанной
даты он отменен.
Обязанность уплаты государственной пошлины носит фискальный
характер: она идет в доход государства. Однако без уплаты налога
невозможно совершать сделки с имуществом, полученным по наследству.
4
Наследование отдельных видов имущества имеет некоторые
особенности. Например:
 при наследовании ограниченно-оборотных вещей, полученных
наследодателем по специальному разрешению (например, оружие), не
требуется наличие специального разрешения у наследника в момент
принятия наследства, но такое разрешение должно быть получено позже
(ст. 1180 ГК). В случае отказа наследнику в выдаче такого разрешения право
собственности на вещь прекращается;
 наследник пая члена потребительского кооператива имеет право на
принятие в члены этого кооператива (ст. 1177 ГК);
 две категории наследников: индивидуальные предприниматели и
коммерческие организации имеют преимущественное право перед другими
наследниками на получение в наследство предприятия в том случае, если оно
входит в состав наследственного имущества (ст. 1178 ГК);
 наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства, не
являющийся членом этого хозяйства, имеет право на получение компенсации
223
своей доли в имуществе хозяйства не позднее одного года с момента
открытия наследства (ст. 1179 ГК);
 земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве
пожизненного наследуемого владения или праве собственности, наследуется
без получения наследником специального на то разрешения (ст. 1181 ГК);
 при невозможности раздела между несколькими наследниками
земельного участка из-за ограниченного его размера земельный участок
переходит наследнику, имеющему преимущественное право на его
получение (ст. 1182 ГК), а при отсутствии такового земельный участок
переходит к нескольким наследникам на условиях общей долевой
собственности (ст. 1182 ГК);
 денежные вклады, внесенные гражданином в кредитное учреждение
(банк), могут быть завещаны как путем оформления завещательного
распоряжения непосредственно в этом учреждении, так и в завещании,
оформленном в нотариальной конторе на все наследство. Такие вклады
наследуются на общих основаниях: на получение их требуется свидетельство
о праве на наследство и истечение шестимесячного срока со дня открытия
наследства, на них распространяется право несовершеннолетних и
нетрудоспособных иждивенцев наследодателя об обязательной доле
наследства, несмотря на то, что они не указаны в завещании в качестве
наследников (ст. 1128 ГК);
 право на получение заработной платы, пенсии, пособия по
специальному страхованию наследодателя, а также на получение платежей,
возмещающих ему вред, принадлежит членам его семьи, проживающим с
ним, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того,
проживали они совместно с ним или нет. Требования о выплате указанных
сумм должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех
месяцев со дня открытия наследства (ст. 1188 ГК);
 транспортные средства, полученные наследодателем от государства или
муниципального образования безвозмездно, входят в состав наследственной
массы, если обратное не установлено законом (ст. 1184 ГК);
 государственные награды наследодателя не входят в состав наследства,
если на них распространяются правила о государственных наградах. Они
передаются другим лицам в порядке, установленном законодательством о
государственных наградах. Почетные и поименные знаки входят в состав
наследства (ст. 1185 ГК);
 имущество, на которое не оказалось наследников, – «выморочное»,
переходит в собственность Российской Федерации;
 наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей
собственности на неделимую вещь, имеет преимущественное право на
получение ее в счет своей наследственной доли при разделе наследства (п. 1
ст. 1168 ГК);
 при наследовании имущества несколькими наследниками доля
пережившего супруга всегда будет больше доли остальных наследников,
224
поскольку пережившему супругу принадлежит половина имущества,
нажитого совместно с наследодателем. И, кроме того, ему выделяется его
доля другой половины. Эта доля будет равной с остальными наследниками
(ст. 1150 ГК). Выдел супружеской доли наследства происходит по
инициативе пережившего супруга. О возможности такого выдела ему должен
подсказать нотариус (эти правила содержатся в Семейном кодексе РФ);
 авторские права лиц, создавших произведения науки, литературы и
искусства, переходят к их наследникам лишь только на 70 лет;
 шестимесячный срок после открытия наследства не может быть
сокращен в случае выдачи свидетельства о праве собственности на
наследуемое имущество государству и др.
Наследование – безвозмездная сделка. Однако у наследников возникают
обязанности имущественного характера; так, они обязаны возместить:
 расходы лицу, ухаживавшему за наследодателем перед его смертью;
 долги наследодателя его кредиторам;
 расходы лицу, охранявшему наследство (управляющему, хранителю,
опекуну), и лицу, оплатившему содержание иждивенцев наследодателя;
 расходы на погребение наследодателя (ст. 1174 ГК).
Возмещение производится за счет средств, полученных по наследству. О
возмещении наследником долга наследодателя необходимо знать следующее:
 объем ответственности наследника ограничен: он отвечает лишь в
пределах стоимости имущества, полученного от наследодателя;
 в случае, если у одного наследодателя оказалось несколько
наследников, каждый из них отвечает по долгам наследодателя
пропорционально полученной доле наследства, но все наследники отвечают
солидарно (п. 1 ст. 1175 ГК);
 кредиторы наследодателя должны предъявить свое требование к
наследнику не позднее шести месяцев со дня открытия наследства, причем в
письменной форме. Пропуск этого срока аннулирует права кредиторов.
Правила о восстановлении, приостановке и перерыве срока исковой давности
при пропуске срока не применяются в данном случае (ст. 1175 ГК).
Что касается прав наследников, то они становятся полноценными
собственниками полученного имущества и поэтому могут реализовать по
отношению к нему по своему усмотрению три полномочия собственника:
владения, пользования и распоряжения.
Тема 15
ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
Основные вопросы темы:
1. Лицензионный договор.
2. Авторское право и смежные права
3. Патентное право
225
4.
Гражданско-правовая
юридических лиц, товаров и услуг
охрана
средств
индивидуализации
1
Лицензионный договор – это соглашение, в силу которого одна
сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет
или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право
использования такого результата или такого средства в предусмотренных
договором пределах (ст. 1235 ГК).
Лицензионный договор является реальным или консенсуальным
(определяется соглашением сторон), двусторонним, возмездным либо
безвозмездным (п. 5 ст. 1235 ГК).
Сторонами договора являются лицензиар и лицензиат.
Форма договора – письменная, несоблюдение которой влечет его
недействительность (п. 2 ст. 1235 ГК). Исключение – устная форма
лицензионного договора о предоставлении права использования
произведения в периодическом печатном издании.
Предоставление права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору
подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые
предусмотрены ст. 1232 ГК (п. 2 ст. 1286 ГК).
Существенные условия договора:
предмет договора – результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации, право использования которых предоставляется
по договору;
способы использования результата интеллектуальной деятельности
исследовали средства индивидуализации;
цена договора (для возмездного лицензионного договора), под которой
понимается размер вознаграждения лицензиару.
В качестве предмета договора выступает результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, право использования которых
носит обязательственный характер и предоставляется по договору, с
указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа,
удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое
средство (патент, свидетельство).
В соответствии с абз. 3 п. 5 ст. 1235 ГК выплата вознаграждения по
лицензионному договору может быть предусмотрена в форме
фиксированных разовых или периодических платежей, процентных
отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Не допускается безвозмездное предоставление права использования
результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в
отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира
и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной
лицензии, если ГК не установлено иное (п. 5.1 ст. 1235 ГК).
226
Срок договора –
устанавливается в пределах действия
исключительного права по свободному усмотрению сторон; если срок
действия не определен, договор считается заключенным на пять лет (п. 4 ст.
1235 ГК).
Виды лицензионных договоров:
а) в зависимости от объема передаваемых прав:
– простые – на его основе лицензиату предоставляются право
использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам (неисключительная лицензия);
– исключительные – на его основе лицензиату предоставляется право
использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий
другим лицам (исключительная лицензия).
б) в зависимости от объекта выделяют лицензионный договор о
предоставлении права использования: произведения (ст. 1286), объекта
смежных прав (ст. 1308), изобретения, полезной модели или промышленного
образца (ст. 1367), селекционного достижения (ст. 1428), топологии
интегральной микросхемы (ст. 1459), секрета производства (ст. 1469),
товарного знака (ст. 1489).
Разновидностью лицензионного договора является сублицензионный
договор, к которому применимы нормы закона о лицензионном договоре
(п. 5 ст. 1238 ГК).
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть
предоставлены права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и
тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным
договором для лицензиата.
Особенности сублицензионного договора (ст. 1238 ГК):
– является производным от основного лицензионного договора, что
обусловливает возможность предоставления сублицензиату (вторичному
пользователю) лишь таких прав и способов (возможностей) использования ,
которые прямо предусмотрены в основном лицензионном договоре для его
контрагента – лицензиата (основного пользователя);
– письменное согласие лицензиара на заключение лицензиатом
договоров сублицензий;
– недопустимость передачи прав в большем объеме, чем принадлежат
лицензиату;
– ограничение срока действия сублицензионного договора сроком
действия лицензионного договора.
Взаимные права и обязанности лицензиата и лицензиара
определяются по взаимному соглашению на основе договора, а также
общими положениями гражданского законодательства о сделках.
227
Порядок исполнения лицензионного договора определен в ст. 1237 ГК.
Ответственность за его нарушение наступает по общим правилам об
ответственности за нарушение гражданско-правовых обязательств (гл. 25
ГК).
2
Авторское право является одним из ведущих институтов, входящих в
подотрасль «право интеллектуальной собственности». Кроме него в эту
подотрасль входят следующие институты:

– смежного права;

– патентного права;

– права на средства индивидуализации участников гражданского
оборота и правового регулирования производимой ими продукции (работ,
услуг);

– права на селекционные достижения;

– права на топологии интегральных микросхем;

– права на секрет производства (ноу-хау);

– права по использованию результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии.
Объекты этих институтов являются результатами интеллектуальной
деятельности. Совокупность исключительных прав на объекты, являющиеся
результатами
интеллектуальной
деятельности,
принято
называть
интеллектуальной собственностью.
Объекты права интеллектуальной собственности являются плодами
человеческого разума, а не каких-то иных сил, например природы (нефть, газ
и т.п.). Их ценность в связи с этим носит прежде всего нематериальный
характер. Главное в таких объектах – содержание, а в подавляющем
большинстве случаев это информация, зафиксированная в той или иной
форме на каком-либо носителе (бумага, холст, магнитный диск и т.д. – в этом
смысле они материальны), предназначенная для целей экономического,
духовного или культурного развития общества.
Обладая нематериальной ценностью, объекты интеллектуальной
собственности, в отличие от материальных ресурсов, таких, как земля,
полезные ископаемые и т.п., в процессе их использования, по сути дела, не
расходуются, т.е. их количество не уменьшается от этого расходования. Это
позволяет сделать вывод, что если рассматривать объекты интеллектуальной
собственности как ресурсы для экономического, духовного или культурного
развития, то в силу специфичности данных ресурсов отношения присвоенияотчуждения применительно к ним должны сводиться не столько к тому,
чтобы не допускать попадания этих ресурсов в чужие руки в физическом
смысле, сколько к предотвращению несанкционированного свободного
использования данных ресурсов всеми.
Указанные особенности и определили особое правовое регулирование
деятельности субъектов по использованию объектов интеллектуальной
собственности.
Понятие авторского права следует рассматривать в двух аспектах: в
объективном и субъективном.
228
Авторское право в объективном смысле – это совокупность правовых
норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные
отношения по поводу создания и использования произведений трех видов:
науки, литературы и искусства. Под авторским правом в субъективном
смысле понимают имущественные и неимущественные права лиц, создавших
произведения литературы, науки и искусства.
Под смежными правами понимается совокупность норм,
регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и
использованием четырех объектов: фонограмм; исполнений; постановок;
передач организаций эфирного и кабельного телевидения.
Авторскому праву в объективном смысле присущи определенные
функции и принципы. В качестве функций авторского права выделяют:

– стимулирование деятельности по созданию произведений
науки, литературы и искусства;

– охрана прав и интересов авторов произведений науки,
литературы и искусства;

– создание условий для использования авторских произведений в
интересах общества.
К принципам авторского права относят следующие:

– свобода творчества;

– сочетание личных интересов автора с интересами общества;

– неотчуждаемость личных неимущественных прав;

– свобода авторского договора.

Нормы авторского и смежных прав содержатся в следующих
источниках:

международных договорах:

а) Бернская конвенция по охране литературных и
художественных произведений 1886 г. (с посл. измен. и дополн.) //
Бюллетень международных договоров. 2003. - № 9.

б) Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.
(с посл. измен. и дополн.) // Собр. постановлений Правительства СССР. –
1973. – № 24. – Ст. 139.

в) Конвенция (Женевская) об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. (с посл.
измен. и дополн.) // Бюллетень международных договоров. 1999. - № 8.

г) Международная (Римская) конвенция об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г.
(с посл. измен. и дополн.) // Бюллетень международных договоров. 2005. - №
7.

законах:

а) Гражданский кодекс РФ. Часть 4 (вступила в силу с 01.01.2008
г. До этого момента основными актами, регулировавшие данные
правоотношения были отмененные ныне Закон РФ 1993 г. «Об авторском
праве и смежных правах»; Закон РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой
охране программ для ЭВМ и баз данных»);

в) Закон РСФСР от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой
информации» (с посл. измен. и дополн.). Этот закон определяет понятие
выхода в свет продукции средств массовой информации (ст. 2728), порядок
распространения такой информации (ст. 25), условия использования
авторских произведений (ст. 42) и др.;

г) Закон РФ от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной
деятельности в РФ» (с посл. измен. и дополн.) (ст. 2, 12, 14, 20, 21);

д) отдельные статьи Уголовного кодекса РФ от 13.06.1996 г.
№ 63-ФЗ и Кодекса РФ об административных правонарушениях от
229
30.12.2001 г. № 195-ФЗ, устанавливающие уголовную и административную
ответственности за нарушение авторских и смежных прав.

подзаконных нормативных правовых актах:

а) постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 215 «О
минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды
использования произведений литературы и искусства» (с посл. измен. и
дополн.);

б) постановление Правительства РФ от 19 апреля 2008 г. № 285
«Об утверждении Правил выплаты автору вознаграждения при перепродаже
оригиналов произведений изобразительного искусства, авторских рукописей
(автографов) литературных и музыкальных произведений» (с посл. измен. и
дополн.);

в)
постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г.
№ 988 «Об утверждении Правил сбора, распределения и выплаты
вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за использование
фонограмм, опубликованных в коммерческих целях»;

г)
постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г.
№ 992 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации
организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и
смежными правами» (с посл. измен. и дополн.);

д)
постановление Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. №
982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности» (с
посл. измен. и дополн.);

е) постановление Правительства РФ от 27.02.2016 г. № 143 «Об
утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного
удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра
фильмов» (ред. от 21.12.2016)и др.;

Важное значение в вопросах применения указанных актов играют
официальные разъяснения, закрепленные в постановлениях Пленумов
Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда (Высший Арбитражный
Суд РФ упразднен Федеральным конституционным законом от
05.02.2014 г. № 2-ФКЗ):

а) Постановление Пленума Верховного Суда РФ 19 июня 2006 г.
№ 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел,
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных
правах» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. - № 8;

б) Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума
ВАС РФ от 26.03.2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с
введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. - № 6.
Субъектами авторского права являются лица, которым принадлежат
субъективные авторские права. Это авторы произведений и их
правопреемники.
Важнейшими субъектами авторского права являются авторы
произведений. Авторами признаются лица, творческим трудом которых
создано произведение науки, литературы или искусства (ст. 1257 ГК).
Творцом произведения может быть любое физическое лицо независимо от
возраста, гражданства и состояния дееспособности. Авторские права у
создателя произведения возникают сразу, как только достигнутый
творческий результат облекается в объективную форму, обеспечивающую
его восприятие другими людьми.
В соответствии с современным российским законодательством
авторами произведений признаются по общему правилу лишь физические
лица.
230
Исключением из этого правила выступают два случая, когда автором
произведения может считаться не гражданин, творческим трудом которого
создано произведение, а иное лицо:
– при предоставлении на территории России охраны произведению,
созданному за рубежом (п. 3 ст. 1256 ГК);
– в отношении некоторых категорий произведений, созданных до 3
августа 1993 г.
Авторское право на произведение, созданное творческим трудом двух
и более лиц, принадлежит им совместно, независимо от того, образует
произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из
которых имеет также и самостоятельное значение (ст. 1258 ГК).
Закон выделяет два вида коллективных произведений и соответственно
два вида соавторства – нераздельное и раздельное. При нераздельном
соавторстве произведение, созданное двумя и более соавторами,
представляет собой неразрывное целое, части которого не имеют
самостоятельного значения. При раздельном соавторстве коллективное
произведение является единым, однако оно состоит из частей, имеющих
самостоятельное значение, и при этом известно, кем из соавторов созданы
эти части.
Субъектами авторского права после смерти автора становятся
наследники. Наследование авторских прав может происходить как по
завещанию, так и по закону (ст. 1283 ГК).
В отличие от прав на произведения самих авторов, которые носят
пожизненный характер, авторские права наследников ограничены
установленным законом сроком, в частности, они действуют в течение 70 лет
после смерти автора, считая с 1 января года, следующего за годом смерти
(ст. 1281 ГК).
Помимо наследников авторские права могут переходить к иным
правопреемникам: издательствам, театрам, киностудиям и другим
организациям, занимающимся использованием произведений. Последние
приобретают авторские права на основании заключенных с авторами и
наследниками авторских договоров.
Согласно ст. 1259 ГК авторское право распространяется на
произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатами
творческой деятельности независимо от назначения и достоинств
произведения, а также способа его выражения. Кроме того, подчеркивается,
что законом охраняются как обнародованные произведения, так и
необнародованные, существующие в какой-либо объективной форме.
Произведение – это совокупность идей и образов, получивших в
результате творческой деятельности автора выражение в доступной для
восприятия форме, допускающей возможность воспроизведения.
Объектами авторского права признаются лишь такие произведения,
которые обладают предусмотренными законом признаками. Такими
231
признаками являются творческий характер произведения и объективная
форма его выражения.
Творчество
определяется
как
деятельность
человека,
порождающего
нечто
качественно
новое
и
отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и уникальностью.
Чтобы творческий результат приобрел общественную значимость и
характер объекта авторского права, он должен быть воплощен в какой-либо
объективной форме – письменной (рукопись или нотная запись), устной
(публичное произнесение речи, публичное исполнение музыки), звуко- и
видеозаписи (механической, магнитной, цифровой, оптической и т.п.),
изображения (рисунок, чертеж, фотокадр и др.).
Для возникновения, осуществления и охраны авторского права не
требуется регистрации произведения, иного специального оформления
произведения или соблюдения каких-либо других формальностей.
После присоединения СССР в 1973 г. к Всемирной конвенции об
авторском праве (1952 г.) на всех советских, а затем и российских печатных
изданиях (книгах, журналах, конвертах грампластинок и т.п.) стал
проставляться знак охраны авторского права, который состоит из трех
элементов: латинской буквы «С» в окружности: ©; имени обладателя
исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения.
Объектом авторского права является не только произведение в целом,
но и часть произведения, которая является результатом творческой
деятельности и может быть использована самостоятельно (п. 7 ст. 1259 ГК).
В результате создания произведения в области науки, литературы или
искусства его автор приобретает ряд субъективных авторских прав как
имущественного, так и личного неимущественного характера.
Основной перечень авторских прав изложен в ст. 1255 ГК, в
соответствии с которой к ним относятся исключительное право на
произведение (носит имущественный характер); право авторства, право
автора на имя, право на неприкосновенность произведения и право на
обнародование произведения (носят личный неимущественный характер).
В предусмотренных Гражданским кодексом случаях автору могут
принадлежать и другие права, в том числе: право на вознаграждение за
служебное произведение, право на отзыв, право следования, право доступа к
произведениям разительного искусства.
Основаниями возникновения субъективных авторских прав являются
два юридических факта: создание произведения и переход авторских прав в
результате правопреемства, например, по наследству или по договору.
Обладателями субъективного авторского права могут быть физические и
юридические лица, как российские, так и иностранные.
Исключительное право на произведение – это имущественное право,
суть которого состоит в праве автора или иного правообладателя
использовать произведение в любой форме и любым не противоречащим
закону способом (п. 1 ст. 1270 ГК).
232
Обладатель исключительного права может также по своему
усмотрению разрешать (или запрещать) другим лицам использование
произведения. В п. 2 ст. 1270 ГК содержится перечень способов
использования произведения, т.е. действий, на совершение которых
необходимо получать разрешение у правообладателя независимо от того,
совершаются они в целях извлечения прибыли или без такой цели.
Наиболее значимым из указанных в данном пункте имущественным
правомочием автора является право на воспроизведение произведения, под
которым понимается изготовление одного и более экземпляра произведения
или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или
видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и более экземпляра
двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра
трехмерного произведения. Не считается воспроизведением краткосрочная
запись произведения, которая носит временный или случайный характер и
составляет неотъемлемую и существенную часть технологического процесса,
имеющего единственной целью правомерное использование произведения
либо осуществляемую информационным посредником между третьими
лицами передачу произведения в информационно-телекоммуникационной
сети, при условии, что такая запись не имеет самостоятельного
экономического значения (подп. 1 п. 2 ст. 1270 ГК). Непосредственно
воспроизведением считается запись произведения на любом электронном
носителе, в том числе в память ЭВМ, за исключением случая, когда такая
запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную
часть технологического процесса, имеющего единственную цель –
правомерное использование записи или правомерное доведение
произведения до всеобщего сведения.
К числу имущественных правомочий авторов относятся также:
– право на распространение путем продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров; публичный показ произведения;
– импорт оригинала или экземпляров произведения в целях
распространения;
– прокат;
– публичное исполнение;
–
сообщение в эфир;
–
сообщение по кабелю;
–
ретрансляция, то есть прием и одновременное сообщение в эфир
(в том числе через спутник) или по кабелю полной и неизменной радио- или
телепередачи либо ее существенной части, сообщаемой в эфир или по
кабелю организацией эфирного или кабельного вещания;
– перевод или другая переработка произведения;
–
практическая
реализация
архитектурного,
дизайнерского,
градостроительного или садово-паркового проекта;
– доведение произведения до всеобщего сведения.
233
Одним из главных личных неимущественных прав, возникающих в
связи с созданием произведения, является право авторства. Оно
характеризуется как юридически обеспеченная возможность лица считаться
автором произведения и вытекающая отсюда возможность требовать
признания данного факта от других лиц.
С правом авторства тесно связано право автора на имя. В соответствии
с данным правом автор может использовать или разрешить использовать
произведение под своим подлинным именем, под условным именем
(псевдонимом) или без обозначения имени (анонимно).
Эти права неотчуждаемы и непередаваемы. Автор сохраняет их в
случае предоставления права использования произведения другому лицу (по
лицензионному договору для изданий) и при переходе исключительного
права на произведение к другому лицу (по договору об отчуждении
исключительного права). Отказ автора от этих прав ничтожен (ст. 1265 ГК).
Содержанием права на неприкосновенность произведения и защита
произведения от искажений (ст. 1266 ГК) состоит в том, что без согласия
автора не допускается внесение в его произведение изменений, сокращений и
пополнений,
снабжение
произведения
при
его
использовании
иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими
бы то ни было пояснениями.
В случаях, предусмотренных п. 5 ст. 1233 и п. 2 ст. 1286.1 ГК, автор
может дать согласие на внесение в будущем изменений, сокращений и
дополнений в свое произведение, на снабжение его при использовании
иллюстрациями и пояснениями, если это вызвано необходимостью
(исправление ошибок, уточнение или дополнение фактических сведений и
т.п.), при условии, что этим не искажается замысел автора и не нарушается
целостность восприятия произведения.
Следующим личным неимущественным правом автора является право
на обнародование произведения (ст. 1268 ГК). Сущность данного права
можно определить как юридически обеспеченную автору возможность
публичной огласки созданного им произведения.
Автор, передавший другому лицу по договору ранее не
обнародованное произведение для использования, считается согласившимся
на обнародование этого произведения. Кроме того, в отношении
произведений, не обнародованных при жизни автора, прямо предусмотрена
возможность их обнародования после смерти автора лицом, обладающим
исключительным правом на произведение, если такое обнародование не
противоречит воле автора, определенно выраженной им в письменной
форме: в завещании, письмах, дневниках и т.п. (п. 3 ст. 1268 ГК).
С правом на обнародование неразрывно связано право на отзыв
произведения (ст. 1269 ГК). Автор имеет право до фактического
обнародования произведения отказаться от ранее принятого решения о его
обнародовании (право на отзыв) при условии возмещения лицу, которому
отчуждено исключительное право на произведение или предоставлено право
234
использования произведения, причиненных таким решением убытков.
Правила ст. 1269 ГК не применяются к программам для ЭВМ, к
служебным произведениям и к произведениям, вошедшим в сложный объект
(ст. 1240).
Наряду с охраной прав авторов произведений науки, литературы и
искусства
российское
авторское
право
признает
и
охраняет
интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности
(исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и
телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на
содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и
искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное
достояние (ст. 1303 ГК).
Указанные права ввиду их близости и тесной связи с правами авторов
именуются смежными правами. Смежные права стали охраняться в нашей
стране лишь с 4 августа 1992 г., когда на территории РФ были введены в
действие Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик
1991 г.
К правам, смежным с авторскими, относится исключительное право, а
в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, относятся также
личные неимущественные права (п. 2 ст. 1303 ГК).
Согласно п. 3 ст. 1303 ГК смежные права осуществляются с
соблюдением авторских прав на произведения науки, литературы и
искусства, использованные при создании объектов смежных прав. Смежные
права признаются и действуют независимо от наличия и действия авторских
прав на такие произведения.
Субъектами прав, смежных с авторскими, являются: исполнители
(музыканты, певцы, пародисты, актеры, танцоры и др.); производители
фонограмм (изготовители фонограмм); организации эфирного или
кабельного вешания, изготовители базы данных и публикаторы. Таким
образом, субъектами смежных прав могут быть не только физические, но и
юридические лица. Кроме того, у исполнителей, изготовителя базы данных и
публикаторов могут быть как имущественные права, так и личные
неимущественные права, а у производителей фонограмм и у организаций
эфирного или кабельного вещания могут быть только имущественные права.
Гражданский кодекс устанавливает правила признания прав за лицами,
претендующими ими обладать. Так, права исполнителя признаются за
последним в случаях, если он является гражданином Российской Федерации;
исполнение, постановка впервые имели место на территории Российской
Федерации; исполнение, постановка записаны на охраняемую в Российской
Федерации фонограмму; исполнение, постановка не записаны на
фонограмму, но включены в охраняемую на территории Российской
Федерации передачу в эфир или по кабелю.
Права производителя фонограммы признаются за ним в случаях, если
производитель фонограммы является гражданином Российской Федерации
235
или юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на
территории Российской Федерации; фонограмма впервые опубликована на
территории Российской Федерации.
Права организации эфирного или кабельного вещания признаются за
ней в случае, если организация имеет официальное местонахождение на
территории Российской Федерации и осуществляет передачи с помощью
передатчиков, расположенных на территории Российской Федерации.
Права, смежные с авторскими, отличаются друг от друга не только по
субъектам и содержанию, а также по срокам охраны.
Исполнительские права обычно возникают с момента исполнения
(постановки), но в некоторых случаях – с момента записи или опубликования
(передачи) этой записи. Однако эти права могут быть и независимы от
осуществления записи. По истечении срока действия исключительного права
(на исполнение, на фонограмму, на сообщение радио- или телепередачи) это
право ходит в общественное достояние.
В соответствии с п. 1 ст. 1318 ГК исключительное право па исполнение
действует в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1
января года, следующего за годом, в котором артистом-исполнителем или
дирижером осуществлены исполнение, либо запись исполнения, либо
сообщение исполнения в эфир или по кабелю, либо доведение исполнения до
всеобщего сведения. Исключительное право режиссера-постановщика
спектакля на постановку действует в течение всей жизни режиссерапостановщика, но не менее 50 лет, считая с 1 января года, следующего за
годом, в котором осуществлено первое публичное исполнение постановки
режиссера-постановщика спектакля.
Фонограммные права действуют в отношении звукозаписей и являются
результатом деятельности производителей (изготовителей) фонограмм. Эти
права возникают, как правило, с момента звукозаписи, но иногда с момента
опубликования этой звукозаписи.
В соответствии со ст. 1327 ГК исключительное право на фонограмму
действует в течение 50 лет, считая с 1 января года, следующего за годом, в
котором была осуществлена запись. В случае обнародования фонограммы
исключительное право действует в течение 50 лет, считая с 1 января года,
следующего за годом, в котором она была обнародована, при условии, что
фонограмма была обнародована в течение 50 лет после осуществления
записи. К наследникам и другим правопреемникам изготовителя
фонограммы исключительное право на фонограмму переходит в пределах
оставшейся части сроков.
Изготовитель фонограммы и исполнитель, а также иной обладатель
исключительного права на фонограмму иди исполнение вправе для
оповещения о принадлежащем ему исключительном праве использовать знак
охраны смежных прав, который помещается на каждом оригинале или
экземпляре фонограммы и (или) на каждом содержащем ее футляре и состоит
из трех элементов: латинской буквы «Р» в окружности, имени или
236
наименования обладателя исключительного права, года первого
опубликования фонограммы (ст. 1305 ГК).
Под защитой авторских прав и смежных прав понимается
совокупность мер, направленных на восстановление и признание этих прав
при их нарушении или оспаривании.
Субъектами права на защиту являются, прежде всего, сами авторы
произведений науки, литературы и искусства, обладатели смежных прав, а
также их наследники и иные правопреемники.
Нарушителем авторских и смежных прав является любое
физическое или юридическое лицо, которое не выполняет требований,
установленных действующим авторским законодательством.
Защита авторских и смежных прав может осуществляться как в
юрисдикционной, так и в неюрисдикционной формах. В рамках
юрисдикционной формы, в свою очередь, выделяется общий и специальный
порядок защиты. По общему правилу защита авторских и смежных прав, а
также охраняемых законом интересов их обладателей осуществляется в
судебном порядке. В качестве средства защиты выступает судебный иск, т.е.
обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны,
и обращенное к ответчику материально-правовое требование о выполнении
лежащей на нем обязанности или о признании наличия или отсутствия
правоотношений – с другой.
Специальным порядком защиты авторских и смежных прав является
административный порядок их защиты (ст. 11 ГК).
Неюрисдикционная форма защиты охватывает собой действия граждан
и организаций по защите авторских и смежных прав, которые совершаются
ими самостоятельно, без обращения за помощью к государственным или
иным компетентным органам.
Под способами защиты авторских и смежных прав понимаются
закрепленные законом материально-правовые меры принудительного
характера, посредством которых производятся восстановление (признание)
нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.
Существуют следующие способы защиты (ст. 1252 ГК):

– признание авторского и смежного права;

– пресечение действий, нарушающих право или создающих
угрозу его нарушения;

– возмещение убытков, взыскание с нарушителя незаконно
полученного дохода или выплата им компенсации в твердой сумме;

и другие.
3
Правовое положение результатов творческой и интеллектуальной
деятельности, относящейся к производству, устанавливается нормами
патентного права. Потребность в патентном праве обусловлена
невозможностью прямой охраны результатов технического или
художественно-конструкторского творчества средствами авторского права. В
отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели и
промышленные образцы как решения определенных практических задач в
237
принципе повторимы и могут быть созданы независимо друг от друга
разными лицами. Поэтому охрана данных результатов предполагает
формализацию в ГК их признаков, соблюдение специального порядка
определения приоритета, проверку новизны и установление особого режима
их использования. Такую охрану обеспечивает только патентное право.
Понятие «патентное право», так же как и понятие «авторское право»,
употребляется в двух смыслах: объективном и субъективном. Патентное
право в объективном смысле – это совокупность норм, регулирующих
имущественные, а также связанные с ним личные неимущественные
отношения, возникающие в связи с созданием и использованием трех
объектов: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Это
правовой институт, входящий наряду с авторским и смежным правом в
подотрасль гражданского права, называемую «правом интеллектуальной
собственности». До принятия в 1992 г. в Российской Федерации Патентного
закона этот институт назывался «изобретательским правом».
Принципы патентного права:
- признание за патентообладателем исключительного права на
использование запатентованного объекта;
- соблюдение баланса интересов патентообладателя и общества;
предоставление охраны
лишь разработкам, признанным
патентоспособными
изобретениями,
полезными
моделями
и
промышленными образцами.
Источники патентного права:
а) Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20
марта 1883 г.) // Вестник ВАС РФ. 1996. -№ 2.
б) Евразийская патентная конвенция от 01. 06. 1995 г. // Собрание
законодательства РФ. – 1995. – Ст. 2170. – Ст. 23.
в) Гражданский кодекс РФ. Часть 4 (вступила в силу с 01.01.2008 г. До
этого момента основным актом, регулировавший данные правоотношения
был отмененный Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г.).
г) Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных
поверенных» (ред. от 02.07.2013) // СЗ РФ. 2009. - № 1. - Ст. 24.
д) постановление Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 218 «О
Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (вместе с
«Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности»)
(ред. от 30.08.2017) и другие.
Важную роль в толковании указанных выше актов играет
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от
26.03.2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса РФ» // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2009. - № 6.
Под патентным правом в субъективном смысле понимают права и
обязанности лиц, создавших изобретения, полезные модели и промышленные
образцы.
Объектами патентных прав согласно ст. 1349 ГК являются результаты
интеллектуальной деятельности: в научно-технической сфере, отвечающие
238
установленным Гражданским кодексом требованиям к изобретениям и
полезным моделям; в сфере дизайна, отвечающие установленным ГК
требованиям к промышленным образцам.
Таким образом, законодатель закрепил традиционные виды объектов
патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы,
классифицировав их на результаты интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере и в сфере дизайна.
В ст. 1350 ГК дается определение изобретения, под которым
понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту
(в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре
клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления
действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в
том числе к применению продукта или способа по определенному
назначению.
Условия патентоспособности изобретения:
новизна – если оно не известно из уровня техники, который включает
любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета
изобретения;
изобретательский уровень – если оно для специалиста явным образом
не следует из уровня техники;
промышленная применимость – если оно может быть использовано в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях
экономики или в социальной сфере.
В соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК исключается возможность отнесения
к изобретениям следующих объектов: открытия; научные теории и
математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида
изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении
информации.
В ст. 1351 ГК дается определение полезной модели, под которой
понимается техническое решение, относящееся к устройству.
Условия патентоспособности полезной модели:
новизна – если совокупность ее существенных признаков не известна
из уровня техники, который включает опубликованные в мире любые
сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель,
и сведения об их применении в мире, если такие сведения стали
общедоступными до даты приоритета полезной модели; а также все
поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу
патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, с
документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2
ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 ГК, и запатентованные в Российской Федерации
изобретения и полезные модели, при условии их более раннего приоритета;
239
промышленная применимость, т.е. возможность ее использование в
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях
экономики или в социальной сфере.
Промышленным образцом в соответствии со ст. 1352 ГК понимается
решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного
производства.
Условия его патентоспособности промышленного образца:
новизна – промышленный образец является новым, если совокупность
его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях
внешнего вида изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в
мире до даты приоритета промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК);
оригинальность – если его существенные признаки обусловлены
творческим характером особенностей изделия, в частности если из сведений,
ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного
образца, неизвестно решение внешнего вида изделия сходного назначения,
производящее на информированного потребителя такое же общее
впечатление, какое производит промышленный образец, нашедший
отражение на изображениях внешнего вида изделия.
Изобретение, полезная модель, промышленный образец, использование
которых в продукте или способе невозможно без использования охраняемых
патентом и имеющих более ранний приоритет другого изобретения, другой
полезной модели или другого промышленного образца, соответственно
являются зависимым изобретением, зависимой полезной моделью,
зависимым промышленным образцом (абз. 1 п. 1 ст. 1358.1 ГК).
Субъектами патентного права являются авторы изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов, патентообладатели, а также
другие лица (не авторы), приобретающие по закону или договору некоторые
патентные права.
В качестве автора признается гражданин, внесший личный творческий
вклад в создание охраняемого результата интеллектуальной деятельности (ст.
1347 ГК).
Автору принадлежит право авторства на созданный им результат,
которое реализуется при подаче заявки. В том случае, если в заявке указано
лицо, не являющееся автором, то фактический автор может обратиться в суд
с заявлением о признании авторства за ним и реализации иных прав,
вытекающих из права авторства.
В качестве автора изобретения, полезной модели, промышленного
образца может быть не только гражданин, творческим трудом которого
создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности; но и
лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента, если не
доказано иное (ст. 1347 ГК).
К субъектам патентного права относятся соавторы изобретения,
полезной модели или промышленного образца (ст. 1348 ГК) – граждане,
240
создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец
совместным творческим трудом.
Критерием признания граждан, участвующих в создании охраняемого
результата, соавторами является совместный творческий труд, при этом
важен творческий характер вклада соавтора (соавторов), приведший в
совокупности с творческими вкладами других соавторов к техническому или
художественно-конструкторскому решению задачи, а степень творческого
участия в создании охраняемого результата юридического значения не имеет.
Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности
граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого
результата, в том числе оказавшие его автору только техническое,
консультационное, организационное или материальное содействие или
помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат
или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за
выполнением соответствующих работ (ст. 1228 ГК).
Патентообладатели – лица, владеющие патентом на объект
промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными
правами на его использование. Патентообладателями могут быть:
– автор (соавторы) изобретенного образца;
– физические и (или) юридические лица (при условии их согласия),
которые указаны автором (соавторами) или его (их) правопреемником в
заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Патентное ведомство
до момента регистрации изобретения, полезной модели, промышленного
образца;
– работодатель (ст. 1370) или заказчик (ст. 1371–1373) в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом.
Патентный поверенный – это гражданин, который по поручению
физических и юридических лиц взаимодействует с Роспатентом по вопросам
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, зашиты интеллектуальных прав, приобретения
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, распоряжения такими правами.
Патентный поверенный осуществляет ведение дел с федеральным
органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по
поручению заявителей, правообладателей и иных заинтересованных граждан
и юридических лиц, постоянно проживающих (для граждан) или имеющих
место нахождения (для юридических лиц) в Российской Федерации и за ее
пределами, если международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное (ст. 1
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных
поверенных»).
Важнейшим участником патентных отношений является Федеральная
служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), которая
является федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной
241
собственности, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем, в том
числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков
обслуживания, наименований мест происхождения товаров, а также функции
по контролю в сфере правовой охраны и использования результатов научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального
бюджета. Ее правовой статус определяется положением о Федеральной
службе
по
интеллектуальной
собственности,
утвержденным
постановлением Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 299 (СЗ РФ. 2014. № 14. - Ст. 1627).
Особенностью возникновения патентных прав является их
государственная регистрация, при отсутствии которой исключительного
права на изобретение, полезную модель, промышленный образец не
возникает. Последствием государственной регистрации является – внесение
сведений в Государственный реестр, выдача патента, возможность
распоряжения исключительным правом, которое возникает с момента подачи
заявки. Требования к заявке, порядок ее изменения и отзыва установлены в
ст. 1374 - 1380 ГК.
Патентное право охраняет технические и дизайнерские решения только
после официального признания их изобретением, полезной моделью или
промышленным
образцом,
что
предполагает
выполнение
ряда
формальностей.
Указанные формальности обычно сводятся к:
– составлению особой заявки на выдачу патента;
– рассмотрению данной заявки Роспатентом;
– выдаче патента.
Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или
промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной
власти по интеллектуальной собственности лицом, обладающим правом на
получение патента (заявителем) (ст. 1374 ГК), – автором, работодателем, их
правопреемниками или патентным поверенным.
В ст. 1375–1376 ГК определено, что заявка на выдачу патента на
изобретение и полезную модель должна содержать: заявление о выдаче
патента; описание изобретения или полезной модели; формулу изобретения
или полезной модели; чертежи, реферат.
После приема заявления производится экспертиза изобретение и
промышленный образец. Она состоит из двух стадий: формальной
экспертизы и экспертизы по существу. Сам процесс экспертизы заявки на
промышленный образец имеет много общего с процессом экспертизы заявки
на изобретение. Главное отличие состоит в том, что заявка на
промышленный образец, прошедшая формальную экспертизу с
положительным результатом, не подлежит публикации, поскольку этап
242
экспертизы по существу начинается непосредственно по завершении первого
этапа квалификации, а не по специальному ходатайству заявителя или
третьих лиц.
Экспертиза заявки на полезную модель состоит только из формальной
экспертизы, в ходе которой проверяется наличие документов и их
соответствие установленным требованиям, а также рассматривается вопрос о
том, относится ли заявленное решение к устройствам, охраняемым в качестве
полезных моделей.
Заключительная стадия оформления патентных прав состоит в выдаче
патента. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче
патента, включающие имя или наименование патентообладателя, название и
формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных
признаков промышленного образца и его изображение (ст. 1394 ГК).
Одновременно с публикацией сведений о выдаче патента Патентное
ведомство вносит изобретения, полезные модели или промышленные
образцы в соответствующий Государственный реестр, а заявителю выдается
сам патент.
Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов.
Основным личным правом автора объекта промышленной
собственности является право авторства, т.е. право признаваться автором
изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и
непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему
исключительного права на изобретение, полезную модель или
промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его
использования. Отказ от этого права ничтожен (ст. 1356 ГК).
Другое личное право автора – право на получение патента на
изобретение, полезную модель или промышленный образец (ст. 1357 ГКРФ).
Оно первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или
промышленного образца. В последующем оно может перейти к другому лицу
(правопреемнику) или быть ему передано в порядке универсального
правопреемства, или по договору.
Исключительное право использования изобретения, полезной модели
или промышленного образца всегда принадлежит патентообладателю и
состоит в том, что только он вправе использовать изобретение, полезную
модель или промышленный образец по своему усмотрению (ст. 1358 ГК).
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную
модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента
исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности и при условии соблюдения требований, установленных
Гражданским кодексом, составляет:
20 лет – для изобретений;
243
10 лет – для полезных моделей;
15 лет – для промышленных образцов.
Основным
имущественным
правом
не
являющегося
патентообладателем автора изобретения (полезной модели, промышленного
образца) является право на вознаграждение от патентообладателя или иных
лиц, использующих разработку. Такое право возникает у авторов, создавших
разработку в связи с выполнением служебных обязанностей, когда право на
получение патента принадлежит работодателю (п. 4 ст. 1370 ГК); авторов
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, которые
созданы при выполнении работ по государственному контракту (п. 7 ст. 1373
ГК).
Право преждепользования предусматривает сохранение права на
дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без
расширения объема такого использования за лицом, которое до даты
приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст.
1381, 1382 ГК) добросовестно использовало на территории России созданное
независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к
этому приготовления (п. 1 ст. 1361 ГК).
Под защитой прав и законных интересов изобретателей и
патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их
признанию и восстановлению, пресечению правонарушений, применению к
нарушителям мер ответственности, а также механизм практической
реализации этих мер.
В качестве субъектов права на защиту выступают авторы разработок,
патентообладатели, владельцы лицензий и их правопреемники.
В рассматриваемой сфере защита прав производится в основном в
юрисдикционной форме, т.е. путем обращения к специальным юридическим
органам. Она, в свою очередь, охватывает судебный и административный
порядок реализации предусмотренных законом мер защиты.
К спорам, связанным с защитой патентных прав, которые
рассматриваются в суде, относятся споры:
– об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного
образца;
– об установлении патентообладателя;
– о нарушении исключительного права на изобретение, полезную
модель или промышленный образец;
– о заключении, об исполнении, об изменении по прекращении
договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и
лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели,
промышленного образца;
– о праве преждепользования и другие.
Гражданско-правовая защита рассматриваемого права осуществляется
путем иска о признании права авторства либо, напротив, иска об исключении
конкретных лиц из числа соавторов.
244
В административном порядке официальными инстанциями,
правомочными самостоятельно разрешать споры, связанные с защитой
патентных прав, по смыслу п. 2 ст. 1406 ГК являются:
– федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности;
– образуемая при федеральном органе исполнительной власти по
интеллектуальной собственности Палата по патентным спорам;
– Министерство обороны РФ;
– Министерство внутренних дел РФ;
– Министерство здравоохранения РФ и др.
Защита прав в административном порядке осуществляется только в
случаях, прямо указанных в законе:
– об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента
изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной (ст. 1387
ГК);
– о признании заявки на полезную модель отозванной, об отказе в
выдаче патента на полезную модель, о выдаче патента на полезную модель
(ст. 1390 ГК);
– об отказе в выдаче патента на промышленный образец, выдаче
патента на промышленный образец или о признании тки на промышленный
образец отозванной (ст. 1391 ГК);
– о выдаче патента на изобретение, полезную модель, пропиленный
образец недействительным (ст. 1398 ГК);
– о выдаче патента на секретное изобретение (ст. 1404 РФ).
Действие патентов на объекты промышленной собственности, как
правило, ограничивается территорией тех государств, патентные ведомства
которых их выдали. Чтобы разработка пользовалась правовой охраной в
других странах, она должна быть там запатентована.
Действующее патентное законодательство исходит из того, что вопрос
о зарубежном патентовании и продаже лицензий за границу относится к
исключительной компетенции самих патентообладателей. Запрет на
зарубежное патентование может быть обусловлен лишь соображениями
сохранения секретности в отношении разработок, относящихся к сфере
обороны и государственной безопасности.
Патентование изобретений в странах ближнего зарубежья,
обеспечиваемое Евразийской патентной конвенцией, осуществляется путем
подачи заявки в Евразийское патентное ведомство, расположенное в Москве.
В соответствии со ст. 1406.1 ГК в случае нарушения исключительного
права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор
или иной правообладатель наряду с использованием других применимых
способов защиты и мер ответственности, установленных ГК (статьи 1250,
1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо
возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей,
245
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из
цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за
правомерное использование соответствующих изобретения, полезной
модели, промышленного образца тем способом, который использовал
нарушитель.
4
1. Правовые нормы института индивидуализации юридических лиц
и производимой ими продукции (работ, услуг) регулируют
исключительные права обладателей промышленной собственности. Они
образуют четвертый институт (помимо авторского права, смежных прав,
патентного права), входящий в подотрасль гражданского права, называемый
«правом интеллектуальной собственности». В этом институте выделяются
следующие средства индивидуализации:

фирменное наименование предприятия;

товарный знак и знак обслуживания;

наименование мест происхождения товаров.
Основной функцией этого института является индивидуализация
производителей и производимых ими товаров, работ и услуг.
Источники правового регулирования
1.
Конвенция по охране промышленной собственности, Париж, 20
марта 1883 г. (с посл. измен. и доп.);
2.
Соглашение о международной регистрации знаков, Мадрид,14
апреля 1891 г. (с посл. измен. и доп.);
3.
Гражданский кодекс РФ. Часть 4;
4.
Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482 «Об
утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов,
являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по
государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания,
коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на
государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания,
коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка
преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного
знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака
обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме
свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства
на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак
обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак» (ред. от
12.03.2018);
5.
приказ Минэкономразвития России от 27.08.2015 г. № 601 «Об
утверждении Перечня сведений, указываемых в свидетельстве на
общеизвестный товарный знак, формы свидетельства на общеизвестный
товарный знак»;
6.
постановление Правительства РФ от 21.03.2012 г. № 218 «О
246
Федеральной службе по интеллектуальной собственности» (вместе с
«Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности»)
(ред. от 30.08.2017).
Важную роль в толковании указанных выше актов играет
Постановление Пленума Верховного суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 26
марта 2009 г. № 29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», а также
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 июля 1997 г. № 19
«Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный
знак».
Данная тема посвящена в большей степени охране средств
индивидуальной защиты товаров. В то же время, необходимо несколько слов
сказать о фирменном наименовании предприятия, поскольку этот вопрос
связан с вторым и третьим вопросами.
Фирменное наименование – наименование, под которым
предприниматель выступает в гражданском обороте и которое
индивидуализирует его среди иных участников гражданского оборота. С ним
связана деловая репутация предприятия. Это личное неимущественное благо.
Поскольку фирменное наименование содержит указания на принадлежность
предприятия и его организационно-правовую форму, оно выполняет
информационную функцию.
Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией,
выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием,
которое определяется в его учредительных документах и включается в
Единый государственный реестр юридических лиц при государственной
регистрации юридического лица (п. 1 ст. 1473 ГК).
Признаки фирменного наименования:
– определяется в его учредительных документах;
– включается в единый государственный реестр юридических лиц при
государственной регистрации юридического лица;
– может быть полным и сокращенным;
– должно быть на русском языке;
– может быть на языках народов Российской Федерации и (или)
иностранных языках.
Структура наименования. Фирменное наименование состоит из
указания на организационно-правовую форму коммерческой организации и
собственно наименования.
Право на фирму носит исключительный характер, т.е. фирмовладелец
обладает монополией на реализацию тех возможностей, которые заложены в
данном субъективном праве; относится к числу абсолютных прав, т.е. таких
прав, которые действуют в отношении всех третьих лиц, обязанных
воздерживаться от нарушения правомочий, предоставленных их владельцам;
характеризуется как личное неимущественное право; носит бессрочный
характер; выступает и в качестве обязанности фирмовладельца; юридическое
247
лицо может обладать лишь одной фирмой; охраняется на всей территории
России; является правом неотчуждаемым; прекращается одновременно с
ликвидацией самого фирмообладателя (п. 2 ст. 1475 ГК).
2. Предприятие, чьи товары уже завоевали рынок, стремится защитить
их от подделки и от использования их посторонними лицами. С этой целью
оно вводит средства индивидуализации товаров, а государство с помощью
правовых норм охраняет права правообладателей средств индивидуализации
товаров, работ и услуг.
ГК РФ в качестве средств индивидуализации продукции, выполняемых
работ или услуг называет товарный знак, знак обслуживания и
наименование мест происхождения товара (глава 76 ГК).
Товарный знак – обозначение, служащее для индивидуализации
товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст.
1477 ГК).
Знаки обслуживания – обозначения, служащие для индивидуализации
выполняемых
юридическими
лицами
либо
индивидуальными
предпринимателями работ или оказываемых ими услуг (п. 2 ст. 1477 ГК).
Различие между товарным знаком и знаком обслуживания следует
проводить только по объекту маркировки, так как правовой режим
данных категорий тождественен (п. 2 ст. 1477 ГК).
Товарные знаки могут представлять собой словесные, изобразительные,
объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может
быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
В качестве изобразительных товарных знаков используются рисунки и
символы. Например, фирма по производству готовой одежды «Лакост» в
качестве товарного знака использует изображение крокодила, фирма
«Даймлер-Крайслер-Мерседес» применяет товарный знак в виде трехлучевой
звезды.
Владелец товарного знака может проставлять рядом с товарным знаком
предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое
обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Российской
Федерации. Как правило, в качестве такой маркировки применяется взятая в
кружок буква «R» латинского алфавита.
Срок действия исключительного права на товарный знак равен 10
годам со дня подачи заявки на государственную регистрацию. Он может
быть продлен на 10 лет неограниченное число раз по заявлению
правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого
права; или в течение 6 месяцев по истечении срока действия
исключительного права по его ходатайству при условии уплаты пошлины.
Субъектами права на товарный знак являются юридические лица, а
также
физические
лица,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность.
Владелец товарного знака имеет право пользоваться и распоряжаться
знаком, а также запрещать его использование другими лицами. Нарушением
248
права владельца товарного знака признается несанкционированное
изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное
введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака
или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до
степени смешения, в отношении однородных товаров.
Если данные нарушения имеют место, то владелец товарного знака
имеет право требовать прекращения незаконного использования товарного
знака и возмещения убытков, исходя из Гражданского кодекса РФ.
Одновременно с этим к лицу, незаконно использующему товарный
знак или обозначение, сходное с ним до степени смешения в отношении
однородных товаров, могут быть применены уголовные санкции,
предусмотренные ст. 180 Уголовного кодекса РФ.
Основанием для предоставления правовой охраны товарного знака в
РФ является его государственная регистрация. В РФ регистрация товарного
знака действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в
Патентное ведомство.
Регистрация вновь созданного знака осуществляется в следующем
порядке:
1) заявитель подает заявку на государственную регистрацию
товарного знака. Приоритет товарного знака устанавливается:
– по дате подачи заявки (ст. 1494 ГК);
– по выделенной заявке (п. ст. 1502 ГК) - по дате подачи
первоначальной заявки;
– по дате подачи первой заявки на товарный знак в государстве –
участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности
(конвенционный приоритет) (ст. 1495 ГК);
– по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный
приоритет);
– по дате международной регистрации товарного знака. Если заявки на
тождественные товарные знаки, поданные равными лицами, имеют одну и ту
же дату приоритета, регистрация производится только по одной заявке лицу,
определенному соглашением всех заявителей (при его недостижении в
течение 6 месяцев – все заявки считаются отозванными);
2) проводится экспертиза заявки. При положительном результате
формальной экспертизы (ст. 1498 ГК) (автоматически экспертиза заявленного
обозначения (включает проверку: соответствия заявленного обозначения
понятию товарного знака; возможности признания обозначения товарным
знаком; отсутствия ограничении для регистрации обозначения в качестве
товарного знака);
3) принимается решение о государственной регистрации товарного
знака в случае положительного результата экспертиз;
4) товарный знак регистрируется в Государственном реестре
товарных знаков; выдается свидетельство на товарный знак (при условии
249
уплаты заявителем пошлины) федеральным органом исполнительной власти
по интеллектуальной собственности (ст. 1505 ГК);
5) публикуются сведения о государственной регистрации товарного
знака незамедлительно после регистрации товарного знака (ст. 1506 ГК).
Действие товарного знака прекращается: по истечении срока
регистрации; в случае отказа владельца от знака; признания регистрации
недействительной.
Наименованием места происхождения товара является обозначение,
представляющее собой либо содержащее современное или историческое,
официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование
страны, городского или сельского поселения, местности или другого
географического объекта, а также обозначение производное от такого
наименования и ставшее известным в результате его использования в
отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для данного географического объекта
природными условиями и (или) людскими факторами (ст. 1516 ГК).
Например, «Гжель», «Тульский пряник», «Хохлома» и т.п.
В то же время не признается наименованием обозначение, хотя и
содержащее название географического объекта, но получившее всеобщее
употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с
местом его изготовления. В данном случае речь идет об обозначениях,
ставших видовыми в результате их многократного, неконтролируемого
использования изготовителями, находящимися в разных географических
объектах.
Знак охраны – словесное обозначение «зарегистрированное
наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное
НМПТ» (ст. 1520 ГК).
Условия охраны:
– характерность для географического объекта природных
(климатических, сырьевых и т.п.) условий и (или) наличие особых навыков,
умений и т.п. производителей, обусловливающих особые свойства
производимого товара;
– возможность производить товар, обладающий особыми свойствами.
Основанием правовой охраны наименования места происхождения
товара, как и товарного знака, является его регистрация. Порядок
государственной регистрации наименования места происхождения товара
аналогичен порядку государственной регистрации права на товарный знак.
Особенности государственной регистрации:
1) наименование места происхождения товара может быть
зарегистрировано одним или несколькими гражданами либо юридическими
лицами (ст. 1518 ГК);
2) виды заявок (ст. 1522 ГК):
250
– заявка на государственную регистрацию наименования места
происхождения товара и на предоставление исключительного права на такое
наименование;
– заявка на предоставление исключительного права на ранее
зарегистрированное наименование места происхождения товара;
3) необходимо приложение к заявке заключений уполномоченного
Правительством РФ органа о том, что заявитель производит товар,
обладающий особыми свойствами в границах географического объекта, на
государственную регистрацию наименования которого подана заявка или
заявитель производит товар, обладающий особыми свойствами, указанными
в Госреестре наименований мест происхождения товаров России;
4) экспертиза заявки включает формальную экспертизу (ст. 1524 ГК) и
экспертизу обозначения (ст. 1525 ГК), заявленного в качестве наименования
места происхождения товара;
5) приоритеты заявок отсутствуют;
6) случае положительного результата экспертиз – принятие решения о
государственной регистрации и выдача свидетельства об исключительном
праве на наименование места происхождения товара (при условии уплаты
заявителем пошлины) федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности (ст. 1530 ГК).
Срок действия свидетельства об исключительном праве на
наименование места происхождения товара составляет 10 лет со дня подачи
заявки; продлевается каждый раз на десять лет по заявлению обладателя
свидетельства (ст. 1521,1531 ГК).
ГК РФ достаточно подробно регламентирует права и обязанности
обладателя свидетельства на право пользования наименованием места
происхождения товара.
Содержание исключительного права на НМПТ. Лица, которые
приобрели право на пользование наименованием места происхождения
товара, приобретают право использовать его для обозначения
соответствующих товаров на всей территории России.
Распоряжение правом на наименование места происхождения товара, в
том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права
использования этого наименования, не допускается (п. 4 ст. 1519 ГК).
Особенностью права на средство индивидуализации является то, что
данное право не носит исключительного характера, так как оно может быть
предоставлено любому заинтересованному лицу, которое в границах того же
географического объекта производит товар, обладающий теми же особыми
свойствами (п. 2 ст. 1518 ГК).
Защита
наименования
места
происхождения
товара.
Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет
нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых
размещено незаконно используемое наименование места происхождения
товара или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях,
251
когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных
интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с
контрафактных
товаров,
этикеток,
упаковок
товаров
незаконно
используемого наименования места происхождения товара или сходного с
ним до степени смешения обозначения.
Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты компенсации (ст. 1537 ГК):
– в размере от 10 тысяч до 5 млн в рублей, определяемом по
усмотрению суда исходя из характера нарушения;
– в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, на которых
незаконно размешено наименование места происхождения товара.
Прекращение правовой охраны наименования места происхождения
товара и исключительного права на наименование места происхождения
товара (ст. 1536 ГК) происходит вследствие:
– исчезновения характерных для географического объекта условий
производства товаров с особыми свойствами, а также утрата товаром особых
свойств, указанных в Реестре наименований мест происхождения товаров
Российской Федерации в отношении данного наименования;
– прекращения юридического лица – правообладателя, или регистрации
прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя - правообладателя, или смерти такого гражданина;
– истечения срока действия свидетельства;
– подачи обладателем свидетельства соответствующего заявления в
федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности;
– утраты иностранным юридическим лицом, иностранным
гражданином или лицом без гражданства права на данное наименование
места происхождения товара в стране происхождения товара.
Download