9. Структура философии права.

advertisement
«Философия права»
Оглавление
1.
Предмет философии права. ................................................................................................................................... 2
2.
Актуальность изучения науки философии права. .................................................................................... 2
3.
«Юридический позитивизм», как одна из точек зрения на предмет философии права. ..... 3
4.
«Юридизм», как одна из тенденций юридического позитивизма. .................................................. 4
5.
«Эмпиризм», как тенденция юридического позитивизма. .................................................................. 5
6.
Позитивное право. ..................................................................................................................................................... 6
7.
Естественное право. .................................................................................................................................................. 6
8.
Функции философии права. .................................................................................................................................. 7
9.
Структура философии права. ............................................................................................................................... 7
10. Мораль и право. ........................................................................................................................................................... 8
11. Право и договор. ......................................................................................................................................................... 9
12. «Критика чистого разума» И.Канта об основных идеях философии права. ................................ 9
13. Гегелевская философия права. Ее отличие от кантовской. .............................................................. 11
14. Гражданское право. ................................................................................................................................................ 12
15. Политическое общество. ..................................................................................................................................... 13
16. П.И.Новгородцев как представитель классической школы философии права. ..................... 14
17. И.А.Ильин как представитель классической школы философии права. .................................... 15
18. С.С.Алексеев и Д.А.Керимов как представители современной отечественной философии
права............................................................................................................................................................................................ 17
1
1.
Предмет философии права.
Философию права можно считать частью социальной философии. Вместе с тем, к
философскому осмыслению права имеют отношение и все остальные разделы философского
знания (онтология, теория познания, этика, история философии). Поэтому в философии права
как науке о природе права как социального явления имеются такие разделы, как онтология,
гносеология и аксиология права, а также большое внимание уделяется рассмотрению
человека как правового существа.
В основном право изучается юриспруденцией, предметом которой является сущее
(позитивное право или наличная совокупность правовых норм). Право понимается юристами
как совокупность принудительных предписаний, как система обязательных для исполнения
правил поведения, установленных государством. Юристы полагают, что настоящая наука о
праве должна описывать существующие правовые нормы, а не заниматься поисками
спекулятивной природы права или метафизических представлений о сущности права. При
таком подходе право оказывается продуктом властных приказаний государственной власти.
Подобное понимание права в юриспруденции сложилось под большим влиянием
позитивизма.
Философа такая позиция не может устроить, так как вне внимания юристов остается
важнейший вопрос о том, как в правовой сфере жизни общества сущее (правовые нормы)
соотносится с должным. Поэтому рационалистическое философское объяснение права
начинается с постановки вопроса о разумности, правильности, справедливости правовых
норм. Будучи разумным существом, стремящимся жить в осмысленном мире, все правовые
явления человек подвергает критическому анализу, начиная с обыденного, и вплоть до
философского уровня сознания. При критическом анализе права как социального явления
философы ищут истинное знание о праве. Для этого в философии права осуществляется
различение права и закона как различение должного и сущего. Исторически сложились
различные варианты обозначения права в философских учениях: естественное право,
божественное право, справедливость. Благодаря этому философия права может ставить
вопросы о справедливости закона, о соотношении права и закона, закона и произвола. Важно
подчеркнуть, что в философии права исследуется не только бытие права в обществе, но и
философские концепции государства. Дело в том, что право не существует без государства.
Государство устанавливает и защищает право, а также является правовой формой
организации публичной власти в цивилизованном обществе.
2.
Актуальность изучения науки философии права.
Возникновение философско-правовых представлений происходит в древности. Начало
философии права было положено учением о естественном праве (в рамках теологии,
философии, юриспруденции, политической науки). Само понятие философия права возникает
в XYIII в. Какова дисциплинарная принадлежность философии права? В целом она является
междисциплинарной наукой, соединяющей прежде всего философию и юриспруденцию. Как
философы, так и юристы претендуют на монопольное отнесение философии права к своей
науке. Поэтому все множество существующих концепций философии права можно разделить
на два основных направления - юридические и философские.
Практически все основные
философские течения философской мысли ХIХ-ХХ вв. - кантианство и неокантианство;
гегельянство и неогегельянство; христианская философия (неотомизм, протестантизм);
позитивизм, марксизм и неомарксизм, феноменология; философская антропология;
экзистенциализм, постмодернизм - разработали свои философско-правовые концепции
(Критический анализ постмодернистской философской концепции права.
Степень развитости философии права и ее место в системе наук зависят от общего
состояния философии и юриспруденции в обществе. Имеют также значение степень
развитости и места в обществе политики, идеологии, религии, научного знания,
междисциплинарных связей. В дореволюционной России, начиная с XYIII в. был накоплен
определенный опыт исследования и преподавания философии права. Известные специалисты
находились под влиянием кантианства, гегельянства, позитивизма, персонализма, соединяя
2
идеи этих учений с христианско-нравственной трактовкой жизни общества и пытаясь
утвердить нравственный идеализм в философии права. В советском обществе этот опыт был
отброшен и длительное время господствовала идеологическая
марксистская схема трактовки государства и права, общая как для юриспруденции, так и
для философии. В целом ее можно охарактеризовать как юридический позитивизм. В 90-ее гг.
ХХ века философия права вновь возвращается в российскую науку и высшее образование.
3.
«Юридический позитивизм», как одна из точек зрения на предмет
философии права.
ПОЗИТИВИЗМ ЮРИДИЧЕСКИЙ (лат. positivus - положительный) – направление в
юриспруденции, сторонники которого ограничивают задачи юридической науки изучением
позитивного права.
Возникновение П.ю. относится к первой трети XIX в. и было связано с процессами
утверждения промышленного капитализма в странах Западной Европы. Решающую роль при
этом сыграли процессы формирования в наиболее развитых странах национального рынка,
потребовавшие ликвидации пережитков средневекового партикуляризма, расширения сферы
законодательного регулирования общественных связей и установления единого для всей
страны правопорядка. На этой почве сложились ранние концепции П.ю., для которых были
характерны идеи верховенства закона как источника права, отождествление правовых норм с
предписаниями государственной власти. П.ю. пришел на смену доктринам естественного
права, господствовавшим в правовой мысли Западной Европы XVII - XVIII вв..
Начало теоретическому обоснованию П.ю. положил английский юрист Джон Остин (17901859), последователь утилитаризма И. Бентама. В 1832 г. он опубликовал книгу "Определение
предмета юриспруденции" - первую часть своих лекций, прочитанных в Лондонском
университете. Полностью его "Лекции по юриспруденции, или философии позитивного права"
были изданы посмертно, в 1863 г. Под влиянием работ Остина в правовой науке Англии и США
сформировалась школа, получившая название аналитической юриспруденции. К ней
принадлежали Э.Ч. Кларк, Т. Холланд, В. Маркой, Дж. Сальмонд, М. Амос и др.
Предметом юриспруденции, поОсти-ну, является позитивное право. Остин не отрицал
естественное право и оценочный подход к законам, действующим в государстве, но вывел эти
проблемы за рамки юридической науки. Согласно его взглядам, существует несколько видов
законов:
а) божественные законы (данный термин представлялся ему более точным, чем
естественное право);
б) законы позитивной морали, основанные на мнениях (например, законы чести);
в) позитивные законы, установленные политической властью.
Эти законы, соответственно, изучают такие науки, как этика или деонтология (к ее
ведению относятся вопросы критики позитивных законов с точки зрения божественного
права), наука морали и юриспруденция. Задачу юридической науки Остин видел в том, чтобы
построить систему взаимосвязанных правовых понятий - источника права, юридической
обязанности, правонарушения, санкции и т.д. - путем анализа их содержания и логического
объема.
Остин стремился отделить правоведение от смежных областей знания, исключить из
юридической науки проблемы этико-философского порядка. Юриспруденция, писал он,
"имеет дело с позитивными законами, или законами в строгом смысле слова, без
рассмотрения того, хороши они или плохи". Впоследствии эти идеи широко использовались
сторонниками П.ю., выступавшими за разграничение теории права и науки политики права
как самостоятельных юридических дисциплин.
По учению Остина, позитивное право состоит из императивных велений или приказов
суверенной государственной власти. Право есть "совокупность норм, установленных
политическими верхами". Его источник - воля суверена (в Англии суверенитет принадлежит
королю, пэрам и электорату палаты общин). Как подчеркивал Остин, суверен не связан
принятыми законами, так как в любой момент может их изменить - в противном случае он не
суверен. Ограничениями государственной власти в действительности служат божественное
право и мораль. В концепции Остина были разработаны основы императивной теории права,
3
согласно которой законы государства обращены исключительно к подвластным и не
способны ограничить волю суверена. Международное право, по этой теории, содержит лишь
нормы морали, поскольку в нем нет императивных предписаний.
В первой половине XIX в. идеи П.ю. получили распространение во Франции, где была
проведена наиболее полная для того времени кодификация права. Господствующее
положение во французском правоведении занимали тогда концепции экзегезов комментаторов Ко-декса Наполеона (А. Дюрантон, III. Тулье, Ф. Лоран, Ш. Демоломб и др.).
Отождествив право с законом, экзегезы свели задачи юридической науки к формальнодогматическому описанию и комментированию действующего законодательства.
Результатом их творчества явились многотомные постатейные комментарии к Гражданскому
кодексу (А. Дюрантон написал "Курс французского права в последовательности статей
Гражданского кодекса" в 19 томах:
Ш. Демоломб - "Курс Кодекса Наполеона" - 31 том). Экзегезы уделяли много внимания
анализу правовых норм, приемам и способам толкования законов, но крайне редко
обращались к общетеоретическим и методологическим проблемам правовой науки.
П.го. претерпел в этот период ряд изменений.
Во-первых, позитивисты конца XIX - начала XX в. стремились расширить философскометодологичес-кое обоснование своих концепций,в том числе за счет положений,
воспринятых из позитивистской философии и социологии (например, Г.Ф. Шершеневич
социологические методы исследования ставил в один ряд с догмой права). Это обстоятельство
породило непрекращающуюся до сих пор дискуссию о соотношении П.ю. с философским
позитивизмом О. Конта, Г. Спенсера и др. (ранний П.ю. не имел связей с позитивистской
философией - ее влияние на догматическую юриспруденцию прослеживается лишь с конца
XIX в.).
Во-вторых, на рубеже XIX-XX вв. последователи П.ю. отказались от многих положений
императивной теории права и разработали концепцию правового самоограничения
государства. Согласно последней, нормы позитивного права обращены к самому государству.
П.ю. приобрел тем самым более последовательный характер. В нем появляются доктрины,
полностью отрицающие естественное право (К. Бергбом), выделяются идеи создания "чистой
теории права" (Э. Рогэн, Бельгия). В связи с этим наметилась тенденция к сближению П.ю. с
концепциями правового государства и господства права.
В-третьих, принципы П.ю. с конца XIX в. получают распространение в науке
международного права, что приводит к отказу от прежних учений, отождествлявших право с
законами государства. Со временем в П.ю. утверждаются идеи так называемого
монистического подхода к праву, т.е. трактовка международного права и национальных
правовых систем как структурных элементов единого правопорядка.
Развитие П.ю. в XX в. глатзным образом было связано с такими доктринами, как
нормативизм и лингвистическая теория Г. Харта. "
4.
«Юридизм», как одна из тенденций юридического позитивизма.
Религиозное
направление
в
христианском
богословии,
рассматривающее
жертвоприношение Христа в юридических понятиях древнеримского права; судебное
понимание отношений между Богом и человеком Христианство не приемлет тепло-хладных
людей, которые, буквально исполнив Заповеди Бога, считают, что они исполнили всё
необходимое и им положена награда. Православие отрицает юридизм отношений между
Господом и людьми.
Еще Д. Остин, развивая теорию юридического позитивизма, полагался на санкцию (угрозу
причинения боли индивиду) и достижение тем самым той степени подчинения, которая
рассматривалась им в качестве первоосновы права[9]. Только сила и страх, по общему мнению
легистов, позитивистов и нормативистов, могут обеспечить законность и правопорядок.
Опыт истории показывает, что это ненадежные основания для правопорядка. Общество,
опутанное страхом, следует закону неискренне и недолго, стремясь при любой удобной
возможности обойти пугающее препятствие. При торжестве подобного юридизма субъекты
механически воспринимают нормы права, а само право выступает только в качестве средства,
как своеобразное механическое устройство. Такое право может в любой момент уступить
4
властной силе, отойти в сторону, когда это требуется государству. А такая законность
означает попрание права в его высоком гуманистическом понимании.
Право способно сохранить себя только в известном противоборстве с государством. Это
факт, демонстрирующий исконную природу права. К сожалению, в позитивистской
методологии на это мало обращается внимания.
Европейская школа «свободного времени» в поисках оригинального взгляда на право
фактически воспроизводит идею примата позитивного права с его юридизмом. Так, Г.
Канторович предложил метод концептуального прагматизма и сформулировал следующее
определение права: «Право — не что иное, как совокупность норм, предписывающих внешнее
поведение, являющихся подходящими для применения юридическими органами»[10].
У Г. Кельзена, видимо, была догадка о метафизических основаниях права, которую он
частично выразил в своих тезисах об основной норме, венчающей «лестницу норм». Но
основная норма вписана им в иерархию формально-определенных предписаний, поэтому
вопрос о ее реальном существовании для него не имел значения. Гипотетическая основная
норма позволила ему создать рационалистическую формальную конструкцию
законодательства.
Позитивизмом юриспруденция отрывалась от целого пласта общественной жизни,
становилась безразличной к духовным ценностям, сводилась к юридической логике и
юридической технике. Концентрация внимания на одном лишь писаном формализованном
праве значительно сужает горизонт его практического применения и теоретического
осмысления.
5.
«Эмпиризм», как тенденция юридического позитивизма.
Эмпири́ зм, эмпирици́ зм (от др.-греч. έμπειρία — опыт) — направление в теории познания,
признающее чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание знания
может быть представлено либо как описание этого опыта, либо сведено к нему.
Противостоит рационализму и мистицизму. Для эмпиризма характерна абсолютизация
опыта, чувственного познания, принижение роли рационального познания (понятий, теории).
Как целостная гносеологическая концепция эмпиризм сформировался в XVII—XVIII вв.
(Фрэнсис Бэкон, Томас Гоббс, Джон Локк, Джордж Беркли, Дэвид Юм); элементы эмпиризма
присущи позитивизму, неопозитивизму (логический эмпиризм).
В метафизике направление это охватывает весьма разнообразные точки зрения, то
переходя в догматические системы известного типа, то превращаясь в скептицизм. Это
объясняется различием толкований, какие нередко тот же мыслитель может придавать
понятию «опыт». Как теоретическое направление, рассматривающее процессы мышления и
познания, в противовес рационализму считает единственным источником и критерием
познания естественный опыт (профессиональное чутье, наитие), а в формах мышления видит
сугубо субъективный способ систематизации представлений, в целом недооценивая
теоретическую роль в процессе познания. Сторонники идеалистического течения
рассматривали «Э.» как внутреннее переживание субъекта, одну из форм чувственного
восприятия, интуитивного созерцания поставленной цели (проблемы). Выйти за грань
эмпиричного, значит выйти за рамки накопленного опыта, устоявшихся, общепринятых
теорий, или же за рамки материального восприятия реальности.
Под опытом в узком смысле этого слова разумеют познание единичного (Аристотель: ή
μέν έμπειρία τών χαθ ' έχαστόν εστι γνώσις — singularium cognitio). Но единичное можно
понимать как:
субъективное ощущение, если речь идёт о внешнем опыте, или как «единичное
представление», если речь идёт о внутреннем опыте;
восприятие чего-то единичного, что обладает независящим от сознания существованием в
виде части внешнего мира и продолжает существовать, помимо сознания и в то время, когда
восприятие прерывается.
Эмпири́ зм (от греч. έμπειρία — опыт) — направление в теории познания, признающее
чувственный опыт единственным источником достоверного знания. Противостоит
рационализму и мистицизму. Для эмпиризма характерна абсолютизация опыта, чувственного
познания, принижение роли рационального познания (понятий, теории) . Как целостная
5
гносеологическая концепция эмпиризм сформировался в XVII—XVIII вв. (Фрэнсис Бэкон,
Томас Гоббс, Джон Локк, Джордж Беркли ); элементы эмпиризма присущи позитивизму,
неопозитивизму (логический эмпиризм) .
Позитивизм - направление буржуазной философии, объявляющее единственным
источником истинного, действительного знания конкретные (эмпирические) науки и
отрицающее познавательную ценность философского исследования.
НЕОПОЗИТИВИЗМ, одно из основных направлений философии 20 в. , форма позитивизма.
Основные идеи восходят к эмпиризму и феноменализму (Дж. Беркли, Д. Юм) . Главная задача
неопозитивизма - разработка методов логического или лингвистического анализа знания
(или языка - научного, философского, обыденного) .
6.
Позитивное право.
Позитивное право, положительное право (лат. ius positivum) — право, действующее в
данный момент. Основными чертами позитивного права являются выраженность в
источниках права, установленных или признанных государственной властью, изменчивость и
зависимость от воли законодателя. Позитивное право — официально признанное право,
действующее в пределах границ государства и получившее закрепление в законодательстве,
то есть это право, выраженное в законодательстве.
Позитивное право противопоставляется естественному.
Происхождение понятия[править | править вики-текст]
Понятие позитивного права появилось благодаря развитию естественно-правового
учения, которое исходило из того, что вечное и неизменное, общее для всех народов,
определяемое самой природой человека либо данное свыше — Естественное право, следует
отличать от искусственного действующего права, которое не только различно в каждой
стране, но и постоянно изменяется по воле законодателя в связи с переменами в жизни
общества.
Правовой позитивизм
Основная статья: Правовой позитивизм
Естественное право — данное человеку от рождения, не зависящее от его воли, а
позитивное право — устанавливается государственными институтами законодательной
власти посредством нормативно — правовых актов.
Позитивисты и неопозитивисты придерживались легистского типа правопонимания.
В легистском правопонимании позитивное право трактуется как совокупность
нормативных правовых актов государства. Также Иеринг определял право как «совокупность
действующих в государстве принудительных норм». Однако, по замечанию Е. Н. Трубецкого,
«государство есть прежде всего правовая организация, союз людей, связанных между собою
общими началами права; ясное дело, следовательно, что понятие государства уже
предполагает понятие права. Стало быть те учения, которые определяют право как
совокупность норм, „действующих в государстве“ или „признанных государственной
властью“, говорят на самом деле иными словами: право есть право, х = х».
Радбрух в работе «Законное неправо и надзаконное право» 1946 года возложил на
юридический позитивизм ответственность за извращение права при национал-социализме,
так как он «своим убеждением „закон есть закон“ обезоружил немецких юристов перед лицом
законов с произвольным и преступным содержанием».
7.
Естественное право.
Есте́ ственное пра́ во (лат. jus naturale) — понятие философии права и юриспруденции,
означающее совокупность неотъемлемых принципов и прав, вытекающих из природы
человека и независимых от объективной точки зрения человечества. Естественное право
противопоставляется позитивному праву, во-первых, как совершенная идеальная норма —
несовершенной существующей, и во-вторых, как норма, вытекающая из самой природы и
потому неизменная — изменчивой и зависящей от человеческого установления.
Таким образом, издавна концепция естественного права имела двоякий состав: она
покоилась на практическом требовании более совершенного права и на теоретическом
наблюдении естественной необходимости известных правоположений. Эти два элемента
6
могли поддерживать друг друга, но не могли быть сведены один к другому: в первом случае
естественное право ставится над положительным, во втором оно является лишь известной
частью положительного права, т.е. доказанной и обоснованной, таким образом, что в идеале и
на практике должно быть именно так, а не как-то иначе. В историческом развитии
естественно-правовой доктрины можно постоянно наблюдать эту двойственность его
концепции.
8.
Функции философии права.
-Философская мысль выявляет не только интеллектуальные (рациональные), но также
нравственно-эмоциональные-общечеловеческие
ценности. Философия
играет
роль
критической "селекции", т.е. аккумуляции мировоззренческого опыта и его передачи
(трансляции) последующим поколения. Тем самым она предлагает учёному различные
варианты миропонимания , поставляет" учёному огромный материал для формирования его
системы взглядов на объективный мир (и на своё место в нём), его жизненной позиции,
убеждений, идеалов и ценностных ориентаций, его интересов, пристрастий, нравственных
принципов
- философия влияет на научное познание права при построении теорий (особенно
фундаментальных (влияет и позитивно и негативно
- умозрительно-прогнозирующей" функцией- вырабатываются определённые идеи,
принципы, представления и т.п., значимость которых для науки обнаруживается лишь на
будущих этапах эволюции познания
- Эвристическая функция
- Методологич функц
9.
Структура философии права.
В концепциях же философии права, разработанных с позиций юриспруденции, при всех их
различиях, как правило, доминируют правовые мотивы, направления и ориентиры
исследования. Его философский профиль здесь не задан философией, а обусловлен
потребностями самой правовой сферы в философском осмыслении.
Отсюда и преимущественный интерес к таким проблемам, как смысл, место и значение
права и юриспруденции в контексте философского мировоззрения, в системе философского
учения о мире, человеке, формах и нормах социальной жизни, о путях и методах познания, о
системе ценностей и т. д.
Нередко при этом в поле философского анализа оказываются (в силу их фундаментальной
значимости для теории и практики права) и более конкретные вопросы традиционной
юриспруденции, такие, например, как: понятийный аппарат, методы и задачи юридических
исследований, приемы юридической аргументации и природа юридического доказательства,
иерархия источников позитивного права, совершенствование действующего права, правовой
статус различных общественных и государственных институтов, воля в праве,
законодательство и правоприменительный процесс, правосубъектность, норма права,
правосознание, договор, соотношение прав и обязанностей, правопорядок и правонарушение,
природа вины и ответственности, проблемы преступности, смертной казни и т. д.
По своей структуре философия права близка к структуре общей философии. В ней могут
быть выделены следующие основные разделы:
1) онтология права, в котором исследуются проблемы природы права и его оснований,
бытия права и форм его существования, связи права с социальным бытием и его местом в
обществе; без четкого уяснения онтологической природы права, смысла и содержания
понятия правовой реальности, знания основных форм бытия права невозможно понять
феномен права в целом;
2) антропология права, в котором рассматриваются антропологические основы права,
понятие «правовой человек», права человека как выражение личностной ценности права, а
также проблемы статуса института прав человека в современном обществе, права человека в
конкретном социуме, соотношение личности и права и .т.д. В рамках права такого раздела, как
правовая антропология, вопрос об общем критерии правомерности, рассматриваются
антропологические основы правопорядка в целом и прав человека в особенности;
7
3) гносеология права, в котором исследуются особенности процесса познания в сфере
права, основные этапы, уровни и методы познания в праве, проблема истины в праве, а также
правовая практика как критерий правовой истины;
4) аксиология права, в котором исследуется ценность как определяющая характеристика
человеческого бытия, способ бытия ценностей, анализируются основные правовые ценности
(справедливость, свобода, равенство, права человека и т.д.), их «иерархия» и способы
реализации в условиях современной правовой реальности. К сфере интересов правовой
аксиологии также иногда относят вопросы соотношения права о иными формами
ценностного сознания: моралью, политикой, религией, а также вопрос о правовом идеале и
правовом мировоззрении;
5) в структуре философии права можно выделить и прикладной раздел, в котором
рассматриваются
философские
проблемы
конституционного
права
(правовая
государственность, разделение властей, конституционная юрисдикция), гражданского права
(договор и уравнивание убытков и. выгод, собственность), процессуального и уголовного прав
и других отраслей права.
Философия права, ранее разрабатывавшаяся в рамках общей теории права в качестве ее
составной части, постепенно оформляется в качестве самостоятельной юридической
дисциплины общенаучного статуса и значения (наряду с теорией права и государства,
социологией права, историей правовых и политических учений, отечественной и зарубежной
историей права и государства).
10. Мораль и право.
В обществе наряду с правом действуют и другие виды социальных норм - моральные,
эстетические, религиозные, корпоративные. Социальные нормы являются основными
формами, посредством которых осуществляется регуляция общественных отношений людей.
Они упорядочивают действия и взаимоотношения членов общества, подчиняют их поведение
интересам общества. В процессе исторического развития происходили существенные
изменения в системе социальной регуляции: изменялось соотношение, взаимосвязи
социальных норм, их реальное содержание. Важную роль в системе социальной регуляции с
момента своего возникновения стало играть право. Оно существует относительно
самостоятельно, однако оно осуществляет свои функции не обособленно, а в соотношении с
другими регуляторами. Существует известное "разделение труда" между различными
социальными нормами. А их системная целостность возникает в процессе синтеза их
своеобразия.Вот как, например, C.С. Алексеев показывает взаимосвязь и различие между,
моралью и правом как двумя особыми ценностно-регулятивными системами:
- Мораль устремлена к тому, чтобы идеалы справедливости и добра воздействовали на
человека преимущественно изнутри, при помощи стимулов сознания и общественного
мнения. Право же - преимущественно регулятор внешний, призванный делать это через
установление формально-определенных, писаных норм, поддерживаемых властью.
- Мораль - это область чистого сознания, замкнутая на духовной жизни людей и не
требующая обязательного внешнего, объективированного выражения. Право же институциональный регулятор, выступает в развитом обществе как писаное право, входящее
в жизнь общества виде объективированной реальности, не зависящей от чьего-либо
усмотрения.
- Содержание морали сосредоточено на долге, обязанностях, ответственности людей за
свои поступки. Право же, в первую очередь, призвано говорить о правах, оно сфокусировано на
субъективных правах отдельных лиц, нацелено на то, чтобы определять и юридически
обеспечивать статус субъектов, из юридические возможности, и следовательно,
обусловленную правом свободу их поведения. Поиск оптимальных вариантов сочетания
правовых форм воздействия с регулятивными возможностями других социальных норм
является одной из центральных задач социальной политики современного общества. Все
социальные регуляторы нормативны и имеют свои специфические санкции. Существует
опасность субъективистского манипулирования арсеналом социальных норм. В таких
ситуациях искусственно поддерживаются одни регуляторы и ограничивается действие
8
других. Последствием такой политики выборочного использования социальных норм может
быть утрата системного характера социального регулирования и девальвации ценностей,
содержащихся в социальных нормах.
11. Право и договор.
Договорная теория понимания права исходит из приоритета активных сознательных,
организационных начал в формировании права. Открытие, обсуждение и закрепление в
конституциях норм естественного права (прав и свобод человека), а затем формирование
положительного права (законодательства) предпо-лагает приоритет разумного начала.
Поэтому для этой теории, наряду с признанием естественного права, становится характерным
и прикрепление положи-тельного права к государству, которое и объявляется источником
права. Следовательно, государственное принуждение также становится чертой права. Нормы
объявляются принудительными. Так, перефразируя Р. Иеринга, В. И. Ленин утверждал: «право
- ничто без аппарата, способного принудить к со-блюдению норм права».
Если источником права является превосходящая сила, то право представляет собой
объективацию воли господствующего класса; если же источником права является договор,
предусматривающий взаимные ограничения, право в действительности представляет собой
меру (норму) свободы. Универсальной фор-мой превращения морали в право является
договор. Следовательно, возникновение права из морали является ситуацией, при которой
определение права как меры свободы и разграничения интересов является истинным.
В теоретическом плане такое понимание права исходит из утверждения, что для общества
в такой же степени характерна свобода, в какой для природы характерна необходимость.
«Право есть совокупность норм, с одной стороны предоставляющих, а с другой стороны,
ограничивающих внешнюю свободу лиц в их взаимных отношениях», писал Е. Н. Трубецкой.
Кант определял право как совокупность условий, при которых произвол одного может
быть согласован с произволом другого по общему для них правилу свободы. Юридические
нормы, так или иначе, ограничивают свободу человека, устанавливая меру удовлетворения
его интересов, которые связаны с инте-ресами других лиц.
Разграничивая эти интересы, право тем самым устанавливает пределы их осуществления
и, следовательно, ограничивает в этом отношении свободу челове-ка.
Гегель писал, что почвой права, его необходимым пунктом является свободная воля, мир
духа, порожденный им самим как некоторая вторая природа. Наши современники также
приходят к выводу, что в общественной жизни свобода человека выступает как его право, то
есть, нормированная, урегулированная правовыми средствами свобода.
Конкретно-юридическим выражением свободы человека в её позитивном смысле, то есть
в смысле возможностей, оставленных человеку договором, явля-ются права человека. На них
может претендовать каждый человек вне зависимости от обстоятельств.
12. «Критика чистого разума» И.Канта об основных идеях философии права.
Иммануил Кант (1724-1804) – основатель классического немецкого идеализма. Течение
это сыграло большую роль в развитии мировой философской мысли. В философском
творчестве И.Канта выделяют два основных периода – «докритический» (1746-1770) и
«критический» (1770-1791). В работах обоих этих периодов по-разному решается вопрос о
способности нашего ума к познанию.) В течение докритического периода философский
интерес И. Канта был направлен на проблемы естествознания и природы. В более поздний,
критический период интерес Канта сместился на вопросы деятельности разума, познания,
механизма познания, границ познания, логики, этики, социальной философии. Свое
наименование критический период получил в связи с названием вышедших в то время трех
фундаментальных философских произведений Канта:
• "Критика чистого разума";
• "Критика практического разума";
• "Критика способности суждения".
Под «критикой» Кант понимает, во-первых, точное выяснение познавательной
способности, во-вторых, по исследование границ разума. В основе философских исследований
Канта критического периода (начало 70-х гг. XVIII в. и до 1804 г .) лежит проблема познания.
9
В своей книге "Критика чистого разума" Кант отстаивает идею агностицизма —
невозможности познания окружающей действительности. Большинство философов до Канта
видело в качестве главной причины трудностей познания именно объект познавательной
деятельности — бытие, окружающий мир, который содержит в себе множество
неразгаданных на протяжении тысячелетий тайн. Кант же выдвигает гипотезу, согласно
которой причиной трудностей при познании является не окружающая действительность —
объект, а субъект познавательной деятельности — человек, а точнее, его разум.
Познавательные возможности (способности) человеческого разума ограничены (то есть разум
не может всего). Как только разум человека со своим арсеналом познавательных средств
пытается выйти за собственные рамки (возможности) познания, он наталкивается на
неразрешимые противоречия. Данные неразрешимые противоречия, которых Кантом было
обнаружено четыре, Кант назвал антиномиями. ЧЕТЫРЕ АНТИМОНИИ:
· Первая антиномия - ОГРАНИЧЕННОСТЬ ПРОСТРАНСТВА: Мир имеет начало во времени и
ограничен в пространстве. Мир не имеет начала во времени и безграничен.
· Вторая антиномия - ПРОСТОЕ И СЛОЖНОЕ - Существуют только простые элементы и то,
что состоит из простых. В мире нет ничего простого.
· Третья антиномия - СВОБОДА И ПРИЧИННОСТЬ - Существует не только причинность по
законам природы, но и свобода. Свободы не существует. Все в мире совершается в силу
строгой причинности по законам природы.
· Четвертая антиномия - НАЛИЧИЕ БОГА - Есть Бог - безусловно необходимое существо,
причина всего сущего. Бога нет. Нет никакого абсолютно необходимого существа - причины
всего сущего.
С помощью разума можно логически доказать одновременно оба противоположных
положения антиномий — разум заходит в тупик. Наличие антиномий, по Канту, доказательство наличия границ познавательных способностей разума.
Также в "Критике чистого разума" И. Кант классифицирует само знание как результат
познавательной деятельности и выделяет три понятия, характеризующих знание:
• апостериорное знание - то знание, которое получает человек в результате опыта. Данное
знание может быть только предположительным, но не достоверным, поскольку каждое
утверждение, взятое из данного типа знания, необходимо проверять на практике, и не всегда
такое знание истинное. Например, "все лебеди белые", но иногда в природе могут встретиться
и черные, следовательно, опытное знание может давать осечки, не обладает полной
достоверностью и не может претендовать на всеобщность.
• априорное знание - доопытное, то есть то, которое существует в разуме изначально и не
требует никакого опытного доказательства. "Человеческая жизнь протекает во времени", "Все
тела имеют массу». Только априорное (доопытное) знание абсолютно достоверно и надежно,
обладает качествами всеобщности и необходимости.
• "вещь в себе"— это внутренняя сущность вещи, которая никогда не будет познана
разумом.
Кант выделяет схему познавательного процесса, согласно которой:
• внешний мир первоначально осуществляет воздействие ("аффицирование") на органы
чувств человека;
• органы чувств человека принимают аффицированные образы внешнего мира в виде
ощущений;
• человеческое сознание приводит полученные органами чувств разрозненные образы,
ощущения в систему, в результате чего в человеческом разуме возникает целостная картина
окружающего мира;
• целостная картина мира, возникающая в разуме на основании ощущений, есть всего
лишь видимый разумом и чувствами образ внешнего мира, который не имеет ничего общего с
реальным миром;
• реальный мир, образы которого воспринимают разум и чувства, является "вещью в себе"
— субстанцией, которая абсолютно не может быть понята разумом;
• человеческий разум может лишь познать образы огромного множества предметов и
явлений окружающего мира — "вещей в себе", но не их внутреннюю сущность.
Таким образом, при познании разум наталкивается на две непроницаемые границы:
10
• собственные (внутренние для разума) за которыми возникают антиномии;
• внешние границы - внутреннюю сущность вещей в себе.
Само человеческое сознание (чистый разум), принимающее сигналы имеет свою
структуру:
· Чувственность — первый уровень сознания. Формы чувственности — пространство и
время. Благодаря чувственности сознание первоначально систематизирует ощущения,
размещая их в пространстве и времени.
· Рассудок — следующий уровень сознания. Формы рассудка — категории — предельно
общие понятия, с помощью которых происходит дальнейшее осмысление и систематизация
первоначальных ощущений, размещенных в "системе координат" пространства и времени.
(Примеры категорий — количество, качество, возможность, невозможность, необходимость и
т. д.)
· Разум - высший уровень сознания. Формами разума являются окончательные высшие
идеи, например: идея Бога; идея души; идея сущности мира и др.
Большая заслуга Канта в том, что им было выдвинуто учение о категориях (в переводе с
греческого — высказываниях) - предельно общих понятиях, с помощью которых можно
описать и к которым можно свести все сущее. Таких категорий Кант выделяет двенадцать и
делит их на четыре класса по три в каждом. (Классы - то есть все в мире обладает
количеством, качеством, отношениями, модальностью.) • количества — единство, множество,
цельность; • качества — реальность, отрицание, ограничение; •
отношения
субстанциональность (присущность) и акциденция (самостоятельность); причина и
следствие; взаимодействие;
• модальность — возможность и невозможность, существование и несуществование,
необходимость и случайность.
первые две категории — противоположные характеристики, третьи — их синтез. С
помощью категорий — предельно общих характеристик всего сущего — рассудок
осуществляет свою деятельность: располагает по "полочкам разума" хаос первоначальных
ощущений, благодаря чему является возможной упорядоченная мыслительная деятельность.
13. Гегелевская философия права. Ее отличие от кантовской.
Философия Г. Гегеля.Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) - создатель
философской системы, названной им "абсолютным идеализмом". Все действительное, по
Гегелю, разумно, постижимо средствами логики, т.е. постижимо в понятиях (такая концепция
называется еще и панлогизмом: "всё действительное разумно, всё разумное действительно").
Философская система Гегеля состоит из трех частей:
1) Логики,
2) Философии природы и
3) Философии духа.
Логика понимается Гегелем совершенно иначе, чем она трактовалась на протяжении всего
времени существования этой науки (т.е. начиная с Аристотеля). Происхождение многого из
единого может быть предметом рационального познания, инструментом которого является
логическое мышление. Но это - рациональное познание особого рода: в основе его лежит
диалектическая, а не формальная логика, и движущим источником ее является противоречие.
Гегель сознательно отверг аристотелевский закон непротиворечия ("Невозможно, чтобы одно
и то же вместе было и не было присуще одному и тому же"), а логика у него совпадает с
диалектикой. Диалектика мыслится Гегелем как теория развития, в основе которой лежит
единство и борьба противоположностей. Диалектика развития "чистого понятия" (идеи)
составляет общий закон развития как природы, так и человеческого мышления. В отличие от
Канта, разделившего сферы природы и духа (свободы), Гегель рассматривает их как разные
стадии развития одного начала - субстанции-субъекта (поэтому его систему называют
абсолютной, а его идеализм - объективным). Всякое развитие протекает, согласно Гегелю, по
определённой схеме: утверждение, или полагание (тезис), отрицание этого утверждения
(антитезис) и, наконец, отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез). В
результате примирения противоположностей в синтезе возникает новое качественное
образование. Каждое понятие и идея, и, следовательно, каждое явление в природе (поскольку
11
природе есть отражение логики, разумности), обществе и духовной жизни человека проходит
такой тройственный цикл развития. В основе диалектики Гегеля лежит идеалистическое
представление о том, что источник всякого развития - как природы, так и общества, и
человеческого мышления - заключён в саморазвитии понятия, а значит, имеет логическую,
духовную природу.
Утверждая тожество субъекта (духа, идеи) и объекта (природы, материи), Гегель
утверждает, что диалектика понятий определяет собой диалектику вещей - процессов в
природе и обществе. Диалектика вещей есть лишь отраженная, "отчуждённая" форма
подлинной диалектики, "жизни понятий", как они существуют сами по себе, как в бы в
мышлении бога. Но бог мыслится Гегелем при этом пантеистически - не как личный бог
христианской религии, а как безличный процесс самодвижения понятия, с неуклонной
необходимостью развивающего свои определения в диалектическом процессе.
Гегель сознательно отверг аристотелевский закон непротиворечия ("Невозможно, чтобы
одно и то же вместе было и не было присуще одному и тому же"), а логика у него совпадает с
диалектикой. Диалектика мыслится Гегелем как теория развития, в основе которой лежит
единство и борьба противоположностей. Диалектика развития "чистого понятия" (идеи)
составляет общий закон развития как природы, так и человеческого мышления. В отличие от
Канта, разделившего сферы природы и духа (свободы), Гегель рассматривает их как разные
стадии развития одного начала - субстанции-субъекта (поэтому его систему называют
абсолютной, а его идеализм - объективным). Всякое развитие протекает, согласно Гегелю, по
определённой схеме: утверждение, или полагание (тезис), отрицание этого утверждения
(антитезис) и, наконец, отрицание отрицания, снятие противоположностей (синтез). В
результате примирения противоположностей в синтезе возникает новое качественное
образование. Каждое понятие и идея, и, следовательно, каждое явление в природе (поскольку
природе есть отражение логики, разумности), обществе и духовной жизни человека проходит
такой тройственный цикл развития. В основе диалектики Гегеля лежит идеалистическое
представление о том, что источник всякого развития - как природы, так и общества, и
человеческого мышления - заключён в саморазвитии понятия, а значит, имеет логическую,
духовную природу.
14. Гражданское право.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (лат. jus civilis) – одно из основных понятий политически-правовой
мысли, зародившееся в античности и получившее особое развитие в 17–18 вв. в учениях
Г.Гроция, С.Пуфендорфа, Т.Гоббса, Дж.Локка, где оно нередко отождествляется с «гражданским
законом» (лат. lex civilis) в противоположность «естественному праву». Гроций называет
гражданские права «внутригосударственными правами», считая, что «матерью...
внутригосударственного права является самое обязательство, принятое по взаимному
соглашению» («О праве войны и мира». М., 1994, с. 48). К внутригосударственному праву
Гроций относит «как воздержание от чужого имущества, так и возвращение полученной
чужой вещи и возмещенной от нее выгоды» (там же, с. 46). По мнению Гоббса, «выгода,
получаемая человеком от уменьшения права другого человека (имеется в виду
«общественный договор». – Т.Д.) состоит в уменьшении препятствий к использованию своего
собственного первоначального права» («Левиафан», Соч. в 2 т., т. 2. М., 1991, с. 100), что
становится возможным благодаря появлению принудительной власти.
Особое значение понятие гражданского права приобретает в трудах Ж.-Ж.Руссо: по
«общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное
право на то, что его прельщает и чем он может завладеть; приобретает же он свободу
гражданскую и право собственности на все то, чем обладает» («Об общественном договоре». –
Руссо. Трактаты. М., 1969, с. 164). Руссо толкует гражданское состояние как единый
политический организм, где действует принятое народом-сувереном гражданское право и где
естественное неравенство заменяется политическим равноправием. Гражданская свобода
выступает здесь как свобода, ограниченная «общей волей», а обладание имуществом из
результата первоначального захвата «сильнейшего» превращается в «собственность, которая
может опираться лишь на основание юридическое» (там же, с. 314). Выполнение взаимных
12
обязательств общественного договора и требований, направленных на достижение общего
блага, – основа гражданского права. «Одному только закону люди обязаны справедливостью и
свободою... Законы – это единственный двигатель политического организма... Без законов
государство, образовавшись, есть всего лишь тело без души» (там же, с. 331). Ряд положений
«Общественного договора» Руссо вошел во французскую Декларацию прав человека и
гражданина 1789, а затем – и во Всеобщую Декларацию прав человека 1948. Современные
идеи «правового государства» во многом опираются на концепцию гражданского права Руссо.
Концепция гражданского общества и правового государства сформировалась в XVII - XVIII
веках. Д.Локк, Ш.Монтескье и ряд других философов пришли к выводу о том, что единую и
абсолютную государственную Власть целесообразно разделить на три независисые власти законодательную, исполнительную и судебную. Каждая из "ветвей власти" должна быть
относительно самостоятельной и уравновешивать другие. И.Кант предложил установить
первенство законодательной власти перед всеми другими властями. И.Кант считал, что целью
государства является обеспечение торжества права, требованиям которого оно само должно
подчиняться. С конца XVIII века под правом понимается уже не совокупность норм
установленных или санкционированных государством или монархом, а нормативная система,
которая существенно ограничивает возможности произвола централизованной власти.
Правовое государство может существовать только там и тогда, где и когда существует
гражданское общество. Идею разграничения гражданского общества и государства предложил
Г.В.Ф.Гегель.
Общество, таким образом, - это гражданское общество плюс государство. То есть
гражданское общество - это не государственная часть общества, которая основана на
автономии индивидов. Государство и гражданское общество относительно самостоятельны.
Причем, они - не некая застывшая конструкция, а характеристика реального развития,
процессов, происходящих в обществе. Следует отметить, что в идее гражданского общества
проявился европейский, западный подход к личности. Восточная же общественная мысль, как
и практика политической жизни, не знает ценности правового равенства людей, независимо
от их должности или гражданского образа жизни. Напомним, что в западной культуре в
альтернативе "общество - человек" приоритет принадлежит человеку, в восточной - обществу
и государству.
15. Политическое общество.
Очевидно, что философия политики изучает прежде всего такие категории, как политика,
государство, власть, свобода, справедливость, равенство. А.С.Панарин предложил выделять в
философии политики четыре части:
1) политическая онтология,
2) политическая антропология,
3) политическая праксеология,
4) политическая эпистемология
Вспомнив значение терминов онтология (учение о бытии), антропология (учение о
человеке), праксеология (учение о практике, действии), эпистемология (в широком смысле учение о познании), можно представить, что изучает каждая из этих частей философии
политики. Политическая онтология изучает бытие власти, политическое время, политическое
прост- ранство; политическая антропология - место человека в политике, политическое
самоопределение человека; политическая праксеология - политическое действие;
политическая эпистемология - объяснение и понимание в политике и т.д.
Философия политики интересна еще и тем, что до настоящего времени она продолжает
опираться на великие достижения философов античности, одновременно развивая их.
Назовем некоторые из этих немеркнущих положений:
• политика - это общественное явление, составляющее сущность, ведущее начало
совместной жизни людей, организованной государством (Аристотель);
• человек - это политическое животное, его общественная и политическая природа
нераздельны (Аристотель);
• полноправным участником политической жизни может быть только человек, который
свободен от запретов, предрассудков, зависимостей (Платон);
13
• политика - это специфическая деятельность, искусство, творчество, зрелище (Платон).
Античные философы и политические деятели начали изучать специфику политического
языка и политической речи, этические категории свободы, справедливости, всеобщего блага,
типы правителей и особенности различных политических строев, политические конфликты.
Философия политики в средние века характеризовалась теоцентризмом, а социальная
жизнь - формированием абсолютных монархий, противопоставлением светской и церковной
властей, отсюда - появление новых идей и новых оппозиций: властелин - народ, Власть подчиненные, город - мир, свобода - долг и право и т. д.
Новое время - период формирования ндустриальной цивилизации, усложнения
политических процессов, роста классового самосознания буржуазии - способствовало
появлению открытий, определяющих политическую жизнь цивилизованного общества и
сегодня. Главными среди них были гражданское общество и правовое государство. В Новое
время были сформированы концептуальные основы крупнейших политических идеологий:
либерализм, индивидуализм, консерватизм, утопический и научный социализм, анархизм и т.
д.
Новейшая история принесла человечеству невиданные образцы тоталитаризма, как
нового типа политической системы, дегуманизацию и политизацию сознания, массовые
политические неврозы и психозы. Все это и составило предмет изучения политической
философии в ХХ веке.
16. П.И.Новгородцев как представитель классической школы философии права.
Особую роль в развитии на российской почве философии права, социальной философии в
более широком смысле, а также философского учения о личности сыграл замечательный
философ, ученый, педагог Павел Иванович Новгородцев. Он родился в 1866 г. на Украине,
учился в Екатеринославской гимназии. В 1884 г. Новгородцев поступил на физикоматематический факультет Московского университета, но очень скоро перевелся на
юридический, который окончил в 1887 г. На этом факультете он затем стал преподавать
историю философии права. Девять лет, с 1890 по 1899 г., Новгородцев подолгу жил за
границей, вел исследовательскую работу, готовил к защите магистерскую и докторскую
диссертации; магистерская диссертация была посвящена исторической школе права, а
докторская — исследованию философского учения Канта и Гегеля о праве и государстве. В
1896 г. Новгородцев стал приват-доцентом, в 1903 г. — экстраординарным, а в 1904 г. —
ординарным профессором по кафедрам энциклопедии права и истории философии права. В
годы первой русской революции Новгородцев уволился с юридического факультета
университета; в 1907 — 1911 гг. он снова продолжил там чтение лекций в качестве
приватдоцента. Основная же его педагогическая деятельность протекала в Московском
коммерческом институте, где он преподавал вплоть до Октябрьской революции. Революция
больно ударила по российской науке. При этом социальная философия и философия права
оказались под особым подозрением властей. П.И. Новгородцеву, которого преследовали
прежде всего по политическим причинам (за принадлежность к партии кадетов и сочувствие
белому движению), пришлось скитаться, скрываясь от ареста. В конце концов он принял
решение переселиться в Прагу, где в 1920 г. основал Русский юридический факультет, став его
первым деканом. Умер Павел Иванович Новгородцев в 1924 г.
Основные сочинения П. Новгородцева: "История философии права" (1897); "Нравственные
проблемы в философии Канта" (1903); "О задачах современной философии права" (1902);
"Кризис современного правосознания" (1909); "Политические идеалы древнего и нового
мира" (1913-1914. Вып. 1-11); "Об общественном идеале" (1917. Вып. 1).
Основатель Московской философской школы права, Новгородцев активно участвовал в
политической деятельности. Он был членом партии кадетов, занимался обоснованием ее
политической и юридической программы, хотя и не был согласен с политическими
действиями ряда видных кадетских и вообще либеральных лидеров. В эмиграции
Новгородцев также занимался политической деятельностью. Он глубоко и основательно
познакомился с доктриной марксизма, марксистской политической практикой и подверг их
сокрушительной и страстной критике. Главная работа Новгородцева — книга "Об
общественном идеале", в которой он как раз и свел счеты с марксизмом как политическим и
14
социальным течением. Он высказал свои предостережения той части русской интеллигенции,
которая была увлечена марксизмом. Ученый адресовал сходные предостережения и русскому
народу, в котором, как он прозорливо предвидел, найдут отклик марксистские идеи,
подвигнув его на совершение революций. Новгородцев предсказал, сколь плачевно
закончится "союз русской души, русского характера" с марксистской философией.
Основные области деятельности Новгородцева как философа — исследование государства
и права, проблемы демократии, различных форм государственного устройства, правового
государства, вопрос об общественном и личном, об общественном идеале и его
трансформации от античности до нашего времени. В целом философия права Новгородцева —
довольно широкая социально-философская концепция, в центре которой личность, ее идеалы
и ценности. Работы Новгородцева, поражающие эрудицией, основательным анализом,
захватывают своими страстными размышлениями. Написанные ярким, ясным языком, они
доступны не только специалистам. Новгородцев избегал всякой философской зауми,
апеллировал к широкому читателю.
Новгородцев был одним из создателей русской школы философии права, в которую
входили такие выдающиеся мыслители, как И. Ильин, Б. Вышеславцев, Н. Алексеев, и
впоследствии, за границей, Г. Флоровский. Эта школа оказывала большое влияние на
университетскую науку, и если бы она получила возможности для своего дальнейшего
беспрепятственного развития, то, вероятно, приобрела бы больший международный
резонанс. Однако Октябрьская революция помешала нормальному развитию социальной
философии, философии права в русле оригинальной и самостоятельной философии России.
17. И.А.Ильин как представитель классической школы философии права.
Исследования права в разных аспектах: формирования правосознания и правовой
культуры, соотношения права и нравственности, свободы и права занимают важное место в
философии русского зарубежья. Этой теме посвящены труды Н.А.Бердяева и Н.Н.Алексеева,
С.Л.Франка и И.А.Ильина. Особую значимость представляет творчество Ивана Александровича
Ильина – одного из крупнейших отечественных философов, который занимался изучением
права на протяжении всей своей жизни. Ильин является оригинальным ученым, который внес
неоценимый вклад в развитие русской философско-правовой мысли. В период, когда в
философии права господствовали позитивистские тенденции, он показал необходимость
апелляции к духовности человека в решении философско-правовых вопросов: «Право есть, –
писал он, – прежде всего, право человека быть независимым духом, право бытия и право
свободы, право самостоятельно обращаться к Богу, искать, находить, исследовать и
осуществлять узренное и предпочтенное совершенство.
Одним словом: право есть атрибут духа, его способ жизни, его необходимое проявление».
Осмысливая духовные и нравственные предпосылки права, Ильин ставил перед собой цель
снять противоречие между государством и индивидом, частным и общественным интересом,
естественным и положительным правом, внешней и внутренней свободой личности.
В философии Ильина проблема права не стоит обособленно и связана с изучением
нравственно-религиозных оснований права и правовой культуры. Анализировать моральную
проблему он начинает с определения добра и зла, утверждая, что они затрагивают
исключительно внутренний мир человека, никакие природные катаклизмы не могут
трактоваться как зло, так как природная стихия не подвластна законам человеческого бытия.
Ильин пишет: «Зло начинается там, где начинается человек, и притом именно не
человеческое тело во всех его состояниях и проявлениях, как таковых, а человеческий
душевно-духовный мир-это истинное местонахождение добра и зла». Внешнее поведение –
лишь следствие, «знак» процессов происходящих во внутреннем мире человека. Ведь один и
тот же поступок может быть продиктован различными мотивами. Так, кто-то заступается за
обиженного, чтобы защитить его, другой делает это же в силу желания продемонстрировать
свою силу. Это не значит, что внешнее поведение совсем не важно, его, безусловно, следует
принять во внимание в связи с нравственностью, но в той мере, в которой это касается
внутреннего мира человека. Из этого следует, что и борьба со злом должна проходить именно
во внутренних духовных усилиях человека.
15
Проблема противостояния злу получает в творчестве Ильина всестороннее и глубокое
освещение. Решая её, он критикует теорию «непротивления злу насилием», полагая, что
непротивление есть потворство злу. У человека, сталкивающегося со злом, имеется выбор:
противостоять злу, либо нет. Ильин доказывает, что второй путь с точки зрения
нравственности абсолютно неприемлем: кто видит зло и не противится ему, сам становится
его соучастником. И, если такое происходит постоянно, он рано или поздно даже начинает
находить в нем положительные стороны, постепенно человек вообще перестает отличать зло
от добра, и оно поглощает его целиком. При этом, очевидно и то, что беспринципный человек
легче он поддается силе зла. И наоборот – чем сильнее развиты в нём чувство долга, совесть,
правосознание, тем больше сил он в себе может найти для борьбы со злом: человек,
сопротивляющийся злу, постепенно формирует в своей душе нравственный стержень и
укрепляет свою духовность. И поскольку зло отличается отсутствием любви и
одухотворенности, то в добре как его противоположности они, присутствуют. Согласно
Ильину «добро есть одухотворенная (или иначе, религиозно опредмеченная, от слова
“предмет”) любовь, зло – противодуховная вражда. Добро есть любящая сила духа, зло–слепая
сила ненависти». Поэтому в борьбе со злом нужно использовать, прежде всего, душевнодуховное воздействие на человека.
И, если этого воздействия недостаточно или оно неосуществимо, тогда только можно
прибегнуть к физическому воздействию; если человек, который творит зло и не поддается
уговорам и убеждениям, к нему необходимо применить «заставление» – «такое наложение
воли на внутренний и внешний состав человека, которое обращается не к духовному видению
и любовному приятию заставляемой души непосредственно, а пытается понудить или пресечь
её деятельность».
Согласно Ильину «заставлять» человека можно несколькими способами. Например,
человек может сам «налагать» свою волю на себя, как психически, так и физически. Первый
способ Ильин обозначает термином «самопонуждение». Человек, преодолевая эмоциональное
недовольство и нежелание, выполняет какую-либо душевную работу, понимая, что это
необходимо. Возможно также и физическое «самозаставление», такова природа всякого
физического труда совершаемого без увлечения; примером физического «самозаставления»
являются также аскетические упражнения.
Но заставлять физически или психически можно и других. Психическим давлением –
понуждением на человека являются приказ, угроза, запрет; оно апеллирует к собственной
воле заставляемого, побуждает его прибегнуть к самозаставлению. Очевидно, что такая мера
может оказаться недостаточной, так как человек не всегда готов осознать необходимость
подчинения приказу. В таком случае допустимо физическое воздействие (понуждение или
пресечение), включающие в себя все возможные меры от простого толчка до заключения в
тюрьму и даже смертной казни.
Важно то, что Ильин отличает заставление от насилия. Насилие есть действие
произвольное и необоснованное, и насильника не волнуют чувства и переживания жертвы, он
руководствуется исключительно собственными эгоистическими целями и побуждениями.
Заставление же, позитивно ориентировано на заставляемого человека и на его душевнодуховный мир. Цель его состоит в том, чтобы направить другого (себя) на путь истинный,
искоренить в душе зло. Заставляемый человек должен осознать, что не ему следует совершать
зло во избежание неблагоприятных последствий для себя. Ильин оговаривает, что физическое
воздействие – лишь вынужденный шаг, и допустимо только в случае, если недейственны все
иные меры воздействия на человека. Общественная жизнь необходимо влечет за собой
столкновение различных интересов. Люди еще не научились мирно жить в обществе,
определяя возможность или невозможность осуществления своих желаний, влекущих за
собой ущемление интересов других, не могут определять пределов, до которых возможна
реализация притязаний. Отсюда следует необходимость регулирующих и контролирующих
правовых норм и государства. и здесь по Ильину очевидна тесная связь государства, права и
нравственности.
Поддержание правопорядка является задачей не только государства, а зависит от каждого
человека. Поэтому никакие внешние санкции не могут направить злодея на путь добра, в этой
работе огромную роль играет нравственное воспитание и самовоспитание. Если государство
16
воплощает в себе положительное право, то каждый отдельный человек должен поддерживать
в себе идею живого естественного права. Вопрос о допустимости внешнего понуждения и
пресечения ставится правильно только тогда, когда он поставлен от имени подлинного добра.
Преодоление зла может быть осуществлено только силой духовной любви, человеку нужно в
себе выработать нравственный стержень, то есть сначала заняться самовоспитанием, а затем
воспитанием других.
18. С.С.Алексеев и Д.А.Керимов как представители современной отечественной
философии права.
Предмет философии права осмысливается по-разному в зависимости от понимания места
философии права в структуре знания и мировоззренческих позиций авторов.
Алексеев С.С.: философия права – научная дисциплина, которая призвана дать
мировоззренческое объяснение права, его смысла и предназначения для людей, каждого
человека, обосновать его под углом зрения сути человеческого бытия, существующей в нем
системы ценностей.
Керимов Д.А.: «предмет философии права можно охарактеризовать как разработку
логики, диалектики и теории познания правового бытия».
Сергей Сергеевич Алексеев (28 июля 1924, Орёл — 12 мая 2013[1], Санкт-Петербург) —
председатель Комитета конституционного надзора СССР, народный депутат СССР (1989—
1991), российский правовед, доктор юридических наук, член-корреспондент РАН (1991; членкорреспондент АН СССР с 1987 года). Труды по общей теории права, по гражданскому праву.
Лауреат Государственной премии СССР (1977). Заслуженный деятель науки РСФСР. Первый
лауреат высшей юридической премии России «Юрист года» (2009). Создатель и первый
директор Института философии и права УрО РАН.
С. С. Алексеев награждён орденами «Знак почёта», «Отечественной войны», «За заслуги
перед Отечеством III степени», медалями, а также Демидовской премией.
Считается — наряду с А. А. Собчаком и С. М. Шахраем — одним из трёх непосредственных
основных авторов текста действующей Конституции РФ.
C.С. Алексеев показывает взаимосвязь и различие между, моралью и правом как двумя
особыми ценностно-регулятивными системами.
Позитивисты подвергали критике концепцию естественного права за смешение
права с моралью, за требования моральности права. Для объяснения сложного
взаимоотношения морали и права можно сослаться на мнение российского правоведа С.С.
Алексеева. Он полагает, что основным постулатом, определяющим феномен права, остается
воплощение в правовой материи требования справедливости, равной меры и равного
юридического подхода.
Джангир Аббасович (Али-Аббасович) Кери́ мов (азерб. Cahangir Abbas oğlu Kərimov; род.
18 июля 1923, Баку) — российский юрист, доктор юридических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук (РАН) (с 1966 г.), академик Академии наук
Азербайджана (с 1967 г.), Сербской академии наук и искусств, Финской академии наук и
литературы, Черногорской академии наук и художеств, Российской академии социальных
наук, Международной академии информационных процессов и технологий, Академии
политических наук РФ, Международной академии информатизации, почетный проректор
Гонконгского института международного права и экономики, лауреат Государственной
премии Азербайджанской ССР (1981), главный научный сотрудник Института социальнополитических исследований РАН, МГЮА, СГА, член Отделения общественных наук РАН.
Специалист по философским проблемам юридической науки, социального планирования и
управления, теории государства и права. Научные труды посвящены общей теории права
(социологии права и философии права), законодательной технике, психологии права,
правовой кибернетике, комплексной социальной профилактике правонарушений.
Д.А. Керимов полагает, что отказаться от формально-догматического подхода к правовой
реальности и соответственно от чисто нормативистского понимания права можно при
17
расширении границ современного правоведения путем сотрудничества с естественными,
техническими и общественными науками.
18
Download