Семейное право. Вопросы. Примеры. Рекомендации

advertisement
Семейное право. Вопросы. Примеры. Рекомендации
Вернуться в каталог учебников по гражданскому праву
www.учебники.информ2000.рф/grazhdan/grazhdan.htm
Аудио-версия текста данного учебника – 1 тыс. руб.
Создание аудио-версий любых текстов st-20@yandex.ru
Готовые дипломные работы www.готовые-дипломы.информ2000.рф
Как создать и продвинуть сайт www.sait-prodvinut.ru
1. Условия и порядок заключения брака
Введение гражданской формы брака, заключаемого посредством его регистрации в
государственных органах, и, соответственно, отмена церковной формы были произведены в России
декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. "О гражданском браке, о детях и о введении книг
актов гражданского состояния" (исключение делалось только для религиозных браков, заключенных до
образования или восстановления государственных органов записи актов гражданского состояния).
Требование государственной регистрации брака означает, что по российскому законодательству
ни обряд венчания в церкви, ни бракосочетание, совершенное по местным или национальным обрядам,
не являются браком с юридической точки зрения и не порождают никаких правовых последствий*(1).
Принимая во внимание то обстоятельство, что в СК РФ допущена возможность применения
иностранного права при регулировании семейных отношений, осложненных иностранным элементом,
информация о зарубежном законодательстве в этой области имеет практический интерес.
В ряде развитых стран Запада, так же как и у нас, официально признается только брак,
зарегистрированный в государственных органах. К их числу относятся, например, Франция, Германия,
Бельгия и Голландия. В других странах наравне с гражданской формой брака правовые последствия
порождает и брак, заключенный в церковной форме. Такой порядок существует в большинстве стран
"общего права". Значительным своеобразием отличается порядок регистрации брака в странах с
традиционно сильным влиянием католицизма. Например, в Италии заключение брака формально
допускается как в гражданской, так и в церковной форме (при условии обязательного последующего
уведомления государственных органов о состоявшейся церковной церемонии бракосочетания).
Заключение браков между гражданами РФ, проживающими за пределами российской
территории, в дипломатических представительствах и консульских учреждениях регулируется ст. 157 СК
РФ.
Пример. Признание брака с иностранцем недействительным
Может ли суд признать недействительным брак моей дочери с иностранцем, если документы
иностранца, дающие ему право жениться в Российской Федерации, оказались поддельными?
Согласно ст. 159 СК РФ в том случае, если брак был заключен на территории Российской
Федерации, основанием для признания его недействительным служит нарушение правил
законодательства, подлежавшего применению на основании ст. 156 СК РФ. В соответствии со ст. 156 СК
РФ форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются
законодательством РФ. Перечень документов, предъявляемых в регистрирующий орган одновременно с
подачей совместного заявления о заключении брака, определен в ст. 26 Федерального закона от 15
ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". К ним отнесены:
документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;
документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, в случае, если лицо (лица)
состояло в браке ранее;
разрешение на вступление в брак до достижения брачного возраста в случае, если лицо (лица),
вступающее в брак, является несовершеннолетним.
Условия же заключения брака на территории России определяются для каждого из лиц,
вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент
заключения брака. При этом в обязательном порядке должны быть соблюдены требования ст. 14 СК РФ
в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.
Таким образом, в том случае, если не было соблюдено или было нарушено одно из
вышеперечисленных условий, брак может быть признан недействительным.
Пример. Государственная регистрация брака и церковный обряд
Двое граждан подали заявления в ЗАГС о регистрации брака. Однако жених заявил, что два года
назад он совершил церковный обряд венчания с другой женщиной и согласно семейному
законодательству не может жениться. Является ли это обстоятельством, препятствующим заключению
брака?
Церковный обряд не является обстоятельством, препятствующим заключению брака, поскольку
согласно ч. 1 ст. 10 СК РФ брак заключается в органах ЗАГС. Кроме того, церковный обряд не входит в
перечень обстоятельств, установленных ст. 14 СК РФ. Этот перечень является исчерпывающим и не
подлежит какому-либо расширительному толкованию. Поэтому органы ЗАГС должны зарегистрировать
брак.
Установление обязательной государственной регистрации брака означает также, что и
фактические брачные отношения, сколь бы продолжительными они ни были, не являются браком в
юридическом смысле и не порождают правовых последствий. Возникающие между фактическими
супругами имущественные отношения регулируются нормами об общей собственности, установленными
ГК.
Фактические браки наряду с зарегистрированными на территории России признавались
действительными в период действия КЗоБС РСФСР 1926 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 июля 1944 г. это положение было отменено, при этом супругам, состоявшим в фактических
брачных отношениях, предоставлялась возможность оформить свои отношения, зарегистрировав брак с
указанием срока совместной жизни. Если фактический брак не был зарегистрирован, он сохранял
правовую силу только до 8 июля 1944 г. Для тех случаев, когда фактические брачные отношения не
могли быть зарегистрированы вследствие смерти или пропажи без вести одного из фактических
супругов в период Великой Отечественной войны, другому фактическому супругу было предоставлено
право обратиться в суд с заявлением о признании его (ее) супругом умершего или пропавшего без вести
на основании ранее действовавшего законодательства (Указ Президиума Верховного Совета СССР от
10 ноября 1944 г. "О порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти или пропажи
без вести на фронте одного из супругов").
Поскольку этот указ не предусмотрел сроков для обращения в суд с целью установления
нахождения в фактическом браке, заявление об установлении факта брачных отношений с лицом,
умершим или пропавшим без вести в указанный период, могут быть поданы и в настоящее время.
Пример. Раздел имущества при прекращении совместного проживания
без регистрации брака
Граждане несколько лет проживали совместно в одной квартире и вели общее хозяйство без
регистрации брака. Затем отношения между ними испортились, и они стали проживать отдельно. Через
некоторое время женщина обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества
(земельного участка в Подмосковье, собственником которого официально является ее гражданский муж,
телевизора и холодильника).
В соответствии с ч. 2 ст. 1 СК РФ на территории Российской Федерации признается брак,
зарегистрированный только в органах ЗАГС. Соответственно при совместном проживании не возникают
правовые последствия, которые установлены законом при официальной регистрации отношений. В
данном случае судья откажет в удовлетворении искового заявления, а земельный участок, как и
приобретенные телевизор и холодильник, разделу не подлежит.
Таким образом, только зарегистрированный в органах ЗАГС брак порождает правовые
последствия (ч. 2 ст. 1 СК РФ). В этом и есть смысл регистрации брака. Именно со дня государственной
регистрации брака у супругов возникает целый комплекс взаимных прав и обязанностей, а ребенок,
рожденный после государственной регистрации брака, считается рожденным в браке со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
Государственными органами, регистрирующими браки на территории России, являются отделы
записи актов гражданского состояния органов исполнительной власти субъектов РФ.
Документом, подтверждающим факт регистрации брака, является свидетельство о браке,
выдаваемое отделом ЗАГС. Оно имеет доказательственное значение и подтверждает наличие у лица
определенных субъективных прав, например, на получение алиментов, пенсии, жилищных и
наследственных прав.
В том случае, если по какой-либо уважительной причине (например, из-за тяжелой болезни)
вступающие в брак лица или одно из них не в состоянии прибыть в отдел ЗАГС для регистрации брака,
регистрация может быть произведена по месту их (его) нахождения (например, дома или в больнице) в
присутствии сотрудника отдела ЗАГС, наделенного соответствующими полномочиями, и с соблюдением
установленной процедуры регистрации брака.
Пример. Требование о признании брака недействительным
Мужчина зарегистрировал брак с гражданкой С. Вскоре у него обнаружили СПИД. В результате
проверки выяснилось, что его жена также является носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего он
заразился именно от нее. Через полгода после заключения брака мужчина умер. Его дочь от первого
брака обратилась в суд с требованием о признании брака своего отца и гражданки С. недействительным
на основании положений п. 3 ст. 15 СК РФ. Может ли быть удовлетворено требование дочери?
Согласно п. 1 ст. 28 СК РФ с требованием о признании брака недействительным вследствие того,
что одним из супругов при вступлении в брак был скрыт факт имеющейся ВИЧ-инфекции, вправе
обратиться в суд только пострадавший супруг. Следовательно, требование дочери умершего не может
быть удовлетворено.
Законом допускается также возможность признания браков, заключаемых гражданами РФ за
пределами РФ с соблюдением порядка регистрации брака, существующего в стране их пребывания, при
условии соблюдения ими требований ст. 14 СК РФ.
Подача заявления в органы ЗАГС сама по себе никаких правовых последствий не влечет и
никоим образом не связывает лиц, подавших такое заявление. Каждый из них вправе в любое время до
регистрации брака отказаться от вступления в брак.
В п. 1 ч. 1 ст. 11 СК РФ воспроизводятся положения Кодекса о браке и семье 1969 г.*(2) (далее КоБС), согласно которым заключение брака производится в личном присутствии вступающих в брак лиц
по истечении месячного срока со дня подачи ими заявления в органы ЗАГС.
СК РФ не содержит никаких указаний относительно того, должны ли оба вступающих в брак лица
присутствовать лично в момент подачи заявления в органы ЗАГС. Такое требование содержится в п. 21
Инструкции о порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР, утвержденной
постановлением Совета Министров РСФСР от 17 октября 1969 г. N 592. Столь жесткие требования к
порядку подачи заявления вряд ли являются обоснованными.
В принципе допустима возможность подачи заявления о вступлении в брак одним из будущих
супругов при условии, что заявление другого супруга было подписано им лично и нотариально
удостоверено в установленном законом порядке. При этом регистрация брака в отсутствие одной из
сторон абсолютно недопустима. Для регистрации брака оба будущих супруга должны лично явиться в
органы ЗАГС. Требование личного присутствия, содержащееся в ст. 11 СК РФ, исключает возможность
заключения брака через представителя или на основании нотариально удостоверенного заявления о
вступлении в брак одного из будущих супругов, представленного другим супругом или отправленного по
почте.
Установление месячного срока с момента подачи заявления о вступлении в брак и до момента
его регистрации преследует цель дать вступающим в брак определенное время для проверки
серьезности своих намерений стать мужем и женой и, следовательно, направлено на предотвращение
легкомысленных и поспешных браков. Одновременно этот срок предоставляет возможность любым
заинтересованным лицам заявить о наличии препятствий к регистрации брака между конкретными
лицами (например, если одно из них уже состоит в зарегистрированном браке). Бремя доказывания
наличия препятствия к регистрации данного брака лежит в таком случае на лице, сделавшем
соответствующее заявление. В обязанности органов ЗАГС входит проверка достоверности сведений
заявителя.
Семейный кодекс РФ, как и прежнее законодательство (ст. 14 КоБС), предусматривает при
определенных обстоятельствах возможность сокращения месячного срока в зависимости от того, какими
причинами обосновывается необходимость сокращения месячного срока (беременность невесты,
рождение ею ребенка, призыв жениха для службы в армии, срочный выезд в командировку и то
обстоятельство, что вступающие в брак лица уже давно состоят в фактических брачных отношениях).
Список не исчерпывается указанными причинами и является открытым, а следовательно и иные
причины могут быть признаны уважительными органом ЗАГС.
Уважительные причины, объясняющие желание лиц, вступающих в брак, сократить месячный
срок регистрации брака, должны быть подтверждены соответствующими документами (справкой из
медицинского учреждения о беременности, справкой с места работы о направлении в командировку,
отпускным удостоверением и т.д.). Что касается увеличения месячного срока, то требовать каких-либо
подтверждающих документов представляется нецелесообразным.
Орган ЗАГС в исключительных обстоятельствах имеет право зарегистрировать брак
непосредственно в день подачи заявления. В этой связи СК РФ не устанавливает никакого закрытого
перечня, однако для ориентира называет три наиболее типичные ситуации, когда может возникнуть
необходимость в незамедлительной регистрации: если невеста ждет ребенка, если у нее уже родился
ребенок или если жизни одной из сторон угрожает непосредственная опасность.
В случае рождения у невесты ребенка для регистрации брака в день подачи заявления не
требуется, чтобы оба вступающих в брак были уже зарегистрированы в качестве родителей ребенка.
В случае отказа органа ЗАГС в регистрации брака каждый гражданин в соответствии с Законом
РФ от 27 апреля 1993 г. N 4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и
свободы граждан" вправе обратиться с жалобой в суд. Жалоба может быть подана по усмотрению
гражданина в суд либо по месту жительства, либо по месту нахождения органа ЗАГС (ст. 4 названного
выше закона).
СК РФ предусматривает возможность заключения брака только при наличии взаимного
добровольного согласия лиц, вступающих в брак. Это означает, что их волеизъявление должно быть
осознанным и они должны отдавать отчет в своих действиях. Поэтому, если лицо временно находится в
состоянии, не дающем ему возможности понимать характер своих действий (в состоянии сильного
алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, либо если лицо, страдающее
душевным заболеванием, но не признанное в судебном порядке недееспособным, находится в таком
состоянии, что не отдает отчет в своих действиях) брак не должен регистрироваться. Если брак все же
был зарегистрирован, действительность такого брака, как заключенного с нарушением условия о
добровольном согласии, может быть оспорена.
Для заключения брака необходимо достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста.
На территории России установлен единый брачный возраст для мужчины и женщины - 18 лет (ст. 13 СК
РФ). Возраст брачного совершеннолетия совпадает с возрастом гражданского совершеннолетия, когда в
соответствии с гражданским законодательством гражданин получает в полном объеме способность
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность).
Прежнее законодательство (ст. 15 КоБС) допускало возможность снижения брачного возраста
только в исключительных случаях и не более чем на два года. СК РФ расширяет в этом отношении
возможности органов местного самоуправления, предоставляя им право разрешить заключение брака
лицам, достигшим 16 лет, не только в исключительных случаях, но и при наличии причин, которые
органы местного самоуправления сочтут уважительными.
Порядок и условия, при которых может быть разрешено вступление в брак в виде исключения с
учетом особых обстоятельств до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть установлены
законами субъектов РФ. Таким образом, снижение брачного возраста допускается строго путем издания
субъектами РФ своих законов, главы администраций не имеют законных полномочий на вынесение
подобного рода распоряжений.
Пример. Условия регистрации брака несовершеннолетнего
Анастасия Михайлова (19 лет) и Олег Кузнецов (17 лет) решили пожениться. Работники ЗАГС, в
котором они решили зарегистрировать брак, указали на то, что несовершеннолетнему Кузнецову
необходимо получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту
жительства. При этом Кузнецов ранее решением суда объявлен полностью дееспособным. Обоснованы
ли действия работников ЗАГС?
Согласно п. 16 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ N 6/8 "при рассмотрении гражданского
дела, одной из сторон является несовершеннолетний, объявленный в соответствии со ст. 27
Гражданского кодекса Российской Федерации эмансипированным, необходимо учитывать, что такой
несовершеннолетний обладает в полном объеме гражданскими правами и несет обязанности (в том
числе самостоятельно отвечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда), за
исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых федеральным законом установлен
возрастной ценз. Согласно статье 55 Конституции Российской Федерации такое ограничение прав и
свобод является допустимым". Однако согласно ст. 27 ГК РФ несовершеннолетний не приобретает
брачную дееспособность в силу только одного факта эмансипации. Для вступления в брак он должен
получить соответствующее разрешение в органах местного самоуправления на общих основаниях.
В СК РФ не определено, кто конкретно может обратиться с заявлением о снижении брачного
возраста. Таким правом, безусловно, наделены сами несовершеннолетние, желающие зарегистрировать
брак. Кроме того, таким правом обладают законные представители несовершеннолетнего, каковыми
являются их родители, усыновители или попечители (приемные родители). В тех случаях, когда функции
попечителей выполняют органы опеки и попечительства (ч. 2 ст. 123 СК РФ) либо когда выполнение
обязанностей попечителей возлагается на администрацию воспитательных, лечебных учреждений и
учреждений социальной защиты населения (ч. 1 ст. 147 СК РФ), соответствующее право должно быть
признано за органом, исполняющим попечительские функции или обязанности.
СК РФ не устанавливает предельного возраста для вступления в брак. Не существует также
никаких ограничений относительно разницы в возрасте между будущими супругами.
Статья 14 СК РФ устанавливает обстоятельства, препятствующие заключению брака. Не
допускается заключение брака между:
лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
близкими родственниками, родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами;
усыновителями и усыновленными;
лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства.
Пример. Установление препятствий к регистрации брака
Моя дочь собирается выйти замуж за психически нездорового человека. Дело в том, что многие
наши знакомые знают о его не вполне адекватном поведении, странных реакциях, внезапных всплесках
эмоций и такой же внезапной меланхолии. В Семейном кодексе я прочитала, что препятствием к
заключению брака является, в том числе, недееспособность лица, вступающего в брак. Можно ли
воспрепятствовать этому браку?
Согласно ст. 14 СК РФ законным препятствием к заключению брака, является признание лица,
вступающего в брак, недееспособным вследствие психического расстройства. Факт недееспособности
устанавливает только суд. Даже если отклонения в поведении лица очевидны, это еще не значит, что
такое лицо является недееспособным. В этом случае можно подать в суд по месту жительства ответчика
(будущего зятя) исковое заявление о признании лица недееспособным. Однако согласно ст. 131 ГПК РФ
в иске должны быть указаны доказательства того, что имеются все основания для признания ответчика
недееспособным лицом. Обычно, в качестве таковых выступают справки из медицинских учреждений, в
которых наблюдается и (или) наблюдался ответчик. Без таких доказательств и перечня прилагаемых к
иску документов (ст. 132 ГПК РФ), судья откажет в принятии иска. Если же кроме подозрений на
психическое расстройство, нет иных доказательств, шансы на удовлетворение иска отсутствуют.
2. Брачный договор: заключение, изменение и расторжение
Брачный договор - понятие, которое с каждым годом все больше входит в нашу обычную жизнь и
постепенно становится ее неотъемлемой частью. Что же он собой представляет, чьи интересы
защищает?
Брачным договором (контрактом) признается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее существенные права и обязанности супругов в браке и (или) в
случае его расторжения.
Введение в юридическую практику нашей страны брачного контракта произошло с 1 января 1995
г., когда на территории России вступила в действие часть первая ГК РФ, в которой предусматривается
существование такого контракта. В частности, ч. 1 ст. 256 ГК РФ гласит: "Имущество, нажитое супругами
во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен
иной режим этого имущества", из чего следует, что супруги вправе заключить договор, в котором ими
самими будет определен статус совместно нажитого имущества так, как они того пожелают.
Для урегулирования содержания брачного контракта важна норма, содержащаяся в п. 3 ч. 2 ст.
256 ГК РФ, где говорится о том, что имущество каждого из супругов может быть признано их совместной
собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или
личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие
стоимость этого имущества, и что это правило не применяется, если между супругами заключен договор,
в котором предусмотрено иное.
Заключение брачного договора
Брачный договор составляется в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному
удостоверению. Он может быть заключен как до вступления в брак , так и в период брака. Однако
вступление брачного договора в силу последует только с момента государственной регистрации брака (в
соответствии со ст. 157 ГК РФ, ст. 41 СК РФ). Поэтому не стоит заблуждаться относительно договора,
нотариально удостоверенного вами заранее: он не порождает никаких последствий, а имущество,
приобретенное до регистрации брака, будет считаться собственностью приобретавшего его лица.
При удостоверении брачного договора уплачивается государственная пошлина в размере
двукратного размера минимальной заработной платы. Практика уплаты государственной пошлины за
удостоверение брачного договора исходит из того, что этот договор не подлежит оценке, поскольку в
целом стоимость указанного имущества не подлежит какому-либо определению. Хотя не исключено, что
если в договоре будет определяться судьба конкретного имущества, подлежащего оценке, то и договор
будет подлежать оценке.
Содержание брачного договора
Возможно огромное количество вариантов брачного договора. Например, в договоре может быть
определено, что все нажитое в период брака имущество является собственностью одного супруга или,
что имущество принадлежит супругам на праве общей долевой собственности при размерах долей
каждого, например, в 60% и 40%. Возможен и такой вариант, при котором все движимое имущество
будет принадлежать одному супругу, а недвижимое - другому. Целесообразнее всего при заключении
брачного договора специально оговорить судьбу недвижимого имущества, дорогостоящего движимого
(автомобили, драгоценности и т.д.), вкладов и доходов по ним, а также ценных бумаг и дивидендов по
ним.
Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим совместной
собственности (ст. 34 СК РФ), установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на
все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. Брачный
договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества
супругов.
Супруги вправе определить в брачном договоре следующее:
свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга,
порядок несения каждым из них семейных расходов;
определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения
брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных
отношений супругов.
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться
определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или ненаступления
определенных условий.
Брачный договор не может:
ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, их право на обращение в суд за
защитой своих прав;
регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности
супругов в отношении детей;
предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга
на получение содержания;
содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение или противоречат основным началам семейного законодательства.
Изменение и расторжение брачного договора
В период действия брачного договора ни один из супругов не вправе в одностороннем порядке
отказаться от выполнения его условий. Однако изменение и расторжение брачного договора, как и
всякого гражданско-правового договора, возможны по соглашению супругов, что соответствует принципу
свободы договора. Обязательства сторон считаются прекращенными или измененными с момента
заключения соглашения об изменении или расторжении договора, если иное не установлено
соглашением сторон.
Поскольку для заключения брачного договора закон требует письменной формы и нотариального
удостоверения (ст. 41 СК РФ), то изменение или расторжение этого договора может иметь правовое
значение лишь при соблюдении сторонами указанной формы.
В случае недостижения согласия супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут
по требованию одного из них судом. Другие лица не вправе заявлять подобные требования. Суд при
решении этого дела будет руководствоваться положениями статей 450, 451 ГК РФ, в которых указаны
основания изменения и расторжения договора. Важнейшим из оснований является существенное
нарушение договора другой стороной, то есть нарушение, которое влечет для другой стороны такой
ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при
заключении договора. Это основание распространяется в основном на хозяйственные отношения,
однако его можно применить и к брачному договору, если под ущербом понимать всякий, в том числе и
моральный вред, причиненный нарушением условий договора другой стороной. Целесообразно при
заключении договора указать нарушения, которые признаются существенными и могут быть основанием
изменения или расторжения брачного договора.
Специальным основанием изменения или расторжения договора является предусмотренное ст.
451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что,
если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы
заключен на значительно отличающихся условиях. Конкретные основания, указанные в ч. 2 ст. 451 ГК
РФ, рассчитаны на гражданско-правовые отношения и связаны в основном с конъюнктурой рынка. Они
непосредственно не применимы к отношениям, возникающим из брачного договора, для которого
существенные изменения, по-видимому, ограничатся изменением материального или семейного
положения супругов. Целесообразно такие изменения тоже заранее определить в брачном договоре в
качестве оснований его изменения и расторжения.
В соответствии со ст. 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются
на будущее время с момента достижения соглашения сторон, а при разрешении спора судом - с
момента вступления решения суда в законную силу. По требованию любой из сторон суд определит
последствия расторжения договора. При изменении условий договора права и обязанности сторон
сохраняются в измененном виде. Договор сохраняет свое действие на будущее время, но изменяются
его отдельные условия и содержание обязательства.
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака. В этом случае нет
необходимости расторгать брачный договор, т.к. большинство его условий автоматически прекращают
действовать. Исключения составляют обязательства супругов, специально предусмотренные в брачном
договоре на случай расторжения брака, в частности, обязательства по разделу общего имущества, о
предоставлении содержания супругу и др.
Пример. Положения брачного договора при разделе имущества
Если брачным договором изменен установленный законом режим совместной собственности
супругов, чем будет руководствоваться судья - условиями договора или общей нормой закона?
Если бы судья руководствовалась общей нормой семейного законодательства, то непонятно
было бы, зачем существует само понятие брачного договора. Конечно же, если брачным договором
изменен установленный законом режим совместной собственности, то суду при разрешении спора о
разделе имущества супругов необходимо руководствоваться условиями такого договора. При этом
следует иметь в виду, что в силу ч. 3 ст. 42 СК РФ условия брачного договора о режиме совместного
имущества, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение (например, один из
супругов полностью лишается права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака),
могут быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга. В состав имущества,
подлежащего разделу, включается общее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время
рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе имущества учитываются также общие
долги супругов (п. 3 ст. 39 СК РФ) и права требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи.
Заметим, что не является общим совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на
личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или
в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей
и других предметов роскоши (ст. 36 СК РФ).
Пример. Завещание, составленное в соответствии
с условиями брачного договора
Супруги Анисимовы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В число
условий договора входило соглашение о том, что Василий Анисимов обязывался в течение года
составить завещание в пользу дочери Ларисы, лишив права наследования своего сына от первого брака
27-летнего Геннадия. Спустя 4 месяца такое завещание было составлено и надлежащим образом
оформлено, а через 8 месяцев Василий Анисимов умер. Геннадий Анисимов обратился в суд с
требованием о признании завещания недействительным. Действительно ли завещание?
Завещание составлено в соответствии с условиями брачного договора, а согласно п. 3 ст. 42 СК
РФ брачный договор не может содержать положений, ограничивающих правоспособность сторон, в
частности свободу завещания. В соответствии со ст. 44 условия брачного договора, ограничивающие
правоспособность супругов ничтожны, то есть не влекут никаких правовых последствий, кроме
последствий признания их недействительными. Завещание должно быть признано действительным.
Ответственность по брачному договору
Брачный договор является специфической сделкой, к которой не могут быть применимы в
полном объеме нормы ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств. Часть первая ГК РФ
регулирует эти правоотношения постольку, поскольку брачный договор является сделкой и,
соответственно, к нему должны применяться нормы, касающиеся общих положений о сделках и
договорах, установленные ГК РФ. Часть вторая ГК РФ, регулирующая правоотношения, возникающие из
отдельных видов обязательств, вообще не знает обязательства, возникающего из заключения,
исполнения и прекращения брачного договора.
Правоотношения, возникающие из заключения и исполнения брачного договора, регулируются
СК РФ. Однако об ответственности за нарушение обязательств по брачному договору СК РФ
умалчивает. Но это вовсе не значит, что стороны не вправе самостоятельно установить ответственность
за нарушение обязательств. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом
или иными правовыми актами. Вследствие этого стороны брачного договора вправе установить:
ответственность за неисполнение обязательств;
порядок и основания применения положений об ответственности, установленной договором, к
нарушившей обязательство стороне.
Вместе с тем сложившаяся практика свидетельствует о том, что стороны при заключении
договора избегают оговаривать положения об ответственности, надеясь на то, что этот вопрос
урегулирован законодательно. При этом стороны очень часто избегают обсуждения возможности
неисполнения договора, усматривая в этом элемент недоверия к другой стороне. К сожалению, тем
самым они лишают себя возможности реально защитить свои права в будущем, особенно если
заключаемый договор не является распространенным в практике делового оборота, а следовательно, подробно урегулированной сделкой по законодательству. В случае спора в такой ситуации сторонам
приходится обращаться лишь к общим положениям об исполнении обязательств, которые не всегда в
полной мере могут учесть специфику заключенного договора, тем более, предусмотренных в нем
условий.
В отличие от обыкновенной гражданско-правовой сделки, заключение которой непосредственно
вызывает гражданско-правовые последствия для сторон, брачный договор предоставляет значительно
меньший объем гражданско-правовой ответственности. Тем более что положения об ответственности
сторон зависят от содержания обязательств по брачному договору. Последнее означает, что
установление сторонами договора условий об ответственности должно быть увязано с положениями
договора о способе, порядке и сроках передачи имущества в случае расторжения брака.
Для того чтобы иметь брачный договор, реально защищающий ваши права, а не просто
документ, свидетельствующий об установлении определенного правового режима имущества супругов,
необходимо четко оговорить положения об ответственности в случае ненадлежащего исполнения или
неисполнения договора вообще. При этом необходимо помнить, что выбор правовых средств защиты
при заключении договора между супругами ограничен уже самой природой брачного договора и теми
требованиями, которые к этому договору предъявляет законодатель.
Имеется в виду следующее.
Во-первых, заключение брачного договора не является условием вступления в брак, наоборот,
заключение брака порождает возможность заключения брачного договора и придает ему юридическую
силу. Это значит, что включаемые в договор условия, как уже говорилось, зависят от воли сторон.
Во-вторых, к заключению брачного договора нельзя принудить, так как вступление в брак (его
государственная регистрация в уполномоченных органах) законодателем как сделка не
рассматривается.
В-третьих, брачный договор рассматривается как гражданско-правовая сделка, признание
которой недействительной не влечет одновременно недействительность государственной регистрации
брака. В то же время при признании брака недействительным брачный договор, заключенный супругами,
также признается недействительным. К имуществу, приобретенному супругами, брак которых признан
недействительным, применяются положения ГК РФ о долевой собственности (ст. 30 СК РФ).
С учетом этих положений следует проанализировать варианты условий, содержащих положения
об ответственности за нарушения обязательств по брачному договору. Брачный договор сам по себе не
предоставляет сторонам таких правовых средств защиты, как обязанность возместить убытки,
неустойка, либо ответственность за неисполнение денежного обязательства в случае неправомерного
удержания, уклонения от возврата и т.п. денежных средств (ст. 393-395 ГК РФ). Чтобы использовать
перечисленные способы защиты от ненадлежащего исполнения брачного договора, лицам,
заключающим брачный договор, необходимо указывать в нем не только выбранный супругами правовой
режим имущества в целом, но и правовой режим каждой значимой вещи. Только в этом случае можно
предусмотреть в договоре ответственность, например, за несвоевременную передачу вещи либо
имущества, причинившую убытки. Если брачный договор заключен только на случай расторжения брака,
то сторонам рационально предусмотреть в нем ответственность за неисполнение обязательств в форме
неустойки.
Представляется, что по своей природе брачный договор является своего рода гарантией
справедливого имущественного раздела на случай расторжения брака, и потому установление порядка,
способов, сроков исполнения обязательств и соответственно определение ответственности за
неисполнение обязательств имеет едва ли не то же значение, что и заключение самого брачного
договора.
Не стоит забывать, что неисполнение обязательств по договору может причинить убытки. Но
если вы предусмотрели в договоре ответственность в форме, например, неустойки за ненадлежащее
исполнение обязательств, вы можете быть уверены, что убытки хотя бы частично (а может, и полностью,
в зависимости от выбранного вида ответственности) будут возмещены. Особенно это касается случаев,
когда предметом брачного договора выступает имущество, которое само по себе или в результате его
эксплуатации является источником дохода (например, автомобиль, если это основной источник дохода
для супруга, занимающегося извозом, либо медицинское оборудование, установленное дома, если
супруг - врач, и т.п.). В этих случаях несвоевременная передача имущества, нарушение его целостности,
порча и другие действия, в результате которых становится невозможно использовать это имущество,
будет нарушать не только ваши права собственника, но и нанесет определенные убытки. Поэтому
формулировка степени ответственности за нарушение условий договора должна быть предельно четкой
и ясной.
Наличие же в договоре общего указания о том, что "в случае неисполнения сторонами
обязательств, принятых на себя по настоящему договору, сторона, не исполнившая обязательство,
несет ответственность, установленную гражданским законодательством Российской Федерации"
сделает бесполезным заключение брачного договора.
К сожалению, практически невозможно предусмотреть все возможные варианты брачного
договора - настолько этот договор индивидуален по содержанию. Универсальная практическая
рекомендация, которой следует руководствоваться при его заключении, состоит в следующем: залогом
добросовестного и своевременного исполнения сторонами принятых на себя обязательств является
установленная договором имущественная ответственность для не исполняющей обязательства
стороны. При этом определенному роду обязательства должна соответствовать определенного рода
ответственность за его неисполнение. Только в этом случае договор будет надежным механизмом
защиты ваших интересов.
В ситуации, когда брачный договор заключен без определения степени ответственности за его
неисполнение и контрагент не согласен вносить в него изменения, спектр средств правовой защиты
существенно сужается. Здесь уже нельзя рассчитывать на такие традиционные средства, как
возмещение убытков, неустойка. Единственной формой защиты вашего права в этом случае будет
обязательство вашего контрагента (другой стороны) передать вам имущество, либо вещи согласно
условиям договора, если, конечно, в договоре предусмотрены сроки и порядок передачи, а также
указано, какое именно имущество подлежит передаче. В случае неисполнения обязательства передать
вам имущество либо вещи вы вправе требовать через суд отобрания этой вещи или имущества у
обязанной стороны и передачи ее вам. Вместо указанного требования вы можете требовать возмещения
убытков.
При наличии в договоре положений об ответственности за неисполнение обязательств вы
сможете требовать и возмещения убытков, и передачи вам индивидуально-определенной вещи, а в
предусмотренных договором случаях уплаты неустойки. Следует помнить, что уплата неустойки и
возмещение убытков не освобождают не исполнившую обязательство сторону от выполнения его в
натуре, то есть способом, предусмотренным в договоре.
Особо следует сказать об ответственности супругов по брачному договору перед третьими
лицами. Как мы уже знаем, супруги вправе изменить законный режим имущества, установив режим
раздельной, долевой либо совместной собственности. Однако, установив раздельный или долевой
режим собственности, супругам не стоит думать, что таким путем можно спасти имущество, если кто-то
из супругов имеет обязательство перед третьими лицами. Нельзя также рассчитывать, что, оформив в
собственность супруга путем установления раздельного режима собственности недвижимость,
приобретенную на "черные" деньги, можно таким образом легализовать право собственности на это
имущество.
Представление о брачном договоре как средстве уклонения от выполнения обязательств либо
способе легализации денежных средств, не имеет какой-либо правовой основы. Брачный договор,
условия которого явно не позволяют супругу отвечать по своим обязательствам гражданско-правового
характера, если это лицо имеет такие обязательства, признается ничтожной сделкой, поскольку
заведомо противоречит основам правопорядка. Все полученное по такой сделке взыскивается в
федеральный бюджет (ст. 169 ГК РФ). Конечно, для этого будет необходимо установить в суде, что
сделка имела целью сделать невозможным исполнение должником обязательств перед кредитором
именно по инициативе должника, либо что из обстановки, в которой действовал должник, очевидно,
следовало, что в результате заключения такого брачного договора должник не сможет исполнить
обязательство перед третьим лицом.
Не стоит использовать брачный договор как способ легализации денежных средств,
устанавливая право собственности супруга на определенное имущество. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 45
СК РФ, ст. 243 ГК РФ имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда,
если последним будет установлено, что имущество супругов было приобретено или увеличено за счет
средств, полученных одним из супругов преступным путем. В этом случае на соответствующую часть
имущества или на все имущество полностью может быть обращено взыскание, если соответствующая
норма УК РФ предусматривает конфискацию. Брачный же договор, в котором будет определен правовой
режим имущества, приобретенного преступным путем, будет считаться ничтожной сделкой, к которой
будут применяться требования о применении последствий недействительности ничтожной сделки. Это
возможно только при наличии обвинительного приговора суда, указывающего на противоправный
источник приобретения имущества, либо вещей, которые стали предметом брачного договора.
3. Имущественная ответственность супругов перед третьими лицами
Супруги отвечают по своим личным обязательствам как имуществом каждого из них, так и общим
имуществом. Определение должника по обязательствам зависит от времени их возникновения. Если
обязательство супруга возникло или связано с его долгом до вступления в брак или принято им на себя
хотя и во время брака, но с целью удовлетворения только своих интересов или имеет целью покрыть
расходы, необходимые для сохранения или улучшения лишь ему принадлежащего имущества, то супруг
отвечает только принадлежащим ему имуществом. Обязательствами лишь одного, а не обоих супругов
являются и те, которые непосредственно связаны с его личностью, например, обязательства по уплате
алиментов на содержание детей от первого брака, обязательства по возмещению вреда, причиненного
жизни, здоровью или имуществу других лиц. По таким обязательствам другой супруг не несет
ответственности ни принадлежащим ему имуществом (ст. 36 СК РФ), ни долей в общем имуществе
супругов.
Если имущества супруга недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, то по его
личным долгам взыскание может быть обращено на долю в общей собственности. Для этого нужно
сначала определить размер этой доли, что требует раздела общего имущества (ст.ст. 38, 39 СК РФ). В
таких случаях в соответствии со ст. 255 ГК обращение взыскания на общее имущество ограничено двумя
условиями:
1) у участника общей собственности не должно быть другого имущества для удовлетворения
требования кредитора;
2) другой участник общей собственности - в данном случае второй супруг - вправе выкупить эту
долю или отдельные объекты по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением
вырученных супругом - должником средств, полученных в результате выкупа, в погашение долга. При
отказе выкупить долю кредитор супруга-должника вправе требовать по суду обращения взыскания на
долю должника.
Исключение составляет случай, предусмотренный в ч. 2 п. 2 ст. 45 СК РФ: "Если приговором суда
установлено, что общее имущество супругов было приобретено или увеличено за счет средств,
полученных одним из супругов преступным путем, взыскание может быть обращено соответственно на
общее имущество супругов или на его часть".
Это положение действовало и раньше. Здесь нужно различать два случая:
а) взыскание имущества в возмещение ущерба, причиненного преступлением одного супруга, за
счет общего имущества супругов;
б) конфискацию имущества супруга в виде наказания за совершенное преступление.
В первом случае, если средства, полученные преступным путем, были потрачены на
приобретение или увеличение общего имущества супругов, справедливо возместить ущерб
потерпевшему за счет неосновательного увеличения общего имущества супругов. Объектом взыскания
могут быть как вещи, приобретенные за счет неправомерно полученных средств, так и денежные
средства или иные объекты общей собственности супругов. При этом имущество, принадлежащее
другому супругу, не может быть объектом взыскания.
Если из совместной собственности супругов нельзя удовлетворить требования кредиторов,
взыскание может быть обращено на имущество каждого из супругов. Для таких случаев ч. 1 п. 2 ст. 45 СК
РФ устанавливает солидарную ответственность супругов, которая способствует надежной защите
имущественных прав кредиторов. При солидарной ответственности должников кредитор вправе
требовать наложения взыскания на имущество любого из должников, как для полного, так и для
частичного удовлетворения требования (ст. 323 ГК РФ). Порядок предъявления требований зависит от
усмотрения кредитора и, как правило, определяется возможностью должников удовлетворить его
требования быстро и в полной мере.
Конфискация имущества в целях возмещения ущерба, причиненного преступлением,
применяется по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения
(ст. 243 ГК РФ).
Порядок применения конфискации как уголовного наказания установлен статьями 46, 52 УК РФ.
При этом согласно п. 3 ст. 52 УК РФ не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному
или лицам, находящимся на его иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации.
В приговоре суда указывается, какое имущество подлежит конфискации. При этом не имеет
значения ни соотношение стоимости конфискованного имущества с размером ущерба, причиненного
преступлением, ни источник приобретения имущества. Конфискация может распространяться и на долю
супруга в общем имуществе. На долю другого супруга в общей собственности конфискация не
распространяется.
При конфискации доли в общей собственности на неделимую вещь (например, на дом) другой
супруг вправе требовать, чтобы вся вещь была передана ему в собственность при выплате им половины
ее стоимости. Этого положения давно придерживается судебная практика. При совершении
преступления одним супругом защита законных интересов другого супруга осуществляется путем
предъявления им иска в суд об освобождении принадлежащего ему имущества от ареста (исключения
из описи) и освобождения от взыскания принадлежащих ему вещей. По этому вопросу пленум
Верховного Суда РФ принял специальное постановление от 23 апреля 1985 г. N 5 "О практике
рассмотрения судами РФ дел об освобождении имущества от ареста (исключения из описи)". Судам
рекомендовано "...тщательно проверять, является ли истец собственником имущества, на которое
наложен арест:, не признано ли это имущество по приговору суда приобретенным на средства, добытые
преступным путем... При отсутствии таких доказательств иск не подлежит удовлетворению". В том же
постановлении разъяснено, что если иск супруга удовлетворен в отношении конфискованного
имущества, то такое имущество передается истцу в натуре, если оно не реализовано или не обращено в
переработку. В противном случае согласно п. 8 указанного постановления истцу возмещается сумма,
вырученная от реализации конфискованного имущества.
По общим долгам супруги отвечают перед кредиторами как общим, так и принадлежащим
каждому из них имуществом. Нужно различать случаи, когда обязательство возникло из сделки,
заключенной одним супругом, или из их совместного обязательства. Право супруга осуществлять
единолично действия по распоряжению совместной собственностью установлено ст. 35 СК РФ.
Следовательно, согласие другого супруга предполагается и по обязательствам, вытекающим из таких
сделок. Долги, сделанные супругом в интересах семьи или обоих супругов, считаются общими долгами,
если все полученное по обязательству использовано или предназначено для нужд семьи.
Общими являются долги, основанные на совместных обязательствах супругов. Общими
являются и долги, вытекающие из совместного причинения супругами вреда третьим лицам.
Согласно п. 3 ст. 45 СК РФ обращение взыскания на имущество супругов может применяться по
требованиям о возмещении вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми жизни, здоровью и
имуществу других лиц. Эти обязательства предусмотрены в статьях 1073 - 1075 ГК РФ. Указанные
нормы в основном воспроизводят правила прежнего законодательства о том, что за вред, причиненный
несовершеннолетними, не достигшими 14 лет, отвечают их родители. Различие заключается в том, что в
ГК РФ возраст несовершеннолетнего был определен равным 15 годам. За вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, родители отвечают, если у самого
несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, достаточного для возмещения причиненного
им вреда. В обоих случаях родители отвечают, если не докажут, что вред возник не по их вине.
Новым является положение ст. 1075 ГК РФ о том, что суд может возложить ответственность за
вред, причиненный несовершеннолетним, на родителя, лишенного родительских прав, если вред был
причинен в течение 3-х лет после лишения родителя родительских прав и если поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских
обязанностей.
Статьей 1078 ГК РФ установлена (при наличии определенных условий) имущественная
ответственность родителей за вред, причиненный их совершеннолетними детьми, которые не могли
понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства.
Во всех перечисленных случаях суд может обратить взыскание как на общее имущество
супругов, так и на имущество каждого из них в зависимости от достаточности общего имущества для
возмещения вреда и виновности родителей. Следует специально отметить, что судебная практика не
считает факт раздельного жительства супругов или факт отдельного проживания родителя от ребенка
достаточным для освобождения родителя от ответственности за вред, причиненный их
несовершеннолетними детьми.
Кредиторы супруга-должника вправе потребовать изменения или расторжения договора с
супругом, что соответствует положениям ст. 451 ГК РФ, которая устанавливает в качестве общего
основания изменения или расторжения договора "существенное изменение обстоятельств, из которых
стороны исходили при заключении договора". Хотя ст. 451 ГК РФ рассчитана на изменение конъюнктуры
рынка в хозяйственных отношениях и не все ее условия применимы к семейным отношениям, однако
она может служить основанием для изменения или расторжения договора, заключенного супругом с
кредиторами, поскольку последние не могли предвидеть изменений в материальном положении
должника в связи с заключением, изменением или расторжением брачного договора, если условия
брачного договора могут препятствовать надлежащему исполнению должником своих обязательств
перед кредитором и, следовательно, представляют угрозу имущественным интересам последнего.
Заключение, изменение или расторжение брачного договора может явиться основанием к
досрочному взысканию долга кредитором при расторжении им договора. При недостижении согласия
кредитор супруга-должника может обратиться в суд, который примет решение об изменении или
расторжении договора в соответствии со статьями 451 и 452 ГК РФ.
Изменение условий договора может состоять в предоставлении дополнительных способов
обеспечения своих обязательств супругом-должником, таких, например, как залог, поручительство и т.п.
При нарушении супругом-должником обязательств об уведомлении кредитора о заключении,
изменении или расторжении брачного договора должник отвечает перед кредитором независимо от
содержания брачного договора. Это, в частности, означает, что на имущество должника может быть
наложено взыскание, как если бы договор не был заключен, изменен или расторгнут, независимо от того
что это имущество по условиям брачного договора стало совместной собственностью супругов или
перешло в собственность другого супруга.
Таким образом, кредитор, которого должник не уведомил о заключении, изменении или
расторжении брачного договора, имеет право выбора между возможностями, указанными в пунктах 1 и 2
ст. 46 СК РФ: потребовать от должника исполнения обязательства независимо от содержания брачного
договора или потребовать изменения либо расторжения заключенного с супругом договора в связи с
существенно изменившимися обстоятельствами, если эти изменения соответствуют условиям,
предусмотренным в ст. 451 ГК РФ.
4. Порядок и условия расторжения брака. Раздел имущества
В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона об актах гражданского состояния заявление супругов о
расторжении брака, подлежащее разрешению в органе ЗАГС, рассматривается и разрешается в органе
ЗАГС по месту жительства супругов или при их взаимной договоренности - по месту жительства любого
из них. Порядок проведения процедуры регистрации развода определяется правилами регистрации
актов гражданского состояния. Органы ЗАГС не проводят выяснения обстоятельств дела, опроса
свидетелей, рассмотрения доказательств.
Расторжение брака
Основанием для государственной регистрации расторжения брака в соответствии со ст. 31
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" является:
совместное заявление о расторжении брака супругов, не имеющих общих детей, не достигших
совершеннолетия;
заявление о расторжении брака, поданное одним из супругов, и вступившее в законную силу
решение (приговор) суда в отношении другого супруга, если он признан судом безвестно
отсутствующим, признан судом недееспособным или осужден за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет;
решение суда о расторжении брака, вступившее в законную силу.
В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны подтвердить взаимное согласие
на расторжение брака и отсутствие у них общих детей, не достигших совершеннолетия. В совместном
заявлении о расторжении брака также должны быть указаны следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, национальность (указывается по
желанию каждого из супругов), место жительства каждого из супругов;
реквизиты записи акта о заключении брака;
фамилии, которые избирает каждый из супругов при расторжении брака;
Государственная регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов производится
в его присутствии по истечении одного месяца со дня подачи заявления о расторжении брака. Орган
записи актов гражданского состояния, принявший заявление о расторжении брака, извещает в
трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, либо опекуна недееспособного супруга или
управляющего имуществом безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия орган опеки и
попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной для государственной регистрации
расторжения брака.
В случае если брак расторгается с недееспособным или осужденным к лишению свободы на
срок свыше трех лет супругом, в извещении также указывается на необходимость сообщить до даты,
назначенной для государственной регистрации расторжения брака, фамилию, которую он избирает при
расторжении брака.
Пример. Получение развода без согласия супруга
Нашим детям 6 и 11 лет. Большую часть года я нахожусь на заработках в Москве, а жена с
детьми живет на Урале. Жене не нравится мое постоянное отсутствие, и она угрожает, что если я еще
раз уеду, она разведется со мной, продаст нашу однокомнатную квартиру и уедет. Возможно ли это?
В принципе, подобные случаи известны. Согласно ст. 21 СК РФ при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей расторжение брака производится в судебном порядке. Однако в том случае,
если один из супругов признан судом безвестно отсутствующим, то второй супруг может развестись
через органы ЗАГС (ст. 19 СК РФ). Следовательно, если жена сможет доказать в суде, что муж
безвестно отсутствует, то она сможет развестись через органы ЗАГС. Ей нужно будет подать в органы
ЗАГС заявление о расторжении брака и выписку из судебного решения о признании мужа безвестно
отсутствующим.
Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания (ст. 42 СК РФ). В случае явки или обнаружения места
пребывания гражданина, признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его
безвестно отсутствующим (ст. 44 ГК РФ). Согласно ч. 1 ст. 26 СК РФ после отмены судом решения о
признании гражданина безвестно отсутствующим брак может быть восстановлен по совместному
заявлению супругов (если такое заявление не было сделано, брак не восстанавливается). Брак не может
быть восстановлен, если другой супруг вступил в новый брак (ч. 2 ст. 26 СК РФ).
Пример. Сроки развода с гражданином другого государства
В какие сроки меня разведут с моим мужем - гражданином России, если я сама являюсь
гражданкой другого государства (Литвы) и первая подала на развод? Обязательно ли его присутствие на
процессе?
Для того чтобы ответить на вопрос необходимо, прежде всего, определить законодательство
какого государства - Российской Федерации или Литвы - подлежит применению в описанной ситуации.
1. В соответствии со ст. 160 Семейного кодекса РФ расторжение брака между гражданами
Российской Федерации и иностранными гражданами на территории Российской Федерации
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации, то есть, на основании ст. ст.
16 - 26 СК РФ. Соответственно, в том случае, если жена обратилась в российский суд, то в отношении
срока принятия решения о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов суд будет
руководствовать положениями ст. 22 СК РФ. На основании указанной статьи суд вправе принять меры к
примирению супругов и вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам срок для
примирения в пределах трех месяцев. При наличии же взаимного согласия на расторжение брака
супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, суд расторгает брак без выяснения мотивов
развода не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака (ст. 23
СК). Дело о расторжении брака в российском суде рассматривается, как правило, с участием обоих
супругов. Суд вправе рассмотреть дело в отсутствие супруга-ответчика, если сведения о причинах его
неявки отсутствуют, либо если суд признает причины неявки неуважительными, либо если ответчик
умышленно затягивает производство по делу (ст. 157 ГПК РСФСР).
2. Расторжение брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами
может быть совершено также за пределами территории Российской Федерации. В таком случае, должны
быть соблюдены нормы законодательства соответствующего иностранного государства.
Судебный порядок расторжения брака установлен статьями 21-23 СК РФ, подсудность
бракоразводных дел определяется нормами ГПК РФ и Федеральным законом "О мировых судьях
Российской Федерации". При наличии обстоятельств, предоставляющих право супругам (указанным в ст.
19 СК РФ) решить дело о разводе в органах ЗАГС, суд отказывает им в принятии искового заявления.
Расторжение брака в суде предоставляет возможность сторонам обжаловать его решение в
вышестоящую инстанцию, допускает в необходимых случаях вмешательство прокурора, защищающего
права несовершеннолетних или других нуждающихся в защите лиц в порядке, определенном ст. 45 ГПК
РФ. Особо следует отметить, что развод супругов не может касаться отношений, существовавших до
вступления этих лиц в брак, но не исключает продолжения целого ряда отношений, возникших в браке
(судьба детей, алименты, имущество).
Пример. Определение момента расторжения брака
С какого момента брак считается расторгнутым: с момента вступления в законную силу решения
суда о расторжении брака, либо с момента регистрации этого решения в органах ЗАГС?
Расторжение брака может быть произведено как в органах ЗАГС, так и в суде. Брак,
расторгаемый в органах ЗАГС, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в
книге регистрации актов гражданского состояния. Брак, расторгаемый в суде, прекращается со дня
вступления решения суда в законную силу (ч. 1 ст. 25 СК РФ).
Ранее - до введения в действие СК РФ, т.е. до 1 марта 1996 г. - действовало положение,
согласно которому брак прекращался со дня государственной регистрации расторжения брака,
независимо от того, расторгался ли он в суде или в органах ЗАГС. При этом не суд направлял выписку
из решения, а сами бывшие супруги должны были явиться в ЗАГС с решением суда и зарегистрировать
расторжение брака. Это вносило много путаницы, так как зачастую бывшие супруги не регистрировали
расторжение брака вплоть до заключения нового брака (когда им было необходимо свидетельство о
расторжении брака), поэтому юридически они считались состоящими в браке.
Периоды, в течение которых расторжение брака невозможно
При принятии искового заявления о расторжении брака судье необходимо учитывать, что
согласно ст. 17 СК РФ муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во
время беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Статья воспроизводит
норму, содержавшуюся в КоБС, запрещающую мужу без согласия жены возбуждать дело в суде и
обращаться за расторжением брака в органы ЗАГС, причем ограничивается только право мужа в
указанных обстоятельствах. По смыслу статьи и всего семейного законодательства за женой остается
право в любое время возбуждать в суде дело о расторжении брака. Это правило применяется и тогда,
когда ребенок родился мертвым или не дожил до года. Для возбуждения дела мужем, получившим
согласие жены на развод, устного заявления жены не достаточно. Необходимо письменное
подтверждение, которое может быть выражено как в самостоятельном, так и в совместном заявлении о
разводе или же в виде надписи на заявлении мужа. Ограничение прав мужа произведено в законе в
целях охраны здоровья матери и новорожденного ребенка, что соответствует Конституции РФ. Если
выясняется, что заявление мужа было принято к рассмотрению без согласия жены, производство по
делу в суде прекращается. Это правило распространяется и на заявление мужа, поданное в ЗАГС.
Положения ст. 17 СК РФ подтверждаются и разъяснениями, данными в постановлении пленума
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака". Указанные определения не являются препятствием к
повторному обращению в суд с иском о расторжении брака впоследствии.
Порядок рассмотрения в суде искового заявления о расторжении брака
Отметим, что в зависимости от предмета иска "семейное" дело может быть подсудно как
мировому судье, так и федеральному судье. Согласно ст. 23 ГПК РФ мировой судья рассматривает в
качестве суда первой инстанции:
дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях;
дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества независимо от цены иска;
иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании
отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении
(удочерении) ребенка.
Таким образом, в компетенцию рассмотрения федерального судьи входят:
дела о расторжении брака и определении с кем из родителей останется проживать ребенок
после развода;
дела об оспаривании отцовства (материнства);
дела об установлении отцовства (материнства);
дела о лишении родительских прав;
дела об усыновлении (удочерении) ребенка.
До сих пор в России существуют районы (местности), где участки мировых судов еще не
созданы. В этом случае дела, входящие по ГПК РФ в компетенцию мировых судей, рассматриваются
федеральными судьями, причем федеральный судья не может отказать гражданину в принятии иска
лишь по тому основанию, что его дело призван рассматривать еще не созданный мировой суд.
Исковое заявление о расторжении брака должно отвечать требованиям гражданского
процессуального законодательства. В нем, в частности, указывается, когда и где зарегистрирован брак;
имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли супругами соглашение об их содержании и
воспитании. При отсутствии взаимного согласия на расторжение брака в исковом заявлении должны
быть указаны мотивы расторжения брака, требования, которые могут быть рассмотрены одновременно с
иском о расторжении брака. К заявлению обычно прилагаются: свидетельство о заключении брака,
копии свидетельств о рождении детей, документы о заработке и иных источниках доходов супругов (если
заявлено требование о взыскании алиментов) и другие необходимые документы. Приняв заявление о
расторжении брака, судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству в необходимых
случаях вызывает второго супруга и выясняет его отношение к этому заявлению. Судья также
разъясняет сторонам, какие требования могут быть рассмотрены одновременно с иском о расторжении
брака, необходимость доказывания своих требований в порядке, установленном статьями 55, 56 ГПК
РФ.
По делам о расторжении брака в случаях, когда один из супругов не согласен на прекращение
брака, суд в соответствии с ч. 2 ст. 22 СК РФ вправе отложить разбирательство дела, назначив супругам
срок для примирения в пределах трех месяцев. В зависимости от обстоятельств дела суд вправе по
просьбе супруга или по собственной инициативе откладывать разбирательство дела несколько раз с
тем, однако, чтобы в общей сложности период времени, предоставляемый супругам для примирения, не
превышал установленный законом трехмесячный срок. Срок, назначенный для примирения, может быть
сокращен, если об этом просят стороны, а причины, указанные ими, будут признаны судом
уважительными. В этих случаях должно быть вынесено мотивированное определение. Определение
суда об отложении разбирательства дела для примирения супругов не может быть обжаловано или
опротестовано в кассационном порядке, так как оно не преграждает возможность дальнейшего движения
дела. Если после истечения назначенного судом срока примирение супругов не состоялось и хотя бы
один из них настаивает на прекращении брака, суд расторгает брак.
В соответствии с ч. 1 ст. 25 СК РФ брак, расторгнутый в судебном порядке, считается
прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу. Указанное положение в силу
положений ч. 3 ст. 169 СК РФ не распространяется на случаи, когда брак расторгнут в судебном порядке
до 1 мая 1996 г., то есть до дня вступления в силу ст. 25 СК РФ. Брак, расторгнутый в органах записи
актов гражданского состояния, считается прекращенным со дня государственной регистрации
расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния независимо от того, когда был
расторгнут брак - до 1 мая 1996 г. либо после этой даты.
Размер пошлины за государственную регистрацию расторжения брака, произведенного в
судебном порядке, установлен п. 2 ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 9 декабря 1991 г. "О
государственной пошлине" и составляет один минимальный размер оплаты труда. Следует отметить,
что при вынесении решения суд не определяет, с кого из супругов и в каком размере подлежит
взысканию государственная пошлина за регистрацию расторжения брака в органе записи актов
гражданского состояния.
Согласно ст. 320 ГПК РФ решения мировых судей могут быть обжалованы в апелляционном
порядке сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в соответствующий районный суд через
мирового судью. На практике это означает следующее. Проигравшая сторона имеет право в течение
десяти календарных дней со дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме.
"Окончательная форма" означает, что в судебном решении содержатся все три его неотъемлемых
элемента: описательная, мотивировочная и резолютивная часть. Как правило, в день вынесения
решения судья оглашает сторонам только резолютивную часть (например, "суд решил: удовлетворить
исковые требования в полном объеме", "суд решил удовлетворить иск в части:, в части: отказать").
Мотивировочная часть решения, в основу которой должны быть положены конкретные доказательства
(показания свидетелей, документы, экспертизы и т.д.), как правило, оформляется судьей через 2-4 дня
после оглашения в зале судебного заседания резолютивной части решения.
Итак, проигравшая сторона вправе подать в канцелярию мирового суда апелляционную жалобу,
в которой обязана обосновать свои возражения против данного решения, указать доводы, не
исследованные судом, а также указать на нарушения в ходе судебного процесса норм процессуального
права, если таковые имелись. В апелляционной жалобе не могут содержаться требования, не
заявленные мировому судье (ч. 2 ст. 322 ГПК РФ). Апелляционная жалоба подписывается лицом,
подающим жалобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем, должны быть
приложены доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя, если в деле
не имеется такого полномочия. Согласно ч. 4 ст. 322 ГПК РФ к апелляционной жалобе прилагается
документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, если жалоба подлежит оплате.
Важным моментом является строгое соблюдение ч. 5 ст. 322 ГПК РФ, согласно которой
апелляционная жалоба и приложенные к ней документы представляются с копиями, число которых
соответствует числу лиц, участвующих в деле.
После получения апелляционной жалобы мировой судья выносит определение об ее принятии и
направляет дело в вышестоящую инстанцию - суд общей юрисдикции, который и будет рассматривать
жалобу по всем правилам гражданского производства.
Срок для исправления недостатков апелляционной жалобы устанавливается разумным, то есть
таким, в течение которого лицо имеет физическую возможность исправить недостатки, а также
учитывающим объем недостатков и примерное время, которое потребуется лицу на их устранение.
Обычно судьи определяют такой срок в один месяц.
Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и требование о признании
брачного договора недействительным полностью или частично, поскольку такие требования связаны
между собой. Суд вправе в этом же производстве рассмотреть и встречный иск ответчика о признании
брака недействительным (ст. 137 и 138 ГПК РФ).
В случае если один из бывших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе записи
актов гражданского состояния, а другой бывший супруг обращается в тот же орган записи актов
гражданского состояния позже, сведения об этом бывшем супруге вносятся в ранее произведенную
запись акта о расторжении брака. Бывшие супруги (а также каждый из супругов) или опекун
недееспособного супруга могут в письменной форме уполномочить других лиц сделать заявление о
государственной регистрации расторжения брака. Согласно ст. 36 Закона об актах гражданского
состояния супруг, изменивший свою фамилию при вступлении в брак на другую, вправе и после
расторжения брака сохранить данную фамилию, или по его желанию при государственной регистрации
расторжения брака ему присваивается добрачная фамилия.
В запись акта о расторжении брака вносятся следующие сведения:
фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения, гражданство,
национальность (вносится по желанию заявителя), место жительства каждого из лиц, расторгнувших
брак;
дата составления, номер записи акта о заключении брака и наименование органа записи актов
гражданского состояния, в котором произведена государственная регистрация заключения брака;
сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации расторжения
брака;
дата прекращения брака;
реквизиты документов, удостоверяющих личности расторгнувших брак;
серия и номер свидетельства о расторжении брака.
Свидетельство о расторжении брака содержит следующие сведения:
фамилия (до и после расторжения брака), имя, отчество, дата и место рождения, гражданство,
национальность (если это указано в записи акта о расторжении брака) каждого из лиц, расторгнувших
брак;
сведения о документе, являющемся основанием для государственной регистрации расторжения
брака;
дата прекращения брака;
дата составления и номер записи акта о расторжении брака;
место государственной регистрации расторжения брака (наименование органа записи актов
гражданского состояния, которым произведена государственная регистрация расторжения брака);
фамилия, имя, отчество лица, которому выдается свидетельство о расторжении брака;
дата выдачи свидетельства о расторжении брака.
Свидетельство о расторжении брака выдается органом записи актов гражданского состояния
каждому из лиц, расторгнувших брак.
Решая вопрос о возможности рассмотрения в бракоразводном процессе требования о разделе
общего имущества супругов, необходимо иметь в виду, что в случаях, когда раздел имущества
затрагивает интересы третьих лиц (например, когда имущество является собственностью крестьянского
(фермерского) хозяйства или бывшего колхозного двора, в составе которого, кроме супругов и их
несовершеннолетних детей, имеются и другие члены, либо собственностью жилищно-строительного или
другого кооператива, член которого еще полностью не внес свой паевой взнос, в связи с чем не
приобрел право собственности на соответствующее имущество, выделенное ему кооперативом в
пользование, и т.п.), суду в соответствии с ч. 3 ст. 24 СК РФ необходимо обсудить вопрос о выделении
этого требования в отдельное производство. Правило, предусмотренное ч. 3 ст. 24 СК РФ, о
недопустимости раздела имущества супругов в бракоразводном процессе, если спор о нем затрагивает
права третьих лиц, не распространяется на случаи раздела вкладов, внесенных супругами в кредитные
организации за счет общих доходов, независимо от того, на имя кого из супругов внесены денежные
средства, поскольку при разделе таких вкладов права банков либо иных кредитных организаций не
затрагиваются.
Раздел имущества
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. К
имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся:
доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности;
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в
связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и другие);
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги,
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие
организации;
любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из
супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака
осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не
имел самостоятельного дохода.
Пример. Определение размера расходов при разделе имущества через суд
Мы собираемся разводиться и делить имущество по суду. Какие расходы возникнут при этом и
кто их будет нести?
Если супруги заключают соглашение о разделе общего имущества в простой письменной форме,
то при этом никаких расходов не возникает. Если они нотариально удостоверяют соглашение, то
обязаны уплатить государственную пошлину нотариусу и при необходимости оплатить услуги по оценке
стоимости имущества, подлежащего разделу.
В соответствии с Законом РФ от 9 декабря 1991 г. N 2005-1 "О государственной пошлине" и
инструкцией Госналогслужбы России от 15 мая 1996 г. N 42 за удостоверение договоров, предмет
которых подлежит оценке, пошлина уплачивается в размере 1,5% суммы договора. Однако если законом
не предусмотрена обязательная нотариальная форма (как в случае соглашения о разделе имущества),
то тариф определяется соглашением между лицами, обратившимися к нотариусу, и нотариусом.
Для исчисления размера государственной пошлины необходимо определить стоимость
имущества, подлежащего разделу на момент заключения соглашения (раздела имущества в суде). В
этом супругам могут помочь профессиональные оценщики, которые осуществляют свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации". При этом следует обратить внимание на следующие моменты. Для исчисления
размера государственной пошлины, взимаемой за удостоверение сделок с транспортными средствами,
стоимость транспортных средств определяется судебно-экспертными учреждениями органов юстиции
или организациями, связанными с техническим обслуживанием и продажей транспортных средств.
Стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений, помещений, сооружений
определяется органами технической инвентаризации.
Если предметом договора (соглашения) является отчуждение имущества по стоимости ниже той,
которая указана в оценочном документе, то государственная пошлина исчисляется исходя из суммы,
указанной в оценочном документе. Если раздел имущества производится в судебном порядке, то
супруги несут расходы как по уплате государственной пошлины, так и по оценке имущества. Однако
размер государственной пошлины определяется в зависимости от стоимости подлежащего разделу
имущества и может составлять от 5 до 15% от цены иска. При заключении супругами соглашения о
разделе имущества расходы могут нести как оба супруга, так и каждый из них в отдельности согласно
достигнутой договоренности. При разделе имущества в судебном порядке суд в своем решении должен
установить, кто и в каком размере несет расходы.
Пример. Уплата налогов при разделе общего имущества супругов
Я получила по суду квартиру от своего бывшего мужа. Должна ли я платить налог на доход в
виде стоимости полученной квартиры, если я проживала в ней до развода?
По результатам раздела каждый супруг получает в личную собственность определенное
имущество. Очевидно, что в этом случае доход, подлежащий налогообложению, отсутствует. Согласно
ст. 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной и натуральной форме, учитываемая
при возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. Если супруг обладал
имуществом на праве общей совместной собственности, соглашение о разделе имущества или
судебное решение сначала устанавливает долю супруга в общем имуществе, а затем принадлежащие
ему движимые и недвижимые вещи (режим раздельной собственности). Таким образом, когда каждый из
супругов в пределах причитающейся ему доли получает какое-либо имущество, вопроса о
налогообложении не возникает. Однако, как уже указывалось, возможна ситуация, когда одному из
супругов может быть присуждена денежная или иная компенсация в случае, если другому супругу
передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю.
Поясним эту ситуацию на условном примере. Предположим, что супругам принадлежит
имущество общей стоимостью 100 единиц: однокомнатная квартира - 70 единиц, автомобиль - 20
единиц, вклад в банке - 10 единиц. Суд при разделе имущества установил доли супругов равными, то
есть, каждому из них причитается по 50 единиц. Однако супруге передается квартира стоимостью 70
единиц, супругу - автомобиль и денежные средства на вкладе в банке (30 единиц) и присуждается
денежная или иная компенсация в размере 20 единиц. Фактически супругом осуществляется реализация
принадлежащего ему имущества за 20 единиц. Очевидно, что супруга сможет выплатить компенсацию
только из личных средств, поскольку все совместно нажитое имущество разделено. Возникает ли при
этом налогооблагаемая база, ведь супруг не по доброй воле отчуждает свое имущество, а суд решил
таким образом осуществить раздел имущества и присудить ему компенсацию? В данной ситуации супруг
не должен платить подоходный налог, поскольку полученные средства будут носить компенсационный
характер.
Супруги могут в соглашении о разделе имущества установить, что одному из них передается
определенное имущество, другой же получает денежную компенсацию. Вот в этом случае возникает
налогооблагаемая база - доход, полученный от реализации имущества, так как один из супругов
добровольно пришел к решению об отчуждении своей доли в общем имуществе другому супругу. При
исчислении подоходного налога супруг, получающий денежную компенсацию, вправе использовать
льготы, предоставляемые законодательством о подоходном налоге при реализации движимого и
недвижимого имущества.
В соответствии со ст. 1 Закона РФ "О налогах на имущество физических лиц" от 9 декабря 1991
г. N 2003-1 плательщиками налогов признаются физические лица - собственники имущества,
признаваемого объектом налогообложения. Если имущество находится в общей совместной
собственности, то супруги несут равную ответственность по уплате налогов. При этом плательщиком
налога может быть один из супругов по соглашению между ними. Если имущество находится в общей
долевой собственности супругов, что возможно в том случае, когда доли установлены супругами при
приобретении имущества либо в последующем определены соглашением или решением суда, то
налогоплательщиком в отношении этого имущества признается каждый из супругов соразмерно его
доле. Если супруги произведут раздел общего имущества с определением принадлежащего каждому из
них имущества, то обязанность по уплате налога будет возникать у того супруга, в чьей личной
собственности оно находится.
Пример. Обращение в суд по поводу раздела имущества
после расторжения брака в органах ЗАГС
Мы с мужем расторгли брак в органах ЗАГС, предварительно устно договорившись о том, что
однокомнатную квартиру муж оставляет мне. Однако после получения свидетельства о расторжении
брака муж потребовал от меня выплатить ему половину стоимости квартиры, ссылаясь на то, что брак
мы расторгли по взаимному согласию, и я уже не могу опротестовать его действия в суде. Так ли это?
Общих детей у нас нет. У меня есть несовершеннолетний сын от первого брака.
Даже после расторжения брака по взаимному согласию обоих супругов в органах ЗАГС каждый
из них вправе обратиться в суд за урегулированием других вопросов, тесно связанных с семейными
отношениями (в том числе и по имущественным спорам). Пункт 1 ст. 19 СК РФ устанавливает два
условия для производства расторжения брака в органах ЗАГС: взаимное согласие обоих супругов на
расторжение брака и отсутствие у них общих несовершеннолетних детей. Статья 20 СК РФ
устанавливает принцип независимости порядка рассмотрения вопроса о расторжении брака от наличия
между супругами споров имущественного характера, а в определенных случаях - и от наличия споров о
детях. Эта норма подтверждается судебной практикой. В частности, согласно п. 2 постановления
пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 "О применении судами законодательства при
рассмотрении дел о расторжении брака" расторжение брака по взаимному согласию супругов, не
имеющих общих несовершеннолетних детей, (в силу п. 1 ст. 19 СК РФ) производится в органах записи
актов гражданского состояния независимо от наличия либо отсутствия между супругами спора о разделе
имущества, являющегося их общей совместной собственностью, о выплате средств на содержание
нетрудоспособного нуждающегося супруга.
Исключение составляют случаи, когда один из супругов, несмотря на отсутствие у него
возражений, уклоняется от расторжения брака. Например, отказывается подать совместное заявление о
расторжении брака либо отдельное заявление в случае, когда он не имеет возможности лично явиться в
орган записи актов гражданского состояния для подачи совместного заявления (п. 2 ст. 21 СК РФ, ст. 33
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. "Об актах гражданского состояния").
Пример. Раздел квартиры при разводе
Мы с мужем в разводе. Приватизированная квартира записана на мужа, а прописаны в ней он, я
и двое наших детей. Муж давно с нами не живет, у него другая семья, но из квартиры выписываться он
категорически не хочет. Как мне переоформить квартиру на свое имя?
Квартира входит в общее имущество супругов, нажитое во время брака. Согласно ч. 2 ст. 34 СК
РФ к этому имуществу относятся:
доходы каждого из супругов;
полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты.
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов в
период брака (независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из
супругов внесены денежные средства):
движимые и недвижимые вещи;
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные
коммерческие организации.
Так что, несмотря на то, что квартира оформлена на имя мужа, она является совместной
собственностью, и бывшая супруга вправе претендовать на ее половину. При этом не имеет значения,
зарегистрирован ли Ваш муж в этой квартире, поскольку приватизированная квартира, принадлежащая
гражданам на праве собственности, сохраняется за ними и в том случае, если они там постоянно не
проживают и не зарегистрированы. Согласно ч. 3 ст. 38 СК РФ можно произвести в судебном порядке
раздел общего имущества супругов.
Пример. Раздел квартиры при разводе при отсутствии
регистрации у собственника жилья
В период брака мы с женой купили однокомнатную квартиру, в которой я зарегистрирован не
был. Год назад мы развелись. Скажите, пожалуйста, имею ли я право на жилплощадь в этой квартире?
Квартира является совместной собственностью и отсутствие регистрации, не влияет на законные
права собственника жилья. Собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения
имуществом. Следовательно можете проживать на данной площади, а также распоряжаться своей
долей квартиры (продавать, дарить, завещать неопределенному кругу лиц).
В случае, когда при расторжении брака в судебном порядке будет установлено, что супруги не
достигли соглашения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке и
размере средств, подлежащих выплате на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося
супруга, а также о разделе общего имущества супругов либо будет установлено, что такое соглашение
достигнуто, но оно нарушает интересы детей или одного из супругов, суд разрешает указанные вопросы
по существу одновременно с требованием о расторжении брака.
Пример. Раздел движимого имущества,
полученного в порядке наследования
Гражданин дважды получал крупное наследство (автомобиль "Москвич", дом в деревне, деньги,
видеомагнитофон), которое регулярно пропивал. При расторжении брака в суде его супруга потребовала
определить доли супругов в общей собственности с учетом стоимости перечисленного имущества, так
как по ее мнению муж расходовал его в ущерб интересам семьи.
Суд должен отклонить требование супруги в отношении перечисленного имущества, так как оно
принадлежит только мужу - получателю наследства (п. 1 ст. 36 СК РФ), который может распоряжаться им
по своему усмотрению.
Пример. Раздел имущества, принадлежащего несовершеннолетнему
Я внесла денежный вклад на имя моего десятилетнего сына. Теперь, когда наше бракоразводное
дело рассматривается в суде, муж требует отдать ему половину вклада как совместно нажитого
имущества. Скажите, должна ли я отдать мужу половину денежного вклада, чем это мотивируется?
Нет, вклад полностью принадлежит ребенку и не подлежит разделу как совместно нажитое
имущество (поскольку не является им в принципе). Вклады, внесенные супругами за счет общего
имущества на имя их несовершеннолетних детей, в силу положений ч. 5 ст. 38 СК РФ считаются
принадлежащими детям и не должны учитываться при разделе имущества, являющегося общей
совместной собственностью супругов. В описанном случае судья будет обязана руководствоваться этой
нормой. Если же третьи лица предоставили супругам денежные средства и последние внесли их на свое
имя в кредитные организации, третьи лица вправе предъявить иск о возврате соответствующих сумм по
нормам ГК РФ, который подлежит рассмотрению в отдельном производстве. В таком же порядке могут
быть разрешены требования членов крестьянского (фермерского) хозяйства или членов бывшего
колхозного двора и других лиц к супругам - членам крестьянского (фермерского) хозяйства или бывшего
колхозного двора.
Пример. Раздел совместно нажитого имущества,
проданного одним из супругов
Если супруг без ведома другого супруга произвел действия по отчуждению совместно нажитого
имущества (продал иномарку, купленную на общие деньги в период брака), будет ли учитываться
вырученная им сумма при разделе имущества супругов в судебном порядке? Или разделу подлежит
только имеющееся в наличии на момент подачи иска имущество?
Учитывая, что в соответствии с ч. 1 ст. 34 СК РФ владение, пользование и распоряжение общим
имуществом супругов должно осуществляться по их обоюдному согласию, в случае когда при
рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов будет установлено, что один из
них произвел отчуждение общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле
другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это
имущество или его стоимость. Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения
общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в соответствии с ч. 4 ст. 38 СК РФ
может произвести раздел лишь того имущества, которое являлось их общей совместной собственностью
ко времени прекращения ведения общего хозяйства. При разделе имущества, являющегося общей
совместной собственностью супругов, суд в соответствии с ч. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях
отступить от начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или)
заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под заслуживающими внимания интересами
одного из супругов следует, в частности, понимать не только случаи, когда супруг без уважительных
причин не получал доходов либо расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи, но и
случаи, когда один из супругов по состоянию здоровья или по иным не зависящим от него
обстоятельствам лишен возможности получать доход от трудовой деятельности. Суд обязан привести в
решении мотивы отступления от начала равенства долей супругов в их общем имуществе*(3).
Течение трехлетнего срока исковой давности для требований о разделе имущества,
являющегося общей совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (ч. 7 ст. 38 СК РФ),
следует исчислять не со времени прекращения брака (дня государственной регистрации расторжения
брака в книге регистрации актов гражданского состояния при расторжении брака в органах записи актов
гражданского состояния, а при расторжении брака в суде - дня вступления в законную силу решения), а
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ч. 1 ст. 200 ГК РФ).
Решение суда о расторжении брака должно быть законным и основанным на доказательствах,
всесторонне проверенных в судебном заседании.
Пример. Разделение между супругами долей паенакоплений, являющихся
их общей совместной собственностью
В судебной практике есть немало случаев разрешения подобных споров. Следует отметить, что
такие споры проходят обычно не одну судебную инстанцию и длятся, как правило, годами. Приведем в
качестве примера определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 19 мая 2000 г.
Коллегия установила: Минчуков Ф.Г. обратился в суд с иском к Яврумовой Г.А. о признании
права собственности на 0,305 частей квартиры в жилищно-строительном кооперативе "Дельфин",
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Кировоградская, 16-1-181, о вселении и определении порядка
пользования указанной квартирой, сославшись на то, что часть пая за эту квартиру выплачена в период
его брака с ответчицей, в связи с чем является общей совместной собственностью сторон, поэтому, как
считает истец, ему принадлежит часть квартиры, соответствующая половине суммы пая, выплаченной
за квартиру в браке.
Яврумова Г.А., не согласившись с иском, предъявила встречные требования о признании за ней
права собственности на квартиру и о признании Минчукова Ф.Г. не приобретшим права на жилую
площадь в этой квартире и снятии его с регистрационного учета, указав, что пай за квартиру, о которой
возник спор, выплачен ею полностью с помощью сестры - Мирзоян И.А., из ее личных средств, ответчик
же деньги за квартиру не вносил, в ней не проживал. Решением Чертановского межмуниципального суда
г. Москвы от 7 мая 1999 г. первоначальный иск удовлетворен, во встречном иске отказано.
Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22 июля 1999
г. решение суда изменено и доля Минчукова в праве собственности на квартиру в ЖСК "Дельфин"
снижена с 0,305 до 0,27.
Постановлением Президиума Московского городского суда от 23 марта 2000 г. отклонен протест
заместителя Председателя Верховного Суда РФ и судебные постановления оставлены без изменения.
В протесте поставлен вопрос об отмене судебных постановлений в части удовлетворения
первоначального иска. Обсудив доводы протеста, Судебная коллегия нашла его подлежащим
удовлетворению.
Как следует из материалов дела, стороны состояли в браке с 1970 по 1974 год. В 1971 г.
Минчуков Ф.Г. был принят в члены ЖСК "Дельфин" и ему на семью из трех человек (он, жена и дочь
жены) была предоставлена та самая спорная двухкомнатная кооперативная квартира. В период брака за
эту квартиру выплачена часть пая в размере 3174 руб., оставшаяся часть пая в размере 2552 руб.
выплачена Яврумовой после расторжения брака из личных средств.
Учитывая, что имущество, нажитое супругами в период брака, является их общей совместной
собственностью, и доли супругов в этом имуществе равны, суд и кассационная инстанция определили
доли сторон в праве собственности на квартиру, признав за Минчуковым право на 0,28 долей, так как
ему принадлежит часть пая в сумме 1587 руб. (3174 руб. : 2), а за Яврумовой - право на 0,72 доли, так
как ей принадлежит часть пая в сумме 4139 руб. (3174 руб. : 2 + 2552 руб.). С учетом того, что истец по
первоначальному иску является сособственником квартиры, судом удовлетворены его требования о
вселении и об определении порядка пользования кооперативной квартирой, и Минчукову выделена
комната размером 11,9 кв.м. Между тем, согласно ст. 196 ГК РФ общий срок исковой давности
устанавливается в три года. Согласно ст. 38 СК РФ к требованиям о разделе общего имущества
супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.
Срок исковой давности начинается со времени, указанного в соответствующей статье СК РФ, а
если это время не указано, то со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего
права. После введения в действие СК РФ указанное правило продолжает действовать.
Яврумова заявила суду о применении срока исковой давности к требованиям бывшего мужа,
однако суд это заявление оставил без внимания и не установил, с какого времени в данном случае
началось течение срока исковой давности, истек ли этот срок и, если истек, то по каким причинам
Минчуков пропустил срок для обращения в суд, что нельзя признать правильным, так как в силу ст. 199
ГК РФ истечение срока исковой давности является основанием к вынесению судом решения об отказе в
иске.
С доводом Президиума Московского городского суда о том, что, поскольку Минчуков полностью
выплатил пай за кооперативную квартиру, он в силу закона является ее собственником, все остальные
его требования производны от этого права, поэтому применение к ним исковой давности нарушит право
собственности Минчукова на квартиру, согласиться нельзя.
Как видно из дела (и это не оспаривается истцом по первоначальному иску), с 1974 по 1986 годы
пай за кооперативную квартиру вносила только Яврумова. Минчуков в оплате пая в этот период участия
не принимал. Право собственности на кооперативную квартиру зависит от права на внесенный за нее
пай. Выплаченные в период брака паевые взносы являются общим совместным имуществом супругов,
требования Минчукова связаны с разделом такого имущества и для этих требований законом
установлен трехгодичный срок исковой давности. С учетом этого суду следовало рассмотреть заявление
ответчицы по первоначальному иску о применении срока исковой давности к требованиям бывшего
мужа, что сделано не было. При таких обстоятельствах решение суда в части удовлетворения иска
Минчукова Ф.Г. нельзя признать законным, в связи с чем оно в этой части подлежит отмене.
Судебная коллегия определила: решение Чертановского межмуниципального суда г. Москвы от 7
мая 1999 г., определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 22
июля 1999 г., постановление Президиума Московского городского суда от 23 марта 2000 г. в части
удовлетворения иска Минчукова Ф.Г. отменить и дело в этой части направить на новое рассмотрение в
тот же суд.
Пример. Раздел земельного участка и построенного на нем дома
В 1988 году был зарегистрирован мой брак, а в 2002 году он был расторгнут. За время
совместного проживания нами построен кирпичный дом и другие строения на земельном участке
размером 600 м2 в садовом товариществе. История постройки такова: в 1990 году тесть решил
переоформить неосвоенный земельный участок на свою дочь (мою бывшую жену) из-за состояния
здоровья. Заседание правления садоводческого товарищества постановило исключить его из членов
товарищества и принять его дочь, предупредив ее о том, что если весной 1991 года она не приступит к
интенсивному освоению участка, то будет исключена из членов товарищества. В 1993 году бывшая жена
получила свидетельство на землю. До сих пор дачный участок как недвижимое имущество не
зарегистрирован. В настоящее время я подготовил иск в суд о признании права собственности на
выстроенный дом и другие строения. Имею ли я право включить в иск пункт о разделе земельного
участка? Имею ли я право при подготовке документов в БТИ оформить недвижимость на садовом
участке на свою фамилию, так как все строительные материалы были куплены мной и оформлены на
меня?
Согласно ст. 33 СК РФ, если брачным договором не установлено иное, законным режимом
имущества супругов является режим их совместной собственности. Согласно ч. 2 ст. 34 СК РФ к
имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой или
предпринимательской деятельности, то результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими
пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения.
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов
движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале и любое другое нажитое
супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо
на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Право на общее имущество принадлежит
супругу и в том случае, если в период брака он осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за
детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.
Согласно ч. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в
брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования
или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.
Принадлежность конкретного имущества каждому супругу до брака (добрачного имущества)
подтверждается соответствующими документами, которые свидетельствуют о приобретении его до
вступления в брак, или свидетельскими показаниями. Перевод права на садовый участок в гражданскоправовом смысле не является ни дарением, ни наследованием недвижимого имущества. Что же
касается "иных безвозмездных сделок", то на практике это может быть, например, приданое,
выделяемое родственниками невесте при вступлении в брак. Судебная практика относит к
собственности каждого супруга полученные им ценные призы, премии, если последние присуждены за
индивидуальные творческие достижения, например, государственные премии, а также другие награды,
медали и тому подобное, если, конечно, премии не являются способом дополнительного
вознаграждения за труд как вид заработной платы. В последнем случае они включаются в состав общего
имущества. В случаях спора часто бывает необходимо отграничить подарки, сделанные одному из
супругов, от свадебных подарков, которые, как правило, делаются обоим супругам и относятся к их
общей собственности.
Таким образом, тот факт, что бывшим тестем право на садовый участок переведено на его дочь
не подпадает ни под одно из перечисленных в ч. 1 ст. 36 Семейного кодекса РФ условий, при которых
имущество считается личной собственностью супруга. Поэтому истец имеет право на владение,
пользование и распоряжение 1/2 садового участка и, соответственно, может включить в исковое
заявление пункт о разделе земельного участка.
Что же касается потенциальной возможности оформить в БТИ недвижимость на участке
(кирпичный дом) на имя истца, то ввиду наличия спора эта попытка ничего не даст. Несмотря на то, что
все стройматериалы были приобретены на деньги истца, согласно ст. 34 СК РФ дом является общей
совместной собственностью и его бывшая жена вправе претендовать на 1/2 дома, впрочем, как и он - на
1/2 садового участка. Соответственно этим долям и следует оформлять все документы.
Судебная практика по подобным делам традиционно склоняется к тому, что каждый из супругов
имеет право на половину совместно нажитого в браке имущества. Однако есть и исключения из этого
правила. Согласно постановлению Президиума Верховного Суда РФ от 24 марта 1993 г. N XIII-2-Б суд
при разделе имущества между супругами может отступить от правил равенства долей супругов в
имуществе (например, если с одним из супругов остался проживать несовершеннолетний ребенок),
однако обязан мотивировать это решение. Согласно ГПК РФ в мотивировочной части решения должны
быть указаны обстоятельства дела, установленные судом, доказательства, на которых основаны
выводы суда, доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства, и, наконец, правовые
нормы, которыми руководствовался суд.
Согласно ч. 7 ст. 38 СК РФ к требованиям о разделе общего имущества супругов, брак которых
расторгнут, применяется общий - трехлетний - срок исковой давности.
Отступления от равенства долей супругов
При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, их доли
признаются равными. В отдельных случаях суд может отступить от этого правила, учитывая интересы
несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Доля одного из
супругов, в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклоняется от общественно полезного
труда или расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи или когда один из супругов по
состоянию здоровья лишен возможности получать доход от трудовой деятельности.
При разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, суд
определяет, какие предметы подлежат передаче каждому из них. Если одному из супругов передаются
предметы, стоимость которых превышает причитающуюся ему долю, другому супругу может быть
присуждена соответствующая компенсация.
Для требования о разделе имущества, являющегося общей совместной собственностью
разведенных супругов, установлен трехлетний срок исковой давности. Имущество, принадлежавшее
супругам до вступления в брак, а также полученное ими во время брака в дар или в порядке
наследования, является собственностью каждого из них. Вещи индивидуального пользования (одежда,
обувь и т.п.), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные во
время брака за счет общих средств супругов, признаются личным имуществом того супруга, который ими
пользовался. Имущество каждого из супругов может быть признано их общей совместной
собственностью, если будет установлено, что в течение брака были произведены вложения,
значительно увеличившие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, достройка,
переоборудование и т.п.). Стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время
рассмотрения дела судом. Если раздел имущества супругов затрагивает права третьих лиц, спор о
разделе имущества не может разрешаться одновременно с делом о расторжении брака.
Пример. Раздел квартиры с учетом интересов ребенка
Квартира получена по завещанию до свадьбы и приватизирована на мужа. Жена в этой квартире
не зарегистрирована. Есть маленький ребенок. Жена хочет разводиться и претендует на раздел
квартиры (или продолжение проживания в этой квартире после развода). Мотивирует это тем, что она
мать, ребенок все равно останется с ней. Имеет ли жена на это право?
Согласно п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в
брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в порядке наследования,
дарения или по иным безвозмездным сделкам является его собственностью. Таким образом,
имущество, полученное одним из супругов по наследству, не включается в совместную собственность.
Однако в соответствии со ст. 37 СК РФ имущество каждого из супругов может быть признано их
совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества
супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены
вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт,
реконструкция, переоборудование и другие). Следовательно, если в судебном порядке будет
установлено, что в период брака стоимость квартиры мужа существенно увеличилась за счет общего
имущества супругов или за счет труда и средств жены, то квартира будет признана совместной
собственностью супругов.
В случае если квартира будет признана совместной собственностью супругов, после
расторжения брака ее раздел может быть произведен по требованию любого из супругов. Так, согласно
ст. 38 СК РФ общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. По
желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть нотариально удостоверено.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом
имуществе производятся в судебном порядке. При разделе общего имущества суд придерживается
принципа равенства долей супругов. Однако согласно ст. 39 СК РФ суд вправе отступить от начала
равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и
(или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если
другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество
супругов в ущерб интересам семьи.
Кроме того, хотим отметить, что в случае, если ребенок после развода будет проживать с
матерью, то это не повлечет за собой снятие ребенка с регистрационного учета в квартире отца, также
это не повлечет за собой обязанность матери зарегистрироваться в этой квартире.
Пример. Определение долей при разделе недвижимости
Я собираюсь подавать на развод. По договоренности с мужем, двое наших детей остаются
проживать со мной в нашем собственном доме. Какая часть дома положена мне и моим детям: 3/4 или
1/2 доли?
Согласно ч. 1 ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов их доли признаются
равными, если иное не предусмотрено брачным договором (контрактом) между ними. Суд, однако,
вправе отступить от начала равенства долей супругов исходя из:
интересов несовершеннолетних детей;
заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой
супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в
ущерб интересам семьи.
Поэтому если дети не достигли совершеннолетия и после расторжения брака остались с вами,
вы вправе просить суд определить долю в общем имуществе в размере, большем чем 1/2 этого
имущества.
Пример. Раздел совместно накопленных денежных средств
Я с мужем состою в браке с 1996 года. У нас двое детей. В настоящее время мы собираемся
развестись. В течение совместной жизни удалось скопить 10 000 $. Какую часть этой суммы я могу
получить при разделе имущества (дети живут со мной)? Какие документы (доказательства) для этого
нужно предоставить в суде?
Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из
интересов несовершеннолетних детей. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также
определение долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.
Таким образом, после развода истица имеет право как минимум на половину всего нажитого во
время брака имущества, в том числе накопленных средств. К сожалению, если эти деньги хранятся не в
кредитном учреждении (тогда доказательством в суде будет договор банковского вклада), а в виде
наличной валюты, доказать наличие указанной суммы и ее размер будет проблематично.
5. Права и обязанности родителей и детей
Статья 47 СК РФ закрепляет одно из основополагающих положений российского семейного
права о том, что основанием возникновения прав и обязанностей родителей и детей является
происхождение детей, удостоверенное в установленном законом порядке. Впервые это положение было
сформулировано в декрете ВЦИК и СНК РСФСР от 18 декабря 1917 г. "О гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов гражданского состояния". Этим декретом были полностью уравнены в правах дети,
рожденные в браке, и внебрачные дети, и тем самым было ликвидировано само понятие
незаконнорожденности.
Установление происхождения детей
Дети, родившиеся от лиц, не состоящих между собой в браке, имеют по отношению к своим
родителям такие же права и обязанности, как и дети, рожденные в браке, при условии, что их
происхождение было удостоверено в установленном законом порядке, которым является регистрация
рождения ребенка в органах ЗАГС (ст. 53 СК РФ). Только в этом случае происхождение ребенка
становится юридическим фактом и порождает правовые последствия.
Регистрация рождения производится по месту рождения ребенка либо по месту жительства
родителей или одного из них. На основании регистрации выдается свидетельство о рождении ребенка,
которое является доказательством происхождения ребенка от указанных в нем родителей (родителя).
Запись о рождении ребенка в книге регистрации рождений (и соответственно в свидетельстве о
рождении) может быть исправлена лишь на основании решения суда.
Пример. Регистрация ребенка, родившегося
вне территории Российской Федерации
Я должна скоро родить ребенка. Есть возможность сделать это в США. Какие проблемы с
регистрацией ребенка и оформлением свидетельства о рождении могут возникнуть после возвращения
обратно в Россию?
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" документы, выданные компетентными органами иностранных государств в
удостоверение актов гражданского состояния (совершенных вне пределов территории Российской
Федерации по законам соответствующих иностранных государств) в отношении граждан Российской
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, признаются действительными в Российской
Федерации при наличии их легализации, если иное не установлено международным договором
Российской Федерации. Таким образом, после возвращения в Россию потребуется обратиться в органы
ЗАГС, которые обязаны выдать справку о рождении ребенка на основании заверенного и переведенного
на русский язык (то есть, легализованного) свидетельства о рождении, выданного в США.
Происхождение ребенка от матери удостоверяется органами ЗАГС на основании справки из
родильного дома или иного медицинского учреждения, в котором происходили роды (ч. 1 ст. 48 СК РФ).
В отличие от прежнего законодательства, СК РФ специально предусматривает случаи рождения ребенка
вне медицинского учреждения. Факт происхождения ребенка, родившегося при таких обстоятельствах,
может быть удостоверен:
медицинским заключением, выданным врачом, присутствовавшим при родах, либо врачом
скорой помощи, приехавшим уже после родов;
справкой, выданной медицинским учреждением, в которое обратилась женщина после рождения
ребенка.
СК РФ допускает возможность использования свидетельских показаний при установлении
происхождения ребенка*(4).
В некоторых случаях факт происхождения ребенка от матери может быть установлен в судебном
порядке.
Если по ошибке или в результате злоупотребления в качестве матери ребенка в книге
регистрации рождений была записана другая женщина, действительная мать вправе оспорить эту
запись в судебном порядке. Исключение составляют случаи, когда ребенок был рожден в результате
применения метода имплантации эмбриона, и женщина, родившая ребенка (суррогатная мать), дала
согласие на запись в качестве матери ребенка другой женщины в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 4 ст.
51 СК РФ.
Согласно ч. 5 ст. 48 СК РФ установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста
восемнадцати лет (совершеннолетия), допускается только с его согласия, а если оно признано
недееспособным, - с согласия его опекуна или органа опеки и попечительства.
Российское семейное право, так же как и семейное право других стран, исходит из законного
предположения, что отцом ребенка, рожденного в браке, является муж матери (презумпция отцовства).
Таким образом, отцом ребенка признается муж матери, если не доказано иное. Это означает, что
запись об отце ребенка, если она не соответствует действительности, может быть оспорена в судебном
порядке в соответствии с ч. 1 ст. 52 СК РФ по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя),
ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению
самого ребенка по достижении им совершеннолетия. В случае смерти лица, которое признавало себя
отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может быть
установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским процессуальным
законодательством.
В том случае, если муж матери был записан отцом ребенка, рожденного в результате
применения метода искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона в порядке,
предусмотренном ч. 4 ст. 51 СК РФ, он не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти
обстоятельства.
Пример. Оспаривание отцовства в ситуации искусственного
оплодотворения
Я подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования я основываю на том, что не являюсь
биологическим отцом, так как дал согласие на искусственное оплодотворение своей жены. Суд в
соответствии с п. 1 ст. 129 ГПК РСФСР отказал в принятии искового заявления, так как ст. 52 СК РФ
исключает возможность оспаривания отцовства в данном случае. Правильно ли поступил суд?
В данном случае нельзя отказать в принятии искового заявления. Это бы противоречило ч. 1 ст.
46 Конституции РФ, гарантирующей право на судебную защиту. Однако ч. 3 ст. 52 СК РФ предусмотрена
невозможность удовлетворения требований об оспаривании отцовства в случае применения
искусственного оплодотворения. Поэтому суд должен отказать в удовлетворении иска.
Презумпция отцовства действует не только во время брака, но также и в течение определенного
периода времени после его прекращения или признания недействительным. Этот период равен сроку, в
течение которого может протекать беременность. СК РФ заменил срок в 10 месяцев,
предусматривавшийся прежним законодательством (ч. 3 ст. 149 КоБС), на срок в 300 дней.
В случае добровольного установления отцовства лица, не состоящего в браке с матерью
ребенка, закон требует подачи в органы ЗАГС совместного заявления отцом и матерью ребенка.
Поэтому едва ли можно согласиться с тем, что воля матери в таких случаях не имеет значения и что на
установление правоотношений с ребенком направлена только воля отца.
Пример. Исправление записи о рождении ребенка
с целью изменения отцовства
Гражданин обратился в органы ЗАГС с просьбой об исправлении записи о рождении ребенка с
тем чтобы в качестве отца был вписан он. На исправление записи получено согласие от матери ребенка
и лица, записанного отцом. Возможно ли это?
В данном случае речь идет не об исправлении актовой записи, а об аннулировании ее части:
аннулировании сведений об отце ребенка и внесении в нее сведений о другом лице. Согласно п. 3 ст. 47
ГК РФ этот вопрос подлежит решению судом.
Пример. Доказывание отцовства по инициативе матери
Я - мать-одиночка. Ребенку один год. Как доказать отцовство ребенка для получения алиментов?
В этом случае необходимо обратиться в суд с иском об установлении отцовства и взыскании
алиментов (ст. 49 СК РФ). Заявление может быть подано в суд как по месту жительства
предполагаемого отца - ответчика по иску, так и по месту жительства истца (ст. 29 ГПК РФ). При
установлении отцовства суд принимает во внимание любые доказательства, достоверно
подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица (ст. 49 СК РФ). Для установления
происхождения ребенка часто используется судебно-медицинская экспертиза. Экспертизу суд может
назначить на стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а также на любой стадии процесса по ходатайству сторон, заинтересованных лиц, прокурора или по собственной инициативе. Судебномедицинская экспертиза может быть гинекологической, биологической, генетической и др.
Генетическая экспертиза (метод геномной дактилоскопии) в настоящее время со 100%
вероятностью может ответить на вопрос - является ли данное лицо родителем ребенка. Но применять
весьма дорогостоящую генетическую экспертизу не всегда целесообразно. Дело в том, что более
простые виды экспертиз могут дать ответ на большую часть возникающих в этих случаях вопросов:
способно ли данное лицо к деторождению;
не исключается ли происхождение ребенка от данных родителей его составом крови;
могло ли произойти зачатие ребенка от данного лица, если он в определенное время выезжал из
данного населенного пункта.
Если одна из сторон уклоняется от проведения экспертизы, то суд вправе признать факт, для
установления которого назначается экспертиза, установленным или опровергнутым, - в зависимости от
причин, по которым назначается данная экспертиза. Так, если экспертиза назначена по иску матери
ребенка об установлении отцовства к лицу, отрицающему свое отцовство, то если это лицо (ответчик)
уклоняется от проведения экспертизы, суд вправе признать его отцом ребенка. Если экспертизой и
другими доказательствами будет подтверждено происхождение ребенка от предполагаемого отца, то
суд вынесет решение об установлении отцовства и взыскании алиментов.
Пример. Присуждение отцовства
Женщина, с которой я совместно не проживал (более того - даже не проживал вместе с ней в
одном городе), сейчас беременна и хочет присудить мне отцовство. Однако я уверен в том, что ребенок
не мой. Как мне доказать это в суде, на что ссылаться? Слышал, что в таких случаях необходимо
проведение экспертизы. Так ли это?
Поскольку судебный процесс уже начат, необходимо ходатайствовать о проведении экспертизы,
в том числе и генетической. При установлении отцовства суд принимает во внимание любые
доказательства, которые достоверно подтвердят (или опровергнут) происхождение ребенка от
конкретного лица (ст. 49 СК РФ). Важными доказательствами, например, могут стать:
выписка из домовой книги и копии финансового лицевого счета, выданные ДЭЗ и
свидетельствующие, что вы действительно проживали в другом населенном пункте;
выписка с места работы о том, что вы не направлялись в командировки (в том числе в
населенный пункт, в котором живет эта женщина);
показания свидетелей (коллег, знакомых, друзей) о том, что вы не отлучались из города и др.
Пример. Смена фамилии ребенка без учета мнения отца, не выполняющего
родительских обязанностей
С отцом сына я официально не расписана, но его отцовство признано и зарегистрировано.
Документы об усыновлении были присланы по почте, а ребенка отец не видел и не интересовался его
судьбой. Ребенку сейчас 5 лет и он официально носит фамилию отца, хотя даже не знает как она звучит.
Я хочу, чтобы ребенок носил мою фамилию. Могу ли я это сделать и что для этого надо?
Порядок изменения имени и фамилии ребенка определен ст. 59 СК РФ. Если родители
проживают отдельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою фамилию,
орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом
мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности определения его
места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях
уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка (п. 2 ст. 59 СК РФ).
Таким образом, в описанном случае, можно изменить имя и фамилию ребенка без учета мнения
другого родителя, так как в течение всей жизни сына его отец уклонялся от выполнения своего
родительского долга по отношению к нему. Для разрешения этого вопроса необходимо обратиться в
орган опеки и попечительства.
Пример. Возвращение фамилии после развода
С мужем мы давно в разводе. Сейчас я хочу вернуть свою фамилию. Моя дочь (15 лет) тоже
хочет взять мою фамилию. Куда следует обращаться и с какими документами? Какую госпошлину мы с
дочерью должны заплатить?
Для решения этого вопроса необходимо обратиться в органы ЗАГС по месту жительства. Для
изменения фамилии дочери требуется разрешение органа опеки и попечительства. При перемене
фамилии необходимо заплатить госпошлину в размере минимальной оплаты труда. При обращении в
органы ЗАГС нужно написать заявление, бланк которого есть в органах ЗАГС. В заявлении следует
указать причину перемены фамилии. Согласно ст. 59 Закона "Об актах гражданского состояния"
одновременно с подачей такого заявления должны быть представлены следующие документы:
свидетельство о рождении лица, желающего переменить имя (фамилию);
свидетельство о заключении брака в случае, если заявитель состоит в браке;
свидетельство о расторжении брака в случае, если заявитель ходатайствует о присвоении ему
добрачной фамилии в связи с расторжением брака;
свидетельство о рождении каждого из детей заявителя, не достигших совершеннолетия.
Для детей старше 14 лет, но не достигших 18 лет (совершеннолетия), перемена имени
(фамилии) производится при наличии согласия обоих родителей (ст. 58 Закона "Об актах гражданского
состояния"). Однако в случае, если родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает
ребенок, желает присвоить ему свою фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в
зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. Причем учет мнения родителя
не обязателен при невозможности установления его места нахождения, лишении его родительских прав,
признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от
воспитания и содержания ребенка (ч. 2 ст. 59 СК РФ).
В ст. 49 СК РФ перечислены лица, наделенные правом обратиться в суд с заявлением об
установлении отцовства. В их число входят:
1) один из родителей (истцом по делу об установлении отцовства может быть фактический отец
в том случае, если мать ребенка отказывается подать совместное заявление в орган ЗАГС);
2) опекун или попечитель ребенка;
3) лицо, на иждивении которого фактически находится ребенок;
4) сам ребенок по достижении совершеннолетия.
Пример. Усыновление ребенка, отец которого не возражает против этого
Развелась два года назад и практически все это время живу уже с другим человеком. Ребенку 4
года. Хотим оформить все отношения правильно, то есть пожениться, усыновить ребенка... Бывший муж
против этого не возражает, напротив, готов приехать в Россию и подписать все необходимые документы.
У меня несколько вопросов. Первый: достаточно ли, чтобы бывший муж подписал и нотариально
заверил тот факт, что он не против усыновления ребенка? Второй: реально ли все отношения с бывшим
отцом завершить за неделю (он будет в России только неделю)? Третий: какие документы нужно собрать
перед обращением в суд (в опекунском совете мне не сказали, что будет нужно, упирая на то, что бумагу
от бывшего отца я пока не получила)? Четвертый: каким требованиям должен удовлетворять мужчина,
если он хочет усыновить ребенка?
Первый вопрос. Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей (ст. 129 СК РФ).
Согласие родителей на усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально
удостоверенном либо заверенном органом опеки и попечительства по месту производства усыновления
ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при
производстве усыновления. Родители вправе отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка до
вынесения решения суда о его усыновлении. Родители могут дать согласие на усыновление ребенка
конкретным лицом либо без указания конкретного лица.
Правовые последствия усыновления ребенка установлены ст. 137 СК РФ. Усыновленные дети и
их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по
отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных неимущественных и
имущественных правах и обязанностях к родственникам по происхождению. Усыновленные дети
утрачивают личные неимущественные и имущественные права и освобождаются от обязанностей по
отношению к своим родителям (своим родственникам).
Второй вопрос. Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. Суд обязан в течение
трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка
направить выписку из этого решения суда в орган записи актов гражданского состояния по месту
вынесения решения. Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке,
установленном Федеральным законом от 15.11.1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния".
Государственная регистрация усыновления ребенка производится органом записи актов гражданского
состояния по месту вынесения решения суда об установлении усыновления ребенка или по месту
жительства усыновителя. В соответствии со ст. 41 указанного закона государственная регистрация
усыновления ребенка производится по заявлению усыновителя, которое может быть сделано устно или
в письменной форме. Одновременно с заявлением должно быть представлено решение суда об
установлении усыновления ребенка и предъявлены документы, удостоверяющие личность усыновителя.
Законодателем предусмотрена возможность усыновителя уполномочить в письменной форме других
лиц сделать заявление о государственной регистрации усыновления ребенка. В случае если
усыновитель или уполномоченные им лица в течение месяца со дня усыновления ребенка не сделали
такое заявление, усыновление ребенка регистрируется на основании решения суда об установлении
усыновления ребенка, поступившего в орган записи актов гражданского состояния.
Свидетельство об усыновлении содержит следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка (до и после усыновления);
фамилия, имя, отчество, гражданство, национальность (если это указано в записи акта об
усыновлении) усыновителей (усыновителя);
дата составления и номер записи акта об усыновлении;
место государственной регистрации усыновления (наименование органа записи актов
гражданского состояния);
дата выдачи свидетельства об усыновлении.
Третий вопрос. Вопросу усыновления (удочерения) детей посвящена глава 19 СК РФ.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах, а также с
учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, духовное и
нравственное развитие. Согласно ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лица,
желающего усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится
судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным ГПК РСФСР. Дела об
установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием самих
усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. В соответствии с Правилами
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории РФ, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 29.03.2000 N 275, основаниемдля решения вопроса о возможности усыновления конкретного
ребенка является заявление кандидата в усыновители с просьбой об установлении усыновления,
которое подается им в суд по месту жительства (нахождения) ребенка в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством. Для установления усыновления ребенка необходимо
заключение органа опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответствии
интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о факте личного общения усыновителя с
усыновляемым ребенком.
Четвертый вопрос. Согласно ст. 127 СК РФ усыновителями могут быть совершеннолетние лица
обоего пола, за исключением:
лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на него законом обязанностей;
бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права. Перечень
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, устанавливается Правительством
Российской Федерации;
лиц, которые на момент установления усыновления не имеют дохода, обеспечивающего
усыновляемому ребенку прожиточный минимум;
лиц, не имеющих постоянного места жительства, а также жилого помещения, отвечающего
установленным санитарным и техническим требования;
лиц, имеющих на момент установления усыновления судимость за умышленное преступление
против жизни или здоровья граждан.
Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями,
утвержден приказом Минздрава РФ от 10 сентября 1996 г. N 332.
Пример. Усыновление без согласия одного из родителей
У моей жены есть дочь от первого брака. Официально на алименты жена не подавала. Я хочу
удочерить ребенка, но первый муж не дает своего согласия. Мы живем вместе с декабря 1996 года. С
июля 1997 года ребенок не видел своего отца, который не появляется и ничем ей не помогает, хотя
живет в этом же городе.
В соответствии со ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по заявлению лиц (лица),
желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится
судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным
законодательством. По общему правилу для усыновления ребенка необходимо получить согласие его
родителей, которое в силу закона является обязательным условием усыновления. Однако в ст. 130 СК
РФ содержатся исключения из этого правила: не требуется согласие родителей ребенка на его
усыновление в случаях, если они по причинам, признанным судом неуважительными, более шести
месяцев не проживают совместно с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания.
Уважительными причинами такого поведения являются, например, болезнь, длительная командировка,
препятствие со стороны другого родителя в общении с ребенком и т.д. Таким образом, в описанной
ситуации суд может вынести решение об удочерении девочки без согласия ее отца.
Пример. Порядок усыновления ребенка гражданами
иностранного государства
Я и мой муж - граждане США. Мы собираемся усыновить ребенка в России. Мы
консультировались в Министерстве образования РФ и нам рекомендовали собрать документы и
направить их в любой из регионов России для постановки нас на учет. Кроме того, нам сказали, что мы
не можем направить документы почтой, а должны лично привезти их и передать из рук в руки, после
этого вернуться домой и ждать приглашения для знакомства с ребенком, которого нам подберут, затем
снова вернуться домой и ждать назначения дня суда, то есть, мы должны приехать три раза. Мы
считаем, что это нарушает наши права. Каким законом запрещается пользоваться почтовыми услугами
для обращения граждан с заявлениями в органы государственной власти?
Никакого закона, запрещающего пользоваться услугами связи для обращения граждан с
заявлениями в органы государственной власти, не существует. Однако, процедура усыновления детей,
являющихся гражданами Российской Федерации иностранными гражданами производится в строгом
соответствии с семейным законодательством Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ "Об утверждении правил передачи детей
на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и правил постановки на учет консульскими
учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства" иностранные граждане,
желающие усыновить ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, обращаются в
соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Соответствующий
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет кандидатам в усыновители
информацию о ребенке, в отношении которого возникли установленные СК РФ основания для его
усыновления. Если кандидаты в усыновители не смогли подобрать для усыновления ребенка на
территориях двух субъектов Российской Федерации, они могут обратиться непосредственно в
Министерство образования РФ для постановки их на учет и получения сведений о ребенке, подлежащем
усыновлению. Установление усыновления производится судом по месту жительства (нахождения)
усыновляемого ребенка по заявлению кандидатов в усыновители в порядке, установленном
гражданским процессуальным законодательством.
Согласно данному постановлению и СК РФ кандидаты в усыновители обязаны лично:
познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;
ознакомиться с документами усыновляемого ребенка;
подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским заключением о состоянии
здоровья ребенка;
присутствовать на судебном заседании, при рассмотрении дела об усыновлении ребенка.
Представлять интересы иностранных граждан в целях подбора и передачи детей на
усыновление, а также осуществлять иную некоммерческую деятельность по защите их прав на
территории Российской Федерации может специально уполномоченный иностранным государством
орган или организация по усыновлению детей через свои представительства, открываемые в
установленном порядке в Российской Федерации.
В соответствии с постановлением Правительства РФ "О деятельности органов и организаций
иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и о
контроле за ее осуществлением" представительства иностранных организаций:
представляют в установленном порядке в соответствующий орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или Министерство образования Российской Федерации документы
кандидатов в усыновители, проживающих на территории государства местонахождения иностранной
организации, для подбора ребенка на усыновление, а также в суд для установления усыновления;
получают направления для кандидатов в усыновители на подбор ребенка в установленном
порядке;
организуют прием и размещение кандидатов в усыновители, оказывают необходимую помощь в
оформлении усыновления, а также осуществляют иную деятельность по представительству интересов
кандидатов в усыновители на территории Российской Федерации, разрешенную законодательством
Российской Федерации.
Запрета на направление документов почтой для постановки на учет в федеральном
законодательстве не существует, однако данный запрет может устанавливаться местными законами
того региона, куда усыновители направляют свои документы. Но можно направить свои документы
почтой в специально уполномоченный государством, чьими гражданами являются кандидаты в
усыновители, орган или организацию по усыновлению детей, которые передадут их в соответствующий
орган исполнительной власти субъекта РФ. В этом случае они будут обязаны принять документы.
Таким образом, лично нужно будет присутствовать при знакомстве с ребенком и на судебном
заседании при рассмотрении дела об усыновлении.
Права несовершеннолетних
По российскому законодательству ребенком является лицо, не достигшее 18 лет, то есть
возраста гражданского совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ). Согласно ст. 7 Конвенции ООН о правах
ребенка ребенок имеет право знать своих родителей. Это право ограничено тем, что в некоторых
случаях получение сведений о родителях невозможно, например, если ребенок был найден. До сих пор
остается спорным вопрос о том, в какой мере соответствует праву знать своих родителей тайна
усыновления и тайна биологического происхождения ребенка при применении методов искусственной
репродукции человека.
Согласно ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье (насколько
это возможно), право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет право на
воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его
человеческого достоинства.
Согласно ч. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет, признается место жительства родителей. Согласно п. 28 Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17 июля 1995 г.
N 713, регистрация несовершеннолетних осуществляется в следующем порядке:
по месту жительства несовершеннолетних, не достигших 14-летнего возраста и проживающих
вместе с родителями (усыновителями), - на основании документов, удостоверяющих личность
родителей (усыновителей);
по месту пребывания (месту временного нахождения) несовершеннолетних, не достигших 14летнего возраста - на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними
родителей (усыновителей) или близких родственников, а также свидетельства о рождении этих
несовершеннолетних;
по месту жительства и по месту пребывания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
16 лет - на основании их свидетельства о рождении.
Эти правила распространяются на детей, не достигших 16 лет. По достижении 16 лет
регистрационный учет подростка реализуется на основании его паспорта. При этом право на совместное
проживание несовершеннолетнего с родителями сохраняется.
Место жительства ребенка при раздельном жительстве родителей определяется соглашением
родителей. При отсутствии соглашения спор разрешается судом.
Пример. Выселение несовершеннолетнего из квартиры отца после развода
Я собираюсь развестись с женой. У нас есть 13-летняя дочь, которая прописана со мной вдвоем
в однокомнатной неприватизированной квартире. Моя жена прописана в трехкомнатной
приватизированной квартире. После развода по решению суда дочь будет проживать вместе с матерью.
Могу ли я через суд потребовать выписки дочери из моей квартиры и какие для этого необходимы
условия?
Основания для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства перечислены в п.
31 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713. В частности, одним из таких оснований является изменение
места жительства. Таким образом, выселить свою дочь из квартиры отец сможет только после того, как
она будет зарегистрирована по новому месту жительства, что должно подтверждаться соответствующим
документом. Принудительное выселение в данном случае недопустимо.
Согласно ст. 55 СК РФ ребенок имеет право на общение с обоими родителями и другими
родственниками. Проблема общения с обоими родителями возникает в случаях, когда
несовершеннолетний проживает с лицами, их заменяющими (опекуном, попечителем, приемными
родителями), либо постоянно находится в одном из государственных учреждений. Однако если общение
с родителями таит в себе угрозу воспитанию ребенка, можно его запретить или отложить на время,
например, если родитель страдает хроническим алкоголизмом, наркоманией, тяжелым психическим
заболеванием. При этом лицо, которому поручена забота о детях, руководствуется п. 3 ст. 150 СК РФ. К
"другим родственникам" ст. 55 СК РФ относит дедушку, бабушку, брата и сестру, дядю, тетю и др.
Сложность представляет осуществление права ребенка на общение со своими родителями в
случае их проживания в другом государстве или в разных государствах. На этот счет действует п. 2 ст.
10 Конвенции ООН о правах ребенка, согласно которому ребенок, родители которого проживают в
различных государствах, имеет право поддерживать на регулярной основе, за исключением особых
обстоятельств, личные отношения и прямые контакты с обоими родителями.
Пример. Учет мнения ребенка по вопросу проживания
с одним из родителей
Можно ли обязать отца моей дочери, с которым я разведена, и который в настоящий момент
является гражданином Венгрии, прописать у себя в Будапеште дочь и предоставить ей жилье для
проживания в стране с целью получения образования на венгерском языке? Данная ситуация
обусловлена тем, что дочь, имеющая российское гражданство, родилась в Венгрии и выражает желание
проживать на исторической родине и изучать язык и культуру своего народа. Ее отец и его родители
отказываются сделать это на необходимых для нее условиях. Куда можно обратиться с этим вопросом
для реального решения этой проблемы? Дочери 10 лет, является ли ее мнение решающим по закону?
Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет,
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях,
предусмотренных СК РФ, органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с
согласия ребенка, достигшего возраста десяти лет. Права и обязанности родителей и детей, в том числе
обязанность родителей по содержанию детей, определяются законодательством государства, на
территории которого они имеют совместное место жительства. При отсутствии совместного места
жительства родителей и детей права и обязанности родителей и детей определяются
законодательством государства, гражданином которого является ребенок (ст. 163 Семейного кодекса
РФ). С данным вопросом можно обратиться в консульский отдел посольства Венгрии.
Согласно ч. 2 ст. 55 СК РФ ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест,
заключение под стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со
своими родителями и другими родственниками в порядке, установленном законодательством. Так,
согласно ч. 4 ст. 280 УПК РФ для участия в допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей в
возрасте до четырнадцати лет в зал судебного заседания вызываются их законные представители
(родители), которые могут с разрешения председательствующего судьи задавать вопросы
допрашиваемому.
Пример. Препятствование контактам отца с ребенком
Мы развелись с женой, остался трехлетний сын. Я уехал в командировку, а жена с сыном уехали
и скрылись. Я выехал из СССР, но постоянно продолжал разыскивать сына. Оказалось, что еще в 1996
году постановлением главы администрации города сына усыновил новый муж моей жены. Сыну была
дана новая фамилия и отчество. Мой сын полностью забыл обо мне, а теперь мать настраивает его
против меня: говорит, что я пил и бил ее, что не соответствует действительности. Я готов поддерживать
материально сына, но не хочу, чтобы жена пользовалась этой помощью. Как это осуществить? Как мне
добиться законной встречи с сыном? Могу ли я в судебном порядке вернуть сыну истинную фамилию и
отчество? Могу ли потребовать передачи мне сына на воспитание сейчас? Могу ли я через суд добиться
каких-либо судебных санкций по отношению к жене? Из каких учебных и воспитательных учреждений я
вправе получать информацию о воспитании сына?
1. Для начала хотелось бы обратить внимание на тот факт, что если бывшая жена
распространяла ложные сведения об отце, которые стали известны сыну, то ее действия носят уголовно
наказуемый характер и квалифицируются уголовным законом как клевета. Клевета - распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию (ст. 129 УК РФ). Под распространением следует понимать сообщение этих сведений хотя бы
одному лицу. Репутация - это оценка личности родственниками, друзьями, сослуживцами общественного
значения гражданина, его компетентности, способностей, коммуникабельности. Поэтому в данной
ситуации можно обратиться с соответствующим заявлением в органы внутренних дел о возбуждении
уголовного дела по факту клеветы.
2. К сожалению, не указана дата, когда именно в 1996 г. принято постановление главы
администрации города об усыновлении ребенка. В соответствии с семейным законодательством до 26
сентября 1996 г. усыновление гражданами Российской Федерации детей, действительно производилось
постановлением главы районной, городской или районной в городе администрации. После 26 сентября
1996 года усыновление производится только судом на основании ст. 125 СК РФ. Но в любом случае для
усыновления ребенка необходимо согласие его родителей, которое должно быть выражено в заявлении,
нотариально удостоверенном или заверенном органом опеки и попечительства по месту производства
усыновления ребенка или по месту жительства родителей, а также может быть выражено
непосредственно в суде при производстве усыновления (ст. 129 СК РФ). Поэтому можно обжаловать в
судебном порядке, предусмотренном главой 24.1 ГПК РСФСР данное постановление об усыновлении с
признанием недействительным всех последствий, связанных с усыновлением. При этом необходимо
учитывать, что изменение имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет,
возможно только с его согласия. Следует отметить, что все права, которые будут перечислены ниже,
настоящий отец сможет приобрести только после вынесения решения суда о недействительности
постановления об усыновлении и признания за ним родительских прав и обязанностей.
3. В соответствии со ст. 66 СК РФ родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на
получение информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учреждений,
учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений.
4. Право на общение ребенка и отдельно проживающего родителя друг с другом также
закреплено в статьях 55, 61, 66 СК РФ. Особую сложность представляет осуществление права ребенка
на общение со своими родителями в случае их проживания в другом государстве или в разных
государствах. В таких случаях применяется п. 2 ст. 10 Конвенции ООН о правах ребенка следующего
содержания: ребенок, родители которого проживают в различных государствах, имеет право
поддерживать на регулярной основе, за исключением особых обстоятельств, личные отношения и
прямые контакты с обоими родителями. С этой целью и в соответствии с обязательством государств участников Конвенции они уважают право ребенка и его родителей покинуть любую страну, включая
свою собственную, и возвращаться в свою страну.
5. Суммы полученных алиментов являются собственностью ребенка. Однако право
распоряжаться ими в интересах ребенка принадлежит его родителям. Они обязаны расходовать эти
средства на содержание, воспитание и образование ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ). Если родитель,
выплачивающий алименты, считает, что они расходуются другим родителем не по назначению, он
вправе обратиться в суд с требованием о зачислении части алиментов (не более 50%) на счета,
открытые на имя ребенка в банке. Кроме того, несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут сами
заключить соглашение об уплате алиментов, но только с согласия их законных представителей.
Что касается вопроса о передаче сына на воспитание отцу, то этот вопрос решается судом,
исходя из интересов детей с учетом их мнения (ст. 65 СК РФ).
Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими), а в некоторых случаях - органом опеки и попечительства, прокурором и судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения
им совершеннолетия, имеет полное право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в
том числе право на защиту. Согласно ч. 2 ст. 56 СК РФ ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей. При нарушении прав ребенка, в том числе при невыполнении
или при ненадлежащем выполнении родителями (или одним из них) обязанностей по воспитанию,
образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста
четырнадцати лет - в суд.
Пример. Право ребенка на получение высшего
образования - не обязанность его родителей
По Семейному кодексу родители обязаны предоставить своему ребенку возможность получения
образования. Мне 16 лет. Я хочу поступать на юридический факультет государственного вуза на платной
основе. Денег на оплату обучения у меня нет. Родители заявили, что не смогут оплачивать мое
обучение. Могу ли я через суд обязать их делать это?
Обязать родителей оплачивать учебу ребенок не может и вот почему. Действительно, согласно
ч. 2 ст. 56 СК РФ при ненадлежащем выполнении родителями обязанностей по образованию ребенка, он
вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав в орган опеки и попечительства или сразу в
суд. Но что подразумевается под "ненадлежащим выполнением" и под "образованием"? Образование
ребенка входит в понятие заботы о нем. Согласно ч. 1 ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право на
заботу своих родителей. Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование. Эта
весьма декларативная норма далее разъясняется. Гарантируются общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. В соответствии с ч. 3 ст. 43
Конституции РФ каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Родители или
лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего обязательного образования.
Таким образом, никто, в том числе суд, не может обязать родителей оплачивать обучение
ребенка в институте. В подобных ситуациях многие абитуриенты и студенты берут в банке
образовательный кредит. Однако, даже в этом случае необходимы, как минимум, два платежеспособных
поручителя и наличие денежной суммы, достаточной на оплату хотя бы 30% стоимости обучения, т.к.
образовательный кредит выдается на сумму, не превышающую 70% от стоимости обучения.
Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет,
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В некоторых случаях
органы опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего
возраста десяти лет. К этим случаям относятся:
изменение имени и (или) фамилии ребенка (ч. 4 ст. 59 СК РФ);
восстановление одного из его родителей (или обоих) в родительских правах в отношении него (ч.
4 ст. 72);
при его усыновлении (ч. 1 ст. 132 СК РФ);
изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка (ч. 4 ст. 134 СК РФ);
вынесение судом решения по просьбе усыновителей о записи усыновителей в книге записей
рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка (ч. 2 ст. 136 СК РФ);
изменение имени, отчества и фамилии ребенка при отмене его усыновления (ч. 3 ст. 143 СК РФ);
передача ребенка на воспитание в приемную семью (ч. 3 ст. 154 СК РФ).
Согласно ст. 58 СК РФ ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по
соглашению родителей, отчество присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами
субъектов РФ или не основано на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией его
родителей. При разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия
матери по взаимному соглашению родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. При
недостижении родителями соглашения относительно имени и (или) фамилии их ребенка, возникшие
разногласия разрешаются органом опеки и попечительства. Согласно ч. 5 ст. 58 СК РФ если отцовство
не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, отчество присваивается по имени лица,
записанного в качестве отца ребенка (ч. 3 ст. 51 СК РФ), а фамилия - по фамилии матери.
Ребенок обладает имущественными правами. Согласно ч. 1 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право на
получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку в
качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на
содержание, воспитание и образование ребенка.
Согласно ч. 3 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им,
имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка. Причем права ребенка на распоряжение принадлежащим ему на
праве собственности имуществом определяются ст. 26 и 28 ГК РФ (дееспособность
несовершеннолетних).
Согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с
письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя.
Однако из этого правила есть исключения, когда несовершеннолетние лица вправе совершать сделки
без согласия законных представителей. К ним относятся:
распоряжение своим заработком, стипендией и иными доходами;
осуществление прав автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или
иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
осуществление права в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и
распоряжаться ими;
совершать мелкие бытовые сделки.
По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть членами кооперативов
в соответствии с законами о кооперативах.
Согласно ст. 28 ГК РФ за несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних),
сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны - опять же, за
некоторыми исключениями. Малолетние вправе самостоятельно совершать:
мелкие бытовые сделки;
сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального
удостоверения либо государственной регистрации;
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с
согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.
Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам,
совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что
обязательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии с законом также отвечают за
вред, причиненный малолетними.
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них
распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения
имуществом подопечного (ст. 37 ГК РФ). Согласно ч. 4 ст. 60 СК РФ ребенок не имеет права
собственности на имущество родителей, родители не имеют права собственности на имущество
ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг
друга по взаимному согласию. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей
их права на владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским
законодательством.
Выплата алиментов
Если разбирательство дела о расторжении брака и взыскании алиментов на детей отложено в
связи с назначением срока для примирения супругов следует выяснить, участвует ли ответчик в
содержании детей. Если суд установит, что ответчик не выполняет эту обязанность, он вправе в
соответствии со ст. 108 СК РФ вынести постановление о временном взыскании с ответчика алиментов
до окончательного рассмотрения дела о расторжении брака и взыскании алиментов.
Пример. Выплата содержания бывшей жене
до достижения ребенком возраста трех лет
По решению суда я выплачиваю алименты в размере 25% на ребенка и 10 МРОТ на содержание
бывшей жены до исполнения ребенку трех лет. На момент расторжения брака жена находилась в
декретном отпуске. В настоящее время ребенку исполнилось полтора года, жена вышла на прежнее
место работы до окончания декретного отпуска, то есть, является трудоспособной. Можно ли в судебном
порядке пересмотреть условия выплаты алиментов, что для этого требуется?
Бывшие супруги имеют право на получение алиментов после расторжения брака в соответствии
со статьей 90 СК РФ. В соответствии с ч. 1 указанной статьи право на содержание имеет бывшая жена в
период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. Размер алиментов и
порядок их предоставления может быть обжалован по истечении данного периода. Кроме того, данная
статья предусматривает право бывшего супруга требовать выплату алиментов, если он стал
нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. В этом
случае нетрудоспособному бывшему супругу выплачиваются алименты в течение периода,
определенного судом. Статья 92 СК РФ предусматривает случаи, в которых супруг может освобождаться
от обязанности содержать другого нетрудоспособного супруга или ограничить эту обязанность
определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения (этот список является
исчерпывающим):
если нетрудоспособность наступила в результате злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими веществами или в результате совершения им умышленного преступления;
в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
в случае недостойного поведения в семье супруга требующего выплаты алиментов.
В рассматриваемой ситуации можно обратиться в суд для пересмотра дела, если к ней
применим один из вышеперечисленных случаев. Если ни одно из перечисленных условий не
соответствует действительности, то обязанность выплачивать пособие на содержание бывшей жены до
исполнения ребенку трех лет не зависит от того, является ли она трудоспособной или нет.
Пример. Выплата алиментов в добровольном порядке
Я плачу алименты на сына и на содержание жены до трехлетнего возраста сына. В исковом
заявлении о разводе, которое подала моя супруга, указано, что у нее нет ко мне имущественных
претензий. Как быть в этом случае?
Из вопроса читателя неясно, на каком основании выплачиваются алименты жене и сыну, если
брак еще не расторгнут. Семейный кодекс РФ установил обязанность родителей по содержанию своих
несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют содержание своим
несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты)
взыскиваются с родителей в судебном порядке (ч. 2 ст. 80 СК РФ). Законодательство предусматривает
обязанность супругов материально поддерживать друг друга (ст. 89 СК РФ). Бывшая жена вправе
требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего
необходимыми для этого средствами, в период беременности и в течение трех лет со дня рождения
общего ребенка (ст. 90 СК РФ). Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после
расторжения брака могут быть определены соглашением между бывшими супругами. Таким образом,
законодательно установлена обязанность по уплате алиментов несовершеннолетнему ребенку (до
достижения им 18 лет) и бывшей супруге (до достижения ребенком трехлетнего возраста). В случае
уклонения от исполнения алиментных обязательств, денежные средства могут быть взысканы в
судебном порядке. Советуем брать у жены расписки при передаче денег или перечислять деньги через
отделения банка на расчетные счета жены и сына, чтобы иметь доказательства исполнения
обязанностей по содержанию супруги и ребенка в случае возникновения спора.
В соответствии со ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей.
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями
самостоятельно.
Пример. Соглашение о содержании своих несовершеннолетних
детей (соглашение об уплате алиментов)
Скажите, пожалуйста, можно ли обойтись без суда, если я хочу получать алименты на дочь от
своего мужа, с которым нахожусь в браке. Для него это второй брак, и он уже платит алименты на своего
первого ребенка. Как это сделать? На что сослаться? Какие документы необходимы для предоставления
в суд?
При отсутствии спора родители самостоятельно по взаимному согласию определяют размер,
порядок и форму предоставления содержания своим несовершеннолетним детям. Родители вправе
заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате
алиментов). Так, в соответствии со ст. 99 СК РФ соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и
порядке выплаты алиментов) детям, не достигшим 14 лет, заключается родителем, уплачивающим
алименты, и вторым родителем ребенка. Дети, достигшие 14-летнего возраста, сами заключают
соглашение об уплате алиментов с согласия своего родителя. Такое соглашение заключается в
письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению, оно может быть изменено или
расторгнуто в любое время по взаимному согласию сторон. Согласно ст. 103 СК РФ размер алиментов,
уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, определяется сторонами в этом соглашении.
Однако в п. 2 вышеуказанной статьи отмечено, что размер алиментов, устанавливаемый по соглашению
на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли бы получить
при взыскании алиментов в судебном порядке (на одного ребенка взыскивается одна треть заработной
платы - ст. 81 СК РФ).
Дети имеют право на получение равного содержания от родителя независимо от того,
проживают они совместно с ним или отдельно от него, а также от того, содержатся они добровольно или
в судебном порядке. Поэтому, если ранее плательщик уплачивал на одного ребенка 1/4 заработка или
дохода, появление у него второго ребенка от другого брака является основанием для снижения размера
алиментов до 1/6 на каждого ребенка. Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 81 СК РФ на двух детей
подлежит взысканию 1/3 заработка или дохода плательщика, следовательно, на каждого из детей
должно приходиться по 1/6. Вместе с исковым заявлением о взыскании алиментов на ребенка в суд
необходимо представить копию свидетельства о заключении брака и копию свидетельства о рождении
ребенка. Кроме того, можно также представить и справку с места работы мужа о размере его зарплаты,
однако это не обязательно, т.к. муж по требованию суда будет обязан представить такие сведения.
Непредставление документов, подтверждающих заработок или доход, рассматривается как уклонение
от уплаты алиментов и влечет за собой ответственность, предусмотренную СК РФ.
Пример. Способы взыскания алиментов
Муж не платит алименты и куда-то исчез. Все попытки судебного пристава найти его не удались.
Судебный пристав сказал, что передаст дело в ОВД, но там тоже этим никто не занимается. Что мне
делать дальше?
Существует несколько способов взыскания алиментов с должника, в зависимости от ситуации:
вычеты из заработной платы;
удержание из пособий по безработицы;
обращение взыскания на имущество должника.
В соответствии со ст. 109 СК РФ администрация организации по месту работы лица, обязанного
уплачивать алименты, должна ежемесячно удерживать алименты из заработной платы или иного дохода
лица. Также администрация обязана уплачивать или переводить эту сумму лицу, получающему
алименты.
В случае если бывший муж не работает, это не освобождает его от уплаты алиментов. В
соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 841, удержание алиментов
может производиться с пособий по безработице только по решению суда и судебному приказу о
взыскании алиментов либо по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов. В этом
случае получатель алиментов просто должен передать вышеуказанные документы администрации
органа занятости населения, в котором плательщик алиментов зарегистрирован и получает пособие по
безработице, для последующего удержания алиментов.
Если ответчик не является безработным, но скрывает место работы, то в таком случае,
взыскание будет обращено на его имущество в соответствии со ст. 112 СК РФ. Однако если у должника
нет имущества, которое можно было бы описать, остается последняя возможность - привлечение
должника к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты средств на содержание ребенка
(ст. 157 УК РФ).
В описанной ситуации можно попытаться найти бывшего мужа через справочные службы,
установив его регистрацию по месту жительства, если известны данные бывшего мужа: его ФИО и год
рождения. В любом случае, при отсутствии результатов поиска ответчика, пособие ребенку будет
выплачиваться государством.
Неуплата алиментов дает основание на получение пособия на ребенка в повышенном размере.
В соответствии с письмом Министерства социальной защиты населения РФ от 5 августа 1996 г. N
3516/1-32 выплата установленного статьей 17 Федерального закона "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" государственного ежемесячного пособия на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов, с 1 октября 1996 года производится органами социальной защиты
населения с соответствующего текущего счета по учету бюджетных средств. Для получения пособия на
ребенка необходимо обратиться в органы социального обеспечения по месту жительства, где разъяснят
порядок получения выплат.
Что же касается просрочки выплаты алиментов, то ст. 113 СК РФ устанавливает следующее:
размер задолженности определяется судебным приставом-исполнителем исходя из размера
алиментов, определенного решением суда;
размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей,
определяется исходя из заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в
течение которого взыскание алиментов не производилось;
в случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в этот период не работало или если не
будут представлены документы, подтверждающие его заработок и (или) иной доход, задолженность по
алиментам определяется исходя из размера средней заработной платы в Российской Федерации на
момент взыскания задолженности;
если такое определение задолженности существенно нарушат интересы одной из сторон,
сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который может определить
задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального и семейного положения сторон и
других заслуживающих внимания обстоятельств;
при несогласии с определением задолженности по алиментам судебным приставомисполнителем любая из сторон может обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в порядке,
предусмотренном гражданским процессуальным законодательством;
суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия на ребенка, выплаченные в
период розыска его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в части их увеличения на 50%,
взыскиваются с этих родителей с начислением 10% с выплаченных сумм в доход бюджетов субъектов
Российской Федерации.
Указанные требования приравниваются к требованиям об уплате алиментов.
Статья 115 СК РФ устанавливает:
1) при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению
суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 0,1% от суммы
невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.
2) получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате
алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения
алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.
Пример. Прекращение выплаты алиментов
Я решила прекратить выплаты алиментов на содержание своего пасынка в связи с тем, что
решение суда о выплате алиментов было принято 10 декабря 1994 года, то есть до введения в действие
Семейного кодекса РФ, в котором не предусматривается возможность взыскания алиментов с
фактических воспитателей на их воспитанников. Права ли я?
Такие действия не основаны на законе. Дело в том, что изменение законодательства не
прекращает исполнение ранее вынесенных судебных постановлений (решений). Согласно ст. 169 СК РФ
нормы кодекса, действительно, применяются к семейным отношениям, возникшим после введения его в
действие, т.е. с 1 марта 1996 г. Однако по семейным отношениям, возникшим до введения СК РФ в
действие, его нормы применяются только к тем правам и обязанностям, которые возникнут после
введения его в действие. Однако в данном случае при вступлении в силу СК РФ никаких других прав,
кроме права выплачивать алименты пасынку, не возникло. Поэтому алименты придется выплачивать до
достижения пасынком совершеннолетия.
Пример. Определение формы уплаты алиментов
У мужа двое детей от первого брака. Сейчас он временно не работает, работаю только я. Какую
сумму алиментов он обязан выплачивать на детей?
Если отец добровольно не выплачивает содержание на своих детей, то его бывшая жена может
подать в суд иск о взыскании алиментов. Если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет
нерегулярный, меняющийся заработок или иной доход, либо если у него отсутствует заработок, либо
если он получает заработок или иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной
валюте, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной
сумме (ч. 1 ст. 83 СК РФ). Взыскание алиментов может быть обращено также на имущество
плательщика. Алименты в твердой денежной сумме определяются в размере, кратном минимальным
оплатам труда. При изменении размера минимальной оплаты труда будет соответственно изменяться и
размер алиментов. При определении размера алиментов суд учитывает материальное и семейное
положение плательщика алиментов, а также другие заслуживающие внимание обстоятельства.
Пример. Право на алименты и жилплощадь
При разводе мы с мужем договорились о том, что я не буду обращаться в суд за алиментами на
ребенка, а он сам будет платить небольшие суммы и оставит нам неприватизированную квартиру. Из
квартиры он выписался, а алименты платить перестал. Сейчас хочу подать в суд на алименты, но он
предупреждает, что в этом случае будет отстаивать свое право на оставленную жилплощадь. Могу ли я
подать в суд на алименты, и сохраняется ли за моим бывшим мужем право на жилплощадь?
Нет, не сохраняется. Можно подавать иск в суд о взыскании алиментов, ведь так как бывший муж
добровольно выписался из занимаемой квартиры и постоянно проживает в настоящее время в другом
месте, то в настоящее время право на жилое помещение, в котором вы проживаете, он утратил.
Пример. Взыскание алиментов на ребенка-инвалида
Я получаю алименты на дочь. Скоро ей исполнится 18 лет, она инвалид II группы с детства,
нетрудоспособна. Скажите, имею ли я право взыскать с бывшего мужа алименты на содержание
нетрудоспособной дочери после ее совершеннолетия?
Да, согласно ст. 85 СК РФ родители обязаны содержать своих нетрудоспособных
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Алиментная обязанность возлагается на родителя
только в том случае, если совершеннолетние дети являются нетрудоспособными (инвалидами I, II и III
групп) и при этом нуждаются в средствах к существованию. Получение детьми пенсии, пособия или
других доходов само по себе не освобождает родителей от обязанности платить алименты, если суд
установит, что получаемые детьми суммы недостаточны для их обеспечения. При определении
нуждаемости суд принимает во внимание следующие обстоятельства:
потребности нетрудоспособных совершеннолетних детей в дополнительном питании,
дорогостоящем лечении, постороннем уходе;
наличие у них заработков, имущества, приносящего доход и др.
Исковое заявление подается в суд по месту жительства ответчика или по месту жительства
истца (ст. 28-29 ГПК РФ). К иску необходимо приложить свидетельство о рождении ребенка (копию) и
документы, подтверждающие нетрудоспособность.
Пример. Взыскание алиментов с дивидендов
Взыскиваются ли алименты с дивидендов, причитающихся физическому лицу?
Да, взыскиваются. Согласно п. 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых
производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 841 алименты удерживаются со всех видов дохода, в том числе
с доходов по акциям и других доходов от участия в управлении собственностью организаций
(дивидендов, выплат по долевым паям и др.).
Пример. Уголовное наказание за злостное уклонение
от уплаты алиментов
По решению суда мой бывший муж обязан платить алименты на наших детей, однако он скрылся
и находится в розыске за неуплату алиментов. Как заставить его платить? Что делать в подобной
ситуации?
В этом случае можно подать в суд по месту жительства иск о привлечении бывшего мужа к
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание
несовершеннолетних детей, которое влечет в соответствии со ст. 157 УК РФ уголовную ответственность.
Для привлечения к уголовной ответственности по данной статье необходимы два условия:
алименты должны выплачиваться по решению суда;
уклонение от уплаты алиментов должно быть злостным.
Злостность уклонения от уплаты алиментов выражается как в прямом отказе от оплаты
присужденных судом алиментов на детей, так и в сокрытии лицом своего действительного заработка,
изменении места работы и жительства с целью избежать удержаний по исполнительному листу и в иных
действиях, свидетельствующих об уклонении от уплаты по решению суда средств на содержание детей.
Санкции данного уголовного закона предусматривают наказание в виде лишения свободы до одного
года или исправительных работ до одного года. Кроме того, при рассмотрении данного уголовного дела
в суде потерпевший вправе предъявить бывшему супругу гражданский иск о компенсации морального
вреда.
Пример. Требование алиментов с взрослых детей
В каком случае один из родителей может требовать через суд назначения ему алиментов с
взрослых детей?
Нетрудоспособные нуждающиеся родители могут через суд потребовать назначения алиментов
с совершеннолетних детей. Любой из родителей вправе требовать взыскания алиментов на свое
содержание со своих детей при условии, что:
дети достигли совершеннолетия (полных 18 лет);
родители являются нетрудоспособными, т.е. пенсионерами по возрасту (матери - с 55 лет, отцы с 60 лет) или признаны инвалидами в установленном законом порядке;
родители являются нуждающимися.
Забота о родителях не только моральный долг, но и конституционная обязанность граждан. При
отказе детей содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся родителей с детей по суду
взыскиваются алименты. Размер алиментов определяется судом:
исходя из материального и семейного положения родителей и детей, а также других
заслуживающих внимания интересов сторон;
в твердой денежной форме, подлежащей уплате ежемесячно (ч. 3 ст. 87 СК РФ).
Отметим, что при определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных
совершеннолетних детей данного родителя, причем, независимо то того, предъявлено требование ко
всем детям, к одному из них или к нескольким из них (ч. 4 ст. 87 СК РФ). Дети могут быть освобождены
от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом
будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей. Дети
освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.
Пример. Выяснение действительных доходов для назначения алиментов
Мой бывший муж - преуспевающий бизнесмен. Судебному приставу-исполнителю он принес
справку о том, что его официальная зарплата составляет 170 рублей в месяц. Как и кто должен
выяснять истинный доход ответчика для выплаты алиментов ребенку?
В этом случае можно обратиться в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения
суда, иными словами, просить суд о взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо
одновременно в долях в твердой денежной сумме. К сожалению, система исполнения судебных
решений по искам о взыскании алиментов работает только в части "официальных" доходов - как по
месту основной работы, так и по месту работы ответчика по совместительству.
Если ответчик скрывает часть своих "официальных" доходов, то имеются следующие средства
для обнаружения той их части, с которой алименты не были взысканы:
предприятия, учреждения и организации обязаны по требованию судебного исполнителя и в
назначенный им срок дать отзыв о том, состоит ли у них лицо, выплачивающее алименты, на работе (в
трудовых отношениях) и каков размер его заработка (дохода) в месяц, а также об иных выплатах, с
которых удерживаются алименты;
бухгалтерия по месту основной работы лица, выплачивающего алименты, получив сведения о
его работе по совместительству, в трехдневный срок сообщает взыскателю алиментов и суду по месту
нахождения предприятия о совмещаемой работе и других дополнительных доходах для решения
вопроса о выдаче второго исполнительного листа.
Правильность и своевременность удержания алиментов и пересылка удержанных сумм
проверяются ревизорами при документальных ревизиях предприятий, а также судебными приставамиисполнителями. На действия пристава может быть подана жалоба.
Однако если ответчик скрывает часть своих "неофициальных" доходов (что, увы, весьма
распространено), то судебный исполнитель в данном случае не имеет законной возможности что-либо
предпринять.
Применительно к рассматриваемому случаю суд вправе определить размер алиментов,
взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме (ч. 1 ст. 83 СК РФ) при соблюдении хотя бы
одного из следующих условий:
если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся заработок
или иной доход;
если этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или
в иностранной валюте;
если у него отсутствует заработок и (или) иной доход.
В этом случае взыскание алиментов может быть обращено на имущество плательщика.
Пример. Алименты бывшему супругу
С мужем развелась, он всю жизнь пил. Через год после развода с ним случился инсульт.
Скажите, обязана ли я содержать его?
Бывший супруг согласно ч. 1 ст. 90 СК РФ имеет право в судебном порядке требовать
предоставления алиментов, если он относится к одной из категорий:
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения
брака или в течение одного года с момента расторжения брака;
нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента
расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
Длительным временем суд обычно считает нахождение в браке не менее 10 лет. Так что если
бывшему супругу более 60 лет или если он стал нетрудоспособным в течение года со дня развода, он
вправе на законных основаниях требовать предоставления алиментов. Однако суд может освободить
супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или
ограничить эту обязанность определенным сроком, если нетрудоспособность наступила в результате
злоупотребления спиртными напитками, в случае пребывания супругов в браке, а также в случае
недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов (ст. 92 СК РФ).
Пример. Взыскание средств на содержание ребенка
В 2002 г. я предъявила иск об установлении отцовства и взыскании алиментов с отца моего
ребенка. При этом я хочу взыскать с него средства на содержание ребенка за прошедший со дня
рождения ребенка срок (с 16 февраля 1997 года) в соответствии с ч. 2 ст. 107 СК РФ, так как он всячески
уклонялся содержания сына: несколько раз менял место работы и место жительства. Суд удовлетворил
иск, признав его отцом и обязав его выплачивать алименты со дня обращения в суд. Почему суд отказал
во взыскании средств за прошедшее время?
Пленум Верховного Суда РФ в п. 8 постановления от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении
судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и
взыскания алиментов" указал, что в случае одновременного предъявления требований об установлении
отцовства и взыскании алиментов, возможность взыскания средств на содержание ребенка за прошлое
время исключается, поскольку до удовлетворения иска об установлении отцовства ответчик в
установленном порядке не был признан отцом ребенка. В соответствии с ч. 2 ст. 107 СК РФ алименты
присуждаются с момента обращения в суд. Согласно абз. 2 ч. 2 ст. 107 СК РФ алименты за прошедший
период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом
установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но
алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их
уплаты.
К сожалению, несмотря на эту норму, алименты будут взыскиваться только с момента вынесения
судом решения, т.е. момента признания отцовства. Если бы иск о признании отцовства был предъявлен
раньше, алименты могли быть взысканы с отца за прошедшее время, но не более чем за три года со дня
вынесения решения о признании отцовства.
Пример. Отказ от алиментов и требование об отказе от отцовства
Буду ли я иметь право получать пособия, положенные матери-одиночке, если после развода
откажусь от алиментов (300 р. на двоих) и добьюсь отказа от отцовства?
В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей" мать (отец) может претендовать на ежемесячное пособие на ребенка, если
среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума в субъекте Российской
Федерации, установленную в соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в
Российской Федерации".
Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание несовершеннолетних детей, не
проживающих в данной семье, исключаются из дохода этой семьи. Ежемесячное пособие на ребенка до
достижения им возраста шестнадцати лет выплачивается органами социальной защиты населения по
месту жительства семей с детьми и на данный момент составляет 70 руб. Размер ежемесячного пособия
на ребенка увеличивается на 100% на детей одиноких матерей и на 50% - на детей, родители которых
уклоняются от уплаты алиментов либо в других случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих,
проходящих службу по призыву.
Отказаться от алиментов нельзя, так как они предназначаются не матери, а ее
несовершеннолетним детям. Следовательно, увеличение ежемесячного пособия на 50% возможно
только в том случае, если бывший муж сам будет уклоняться от уплаты алиментов. Добиться отказа от
отцовства также будет весьма затруднительно, так как это возможно только на основании судебного
решения. В соответствии со ст. 17 Федерального закона "Об актах гражданского состояния", сведения об
отце ребенка вносятся на основании свидетельства о браке родителей. Чтобы доказать тот факт, что
бывший муж не является отцом рожденных в браке детей надо провести дорогостоящую экспертизу и
только на основании ее результатов можно добиться отказа от отцовства.
В данном случае можно лишь подать заявление в суд с требованием о лишении мужа
родительских прав, но лишение таковых прав возможно только в строго определенных
законодательством случаях: если муж уклоняется от выполнения обязанностей родителя, в том числе
при злостном уклонении от уплаты алиментов; если злоупотребляет своими родительскими правами;
если жестоко обращается с детьми, в том числе осуществляет физическое или психическое насилие над
ними, покушается на их половую неприкосновенность; если является больным хроническим
алкоголизмом или наркоманией; если совершил умышленное преступление против жизни или здоровья
своих детей либо против жизни или здоровья супруга.
Пример. Получение алиментов от отца, проживающего за границей
Мы развелись с мужем два года назад. У нас есть дочь, ей скоро будет 4 года. Денег на
содержание ребенка он никогда не давал. Полтора года назад он уехал в США учиться. На алименты я
подала только месяц назад. У меня возникло три вопроса. Первый. Какие у меня шансы добиться их
выплаты сейчас, когда он только учится в США, но является гражданином России? Может ли помочь мое
обращение в посольство или университет, где он проходит обучение? Второй. Изменится ли ситуация,
если он станет гражданином США? Могу ли я воспрепятствовать получению его ПМЖ? И третий вопрос.
Изменится ли ситуация, если я когда-нибудь решу снова выйти замуж? Нахожусь в полной
растерянности и не могу нигде найти нужную информацию.
Начнем по порядку, с ответа на первый вопрос. Семейный кодекс РФ возлагает на родителей
обязанность по предоставлению содержания своим несовершеннолетним детям. Согласно ст. 80 СК
родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об
уплате алиментов). При отсутствии такого соглашения и непредставлении детям содержания алименты
взыскиваются в судебном порядке. Взыскание алиментов в судебном порядке производится на
основании статей 81-86 и главы 17 СК РФ. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе
обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента
возникновения права на алименты (ст. 107 СК РФ). Алименты присуждаются с момента обращения в
суд.
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента
обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению
средств на содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного
уплачивать алименты, от их уплаты. Суд может определить размер алиментов, взыскиваемых
ежемесячно, в долях от заработка родителя, в твердой денежной сумме или одновременно в долях и в
твердой денежной сумме. В рассматриваемом случае предпочтительнее будет взыскание алиментов в
твердой денежной сумме. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного
положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств (ст. 83 СК РФ). Законодательство
большинства иностранных государств, в том числе США, содержит сходные положения, касающиеся
взыскания алиментов.
Ответ на второй вопрос. Согласно гражданскому процессуальному законодательству иски о
взыскании алиментов могут быть предъявлены по месту жительства истицы, по последнему известному
месту жительства отца ребенка либо по его нынешнему месту жительства (соответственно, в США). В
Российской Федерации в соответствии со ст. 1 указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня
1988 г. N 9131-XI "О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей"
решения иностранных судов признаются и исполняются, если это предусмотрено международным
договором. В настоящее время такой договор между РФ и США отсутствует. Соответственно,
гарантировать исполнение иностранного судебного решения в России нельзя. Статьей 436 ГПК РСФСР
предусмотрено право российских судов обращаться к иностранным судам с поручениями об исполнении
отдельных процессуальных действий. Порядок сношений судов с иностранными судами определяется
российским законодательством и международными договорами. Между Россией и США подобного рода
договор также не заключен. При отсутствии договора о правовой помощи между государствами
устанавливается, как правило, дипломатический порядок передачи поручений: российские суды
направляют поручения иностранным судам через Министерство иностранных дел РФ, которое
пересылает их за границу. Большинство же договоров о правовой помощи устанавливает порядок
сношений судебных органов через центральные учреждения юстиции, что значительно упрощает
переписку и повышает вероятность достижения желаемого результата.
Реальность исполнения судебного решения зависит, прежде всего, от эффективности
функционирования механизма оказания правовой помощи между государствами. К сожалению, как
показывает практика, при отсутствии договора о правовой помощи, добиться реализации российских
судебных актов за границей практически невозможно, так как обязательная сила таких актов на
территории иностранного государства может не признаваться в соответствии с действующим там
законодательством. Таким образом, в случае если бывший муж будет уклоняться от уплаты алиментов,
искать его на территории США никто не будет. Однако при возвращении на постоянное место
жительства в Россию, у него могут возникнуть проблемы в связи с неисполнением судебного решения
(вплоть до уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ).
Ответ на третий вопрос. Семейный кодекс РФ предусматривает возможность заключения
соглашения об уплате алиментов с лицом, выезжающим на постоянное жительство в иностранное
государство, в котором стороны вправе предусмотреть любой способ предоставления содержания
лицам, имеющим право на получение алиментов (ст. 118 СК РФ). При недостижении соглашения
заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с требованием об определении размера алиментов в
твердой денежной сумме и о единовременной выплате алиментов, или о предоставлении
определенного имущества в счет алиментов, или об уплате алиментов иным способом. Определяя
сумму алиментов, а также стоимость имущества, которое может быть передано в счет уплаты
алиментов, суд учитывает материальное и семейное положение сторон и другие заслуживающие
внимания обстоятельства. При этом сумма алиментов должна быть достаточной, если это позволяет
материальное положение плательщика, для обеспечения получателя алиментов средствами к
существованию в размере прожиточного минимума. Вместе с тем, недостаточность средств у лица,
обязанного уплачивать алименты, не может служить препятствием к его переезду в другое государство
на постоянное место жительства.
Ограничение родительских прав
Лишение родительских прав в форме ограничения применяется в случаях, установленных в ч. 2
ст. 73 СК РФ, и влечет за собой последствия, предусмотренные ст. 74 СК РФ. Ограничение родительских
прав применяется только к родителям и не распространяется на усыновителей, опекунов (попечителей),
приемных родителей. Ограничение родительских прав может быть осуществлено только судом. При
этом отобрание ребенка у родителей (одного из них) есть прямое следствие (результат) удовлетворения
иска об ограничении этих прав.
Общим основанием для ограничения родительских прав является опасность оставления ребенка
с родителями (одним из них). Это означает, что в семье существует реальная угроза для жизни,
здоровья, воспитания ребенка. Характер опасности, ее значение в жизни ребенка устанавливаются в
каждом конкретном случае.
Для ограничения родительских прав достаточно самого факта существования опасности. Но для
использования ч. 2 ст. 73 СК РФ необходимо установить, чем она вызвана. Если в действиях
(бездействии), поступках родителей (одного из них), порождающих опасность для ребенка, вовсе нет
вины (например, они вызваны тяжелым психическим расстройством, серьезным физическим дефектом),
налицо все основания для ограничения родительских прав. Исключение составляют случаи, когда
родители (один из них) признаны судом недееспособными. В подобного рода ситуациях ребенок
подлежит устройству как оставшийся без родительского попечения в соответствии с ч. 1 ст. 121 СК РФ.
Стечение тяжелых обстоятельств - еще одна причина возникновения в семье опасной для
ребенка обстановки, на которую указывает ч. 2 ст. 73 СК РФ (проживание ребенка вместе с отчимом
либо другим членом семьи, который страдает хроническим алкоголизмом, жестоко с ним обращается,
чему мать противодействовать не в состоянии).
Право на предъявление иска об ограничении родительских прав согласно СК РФ имеют не
только органы и учреждения, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних
детей, но и близкие родственники ребенка (дедушки, бабушки, братья и сестры), дошкольные
учреждения, общеобразовательные учреждения и др., которые соприкасаются с ребенком в его
повседневной жизни, а также прокурор.
Иск об ограничении в родительских правах предъявляется только к родителям (одному из них),
оставление с которыми опасно для ребенка, по месту их жительства. Если одновременно
предъявляются требования о взыскании алиментов на содержание ребенка, истец может обратиться в
суд по месту своего нахождения. Однако использование такой возможности обычно смысла не имеет,
поскольку со всех точек зрения целесообразно рассмотрение иска по месту нахождения ребенка,
которое в делах подобного рода совпадает с местом жительства ответчика.
Ограничение родительских прав есть разновидность ограничения одного из основных прав (п. 2
ст. 38 Конституции РФ) гражданина. Поэтому рассматриваются дела об ограничении родительских прав
с участием прокурора. Другой непременный участник процесса - органы опеки и попечительства.
Семейный кодекс РФ предусматривает также в обязательном порядке прекращение права на
получение льгот и государственных пособий, установленных для граждан, имеющих детей.
Родители, чьи права ограничены судом, не могут осуществлять и все те действия, которые
напрямую касаются воспитания ребенка. Так, они не вправе выбирать образовательное учреждение и
форму обучения своих детей, защищать их права и интересы личного характера, выступать в роли
законных представителей своих детей.
Поскольку после отобрания ребенка у родителей в результате удовлетворения иска об
ограничении родительских прав ребенок попадает либо в другую (приемную) семью, либо в одно из
детских учреждений, как правило, проблема выселения лица, чьи права ограничены, не возникает. Если
же ребенок с назначенным ему опекуном (попечителем) продолжает оставаться в семье, где он жил
раньше, опекун (попечитель) по мере своих возможностей защищает своего подопечного. Обязательное
устройство отобранного у родителей ребенка снимает и проблему охраны его имущественных прав
лицами, чьи родительские права ограничены, поскольку она целиком и полностью ложится на плечи
опекуна (попечителя), приемного родителя либо детского учреждения,
где находится
несовершеннолетний.
Обязанность родителей по содержанию своих несовершеннолетних детей в принципе не знает
исключений. Это объясняется тем, что прежде всего родители должны заботиться о материальном
обеспечении ребенка практически в любой, даже экстремальной ситуации. Никаких исключений на этот
счет не делает и ст. 74 СК РФ. Это правило в сочетании с требованиями, предусмотренными ч. 5 ст. 73
СК РФ, служит достаточной гарантией защиты прав несовершеннолетних детей, оставшихся без
попечения родителей в результате ограничения последних в родительских правах. С другой стороны,
специальное указание на то обстоятельство, что ограничение родительских прав не освобождает
родителей от обязанности по содержанию ребенка, позволяет обеспечить его интересы, где бы он ни
находился, с помощью ст. 84 СК РФ.
За ребенком, в отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах,
сохраняется право собственности на жилое помещение или право пользования жилым помещением, а
также имущественные права, основанные на факте родства.
Статья 75 СК РФ разрешает контакты ребенка с родителями с согласия:
органа опеки и попечительства;
опекуна (попечителя);
приемных родителей ребенка;
администрации учреждения, в котором находится ребенок.
Если гражданин утрачивает свои права по решению суда, то и восстановить эти права можно
только в судебном порядке. Поэтому в соответствии с п. 1 ст. 76 СК РФ отмена ограничения
родительских прав производится судом. Результатом подобного рода отмены является возвращение
отобранного ребенка родителям (одному из них). Однако по смыслу п. 1 ст. 76 СК РФ даже при отмене
ограничения в родительских правах суд не обязан, а всего лишь может разрешить возвращение ребенка
родителям.
Истцом по делу об отмене ограничения родительских прав может быть только тот, чьи права
были ограничены. Именно ему в первую очередь надлежит доказать, во-первых, факт исчезновения
опасности, угрожавшей ребенку, во-вторых, целесообразность возвращения несовершеннолетнего в
родительскую семью.
Ответчиком по делам об отмене ограничения родительских прав является тот, кто предъявлял
иск об ограничении родительских прав. Чаще всего в таком качестве выступают органы опеки и
попечительства. Если ранее отобранный ребенок устроен в семью опекуна (попечителя), приемную
семью, то органам опеки и попечительства надлежит быть ответчиком, а лицу, заменившему родителей
(одного из них) - соответчиком по делу. После удовлетворения иска как в части отмены ограничения в
родительских правах, так и возврата ребенка родителю решение об установлении опеки
(попечительства) прекращает свое существование. То же самое можно сказать о договоре о передаче
несовершеннолетнего в приемную семью.
Правило о разрешении любых семейно-правовых споров в интересах ребенка полностью
относится к отмене судом ограничения родительских прав. И здесь надлежит, во-первых, исходить из
интересов ребенка, во-вторых, учитывать его мнение. По смыслу п. 2 ст. 76 СК РФ это мнение должно
касаться как отмены ограничения родительских прав, так и возврата ранее отобранного ребенка
родителям (одному из них).
Пример. Лишение родительских прав
Мы с мужем в разводе. Наш сын несовершеннолетний. Алименты муж не платит, сыном не
интересуется. Где он проживает, мы не знаем. Я с ребенком планирую выехать на каникулы за границу.
В ОВИРе от меня требуют нотариально заверенное согласие отца на выдачу ребенку загранпаспорта
или внесение его в мой паспорт. Нам также объяснили, что такое согласие необходимо каждый раз при
вывозе ребенка за границу до достижения им возраста 18 лет. Как поступить в нашем случае, если нет
возможности найти отца? Можно ли подать в суд на лишение родительских прав? Какова процедура?
Необходимо ли присутствие ребенка в суде?
Сотрудники ОВИРа абсолютно правы. Условия и порядок выезда за границу
несовершеннолетнего ребенка регламентируется ст. 20 Федерального закона "О порядке выезда в
Российскую Федерацию и въезда в Российскую Федерацию", в которой говорится о том, что
несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, как правило, выезжает из Российской
Федерации совместно хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В
случае, если несовершеннолетний гражданин Российской Федерации выезжает из Российской
Федерации без сопровождения, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное
согласие названных лиц на выезд несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации с указанием
срока выезда и государства (государств), которое (которые) он намерен посетить, а в случае, если
несовершеннолетний гражданин выезжает из Российской Федерации на срок свыше трех месяцев, это
согласие должно быть также заверено органами опеки и попечительства в порядке, установленном
Правительством РФ. В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит
о своем несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской
Федерации, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном
порядке.
Информация о том, что найти бывшего мужа нет возможности, должна быть подтверждена
соответствующими документами. В частности, если отец ребенка уклоняется от уплаты алиментов, то
матерью должны были быть предприняты меры по возбуждению в отношении него исполнительного
производства. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель обязан взыскать
алименты, а в случае отсутствия сведений о месте нахождения должника вынести постановление о его
розыске.
Основания и порядок лишения родительских прав определены в статьях 69 и 70 СК РФ. В
частности, родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они уклоняются от
выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.
Лишение родительских прав производится в судебном порядке по заявлению одного из родителей,
прокурора, а также по заявлениям органов или учреждений, на которые возложены обязанности по
охране прав несовершеннолетних детей. Дела о лишении родительских прав рассматриваются с
участием прокурора и органа опеки и попечительства. Обязательное участие ребенка в судебном
разбирательстве законодательством не предусмотрено. Вместе с тем, ст. 57 СК РФ ребенку
предоставлено право быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства. Иск о лишении родительских прав предъявляется по месту жительства ответчика (ст.
117 ГПК), а если оно неизвестно, то по месту нахождения его имущества или по последнему известному
месту жительства. При этом хотелось бы особо отметить, что лишение родительских прав не
освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка (п. 2 ст. 71 СК).
Пример. Отмена ограничения родительских прав
В каких случаях суд может отменить ограничение родительских прав и учитывается ли при этом
мнение самого ребенка? Слышал, что при разрешении подобных дел обязательно учитывается мнение
ребенка, если он старше 10 лет. Так ли это?
Согласно ст. 72 СК РФ родители могут быть восстановлены в родительских правах в случаях,
если они изменили свое поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка.
Восстановление в родительских правах осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя,
лишенного родительских прав. Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать в удовлетворении этого
иска родителей (одного из них), если очевидно, что восстановление в родительских правах
противоречит интересам ребенка.
Действительно, восстановление в родительских правах в отношении ребенка, достигшего
возраста 10 лет, осуществляется только с его согласия. Не допускается восстановление в родительских
правах, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено (ст. 140 СК РФ). Следует иметь в виду, что
усыновление ребенка в случае лишения родителя родительских прав допускается не ранее истечения
шести месяцев со дня вынесения соответствующего решения суда. При этом согласие родителя,
лишенного родительских прав, на усыновление его ребенка другим лицом не требуется (ст. 130 СК РФ).
6. Договоры между Россией и другими государствами в области
правового сотрудничества по семейным отношениям
В области семейных правоотношений действует много договоров Российской Федерации с
другими государствами, вот некоторые из них:
1) Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о взаимной правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам (Москва, 23
сентября 1997 г.);
2) Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским и уголовным делам (Варшава, 16 сентября 1996 г.);
3) Договор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Тбилиси, 15 сентября 1995 г.);
4) Договор между Российской Федерацией и Республикой Молдова о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 25 февраля 1993 г.);
5) Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Рига, 3 февраля 1993 г.);
6) Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Москва, 22 декабря 1992 г.);
7) Договор между Российской Федерацией и Республикой Кыргызстан о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Бишкек, 14 сентября 1992 г.);
8) Договор между Российской Федерацией и Литовской Республикой о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Вильнюс, 21 июля 1992 г.);
9) Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Монгольской Народной
Республикой о взаимном оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам
(Улан-Батор, 23 сентября 1988 г.);
10) Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Народной
Демократической Республикой Йемен о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Москва, 6
декабря 1985 г.);
11) Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Куба о
правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам (Гавана, 28 ноября 1984 г.);
12) Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Тунисской Республикой о
правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Москва, 26 июня 1984 г.);
13) Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Республикой Кипр о
правовой помощи по гражданским и уголовным делам (Москва, 19 января 1984 г.);
14) Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Чехословацкой
Социалистической Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам (Москва, 12 августа 1982 г.);
15) Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и Алжирской Народной
Демократической Республикой о взаимном оказании правовой помощи (Алжир, 23 февраля 1982 г.).
Грудцына Л.Ю.
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) СК РФ предусматривает возможность признания правовой силы за церковной формой брака
только в том случае, если брак был совершен в такой форме на оккупированных территориях, входящих
в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов
записи актов гражданского состояния. Это означает, что такие браки не нуждаются в последующей
регистрации в органах ЗАГС.
*(2) КоБС действует в части, не противоречащей СК РФ.
*(3) Поскольку в соответствии с действовавшим до издания указа Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1944 г. законодательством незарегистрированный брак имел те же правовые
последствия, что и зарегистрированный, на имущество, приобретенное совместно лицами, состоявшими
в семейных отношениях без регистрации брака, до вступления в силу упомянутого указа
распространяется режим общей совместной собственности супругов. Исходя из положений ч. 6 ст. 169
СК РФ при разрешении спора о разделе такого имущества необходимо руководствоваться правилами,
установленными статьями 34-37 СК РФ.
*(4) До введения в действие СК РФ такая возможность предусматривалось только инструкцией
"О порядке регистрации актов гражданского состояния в РСФСР", утвержденной постановлением Совета
Министров РСФСР от 17 октября 1969 г. N 592. В соответствии с п. 11 данной инструкции для
подтверждения факта рождения ребенка необходимы показания двух свидетелей.
Вернуться в каталог учебников по гражданскому праву
www.учебники.информ2000.рф/grazhdan/grazhdan.htm
Аудио-версия текста данного учебника – 1 тыс. руб.
Создание аудио-версий любых текстов st-20@yandex.ru
Готовые дипломные работы www.готовые-дипломы.информ2000.рф
Как создать и продвинуть сайт www.sait-prodvinut.ru
Download